Nejvyšší soud Rozsudek občanské

33 Odo 1154/2006

ze dne 2009-01-28
ECLI:CZ:NS:2009:33.ODO.1154.2006.1

33 Odo 1154/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci

žalobkyně M. P., zastoupené advokátem, proti žalovaným l) J. N., 2) J. K., a 3)

J. K., zastoupeným advokátem, o zaplacení 450.000,- Kč s příslušenstvím, vedené

u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 70/2002, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 23 Co

417/2005-102, takto:

Dovolání se zamítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobkyně se po žalovaných domáhala zaplacení 493.914,15 Kč s příslušenstvím z

titulu vydání bezdůvodného obohacení.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 7. dubna 2005, č. j. 28 C 70/2002-75,

poté, co zastavil řízení co do částky 43.914,15 Kč s příslušenstvím, uložil

každému z žalovaných, aby do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatil žalobkyni

150.000,- Kč s 10 % úrokem z prodlení od 12. 2. 2000. Současně rozhodl o

nákladech řízení. Vycházel ze zjištění, že účastníci byli spoluvlastníky domu

na pozemku parc. č. 46 a 47 v katastrálním území M. S., P., a to každý podílem

jedné ideální čtvrtiny. Žalobkyně svůj spoluvlastnický podíl dne 16. 5. 2000

prodala společnosti I. P., a. s. za kupní cenu 7.300.000,- Kč; této společnosti

bylo vloženo vlastnické právo ke dni 17. 5. 2000. Žalovaní odmítli nabídku

předkupního práva dne 22. 10. 1999. Magistrát P. neuplatnil právo státu na

přednostní koupi spoluvlastnického podílu žalobkyně a souhlasil s jeho

prodejem. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 11. 2003, č. j.

28 C 12/2003-26, byla zamítnuta žaloba žalovaných na určení neplatnosti kupní

smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a I. P., a. s.; tento rozsudek byl potvrzen

rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2004, č. j. 54 Co 119/2004-38.

Dne 14. 3. 2000 uzavřeli účastníci řízení jako objednatelé se společností W. P.

s. r. o. jako zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly opravy domu v

P.; cena díla byla sjednána částkou 1.874.000,- Kč. Správce domu J. K. (druhý

žalovaný) uhradil ke dni zániku vlastnického práva žalobkyně na cenu díla podle

faktury z 20. 3. 2000 částku 150.000,- Kč, podle faktury z 30. 3. 2000 částku

150.000,- Kč a podle faktury z 15. 4. 2000 částku 1.500.000,- Kč (celkem tedy

1.800.000,- Kč). S rekonstrukčními pracemi na domě bylo započato v roce 2001 a

skončily v roce 2002. Žalovaní žalobkyni dne 16. 5. 2000 vypočetli výši jejího

vypořádacího podílu částkou 43.914,15 Kč; příjmy z komerčního využití domu byly

přitom vypočteny na 2.269.913,10 Kč a výdaje na 2.139.056,50 Kč. Na podkladě

těchto zjištění soud prvního stupně dovodil, že žalovaní se úkor žalobkyně

bezdůvodně obohatili tím, že žalobkyně vynaložila částku 450.000,- Kč, která na

ni připadla z příjmů z domu, na jeho zhodnocení, přestože v době provedení

stavebních prací již nebyla spoluvlastníkem této nemovitosti. Právní důvod

plnění žalobkyně z uzavřené smlouvy o dílo dodatečně zanikl a žalobkyně měla

právo na vrácení prostředků, které na opravy vynaložila.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 23 Co

417/2005-102, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku tak,

že žalobu, jíž se žalobkyně po každém ze žalovaných domáhala zaplacení

150.000,- Kč, zamítl a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Vycházeje ze skutkových zjištění soudu prvního stupně na rozdíl od něho

dovodil, že k bezdůvodnému obohacení žalovaných na úkor žalobkyně nedošlo.

Částka, kterou účastníci získali v souvislosti s hospodařením se společným

domem, byla vynaložena na jeho opravu, s čímž byla žalobkyně srozuměna. I ona

uzavřela smlouvu o dílo, z níž pro objednatele vyplývala povinnost uhradit cenu

díla ve sjednaných termínech. Tato cena byla hrazena z účtu zřízeného pro

nakládání s finančními prostředky získanými při provozu společných nemovitostí.

