33 Odo 139/2002
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném s předsedkyně JUDr.
Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Vladimíra Velenského
ve věci žalobce M. J., zastoupeného, advokátkou, proti žalovaným 1) T. P., a
2) M. N., oběma zastoupeným, advokátem, o zaplacení 460 000 Kč s
příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 12 C
207/98, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze
dne 12. listopadu 200l, č.j. 10 Co 693/2001-152, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 12. listopadu 2001, č.
j. 10 Co 693/2001-152, se zrušuje a věc se vrací tomuto
soudu k dalšímu řízení.
Žalobce se po žalovaných domáhal, aby mu společně a nerozdílně zaplatili
částku 565 000 Kč. Uvedl, že účastníci se v roce 1995 dohodli, že uzavřou
smlouvu o sdružení a budou společně podnikat v oboru nákupu a
prodeje výpočetní a kancelářské techniky. Bylo ujednáno, že žalobce poskytne na
podnikání peníze a žalovaní budou zajišťovat provoz obchodu, tedy starat se o
nákup a prodej zboží, o chod provozovny a o činnosti s tím spojené. V období od
října 1995 do poloviny roku 1996 složil žalobce na účet, který sloužil
sdružení, celkem 565 000 Kč. Dopisem ze dne 4. 11. 1997 žalobce žalovaným
oznámil, že ve smyslu ustanovení § 839 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů – (dále jen „ObčZ“) ze sdružení vystupuje a
současně požádal o vrácení peněz, které do sdružení vnesl.
Žalovaní na tuto výzvu nereagovali.
V průběhu řízení žalobce žalobu omezil o 100 000 Kč a posléze o 5 000 Kč a
Okresní soud v Karlových Varech usneseními ze dne 17. 6. 1999 a 20. 3. 2001
řízení do částek 100 000 Kč a 5 000 Kč zastavil.
Rozsudkem ze dne 3. května 2001, č.j. 12 C 207/98-113, Okresní soud v Karlových
Varech uznal žalované povinnými zaplatit společně a nerozdílně žalobci částku
268 472 Kč s 21% úrokem z prodlení z částky 273 472 Kč od 2. 12. 1997 do 20. 9.
1999 a z částky 268 472 Kč od 21. 9. 1999 do zaplacení, vše do 15 dnů
od právní moci rozsudku; ve zbytku, tzn. do částky 191 528 Kč s příslušenstvím
žalobu zamítl, a rozhodl o nákladech řízení.
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 12. listopadu 2001, č.j. 10 Co
693/2001-152, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž bylo žalovaným
uloženo zaplatit žalobci společně a nerozdílně částku 268 472 Kč, potvrdil; ve
výroku o povinnosti žalovaných zaplatit žalobci společně a nerozdílně úrok z
prodlení z přiznané částky a ve výroku, jímž byla žaloba do částky 191 528 Kč s
příslušenstvím zamítnuta, odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil
tak, že žalovaní jsou povinni zaplatit společně a nerozdílně žalobci
dalších 191 528 Kč s 21% úrokem z prodlení z částky 465 000 Kč od 2. 12.
1997 do 20. 9. 1999 a z částky 460 000 Kč od 21. 9. 1999 do
zaplacení. Současně rozhodl o nákladech řízení.
