Nejvyšší soud Rozsudek občanské

32 Cdo 5170/2008

ze dne 2010-05-05
ECLI:CZ:NS:2010:32.CDO.5170.2008.1

32 Cdo

5170/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Galluse a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Pavla Koláře v právní

věci žalobce B. Ž., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem

v Brně - Žabovřeskách, Marie Steyskalové 767/62, PSČ 616 00, proti žalované A.

P., zastoupené JUDr. Josefem Šlampou, advokátem se sídlem v Kyjově, Komenského

617, PSČ 697 01, o zaplacení částky 96.056,36 Kč s příslušenstvím, vedené u

Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 18 Cm 1541/92, o dovolání žalobce proti

rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. dubna 2008, č. j. 4 Cmo

479/2007-276, takto:

I. Dovolání proti výroku II. rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne

24. dubna 2008, č. j. 4 Cmo 479/2007-276, se odmítá.

II. Dovolání proti výroku I. rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne

24. dubna 2008, č. j. 4 Cmo 479/2007-276, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobou doručenou soudu dne 23. října 1992, ve znění jejích pozdějších úprav,

se žalobce domáhal po žalované zaplacení částky 262.096,- Kč. Podle skutkových

tvrzení žaloby si u něj žalovaná objednala dne 20. ledna 1992 zhotovení díla, a

to rekonstrukci mateřské školky v S. na „sklofoukárnu“. Účastníci „netrvali na

písemné formě ani na způsobu určení ceny díla“ a smlouva byla uzavřena ústně.

Část ceny díla ve výši 332.934,- Kč žalovaná uhradila, nezaplatila však v

pořadí třetí fakturu, znějící na částku 262.096,- Kč, jíž byla vyúčtována její

zbývající část. Pro případ, že by soud nedospěl k závěru, že mezi účastníky

došlo k uzavření smlouvy o dílo, navrhoval, aby věc byla posouzena podle

předpisů upravujících bezdůvodné obohacení.

Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že mezi účastníky nedošlo k

dohodě o ceně, smlouva je však přesto platná, a žalobci tak náleží obecná cena

díla [§ 546 odst. 1, druhá věta obchodního zákoníku (dále rovněž jen „obch.

zák.“)]. Neakceptoval procesní obranu žalované, která namítala mj., že byla

dohodnuta cena díla ve výši 356.600,- Kč, a rozsudkem ze dne 9. února 1996, č.

j. 18 Cm 1541/92-57, uložil žalované zaplatit žalobci částku 235.887,- Kč,

představující obvyklou cenu, a nahradit mu náklady řízení. V části, v níž se

žalobce domáhal vyššího plnění, žalobu zamítl.

K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí soudu

prvního stupně usnesením ze dne 21. ledna 1997, č. j. 4 Cmo 931/96-68, ve

vyhovujícím výroku zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení se

závazným právním názorem, že uzavření platné smlouvy o dílo dosud nebylo

prokázáno. Smlouva o dílo by mohla být shledána platnou, prokáže-li žalovaná

své tvrzení, že cena díla byla sjednána pevnou částkou, nebo odstraní-li

žalobce rozpor mezi svými tvrzeními, a prokáže-li některé z nich, tedy že

účastníci na dohodě o ceně díla netrvali (a smlouvu uzavřeli bez tohoto

určení), nebo že se dohodli, že cena díla bude ve výši obvyklé ceny. Jen

bylo-li by některé z uvedených tvrzení žalobcem prokázáno, bylo by možno věc

posoudit podle ustanovení § 546 odst. 1 druhé věty obch. zák. V tom případě

však bude mít žalobce důkazní povinnost rovněž ohledně výše svého nároku.

Dospěje-li soud k závěru, že k uzavření platné smlouvy o dílo nedošlo, bude

nutno posuzovat nároky žalobce z hlediska ustanovení o bezdůvodném obohacení s

přihlédnutím k vlastnickým vztahům k nemovitosti, jíž se rekonstrukce týkala.

V dalším průběhu řízení došlo ke zpětvzetí žaloby nejprve v částce

30.350,- Kč a později v částce 109.480,64 Kč a v této části bylo řízení

zastaveno.