O nakládání se společnými příjmy rozhodli spoluvlastníci většinově. Je

nerozhodné, že rekonstrukce domu se uskutečnila až poté, kdy žalobkyně již

pozbyla svých spoluvlastnických práv.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž namítá, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení a že vychází zčásti ze

skutkových zjištění, která nemají podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování. V rámci dovolacího důvodu uvedeného v § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř. žalobkyně brojí proti závěru odvolacího soudu, že v

posuzovaném případě nedošlo k bezdůvodnému obohacení žalovaných. Na rozdíl od

odvolacího soudu prosazuje názor, že žalovaní se na její úkor bezdůvodně

obohatili, neboť výnosy z nemovitosti byly do 16. 5. 2000 uměle sníženy

o náklady, které neměly charakter nákladů účelně vynaložených na údržbu a

provoz nemovitostí. Připomíná, že nevěděla, že cena díla byla z podstatné části

uhrazena zálohově v době, kdy s opravami domu nebylo ještě vůbec započato.

Protože v době, kdy svůj spoluvlastnický podíl prodala, nebylo s rekonstrukcí

společného domu započato, neměla žádný právní důvod podílet se na úhradě ceny

díla. Pokud byla část výnosů, která

na ni připadala, použita na úhradu ceny díla, došlo ke vzniku bezdůvodného

obohacení žalovaných na její úkor, neboť „neměla z opravy již žádný prospěch“.

Žalobkyně je rovněž přesvědčena, že závěr dovozující, že I. P. a. s. jako

nabyvatel vstoupila do všech jejích práv a povinností, „nemá oporu v právním

řádu“. Namítá, že utržené výnosy (plody) nabývá vlastník oddělením od věci

hlavní a oddělením se pak výnosy stávají samostatnou věcí ve vlastnictví

vlastníka věci hlavní. Má zato, že v případě finančních výnosů z provozování

nemovitosti je tímto okamžikem oddělení moment, kdy nájemce vyplatí nájemné

vlastníkovi. V době, kdy žalovaní vyplatili firmě W. s. r. o. částku

1.800.000,- Kč, byly výnosy z pronájmu nemovitosti již odděleny a byly tudíž ve

vlastnictví spoluvlastníků. Na osobu, které prodala svůj spoluvlastnický podíl,

tudíž nemohlo přejít právo k výnosům utrženým do doby prodeje. Naplnění

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. shledává žalobkyně v

tom, že odvolací soud řádně „nezkoumal, zda smlouva o dílo není neplatným

právním úkonem, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází

anebo se příčí dobrým mravům“. Je přesvědčena, že smlouva o dílo uzavřená se

společností W. s. r. o. neměla jiné opodstatnění, než to, že ji měla poškodit.

Společnost, jejímž zaměstnancem byl manžel jedné ze spoluvlastnic, totiž nebyla

oprávněna podnikat v oboru stavebnictví, touto činností se nezabývala a dílo

sama neprovedla (prováděla je prostřednictvím subdodavatelů). V rámci

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř. žalobkyně zpochybňuje správnost

zjištění, že byla srozuměna s tím, že peníze získané z pronájmu domu budou

vynaloženy na jeho opravu. Z obsahu spisu je zřejmé, že o této skutečnosti

neměla vědomost, a když se o ní dozvěděla, nesouhlasila s takovým počinem. V

rozporu s obsahem spisu je rovněž to, že v řízení nebyly zpochybněny

skutečnosti „ohledně smlouvy o dílo a ceny díla“. Ze všech uvedených důvodů

žalobkyně navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil.

V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění před 1. 4. 2005 – dále opět jen „o. s. ř.“ (srovnej

článek II bod 3. přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a

některé další zákony).

Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovanou osobou (žalobkyní), je podle §

237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. přípustné a jsou splněny i podmínky uvedené v §

241 odst. 1 a 4 o. s. ř.