Stejně jako soud prvního stupně vycházel odvolací soud ze zjištění, že
účastníci dne 1. 11. 1995 uzavřeli smlouvu o sdružení, v níž se dohodli,
že věci pořízené při společné činnosti budou majetkem společným a v případě
ukončení činnosti sdružení budou děleny v poměru každému jednou třetinou; ve
stejném poměru se dohodli o dělení případného zisku či ztráty sdružení. Žalobce
vnesl do sdružení jako svůj vklad finanční prostředky, a to celkem částku 465
000 Kč. Kromě tohoto peněžitého vkladu se žalobce na pracovní činnosti sdružení
na rozdíl od žalovaných nepodílel; chod samotného sdružení zabezpečovali
výlučně žalovaní, kteří na svých odměnách za vykonanou práci odčerpali z
prostředků sdružení - první žalovaný částku 179 666 Kč a druhý žalovaný částku
146 000 Kč. Žalobci byla za trvání sdružení vyplacena podnikatelská odměna ve
výši 36 000 Kč. Ke dni 11. 11. 1997 žalobce ze sdružení vystoupil. Odvolací
soud se neztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalovaní poskytli do
sdružení vklad ve formě pracovní činnosti vykonávané pro sdružení odpovídající
svou hodnotou celkové výši peněžních částek, které si žalovaní z majetku
sdružení za vykonanou práci vypláceli, neboť se jednalo o peníze
vyplácené v průběhu trvání sdružení z majetku sdružení a nelze tudíž uvažovat o
věci vnesené žalovanými do sdružení. Na rozdíl od soudu prvního stupně odvolací
soud v rámci právního posouzení věci vyložil ustanovení § 839 ObčZ tak,
že ze sdružení vystoupivšímu účastníkovi se vrací všechny věci vnesené
do sdružení bez ohledu na skutečnost, zda šlo o věci určené individuálně či
věci určené genericky, které se sice staly spoluvlastnictvím účastníků
sdružení, avšak v důsledku elasticity vlastnického práva vystoupením žalobce ze
sdružení omezení jeho vlastnického práva k vkladu vnesenému do sdružení
pominulo a žalobce má právo na jeho vrácení v plné výši.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, přičemž ve vztahu k
výroku, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně co do
povinnosti žalovaných zaplatit žalobci 268 472 Kč s příslušenstvím, směřují své
dovolání výslovně jen do uložené povinnosti k zaplacení částky převyšující
43.149,90 Kč s příslušenstvím, s tím, že své povinnosti k zaplacení
uvedené částky jsou si vědomi. Přípustnost dovolání zdůvodňují odkazem na
ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. Z pohledu důvodnosti dovolání je
podle nich řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), neboť rozsudek
odvolacího soudu není řádně odůvodněn a v některých částech je
zmatečný a nepřezkoumatelný. Důvodnost dovolání spatřují žalovaní dále v tom,
že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci
(§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.); v rámci tohoto dovolacího důvodu brojí
proti odvolacím soudem provedenému výkladu ustanovení § 839 ObčZ. Mají za to,
že když k penězům vloženým do sdružení vzniká spoluvlastnické právo všem
účastníkům sdružení s podíly určenými poměrem hodnot všech genericky určených
věcí vložených do sdružení, je třeba spoluvlastnictví mezi vystupujícím
účastníkem a zbývajícími účastníky sdružení vypořádat podle obecných pravidel
pro vypořádání spoluvlastnictví; speciální úpravu řešení takové situace totiž
zákon neobsahuje. Žalovaní nesouhlasí ani se skutkovým zjištěním odvolacího
soudu a namítají, že nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování (§
241a odst. 3 o. s. ř.). Mají za to, že z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu
se podává (byť to v něm není výslovně řečeno a rozsudek odvolacího soudu je
proto nepřezkoumatelný), že žalovaní do sdružení žádné vklady
nevnesli. Takový závěr je však v rozporu se skutkovým zjištěním soudu prvního
stupně, který vzal za prokázané, že žalovaní vnesli do sdružení pracovní
činnost jako svůj nepeněžitý vklad. Dospěl-li odvolací soud k odlišnému
závěru bez opakování či doplnění dokazování, zatížil tím řízení
vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Konečně
namítají, že soudy obou stupňů nesprávně hodnotily důkazy provedené za účelem
zjištění, zda vedle částky 410 000 Kč (mezi účastníky nesporné) vložil žalobce
do sdružení dalších 55 000 Kč. Mají za to, že žalobce vklad uvedené částky
neprokázal. Již z toho, že důkaz ohledně tohoto údajného vkladu byl navržen až
v závěru dokazovaní, je zřejmá jeho účelovost. Výpověď svědkyně J. U. o
vkladu 55.000,- Kč je nevěrohodná, neboť žalovaným se podařilo prokázat
intimní vztah mezi žalobcem a svědkyní. Žalovaní v dovolání
zpochybňovali i závěry soudu prvního stupně, na nichž však odvolací soud své
rozhodnutí nezaložil a jsou tudíž z pohledu dovolacího přezkumu irelevantní. Ze
všech uvedených důvodů žalovaní navrhli, aby dovolací soud rozsudek odvolacího
soudu v napadené části zrušil a v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.
Žalobce s důvody dovolání nesouhlasí. Mimo jiné uvádí, že věci poskytnuté
sdružení se při zániku účasti na sdružení vrací podle ustanovení § 239 ObčZ a
není tedy pravda, že zákon neobsahuje ustanovení pro vypořádání
spoluvlastnictví účastníků sdružení pro případ ukončení účasti
jednoho z nich. Ustanovení § 833 ObčZ upravuje podle žalobce režim užívání věcí
vnesených do sdružení pouze po dobu trvání sdružení.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále rovněž jen „o. s.
