Nejvyšší soud Rozsudek občanské

33 Cdo 1675/2007

ze dne 2009-10-30
ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.1675.2007.1

33 Cdo 1675/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci

žalobců a) M. K. a b) P. K., zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) M. K.,

2) A. K. a 3) M. K., zastoupeným advokátkou, o 1,200.000,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 C

292/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-

pobočky v Pardubicích ze dne 16. listopadu 2006, č. j. 22 Co 116/2006-162,

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne

16. listopadu 2006, č. j. 22 Co 116/2006-162, se ruší a věc se vrací tomuto

soudu k dalšímu řízení.

Okresní soud v Pardubicích (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

10. listopadu 2005, č. j. 18 C 292/2004-128, zamítl žalobu, aby žalovaní

zaplatili žalobcům společně a nerozdílně 1,200.000,- Kč s 2% úrokem z prodlení

od 1. 7. 2004 do zaplacení, a rozhodl o nákladech řízení. Vzal za prokázané, že

zemřelý P. K. koupil na základě smlouvy ze dne 23. 3. 1998 bytovou jednotku č.

524/402

v 1. nadzemním podlaží domu č. 524, 525 a 526 postaveném na pozemcích parc. č.

st. 9564, 9565 a 9566 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

budovy

ve výši 6062/291470, jednotku č. 524/403 v 1. nadzemním podlaží domu č. 524,

525 a 526 postaveném na pozemcích parc. č. st. 9564, 9565 a 9566 včetně

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 8492/291470,

garáž č. 524/26 a garáž č. 524/37 obě v domě č. 524, 525 a 526 postaveném na

pozemcích parc. č. st. 9564, 9565 a 9566 včetně spoluvlastnického podílu na

společných částech budovy ve výši 3539/291470, vše zapsáno na LV č. 12659 v

katastru nemovitostí pro k. ú. P.,

u Katastrálního úřadu pro P. k., katastrální pracoviště P. Na pořízení těchto

bytových jednotek použil úvěry ze svého stavebního spoření, jakož i žalobců a

jejich dcery I. V souvislosti s tím bylo mezi žalobci a P. K. dohodnuto, že v

okamžiku dosažení zletilosti dcery I. na ni převede „menší byt“. Tři z

poskytnutých úvěrů spláceli žalobci a další splácel od srpna 2001 P. K. Po jeho

svatbě s první žalovanou (tj. po 19. 4. 2002) došlo mezi ním a žalobci k další

dohodě, že si oba byty ponechá, a vrátí jim do 30. 6. 2004 částku 1,200.000,-

Kč, aby mohli zajistit byt pro dceru I. Dne 16. 9. 2003 (tj. před splatností

tohoto závazku) P. K. zemřel. Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně

uzavřel, že žalobci poskytli svému synovi formou úvěru a vlastních naspořených

finančních prostředků na účtech stavebního spoření peněžní částku, kterou

nechtěli vrátit, ale žádali, aby převedl na svou sestru I. v okamžiku její

zletilosti jednu ze zakoupených bytových jednotek. Takovou dohodou založený

právní vztah nelze považovat za vztah ze smlouvy o půjčce, neboť plnění P. K.