Podle § 242 odst. 1 a 3 o. s. ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden; přitom je vázán uplatněnými

dovolacími důvody včetně jejich obsahového vymezení dovolatelem. Z § 242 odst.

3 věty druhé o. s. ř. vyplývá povinnost dovolacího soudu přihlédnout k vadám

uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř.,

jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

I když žalobkyně avizuje uplatnění dovolacího důvodu uvedeného v § 241a odst. 2

písm. a) o. s. ř., ve skutečnosti žádné konkrétní námitky, které by bylo možno

tomuto důvodu podřadit, ve svém dovolání neuplatnila. Z obsahu spisu se

existence vad řízení, které mohly mít za následek nesprávné právní posouzení

věci, rovněž nepodává.

Prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř. lze namítat, že

rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v

podstatné části oporu v provedeném dokazování. Za skutkové zjištění, které nemá

oporu v provedeném dokazování, je třeba považovat výsledek hodnocení důkazů

soudem, který neodpovídá postupu vyplývajícímu z § 132 o. s. ř., protože soud

vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků

nevyplynuly a ani jinak nevyšly za řízení najevo, protože soud pominul rozhodné

skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení

najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z

přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti

(důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický

rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135 o. s. ř. Skutkové

zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se

skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva

(srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 1. 2001, sp. zn.

21 Cdo 65/2000, uveřejněný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, vydávaném

nakladatelstvím C. H. Beck, pod C 8).

Dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o. s. ř. lze napadnout výsledek činnosti

soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat – jak vyplývá ze

zásady volného hodnocení důkazů – jen ze způsobu, jak k němu soud dospěl.

Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení, není možné ani

polemizovat s jeho skutkovými závěry (např. namítat, že soud měl uvěřit jinému

svědkovi, že některý důkaz není pro skutkové zjištění důležitý, že z

provedených důkazů vyplývá jiný závěr apod.). Znamená to, že hodnocení důkazů,

a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než z výše uvedených

důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.

V posuzované věci založil odvolací soud svůj právní závěr o absenci

bezdůvodného obohacení žalovaných na zjištění, že žalobkyně a žalovaní jako

objednatelé uzavřeli dne 14. 3. 2000 se společností W. P. s. r. o. jako

zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly opravy domu v P. za

sjednanou cenu 1.874.000,- Kč, a že správce nemovitosti J. K. fakturovanou cenu

díla uhradil z podstatné části (celkem částkou 1.800.000,- Kč) do 16. 5. 2000 z

účtu, na němž byly shromažďovány finanční prostředky získané z pronájmu domu

čp. 244, který účastníci řízení spoluvlastnili, každý podílem jedné ideální

čtvrtiny. Při rozhodování vzal rovněž v úvahu zjištění, že žalobkyně pozbyla

vlastnického práva k domu dnem 17. 5. 2000 a že s rekonstrukčními pracemi bylo

započato až v roce 2001 a skončily v roce 2002. Toto skutkové zjištění učinil z

výpovědí účastníků řízení, svědků M. M., a J. P. a především z písemné smlouvy

o dílo, včetně jejího dodatku, již soud prvního stupně. Odvolací soud – i když

to v odůvodnění svého rozhodnutí výslovně neuvádí – z tohoto zjištění vycházel,

neboť nebylo žádným z účastníků řízení ani v odvolacím řízení zpochybněno.

Skutkový závěr odvolacího soudu, že žalobkyně jako spoluvlastnice domu byla

srozuměna (resp. souhlasila) s opravami domu a s tím, že na opravu budou

vynaloženy finanční prostředky získané při hospodaření se společnou věcí (tj.