ř.“), po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího
soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. k tomu
oprávněnými subjekty (žalovanými) řádně zastoupeným advokátem (§ 241 odst. 1 o.
s. ř.), a že dovolání proti měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu je
přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. a proti
potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 237 odst. 1
písm. c/ o. s. ř. (v důsledku zásadního právního významu rozhodnutí
založeného nesprávným právním posouzením věci odvolacím soudem – srov. § 237
odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.
Dovolatelé v rámci uplatněného dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 241a
odst. 2 písm. a/ o. s. ř., jímž lze rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit pro
existenci vad, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí, namítají, že
rozsudek odvolacího soudu je v některých částech zmatečný a
nepřezkoumatelný. Z uvedeným názorem se dovolací soud neztotožnil. Je pravdou,
že z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu nelze jednoznačně dovodit, zda dospěl
k závěru, že žalovaní do sdružení žádný vklad ve formě své pracovní činnost
nevnesli nebo že jen nesouhlasí s oceněním těchto vkladů tak, jak je provedl
soud prvního stupně. V této souvislosti však nelze přehlédnout skutečnost, že
odvolací soud své rozhodnutí na uvedeném závěru nezaložil a tento závěr proto
nelze učinit předmětem dovolacího řízení. Byť v odůvodnění svého rozsudku
uvedl, že „v intencích tohoto závěru (…) posuzoval, v jaké výši má žalobce
právo na vrácení vnesených věcí“, v důsledku jím provedeného výkladu ustanovení
§ 839 ObčZ musel dospět vždy k témuž závěru o povinnost vrátit žalovanou částku
v plné výši, a to bez ohledu na skutečnost, zda žalovaní poskytli rovněž
sdružení vklady a v jaké výši. Protože ani v ostatních částech neshledal
dovolací soud odůvodnění rozsudku odvolacího soudu nepřezkoumatelné, důvodnost
dovolání podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. není v posuzované
věci dána. Ze stejné příčiny nemohl být uvedený dovolací důvod naplněn ani
dovolateli dovozovaným odlišným skutkovým zjištěním odvolacího soudu v otázce
jejich vkladu do sdružení, neboť nejenže tento závěr z odůvodnění rozsudku
odvolacího soudu jednoznačně nevyplývá, ale především odvolací soud své
rozhodnutí na uvedeném závěru nezaložil a nelze jej tudíž v dovolacím řízení
přezkoumat, a to v rámci žádného z dovolateli uplatněných dovolacích důvodů.
Naplnění dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., jímž
lze rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit proto, že vychází ze skutkových
zjištění nemajících oporu v provedeném dokazování, dovozují žalovaní z toho, že
odvolací soud (ve shodě se soudem prvního stupně) nesprávně hodnotil
důkazy provedené za účelem zjištění, zda žalobce vložil do sdružení v hotovosti
55 000 Kč (vedle nesporných 410 000 Kč). Z provedených důkazů měl totiž dospět
k závěru že výpověď svědkyně ohledně uvedené skutečnosti je nevěrohodná, neboť
se žalovaným podařilo prokázat její intimní vztah se žalobcem.
Dovolání je z hlediska uvedeného dovolacího důvodu opodstatněné tehdy, vzal-li
soud v úvahu skutečnosti z provedených důkazů nevyplývající nebo pominul-li
naopak skutečnosti, které vyšly při dokazování najevo anebo je-li soudem
provedené hodnocení důkazů zatíženo logickým rozporem. K naplnění uvedeného
dovolacího důvodu může dojít jen tehdy, týkají-li se nedostatky skutkových
zjištění, která jsou významná pro rozhodnutí soudu. Že skutková zjištění soudu
nemají oporu v provedeném dokazovaní však nelze dovodit jen z
přesvědčení o nesprávném hodnocení provedených důkazů. Není-li postup
soudu v rozporu se zásadou volného hodnocení důkazů (srov. § 132 o. s. ř.),
nelze v rámci citovaného dovolacího důvodu brojit proti skutkovým zjištěním s
odkazem na nesprávné hodnocení důkazů soudem v tom směru, že měl například
uvěřit některému z důkazů, nebo že měl mít výpověď některého ze svědků
za nevěrohodnou. V posuzované věci se z provedených důkazů podávají rozporná
zjištění ohledně intimního vztahu mezi žalobcem a svědkyní U. Bylo na
soudu, aby se po zhodnocení provedených důkazů přiklonil k jednomu z
nich (když obě zjištění mají oporu v provedeném dokazování) a aby v odůvodnění
svého rozsudku objasnil důvody svého uvážení. Podle názoru dovolacího soudu tak
odvolací soud učinil, přičemž jeho postup byl v souladu se zásadou volného
hodnocení důkazů a nelze mu tak z pohledu dovolacího důvodu uvedeného v
ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. vytknout žádné pochybení.