nebylo stejného druhu. Nemohlo jít ani o příslib daru podle § 628 občanského

zákoníku (dále jen „obč. zák.“), pro který je obligatorní písemná forma a v

případě dcery I., která nabyla zletilosti až dne 28. 9. 2002, rovněž souhlas

opatrovnického soudu. Pro nedostatek písemné formy soud prvního stupně dovodil,

že nelze právní vztah poměřovat ustanovením § 50a obč. zák. a nemůže jít ani o

smlouvu ve prospěch třetí osoby podle § 50 obč. zák., neboť tehdy nezletilá by

se smlouvou musela vyslovit souhlas. Mezi žalobci a P. K. tak byla uzavřena

nepojmenovaná smlouva podle § 51 obč. zák. se znaky smlouvy ve prospěch třetího

(dcery žalobců) podle § 50 obč. zák., která je ovšem pro absenci jejího

schválení opatrovnickým soudem a pro nedostatek písemné formy (nepřímým

předmětem smlouvy měla být bytová jednotka) neplatná. Nároky z tohoto vztahu

lze podřadit podle § 451 obč. zák. pod plnění, které P. K. přijal z neplatného

právního vztahu. Změnu závazku, k níž došlo po uzavření jeho sňatku s první

žalovanou, posoudil soud prvního stupně jako privativní novaci podle § 570 obč.

zák. Jelikož původní závazek

na vydání bezdůvodného obohacení byl v okamžiku jeho změny promlčen, bylo

nutné, aby dohoda o zřízení nového závazku byla písemná. Pro nedostatek písemné

formy jde

o neplatný právní úkon. V situaci, kdy první žalovaná vznesla námitku

promlčení, nelze žalobcům právo na zaplacení sporné částky přiznat.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 16. listopadu 2006, č. j.

22 Co 116/2006-162, poté, co nejprve připustil změnu žaloby, změnil rozsudek

soudu prvního stupně tak, že uložil každému z žalovaných zaplatit žalobcům

oprávněným společně a nerozdílně částku 400.000,- Kč s úrokem z prodlení ve

výši 2% od 1. 7. 2004 do zaplacení; zároveň rozhodl o náhradě nákladů řízení

před soudy obou stupňů. Vycházeje ze stejných skutkových zjištění, se

neztotožnil s jeho právním posouzením věci. Přihlásil se k jeho závěru, že

dohoda z roku 1998 je nepojmenovanou smlouvou podle § 51 obč. zák. ve prospěch

třetí osoby (§ 50 obč. zák.), jejímž obsahem byl příslib daru týkající se

nemovitostí, který pod sankcí neplatnosti vyžaduje písemnou formu. Nebyla-li

zachována tato forma právního úkonu, je neplatná (ve vztahu k původnímu

závazku) i následná novace provedená v roce 2002. Podle odvolacího soudu ovšem

neplatný závazek z roku 1998 bylo nutno vypořádat podle zásad o vydání

bezdůvodného obohacení a nic nebránilo tomu, aby byl tento závazek vyplývající

z § 457 obč. zák. nahrazen dohodou mezi žalobci a P. K., podle které jim místo

převodu bytové jednotky zaplatí (vrátí) částku 1,200.000,- Kč. Tím byl založen

zcela nový (platný) závazkový vztah (s účinky ex nunc), v němž šlo o poskytnutí

finanční výpomoci žalobcům P. K. k zajištění bytové potřeby jeho sestry, a

nikoliv o vrácení plnění žalobcům podle původního (neplatného) ujednání. Nešlo

o novaci závazku vyplývajícího z bezdůvodného obohacení, jelikož žalobci takový

požadavek neuplatňovali a ani rozsah plnění z původní dohody neodpovídal výši

nově přijatého závazku P. K.; šlo o zcela nový závazkový vztah, jímž žalobci

zamýšleli spravedlivě uspořádat bytové potřeby svých dětí. K jeho platnosti

nebylo potřeba písemné formy. Na základě této platné dohody měl P. K. povinnost

zaplatit žalobcům do 30. 6. 2004 částku 1,200.000,- Kč, přičemž v důsledku jeho

úmrtí za tento závazek odpovídají žalovaní jako dědicové podle § 470 obč. zák.

V dovolání, jehož přípustnost žalovaní (dále též „dovolatelé“) dovozují z § 237

odst. 1 písm. a) o. s. ř., odvolacímu soudu vytýkají, že jeho rozhodnutí

vychází

ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování, a spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nejsou

srozuměni se závěrem, že dohodou z června 2002 se P. K. zavázal žalobcům - bez

návaznosti na neplatnou dohodu z roku 1998 – zaplatit částku 1,200.000,- Kč a

že tím dohodou došlo k založení zcela nového závazkového právního vztahu.