domem čp. 244), není nelogický a má oporu v provedených důkazech. Uzavřela-li

totiž žalobkyně jako objednatelka ještě před prodejem svého spoluvlastnického

podílu smlouvu o dílo, nemohla nesouhlasit se zamýšlenou opravou společného

domu a musela být srozuměna s tím, že se jako spoluvlastník (a jeden z

objednatelů díla) bude ve smyslu § 137 odst. 1 obč. zák. podílet na úhradě

sjednané ceny díla. Navíc skutečnost, zda žalobkyně souhlasila se zmíněným

využitím výnosů z pronájmu domu, či nikoli, nebyla z hlediska právního

posouzení věci významná. O hospodaření se společnou věcí totiž rozhodují

spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů (§ 139 odst. 2 věta

první obč. zák.). Jestliže žalovaní ještě předtím, než žalobkyně svůj

spoluvlastnický podíl pozbyla, rozhodli většinou hlasů o tom, že z dosavadních

finančních výnosů ze společné věci budou hrazeny její opravy, bylo nerozhodné,

zda s takovým rozhodnutím žalobkyně souhlasila či nikoli. Podstatné bylo

zjištění, že takové rozhodnutí bylo vydáno v době, kdy žalobkyně byla

spoluvlastnicí domu čp. 244 a že v této době byla uzavřena i smlouva o dílo, z

níž byli všichni účastníci (spoluvlastníci domu čp. 244) povinni i oprávněni.

Lze tedy uzavřít, že odvolací soud (potažmo soud prvního stupně) pro své

skutkové zjištění vzal v úvahu jen skutečnosti, které vyplynuly z provedených

důkazů

a přednesů účastníků, žádné skutečnosti, které byly provedenými důkazy

prokázány nebo vyšly za řízení najevo a které byly současně významné pro věc,

nepominul a v jeho hodnocení důkazů a poznatků, které vyplynuly z přednesů

účastníků, není z hlediska závažnosti, zákonnosti, pravdivosti, případně

věrohodnosti logický rozpor; dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. proto

nebyl naplněn.

Prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž

lze namítat, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním

posouzení věci, zpochybnila žalobkyně závěr odvolacího soudu, že se žalovaní na

její úkor bezdůvodně neobohatili.

Právní posouzení věci je činnost soudu, spočívající v podřazení zjištěného

skutkového stavu příslušné právní normě, jež vede soud k závěru o právech a

povinnostech účastníků. Právní posouzení je nesprávné, dopustil-li se soud při

této činnosti omylu, tzn. když

na správně zjištěný skutkový stav aplikoval jinou právní normu nebo aplikoval

sice správnou právní normu, ale nesprávně ji vyložil, nebo ze zjištěných

skutečností vyvodil nesprávné právní závěry.

Podle § 451 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatil, musí obohacení

vydat. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez

právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního

důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Podle § 454 obč. zák. bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po

právu měl plnit sám.

Podle § 457 obč. zák. je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z

účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.

Podle § 458 obč. zák. musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným

obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve

výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada. S předmětem bezdůvodného

obohacení musí být vydány i užitky z něho, pokud ten, kdo obohacení získal,

nejednal v dobré víře.

Ustanovení § 451 odst. 1 obč. zák. vyjadřuje zásadu občanského práva, že se

totiž nikdo nemá bezdůvodně obohacovat na úkor jiného. Bezdůvodné obohacení je

chápáno jako závazek, z něhož vzniká tomu, kdo se obohatil, povinnost vydat to,

o co se bezdůvodně obohatil, a právo toho, na jehož úkor k obohacení došlo,

požadovat vydání toho, oč se povinný obohatil. Bezdůvodné obohacení je

vyjádřeno i jako předmět, jehož se závazek z bezdůvodného obohacení týká, tedy

jako majetkový prospěch získaný plněním jednak bez právního důvodu, dále z

plnění na základě neplatného právního úkonu (absolutně i relativně), také

plněním z právního důvodu, který odpadl, a majetkový prospěch z nepoctivých

zdrojů. O obohacení jde tehdy, jestliže se plněním dostalo majetkové hodnoty

tomu, komu bylo plněno, takže v jeho majetku se to projevilo buď zvýšením jeho

aktiv nebo snížením jeho pasiv.

Lze přisvědčit odvolacímu soudu, že z žádné z uvedených skutkových podstat

bezdůvodného obohacení nelze dovodit oprávněnost žalovaného nároku. Užitím

peněz získaných z pronájmu společné věci (domu) na úhradu ceny díla

spočívajícího v rekonstrukci této věci se žalovaní na úkor žalobkyně bezdůvodně

neobohatili.