Opodstatněným shledal dovolací soud dovolání žalovaných z hlediska uplatněného
dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.,
jehož prostřednictvím lze zpochybnit rozhodnutí odvolacího soudu, spočívá-li na
nesprávném právním posouzení věci.
Uplatněnými námitkami v rámci dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 241a
odst. 2 písm. b/ o. s. ř. žalovaní vymezili rozsah dovolacího přezkumu právních
závěrů odvolacího soudu, jenž není dovolací soud – v důsledku vázanosti
uplatněným dovolacím důvodem a jeho obsahovou konkretizací – oprávněn překročit
(srov. § 242 odst. 3 věta první o. s. ř.). Tato skutečnost se v řízení o
dovolání projevuje tím, že dovolací soud je v rámci uplatněného dovolacího
důvodu oprávněn přezkoumat jen ty právní závěry, které dovolatel v dovolání
označil. Dovolacímu přezkumu se tak otevírá právní závěr odvolacího
soudu, že podle ustanovení § 839 ObčZ se vrací vystoupivšímu účastníku
sdružení jeho peněžní vklad do sdružení v plné výši, byť by byl po dobu
sdružení ve spoluvlastnictví jeho účastníků.
Právní posouzení věci je činnost soudu, spočívající v podřazení zjištěného
skutkového stavu příslušné právní normě, jež vede soud k závěru o právech a
povinnostech účastníků. Právní posouzení je nesprávné, dopustil-li se soud při
této činnosti omylu, tzn. když na správně zjištěný skutkový stav
aplikoval jinou právní normu nebo aplikoval sice správnou právní normu, ale
nesprávně ji vyložil, nebo ze skutečností najisto postavených vyvodil nesprávné
právní závěry.
Podle ustanovení § 833 ObčZ jsou ve prospěch sdružení poskytnuté peníze nebo
jiné věci určené podle druhu ve spoluvlastnictví všech účastníků v poměru k
jejich výši, a to sdělením o jejich oddělení od ostatního majetku
účastníka nebo předáním pověřenému účastníku. Věci jednotlivě určené jsou v
bezplatném užívání všech účastníků.
Podle ustanovení § 839 ObčZ se účastníkovi, který ze sdružení vystoupil, nebo
byl vyloučen, vrátí věci vnesené do sdružení. Podíl majetku podle stavu v den
vystoupení nebo vyloučení se mu vyplatí v penězích.
U věcí poskytnutých pro účely sdružení zakládá zákon dvojí režim v závislosti
na tom, věci jakého druhu byly do sdružení vloženy. Věci individuálně určené
zůstávají ve vlastnictví účastníka, který je poskytl, a ostatním účastníkům
sdružení k nim vzniká právo užívat je ve prospěch sdružení. Výlučné vlastnictví vkladatele k penězům a jiným věcem druhově určeným zaniká
jejich vkladem do sdružení a uvedené věci se stávají předmětem podílového
spoluvlastnictví účastníků sdružení s podíly odpovídajícími poměru jimi
vložených věcí do sdružení. Z hlediska stanovení výše spoluvlastnických
podílů jednotlivých účastníků vkládajících do sdružení věcné vklady však lze
vzít v úvahu jen ty věci, k nimž vzniká v důsledku shora popsaných zásad
spoluvlastnictví účastníků sdružení, tedy nikoli věci určené individuálně, u
nichž vkladem do sdružení ke změně vlastnictví nedochází. Od této skutečnosti
nelze odhlédnout při interpretaci ustanovení § 839 ObčZ. Mají-li se v jeho
intencích vydat vystoupivšímu účastníku věci, které do sdružení vnesl, lze
uvedenou zásadu vztáhnout jen na ty věci ve vlastnictví tohoto účastníka, u
nichž v důsledku zániku jeho účasti na sdružení zaniklo ostatním účastníkům
užívací právo k těmto věcem. Obdobně jako nezpůsobuje citované ustanovení zánik
užívacího práva k věcem individuálně určeným, nelze je vykládat ani tak, že ex
lege zakládá pro případ vystoupení účastníka ze sdružení jeho vlastnické právo
ke vneseným penězům a jiným individuálně určeným věcem a způsobuje zánik
spoluvlastnického práva účastníků sdružení k těmto věcem. K uvedenému závěru
lze komparací úpravy obsažené v ustanoveních § 839 a 841 ObčZ dospět i ve
světle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikovaného jako R 33/2002, který se
sice zabýval vypořádáním majetku po zániku sdružení, nicméně dospěl-li soud k
závěru, že zánikem sdružení nezaniká spoluvlastnictví jeho účastníků k věcem
uvedeným v ustanovení § 833 ObčZ, nezaniká tím spíše ani při vystoupení jednoho
účastníka ze sdružení. Ostatně ani odvolací soud se k výše předestřenému
krajnímu výkladu neuchýlil, když uvedené ustanovení označil jen jako „směrnici
pro postup při majetkovém vypořádání.“ Aplikaci ustanovení § 839
ObčZ na vypořádání ohledně peněz a jiných druhově určených věcí ve
spoluvlastnictví účastníků sdružení však dovodil z nesprávného právního závěru,
že vlastnictví žalobce bylo po dobu jeho účasti na sdružení pouze omezeno ve
prospěch ostatních účastníků, přičemž toto omezení jeho účinným vystoupením ze
sdružení pominulo a má proto v souladu s ustanovením § 839 ObčZ (jako jejich
vlastník) právo na vrácení vložených peněz v plné výši. Tento závěr je však v
rozporu s již zmiňovaným ustanovením § 833 ObčZ, podle něhož vkladem peněz nebo
jiných hromadně určených věcí do sdružení původní vlastnické právo vkladatele
zaniká a k těmto vloženým věcem vzniká spoluvlastnické právo
účastníků sdružení.
Tuto skutečnost odvolací soud zcela pomíjí, vychází-li z
předpokladu, že vlastnické právo žalobce bylo po dobu jeho účasti na
sdružení pouze omezeno, přičemž mu mělo po tuto dobu k vložené peněžní částce
svědčit tzv. holé vlastnictví a jeho vystoupením ze sdružení se mu mělo jeho
vlastnické právo v důsledku své elasticity obnovit v původním rozsahu. Ve
světle shora uvedených důvodu však citovaný závěr odvolacího soudu neobstojí. K
penězům a jiným druhově určeným věcem vzniká vkladem do sdružení
spoluvlastnické právo zúčastněných subjektů a vkladatel se tudíž nemůže po
vystoupení ze sdružení domáhat jejich vrácení jako vlastník podle ustanovení §
839 ObčZ, ale jako vlastník ideálního spoluvlastnického podílu může dosáhnout
jeho vydání jen v režimu vypořádání spoluvlastnictví, a to dohodou s ostatními
spoluvlastníky nebo soudní cestou (srov. § 141 a 142 ObčZ). Uvedený závěr ovšem
platí jen za předpokladu, že vkladem do sdružení spoluvlastnictví skutečně
vzniklo, tedy účastní-li se na sdružení minimálně jeden další subjekt jehož
vklad je způsobilý svoji povahou založit jeho spoluvlastnický podíl k vkladu
jiného účastníka.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném
právním posouzení věci. Protože se v dané věci jedná o vypořádání podílového
spoluvlastnictví, při němž určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky
vyplývá z právního předpisu (srov. R 1/75 s. 6-8), není soud v souladu s
ustanovením § 242 odst. 2 písm. d/ o. s. ř. rozsahem dovolání vázán.
Nejvyšší soud České republiky proto napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a
věc vrátil Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 část věty
za středníkem a § 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný. Ze shora nastíněných důvodu
se bude odvolací soud v novém řízení zabývat zejména pro rozhodnutí ve věci
relevantní otázkou (řešenou již soudem prvního stupně), zda žalovaní poskytli
ve prospěch sdružení nějaký vklad a případně v jaké výši. V novém rozhodnutí
zároveň odvolací soud rozhodne nejen o náhradě nákladů nového řízení, ale znovu
i o nákladech řízení původního, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 věta
druhá a třetí o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně 31. března 2004
JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.
předsedkyně senátu