Soud prvního stupně rozsudkem ze dne 21. září 2007, č. j. 18 Cm

1541/92-246, žalobu o zaplacení částky 96.056,36 Kč, jež zůstala předmětem

řízení, zamítl (výrok I.), a dalšími dvěma výroky rozhodl o náhradě nákladů

řízení mezi účastníky a náhradě nákladů řízení státu. Vázán právním názorem

odvolacího soudu dospěl k závěru, že žalobce v řízení neprokázal, že došlo k

dohodě o ceně, popřípadě že účastníci projevili vůli smlouvu o dílo uzavřít i

bez tohoto určení, a smlouva o dílo tak „nebyla platně uzavřena“. K

bezdůvodnému obohacení žalované však nemohlo dojít, protože rekonstrukce byla

prováděna v nemovitosti ve vlastnictví obce Sobůlky a ke zvýšení stavu majetku

žalované tak nedošlo. S ohledem na závěry znaleckého posudku, který stanovil

obecnou cenu díla částkou 314.038,- Kč, konstatoval rovněž, že žalovaná, jež

zaplatila žalobci na zálohách celkem 332.934,- Kč a další částku 51.356,- Kč za

zboží, zakoupené žalobcem jejím jménem, případnou cenu díla přeplatila.

K odvolání žalobce odvolací soud rozsudkem označeným v záhlaví

rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech

odvolacího řízení (druhý výrok).

Odvolací soud převzal skutková zjištění soudu prvního stupně,

podle nichž si žalovaná dne 20. ledna 1992 objednala u žalobce provedení

stavebních prací (rekonstrukci mateřské školky v Sobůlkách, jejíž část získala

do pronájmu od obce Sobůlky dne 26. ledna 1992). Žalobci byla

předána projektová dokumentace obsahující orientační určení ceny díla ve výši

356.600,- Kč. Žalobce dílo zhotovil a žalovaná mu za to zaplatila celkem

384.290,- Kč. Za správné označil i právní posouzení soudem prvního stupně,

vyplývající z provedeného dokazování, že k uzavření smlouvy o dílo nedošlo.

Musí být totiž dohodnuta buď výše ceny díla, nebo způsob jejího určení,

popřípadě může být smlouva uzavřena bez tohoto určení. Tvrzení žalobce však v

sobě neobsahují žádnou z uvedených variant, ať již tvrdil, že „o ceně nebylo

jednáno“, nebo že „mělo být fakturováno podle skutečně provedených prací“,

protože prvé z nich nelze vyložit tak, že účastníci se dohodli, že smlouvu

uzavřou bez určení ceny díla, a z druhého z nich není možno dovodit dohodu o

způsobu oceňování prací na díle. Žalobce tedy nemohl být v řízení úspěšný,

požadoval-li zaplacení ceny díla, ať již by bylo prokázáno kterékoliv z jeho

tvrzení, nebo tvrzení žalované, že byla sjednána pevná cena a tu žalobci

uhradila. Správný je rovněž závěr soudu prvního stupně, že rekonstruoval-li

žalobce budovu ve vlastnictví obce Sobůlky a činil-li tak bez právního důvodu,

vzniklo bezdůvodné obohacení pouze uvedené obci.

Žalobce napadl rozsudek odvolacího soudu dovoláním, zaměřeným

„proti oběma výrokovým částem“, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237

odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále rovněž jen „o. s. ř.“) a

důvodnost (podle obsahu) o ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.

Napadené rozhodnutí má podle něj zásadní právní význam „pro ústavně právní

deficit v podobě tzv. opomenutých důkazů“, protože odvolací soud (stejně jako

soud prvního stupně) se nevypořádal „se vším, co v průběhu řízení vyšlo

najevo“. Jeho rozhodnutí je proto zatíženo libovůlí a je nepřezkoumatelné

(kromě toho, že porušuje princip rovného postavení účastníků před soudem a

právo účastníka na spravedlivý proces). S poukazem na závěry nálezu Ústavního

soudu ze dne 10. října 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05 a rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 10. listopadu 2004, sp. zn. 35 Odo 801/2002 dovolatel vytýká napadenému