Podle § 137 odst. 1 obč. zák. podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci

podílejí

na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.

Podle § 139 odst. 2 věta první obč. zák. o hospodaření se společnou věcí

rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů.

Peníze, které byly použity na opravy domu pocházely z výnosů získaných

komerčním využitím tohoto domu. Jednalo se tedy o výnos z hospodaření se

společnou věcí, o němž rozhodovali účastníci řízení jako spoluvlastníci

většinou počítanou podle výše jejich podílů. O způsobu využití výnosu z

hospodaření s domem rozhodli účastníci řízení v době trvání spoluvlastnictví

již tím, že uzavřeli smlouvu o dílo, z níž pak byli všichni nejen oprávněni

požadovat splnění závazku zhotovitele provést sjednané opravy společného domu,

ale zároveň i povinni zaplatit sjednanou cenu díla. Byla-li žalobkyně jedním z

objednatelů díla, byla zavázána zaplatit jeho cenu podle smlouvy o dílo. Její

povinnost použít na úhradu ceny díla finanční prostředky, které byly

shromážděny na společném účtu domu a připadaly

na ni podle jejího spoluvlastnického podílu, vyplývala z rozhodnutí žalovaných,

součet jejichž podílů čítal většinu (tři čtvrtiny z celku). Tyto skutečnosti

žalobkyně v době prodeje svého spoluvlastnického podílu znala a mohla je při

prodeji využít (tj. mohla s nimi seznámit kupujícího a reflektovat je při

sjednání výše kupní ceny). Nelze tudíž akceptovat námitku žalobkyně, že byla

„fakticky ostatními spoluvlastníky okradena“ a že jejich jednání

je v rozporu s dobrými mravy. Protože podstatná část ceny díla (tj. 1.800.000,-

Kč) byla uhrazena dříve, než-li žalobkyně pozbyla svého spoluvlastnického

podílu a byla uhrazena podle rozhodnutí většiny spoluvlastníků z výnosů z

hospodaření se společnou věcí, muselo

se zaplacení ceny díla obrazit ve vyúčtování aktiv a pasív účtu, na němž byly

shromažďovány výnosy z komerčního využití domu.

Opodstatněná není ani dovolací námitka, že odvolací soud pochybil, jestliže

nezkoumal platnost smlouvy o dílo, kterou účastníci řízení uzavřeli se

společností W. s. r. o. Žalobkyně požadovala vydání bezdůvodného obohacení po

žalovaných s odůvodněním, že na její úkor získali majetkový prospěch tím, že ji

jako spoluvlastnici „zkrátili“ o podíl na výnosech z hospodaření se společnou

věcí. Nebylo proto z hlediska právního posouzení věci významné zkoumat platnost

uzavřené smlouvy o dílo. Podstatné bylo posouzení, zda žalovaní byli oprávněni

rozhodnout (a zda v době trvání spoluvlastnictví s žalobkyní rozhodli) o

využití finančních prostředků získaných z hospodaření se společnou věcí.

Případná neplatnost smlouvy o dílo se mohla projevit pouze v tom, že smluvní

strany byly povinny vzájemně si vrátit vše, co podle této smlouvy získaly.

Poměřovat ustanovením § 457 obč. zák. by tak bylo možno výlučně vztah mezi

účastníky řízení (objednateli) na straně jedné a společností W. s. r. o.

(zhotovitelem) na straně druhé. V řízení nebylo zjištěno (a žalobkyní ostatně

ani tvrzeno), že by společnost W. žalovaným vrátila plnění, které na základě

smlouvy o dílo přijala, a oni si jeho část připadající podle výše podílů na

žalobkyni ponechali. Ani dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s.

ř. tudíž nebyl námitkami žalobkyně naplněn.

Protože rozsudek odvolacího soudu je z hlediska dovoláním uplatněných

dovolacích důvodů a jejich obsahového vymezení správný, Nejvyšší soud České

republiky dovolání podle § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř.

jako nedůvodné zamítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první,

§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalovaným

podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž

náhradu by jinak měli vůči žalobkyni právo.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.

předsedkyně senátu