Úmyslem smluvních stran bylo nahradit původní dohodnuté povinnosti. Soud

prvního stupně

(na rozdíl od odvolacího soudu) správně dovodil neplatnost dohody z roku 1998 i

její změny z roku 2002 a přijal závěr o promlčení případného nároku z titulu

vydání bezdůvodného obohacení. S tímto odůvodněním dovolatelé navrhli, aby byl

rozsudek odvolacího soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalobci navrhli dovolání jako nedůvodné zamítnout.

Dovolání bylo podáno včas k tomu oprávněnými osobami a je přípustné podle

§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat jen

z důvodů uvedených v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též

k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3

o. s. ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Žalovaní žádnou z

uvedených vad podle obsahu dovolání nenamítají a jejich existence nevyplývá ani

z obsahu spisu; dovolací soud se proto zabýval pouze výslovně uplatněnými

dovolacími důvody tak, jak byly žalovanými obsahově vymezeny, a dospěl k

závěru, že dovolání je opodstatněné.

Přestože žalovaní v dovolání avizují uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a

odst. 3 o. s. ř., jímž lze namítat, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování, ve skutečnosti uplatnili pouze dovolací důvod podle § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř.; podstatu jejich dovolacích námitek tvoří výtky vůči právnímu

posouzení věci.

Podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. lze dovolání podat z důvodu, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nesprávným právním

posouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav. O mylnou

aplikaci právních předpisů se jedná, jestliže soud použil jiný právní předpis,

než který měl správně použít, nebo sice aplikoval správný právní předpis, ale

nesprávně jej vyložil, popřípadě ze skutkových zjištění vyvodil nesprávné

právní závěry.

Žalovaní dovoláním zpochybňují správnost závěru odvolacího soudu, že dohodou

žalobců a P. K. z června 2002 byl založen nový závazkový právní vztah, z něhož

mu vznikla povinnost uhradit žalobcům částku 1,200.000,- Kč ve lhůtě do 30. 6.

2004, která po jeho smrti přešla na dědice.

Z nezpochybněných skutkových zjištění vyplývá, že v roce 1998 uzavřeli žalobci

a P. K. ústní dohodu, podle které mu poskytli formou úvěrů ze stavebního

spoření peníze na zakoupení bytových jednotek č. 524/402 a č. 524/403 v 1.

nadzemním podlaží domu č. 524, 525 a 526 postaveném na pozemcích parc. č. st.

9564, 9565 a 9566 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy

ve výši 8492/291470,

na pořízení garáže č. 524/26 a garáže č. 524/37 obě v domě č. 524, 525 a 526

postaveném na pozemcích parc. č. st. 9564, 9565 a 9566 včetně spoluvlastnických

podílů na společných částech budovy ve výši 3539/291470, vše zapsáno na LV č.

12659 v katastru nemovitostí pro k. ú. P., u Katastrálního úřadu pro P. k.,

katastrální pracoviště P. Bylo dohodnuto, že v okamžiku dosažení zletilosti

dcery I. na ni převede „menší byt“. Po svatbě P. K. s první žalovanou (tj. po

19. 4. 2002) došlo mezi ním a žalobci k další ústní dohodě, že si oba byty

ponechá, a vrátí jim do 30. 6. 2004 částku 1.200.000,- Kč, aby mohli zajistit

byt pro dceru I. Dne 16. 9. 2003 (tj. před splatností tohoto závazku) P. K.

zemřel.