rozhodnutí rozpor s hmotným právem i ustálenou judikaturou, protože odvolací

soud nesprávně vyložil ustanovení § 451 a 457 občanského zákoníku (dále rovněž

jen „obč. zák.“), dospěl-li k závěru, že nelze žádat vrácení bezdůvodného

obohacení z neplatné smlouvy o dílo po žalované, ale po majiteli nemovitosti

jako plnění bez právního důvodu. Již soud prvního stupně podle dovolatele

nesprávně zaměnil plnění bez právního důvodu s plněním „z neplatného právního

úkonu“ (správně z neplatné smlouvy) a tato vada právního posouzení nebyla

napravena ani odvolacím soudem. Otázka pasivní legitimace v řízení je totiž

primárně vymezena právním vztahem mezi účastníky (byť neplatným). Dovolatel navrhuje, aby napadené rozhodnutí i rozhodnutí soudu

prvního stupně bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu

řízení. Žalovaná se k dovolání nevyjádřila. Dovolání není přípustné, směřuje-li proti výroku o nákladech

řízení napadeného rozhodnutí. V části, v níž směřuje proti jeho prvnímu výroku,

jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým tento soud rozhodl

ve věci samé jinak, než v dřívějším rozsudku, proto, že byl vázán právním

názorem odvolacího soudu, který jeho rozhodnutí zrušil, přípustné je [§ 237

odst. 1 písm. b) o. s. ř.], ani v tomto rozsahu však není důvodné. Se zřetelem k době vydání rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro

dovolací řízení - v souladu s bodem 12. čl. II. přechodných ustanovení zákona

č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve

znění pozdějších předpisů a další související zákony - občanský soudní řád ve

znění účinném do 30. června 2009. Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout

pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání je vymezena v ustanoveních § 237 až 239 o. s. ř., z nichž je zřejmé, že dovolání není přípustné proti rozhodnutí odvolacího

soudu o nákladech řízení (toto rozhodnutí v taxativním výčtu uvedeném ve

zmíněných ustanoveních není obsaženo), jak uzavřel Nejvyšší soud např. v

usnesení ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněném ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2003. Dovolací soud proto dovolání

jako nepřípustné odmítl [§ 218 písm. c) a § 243b odst. 5 věta první o. s. ř.] v

části, v níž byl napaden druhý výrok rozsudku odvolacího soudu. Dovolací soud přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, v

němž je dovolání přípustné (srov. § 242 odst. 1 o. s. ř.), jsa vázán uplatněným

dovolacím důvodem včetně toho, jak jej dovolatel obsahově vymezil (srov. § 242

odst. 3 věta první o. s. ř.), tedy správnost právního závěru odvolacího soudu,

že bezdůvodné obohacení vzniklo nikoliv žalované jako objednatelce díla,

provedeného žalobcem v nemovitostech v majetku obce Sobůlky, ale uvedené obci,

nedošlo-li k uzavření smlouvy o dílo.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud

posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo

právní normu správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový

stav nesprávně aplikoval. Obchodní zákoník neobsahuje komplexní úpravu bezdůvodného

obohacení, proto i v oblasti obchodně závazkových vztahů (§ 1 odst. 1 cit. zák.) je nutno při jejich řešení použít předpisy občanského práva (§ 1 odst. 2

cit. zák.). Občanský zákoník upravuje bezdůvodné obohacení v § 451 a

následujících ustanoveních. V ustanovení § 451 odst. 1 stanoví, že ten, kdo se

na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat, ve druhém odstavci

téhož ustanovení a v § 454 definuje, co se za takové plnění považuje. Bezdůvodné obohacení z neplatné nebo zrušené smlouvy se řídí ustanovením § 457. Jde přitom buď o situaci, kdy se na úkor jiné osoby zvýšil majetek obohaceného,

nebo se jeho majetek nezmenšil, ač by se tak za běžných okolností stalo (srov. např. rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/1986). Závazek z bezdůvodného obohacení přitom vzniká pouze neexistuje-li

mezi účastníky jiný právní vztah upravený normou sledující stejný cíl (k tomu

srov. Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský

zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, str. 804). Ustanovení § 451 až § 456 obč. zák. tedy řeší situaci, kdy jeden

subjekt získá bezdůvodné obohacení na úkor jiného subjektu (a je přitom

lhostejné, zda obohacený a ten, na jehož úkor bylo obohacení získáno, byli

spolu v právním vztahu), zatímco ustanovení § 457 obč. zák. se vztahuje pouze

na poměry účastníků neplatné nebo zrušené smlouvy. Tím je vymezen rovněž okruh

účastníků soudního řízení o vydání bezdůvodného obohacení, jimiž v případech

obsažených v ustanovení § 452 odst. 2 a § 454 obč. zák. je ten, kdo se obohatil

a ten, na jehož úkor bylo obohacení získáno, zatímco v případě upraveném

ustanovením § 457 obč. zák. to mohou být jen účastníci původního právního

vztahu, popř. jejich právní nástupci, bez ohledu na to, na čí straně, nebo na

čí úkor k bezdůvodnému obohacení došlo (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 5. května 2005, sp. zn. 33 Odo 351/2004). Soud prvního stupně, který se nejprve zabýval smlouvou o dílo,

dospěl k závěru, že „smlouva o dílo nebyla mezi účastníky platně uzavřena“,

tedy že nevznikla. Poté posuzoval žalobcovy nároky z hlediska bezdůvodného

obohacení a uzavřel, že žalovaná se na žalobcův úkor bezdůvodně neobohatila. Jeho právní posouzení věci odvolací soud převzal jako správné. Jak již bylo shora vyloženo, je třeba rozlišovat mezi plněním bez

právního důvodu, kdy povinnost bezdůvodné obohacení vydat má ten, kdo je

získal, a plněním z neplatné, popř. zrušené smlouvy, které lze vymáhat pouze po

tom, kdo byl jejím účastníkem. Žalobce argumentuje, že v této věci je nutno aplikovat ustanovení

§ 457 obč. zák. Jeho názor je však mylný.

Jestliže se totiž účastníci nedohodli

o výši ceny díla, způsobu jejího určení, ani z jejich jednání nevyplynula vůle

smlouvu o dílo uzavřít bez tohoto určení (a nic z toho v řízení prokázáno

nebylo), smlouva nevznikla. Ostatně ani dovolání správnost skutkových zjištění,

z nichž odvolací soud vycházel při svém právním posouzení, v tomto směru

nenapadá. Z toho pak je však nutno dovodit, že plnění žalobce je plněním bez

právního důvodu (§ 451 odst. 2 obč. zák.), a nikoliv plněním z neplatné smlouvy

(§ 457 obč. zák.), jak se dovolatel domnívá, protože pouze existující smlouva

může být zrušena, popřípadě shledána neplatnou. Z tohoto úsudku vyplývající

závěr odvolacího soudu, že rekonstruoval-li žalobce nemovitost ve vlastnictví

obce a činil-li tak bez právního důvodu, vzniklo případné bezdůvodné obohacení

obci, je správný. Vzhledem k přípustnosti dovolání zkoumal dovolací soud, zda řízení

netrpí vadami uvedenými v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229

odst. 3 o. s. ř. (tzv. zmatečnostmi), jakož i jinými vadami řízení, které mohly

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání

uplatněny. Tyto vady, k nimž dovolací soud přihlíží v případě přípustného

dovolání z úřední povinnosti (srov. § 242 odst. 3 větu druhou o. s. ř.), však

neshledal, byť dovolatel tvrdí, že odvolací soud jimi řízení zatížil. Namítaný

„deficit ústavnosti“ spočívající v libovůli soudu při provádění a hodnocení

důkazů nebyl zjištěn. V průběhu řízení bylo provedeno velmi obsáhlé dokazování

včetně znaleckého posudku k určení obecné ceny díla a závěru o dovoláním

tvrzené diskriminaci žalobce nic nenasvědčuje. Lze dodat, že při závěru o

nedostatku pasivní legitimace žalované v řízení, je-li právním důvodem žaloby

bezdůvodné obohacení, bylo další dokazování ohledně jeho výše nadbytečné. Protože se dovolateli prostřednictvím uplatněných dovolacích

důvodů správnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodařilo, a nebyla

zjištěna ani existence jiných vad, jež mohly vést k nesprávnému rozhodnutí,

dovolací soud poté, co přezkoumal napadené rozhodnutí, aniž ve věci nařídil

jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), v souladu s ustanovením § 243b

odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. dovolání zamítl. O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení §

243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.,

neboť žalobce, jehož dovolání bylo zčásti odmítnuto a zčásti zamítnuto, nemá na

jejich náhradu právo a žalované v souvislosti s tímto řízením podle obsahu

spisu žádné prokazatelné náklady nevznikly. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.