Nelze přehlédnout, že smyslem dohody žalobců a P. K. z roku 1998 bylo v prvé

řadě poskytnout mu finanční prostředky na pořízení dvou bytových jednotek a

garáží, které se měly stát jeho výlučným vlastnictvím. Proti závazku žalobců

zajistit a předat mu peníze na úhradu kupní ceny nebyl dohodnut žádný závazek

P. K. – jeho protiplnění žalobcům; částku na pořízení bytových jednotek jim

neměl vracet. V této části lze proto vzniklý závazkový vztah hodnotit jako

bezúplatný. Jelikož nabídku finančních prostředků P. K. přijal, došlo k

uzavření darovací smlouvy podle § 628 odst. 1 obč. zák. Na vznik tohoto

právního vztahu neměl vliv neurčitý (§ 37 odst. 1 obč. zák.) závazek převést v

okamžiku dosažení zletilosti dcery žalobců menší (blíže nespecifikovanou)

bytovou jednotku. Obsahově mělo jít o závazek uzavřít v budoucnu s jejich

dcerou kupní smlouvu, jejímž předmětem bude jedna ze získaných bytových

jednotek. Povinnost k takovému jednání lze právně ošetřit smlouvou o smlouvě

budoucí podle § 50a odst. 1 obč. zák., jež k platnosti vyžaduje písemnou formu.

Nedostatek zákonné formy má za následek neplatnost této části právního úkonu

podle § 41 obč. zák. Na základě skutkových zjištění soudů obou stupňů (v tomto

směru nebylo nic tvrzeno ani prokazováno) nelze uzavřít, že by bez převzetí

závazku vůči dceři Ivě žalobci neposkytli P. K. peníze na zakoupení dvou

bytových jednotek. Tuto část právního úkonu (s ohledem na jeho povahu, obsah a

okolnosti, za nichž k dohodě o budoucím převodu došlo) lze oddělit od závazku k

bezplatnému darování finančních prostředků.

Z pohledu těchto vývodů je správný závěr odvolacího soudu, že dohodou z roku

2002, podle které P. K. „již nepřevede zmíněný byt do vlastnictví své sestry,

nýbrž uhradí žalobcům částku 1,200.000,- Kč do 30. 6. 2004, aby mohli zajistit

její bydlení“, byl založen nový závazkový právní vztah. Jeho podstatou nebylo

„vrácení“ dříve darovaných finančních prostředků (vrácení daru se lze domáhat

jen při naplnění zákonných důvodů podle § 630 obč. zák.), nýbrž příslib daru,

vycházející z morálního (právně nevynutitelného) závazku vůči žalobcům a své

sestře; závazku P. K. předat žalobcům ve lhůtě do 30. 6. 2004 částku

1.200.000,- Kč nekoresponduje totiž žádné vzájemné plnění žalobců. Podle § 628

odst. 1 a 2 obč. zák. a § 40 odst. 1 obč. zák se k platnosti příslibu daru

vyžaduje ovšem písemná forma. Neobstojí proto již další závěr odvolacího soudu,

že dohoda z roku 2002 je nepojmenovaným kontraktem podle § 51 obč. zák., ze

kterého vznikl platný závazek P. K. Nedostatek písemné formy má za následek

neplatnost celé dohody o poskytnutí částky 1,200.000,- Kč, přičemž z neplatné

dohody nelze úspěšně uplatňovat splnění povinnosti, ke které se zemřelý P. K.

zavázal; jelikož nedošlo k platnému vzniku závazku (dluhu), nemohly rovněž

nastat ani účinky § 470 obč. zák. S přihlédnutím k výše uvedenému lze uzavřít,

že dovolatelům se prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm.

b) o. s. ř. podařilo zpochybnit správnost napadeného rozhodnutí. Nejvyššímu

soudu proto nezbylo, než napadený rozsudek podle § 243b odst. 2 věty za

středníkem o. s. ř. zrušit.

Protože zbývající výhrady dovolatelů byly - s přihlédnutím k důvodu, pro který

bylo napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušeno - bezvýznamné, jejich

podstatou se dovolací soud nezabýval.

Právní názor vyslovený v tomto rozhodnutí je závazný. O náhradě nákladů řízení

včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí o věci (§

243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2009

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu