Nejvyšší soud Usnesení trestní

11 Tdo 674/2006

ze dne 2006-11-29
ECLI:CZ:NS:2006:11.TDO.674.2006.1

11 Tdo 674/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29.

listopadu 2006 o dovolání obviněného J. G. F., proti usnesení Krajského soudu v

Praze ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 9 To 474/2005, v trestní věci vedené u

Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 1 T 118/2004, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Krajského soudu v

Praze ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 9 To 474/2005, a rozsudek Okresního

soudu v Kolíně ze dne 9. srpna 2005, sp. zn. 1 T 118/2004, a to ohledně

obviněného J. G. F.

Současně s e z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e Okresnímu soudu v Kolíně p ř i k a z u j e ,

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Rozsudkem Okresního soudu v Kolíně ze dne 9. srpna 2005, sp. zn. 1 T 118/2004,

byl obviněný J. G. F. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle §

224 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že „jako představitel

spolupracující firmy vystupující jako vedoucí pracovník, uložil na stavbě

výrobní haly v prostoru areálu společnosti C. M. s. r. o. M. Z., pracovní úkol,

spočívající v montáži střešní krytiny na ocelové nosníky ve výšce 4 – 6 m, aniž

by zajistil jeho řádné proškolení a poskytl mu ochranné pracovní prostředky,

čímž porušil ust. §§ 133 odst. 1 písm. e), f), 133a odst. 1 Zákoníku práce, § 9

odst. 1 vyhl. č. 324/90 Sb., M. Z. asi v 11:30 hod. z ocelové konstrukce spadl

na betonový podklad výrobní haly a utrpěl těžký otřes mozku s krvácením nad

tvrdou plenu mozkovou, mnohočetné zlomeniny dna lebního se zlomeninou levé

očnice a poškozením zrakového nervu, zlomeninu levé poloviny obličejové kostry,

tříštivou zlomeninu pravého předkloktí, zlomeninu levé kosti loketní a

zlomeninu kloubního výběžku levé stehenní kosti, s dlouhodobým léčením. Od 10.

5. 2004 je M. Z. uznán v souvislosti s tímto úrazem plně invalidním.“ Za to mu

byl uložen trest odnětí svobody v trvání devíti měsíců, jehož výkon byl

podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Současně bylo týmž rozsudkem, a to

zprošťujícím výrokem podle § 226 písm. a) tr. ř., rozhodnuto též ohledně

spoluobžalované H. A. C.

O odvolání, které proti rozsudku okresního soudu podal toliko obviněný J. G.

F., bylo Krajským soudem v Praze napadeným usnesením ze dne 30. listopadu 2005,

sp. zn. 9 To 474/2005, rozhodnuto tak, že se podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné

zamítá.

Proti shora označenému usnesení odvolacího soudu podal obviněný J. G. F. v

zákonné lhůtě a prostřednictvím obhájce dovolání, jež opřel o dovolací důvody

uvedené v § 265b odst. 1 písm. e), g) a l) tr. ř.

V podaném dovolání, bez bližšího podřazení dovolacích námitek pod výše uvedené

dovolací důvody, soudům předně vytkl, že nerespektovaly princip totožnosti

skutku. Porušení této zásady spatřuje v tom, že v rozsudku soudu prvního stupně

není náležitě vymezeno, kdy k posuzovanému činu obviněného vlastně došlo, chybí

uvedení konkrétního dne, v němž údajně uložil poškozenému M. Z. pracovní úkol

spočívající v montáži střešní krytiny na ocelové nosníky ve výšce 4 - 6 m, aniž

přitom zajistil jeho řádné proškolení a poskytl mu patřičné ochranné pracovní

prostředky. Ve skutkové větě rozsudku soudu prvního stupně pak ani není uveden

den, kdy došlo k pádu poškozeného M. Z. z ocelové konstrukce na betonový

podklad výrobní haly a ke vzniku jeho zranění. Dovolatel dále poukázal na

přetrvávající pochybnosti o tom, zda dne 1. 7. 2003 byl poškozený vůbec v

zaměstnání a zda mu tedy mohl uložit, aby vykonával práci na stavbě nové

výrobní haly. Nebyla vyvrácena jeho obhajoba, že s poškozeným nemluvil nejen

dne 1. 7. 2003, ale ani v následujících dnech před vznikem posuzovaného úrazu,

a proto mu ani nemohl přikázat tvrzený pracovní úkol (tj. montáž střešní

krytiny). Soudy se nezabývaly ani tím, že svědek P. uvedl, že poškozený Z. se k

práci na zastřešení haly sám přidal k němu a k dalším irským pracovníkům. Ostatně sám poškozený připustil, že se na stavbě vyskytoval jistý irský

pracovník jménem „T.“, což potvrzuje jeho obhajobu, že výstavbu haly prováděla

firma T. B. Dovolatel v tomto směru pak uzavírá, že poškozenému M. Z. žádný

pracovní pokyn spočívající v provádění montáže střešní krytiny nikdy nedal a že

soudy v tomto směru nesprávně vycházely pouze z výpovědi poškozeného. Soudy

učinily i další nesprávný závěr, a to ohledně osoby stavebníka výstavby tzv. nové výrobní haly. Společnost C. M., s. r. o. si objednala její výstavbu tak,

že zadala tuto práci irské stavební společnosti T. B. Proto se na dovolatele

nemohla vztahovat povinnost vyplývající z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., neboť ta se vztahuje pouze na

dodavatele stavebních prací, kterým obviněný nebyl. Stejně tak mu nelze klást

za vinu porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele z příslušných

ustanoveních zákoníku práce, neboť poškozený nebyl zaměstnancem obviněného a

mezi ním a poškozeným neexistoval žádný pracovně právní vztah. Dovolatel nebyl

ve vztahu k poškozenému v postavení vedoucího pracovníka a nebyl oprávněn mu

nařizovat jakékoli pracovní úkoly. Jestliže poškozený pracoval pro jinou firmu,

když vykonával práce pro firmu T. B., tak mu konkrétní pracovní úkoly

přidělovaly jiné osoby, a nikoliv dovolatel. Dále pak namítl, že v posuzované

věci není dána ani příčinná souvislost mezi jeho údajným pracovním příkazem a

pádem poškozeného na zem a vzniklým zraněním, když ani nebylo zjištěno z jakých

příčin k pádu poškozeného ze střechy došlo. Dále se soudy nezabývaly otázkou

spoluzavinění poškozeného na vzniklém následku. Jednak nebyla zjištěna samotná

příčina vzniku zranění poškozeného (příčiny jeho pádu na zem), jednak poškozený

byl zaměstnán u společnosti C. M., s. r.

o. jako všeobecný operátor, a nikoliv

jako pracovník zabývající se montážní činností ve výškách. Na jinou práci

převeden nebyl, nebyl ani poskytnut jinému zaměstnavateli, a přesto vědomě

vykonával práci neodpovídající jeho pracovnímu zařazení, přičemž se ani

nedomáhal žádných pracovních pomůcek či jiného jištění, ačkoliv se na stavbě

evidentně nacházela vysokozdvižná plošina.

Soudy dále nesprávně vyhodnotily některé svědecké výpovědi (R. P., A. Z., Ing.

M. a Ing. P.), jakož i výpověď spoluobviněné H. C., a v podstatě výhradně

vycházely z tvrzení poškozeného, který má pochopitelně prokazatelný zájem na

trestním postihu obviněného, a to již s ohledem na uplatnění pracovně právních

nároků na náhradu škody. Dovolatel sice nezpochybňuje vznik závažného zranění

poškozeného, ale má za to, že soudy se nijak nezabývaly existencí jeho zavinění

ve smyslu ustanovení § 5 písm. a), b) tr. zák. ve vztahu k trestnému činu

ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. Z rozhodnutí soudů není ani

zřejmé, zda dospěly k závěru o jeho zavinění ve formě vědomé či nevědomé

nedbalosti. Z konstantní judikatury vyplývá, že o zavinění z nedbalosti může

jít pouze tehdy, pokud povinnost a možnost předvídat porušení nebo ohrožení

zájmu chráněného trestním zákonem jsou dány současně. Má za to, že soudy

učiněná skutková zjištění vedou k závěru, že jemu za vinu kladený čin je jím

nezaviněný. V závěru dovolatel zdůraznil, že skutkové závěry obsažené ve výroku

rozsudku soudu prvního stupně neobsahují všechny relevantní okolnosti významné

z hlediska použité právní kvalifikace. Nesprávné hmotně právní posouzení věci

je dáno zejména porušením ustanovení § 224 odst. 1 tr. zák. ve vztahu k § 5 tr.

zák. Pochybení soudu prvního stupně nenapravil ani odvolací soud, když jeho

důvodné odvolání zamítl. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené

usnesení odvolacího soudu a sám rozhodl o zproštění obviněného obžaloby z

důvodu uvedeného v ustanovení § 226 písm. a) tr. ř., popř. aby po zrušení

napadeného usnesení přikázal Krajskému soudu v Praze, aby věc v potřebném

rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle písemného vyjádření státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství

je podané dovolání obviněného ve smyslu ustanovení § 265i odst. 1 písm. e) tr.

ř. zjevně neopodstatněné. Soudy správně dospěly k závěru, že to byl obviněný,

kdo dal poškozenému pokyn, aby pracoval ve výškách na montáži střešní krytiny

při výstavbě výrobní haly, aniž zabezpečil bezpečnost jemu uložené práce,

přičemž tak učinil jako jednatel firmy financující tuto výstavbu. V důsledku

toho došlo ke vzniku posuzovaného zranění poškozeného. Skutková zjištění

učiněná soudy obou stupňů přitom nejsou v rozporu s použitým právním posouzením

jednání obviněného.

Nejvyšší soud po zjištění, že podané dovolání vykazuje zákonem vyžadované

formální a obsahové náležitosti, přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení

mu předcházející, v intencích ustanovení § 265i odst. 1 až 3 tr. ř. a shledal,

že dovolání obviněného lze zčásti přisvědčit.

Předně je třeba uvést, že dovolatel sice uplatnil celkem tři dovolací důvody /§

265b odst. 1 písm. e), g) a l) tr. ř./, avšak svými dovolacími námitkami shora

rozvedenými konkretizoval toliko jeden z nich, tedy dovolací důvod podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř.

Dovolací důvod spočívající v tom, že proti obviněnému bylo vedeno trestní

stíhání, ačkoliv podle zákona bylo nepřípustné /§ 265b odst. 1 písm. e) tr.

ř./, obviněný nijak nespecifikoval. Z obsahu jeho dovolání se ani nepodává

žádný ze zákonných důvodů nepřípustnosti trestního stíhání uvedených v

ustanovení § 11 odst. 1, 4 tr. ř. a § 11a tr. ř. Tento dovolací důvod se totiž

týká jen takové nepřípustnosti trestního stíhání, která je založena na důvodech

podle výše citovaných ustanovení trestního řádu, neboť jen v nich jsou důvody

nepřípustnosti trestního stíhání taxativně vypočteny. Jiné vady týkající se

průběhu trestního stíhání dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř.

nezakládají (srov. č. 38/2005 Sb. rozh. tr.). Pokud snad dovolatel tento

dovolací důvod založil na tvrzení, že rozhodnutím obou soudů došlo k porušení

principu totožnosti skutku (srov. zejména § 220 odst. 1 tr. ř.), tak již s

ohledem na výše uvedené je zřejmé, že taková námitka není podřaditelná pod

posuzovaný dovolací důvod. Navíc se jen pro úplnost dodává, že tomuto tvrzení

dovolatele nelze přisvědčit ani z hlediska jeho věcné správnosti. Není sporu o

tom, že předmětem trestního stíhání obviněného J. G. F. byl od samého počátku

(srov. usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 15. 3. 2004 – č. l. 63

spisu) skutek, jehož podstatou bylo jednání tohoto obviněného spočívající v

tom, že v dopoledních hodinách dne 3. 7. 2003 uložil poškozenému M. Z. při

stavbě výrobní haly v areálu společnosti C. M., s. r. o. pracovní úkol v

rozporu s příslušnými předpisy o bezpečnosti práce, přičemž toto jednání bylo

příčinou shora již blíže specifikovaných zranění poškozeného při jeho pádu ze

střešní konstrukce téhož dne kolem 11.30 hod. Pro tento skutek byla rovněž

podána obžaloba (č. l. 117 spisu) a na jejím podkladě bylo pak soudy o něm

rozhodováno. Rozhodnutí soudů se netýkají nějakého jiného skutku (např. dalšího

či jiného zranění poškozeného M. Z.), než pro který byla podána obžaloba.

Postup soudů tak odpovídá požadavku vyplývajícímu z ustanovení § 220 odst. 1

tr. ř., a to i přes jinak oprávněnou výtku dovolatele, že ve výrokové části

rozsudku soudu prvního stupně (na rozdíl od odůvodnění rozhodnutí obou soudů a

také oproti podané obžalobě) není uveden čas spáchání posuzovaného skutku a

tedy trestný čin není tak přesně označen, jak to vyžaduje ustanovení § 120

odst. 3 tr. ř. Toto procesní pochybení soudu však s ohledem na výše uvedené

okolnosti jinak dostatečně vyjadřující podstatu stíhaného skutku nemá vliv na

závěr, že soudy neporušily princip totožnosti skutku.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. zákon vymezuje ve dvou

alternativách. Jednak pro případ, kdy nesprávným procesním postupem soudu

druhého stupně bylo rozhodnuto o zamítnutí či odmítnutí řádného opravného

prostředku (srov. např. § 253 odst. 1, 3 tr. ř.) a v důsledku toho došlo k

porušení principu dvouinstančnosti řízení (např. zamítnutím odvolání podle §

253 odst. 1 tr. ř. pro údajnou opožděnost, ačkoliv odvolání bylo podáno včas).

Druhá alternativa tohoto dovolacího důvodu předpokládá, že soud druhého stupně

nesprávně rozhodl o zamítnutí řádného opravného prostředku, ačkoliv v řízení

tomuto rozhodnutí předcházejícím byl dán některý z důvodů dovolání, jež jsou

uvedeny pod písmeny a) až k) ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. Dovolatel

výslovně neuvedl, o kterou z uvedených alternativ se opírá jím uplatněný

dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Napadá-li ovšem rozhodnutí

odvolacího soudu, který zamítl jeho odvolání jako nedůvodné podle § 256 tr. ř.,

tak přichází v úvahu pouze druhá alternativa výše označeného důvodu dovolání.

Naplnění této alternativy dovolatel ve skutečnosti také opodstatnil poukazem na

existenci dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř.

Ve vztahu k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je třeba

uvést, že tento dovolací důvod je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním

posouzení.

Z výše citovaného obsahu dovolání je patrné, že část dovolacích námitek tento

dovolací důvod nenaplňuje, neboť dovolatel napadá skutková zjištění soudu

prvního stupně, se kterými se ztotožnil i odvolací soud. Jsou to námitky

vztahující se k hodnocení některých důkazů, a to zejména výpovědí svědků M. Z.,

A. Z., R. P. a Ing. M., jakož i výhrady, podle nichž soudy neprovedly

dokazování v potřebném rozsahu a v důsledku toho některé skutečnosti objasnily

nedostatečně. Těmito námitkami dovolatel soudům ve skutečnosti vytýká porušení

procesních ustanovení, jimiž je garantováno náležité zjištění skutkového stavu

věci (srov. § 2 odst. 5, 6 tr. ř.).

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. však neumožňuje brojit

proti porušení procesních předpisů, ale výlučně proti nesprávnému hmotně

právnímu posouzení (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2004, sp. zn. II.

ÚS 279/03). Skutkový stav je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho

hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně

posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými

ustanoveními hmotného práva. S poukazem na tento dovolací důvod totiž nelze

přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištění skutkového stavu, či

prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve

smyslu § 2 odst. 5, 6 tr. ř. (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2004,

sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud není povolán k dalšímu, již třetímu

justičnímu zkoumání skutkového stavu (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27.

5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Proto námitky dovolatele vztahující se k

skutkovým zjištěním rozhodnutí nižších soudů nejsou slučitelné nejen s

uplatněným dovolacím důvodem podle § 265b odst. písm. g) tr. ř., ale ani s

žádným jiným se zákonných důvodů dovolání. Nejvyšší soud tudíž není ani

oprávněn se těmito námitkami zabývat.

Mimo tento dovolací důvod leží i námitka dovolatele vztahující se k

problematice totožnosti skutku, pokud dovolatel tuto námitku podřadil právě pod

něj. K povaze této námitky a k její věcné opodstatněnosti - viz výklad shora.

Naproti tomu dovolatel uplatnil námitky, jež odpovídají důvodu dovolání podle §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř., a to především tím, že vytkl nesprávnost

právních závěrů soudů, podle nichž jeho čin vykazuje všechny zákonné znaky

skutkové podstaty trestného činu podle § 224 odst. 1 tr. zák., když podle

dovolatele jeho jednání není žádným trestným činem, neboť soudy učiněná

skutková zjištění neobsahují takové okolnosti, které by mohly vést k závěru o

existenci příčinné souvislosti mezi jeho jednáním a vzniklým následkem a ze

skutkových zjištění také nevyplývá, že je dáno jeho alespoň nedbalostní

zavinění, a navíc není zřejmé, zda se jedná o zavinění ve formě vědomé či

nevědomé nedbalosti.

Trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. se dopustí, kdo

jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Podle skutkových zjištění obou soudů se posuzovaného trestného činu dopustil

obviněný J. G. F. v podstatě tím, že na stavbě výrobní haly společnosti C. M.,

s. r. o. uložil poškozenému M. Z. práci spočívající v montáži střešní krytiny

ve výšce minimálně čtyř metrů, aniž mu zajistil zejména potřebnou ochranu před

případným pádem, k němuž také později na tomto staveništi došlo, a v důsledku

toho poškozený utrpěl zranění mající charakter těžké újmy na zdraví ve smyslu

ustanovení § 89 odst. 7 písm. ch) tr. zák. Přitom obviněný jako společník a

jednatel společnosti C. T. L. G., která byla jediným (stoprocentním)

společníkem C. M., s. r. o., u níž byl v době posuzovaného činu poškozený M. Z. podle pracovní smlouvy zaměstnán jako všeobecný operátor (a nikoliv jako

montér), byl jejími zaměstnanci pokládán za osobu oprávněnou přidělovat jim

pracovní úkoly, byť z hlediska právního nebyl jejich zaměstnavatelem. V tomto

směru lze odkázat nejen na výpověď poškozeného M. Z., ale též i na výpovědi

svědků R. P. a P. H. Oba posléze uvedení svědci vypověděli, že práci jim

přiděloval též obviněný J. G. F., jehož pracovní pokyny respektovali. Obviněným

zadané pracovní úkoly plnili, neboť jej pokládali za „majitele firmy“

oprávněného jim na pracovišti ve V. nařizovat jakou práci mají vykonávat, a to

i na stavbě nové výrobní haly. Ze zjištění soudů dále vyplývá, že obviněný za

této situace rozhodl o tom, že jak poškozený M. Z., tak např. i svědek R. P. budou pracovat na stavbě výrobní haly, a to na montáži střešní krytiny. Na

základě toho soudy uzavřely, že poškozený vykonával práci ve výškách na stavbě

nové výrobní haly na pokyn obviněného, že tento pokyn pokládal za stanovení

pracovního úkolu a respektoval jej bez ohledu na to, že tento druh práce

neodpovídal jeho pracovnímu zařazení (č. l. 38). Přitom není sporu o tom, že

poškozený nebyl vůbec seznámen s předpisy o bezpečnosti pro stavebně montážní

práce a že mu nebyly poskytnuty žádné ochranné pracovní prostředky vyžadované

pro výkon takové práce (srov. např. zprávu Inspektorátu bezpečnosti práce na č. l. 49 – 52). Nejvyšší soud neshledal v dovolacím řízení žádný důvod k tomu, aby

se od těchto závěrů obou soudů dosud činných v této věci odchýlil. I proto je

právně nevýznamná námitka dovolatele vztahující se k otázce jeho pachatelství,

pokud je založena na tvrzení, že nebyl zaměstnavatelem poškozeného, ani

dodavatelem stavebních prací při výstavbě nové výrobní haly, a že tudíž nemohl

spáchat posuzovaný trestný čin, neboť odpovědnost za něj je na jiných

subjektech. Obviněný sice skutečně nebyl zaměstnavatelem poškozeného, který byl

bezpochyby zaměstnancem společnosti C. M., s. r. o., a rovněž tak nebylo

zjištěno, že by byl dodavatelem stavebních prací na výstavbě nové výrobní haly,

ovšem podstatné je to, že uložil poškozenému výkon konkrétní pracovní činnosti

(montáž střešní konstrukce) za situace, v níž byl fakticky pokládán za osobu,

která je k tomu jako „majitel společnosti“ oprávněna, a tedy učinil tak v

situaci, kdy by se na něj v této souvislosti jinak vztahovaly povinnosti

zaměstnavatele (např. podle § 132 a § 133 odst.

Naproti tomu však dovolatel důvodně namítl, že ze skutkových zjištění soudů

nelze jednoznačně dovodit existenci příčinné souvislosti mezi jednáním

obviněného a vzniklým následkem. Podle tzv. skutkové věty rozsudku soudu

prvního stupně obviněný uložil poškozenému „…pracovní úkol, spočívající v

montáži střešní krytiny na ocelové nosníky ve výšce 4 – 6 m, aniž by zajistil

jeho řádné proškolení a poskytl mu ochranné pracovní prostředky, čímž porušil

ust. §§ 133 odst. 1 písm. e), f), 133a odst. 1 Zákoníku práce, § 9 odst. 1

vyhl. č. 324/90 Sb., M. Z. asi v 11:30 hod. z ocelové konstrukce spadl na

betonový podklad výrobní haly a utrpěl těžký otřes mozku…“. Z výše citovaného

popisu skutku tak není zřejmé, co vlastně bylo příčinou vzniklého následku v

podobě způsobení těžké újmy na zdraví poškozeného, zda k jeho pádu ze střechy

vůbec došlo při plnění pracovního úkolu uloženého obviněným v rozporu s výše

již uvedenými požadavky na ochranu a bezpečnost při práci, či zda se tak stalo

z nějakých jiných, dosud nezjištěných příčin nesouvisejících s pracovní

činnosti poškozeného (exces na straně poškozeného). Z jakých příčin došlo k

pádu poškozeného ze střechy je nejasné, když jeho pád nikdo neviděl a samotný

poškozený v důsledku utrpěných zranění si na tuto okolnost nepamatuje.

Na druhé straně je však nutno zdůraznit, že na základě provedených důkazů

nebylo zjištěno nic, co by mohlo nasvědčovat tomu, že k pádu poškozeného ze

střechy nedošlo při plnění pracovního úkolu zadaného mu obviněným. Z rozhodnutí

soudů však nevyplývá jednoznačný závěr, že mezi uložením pracovního úkolu

obviněným při nezajištění odpovídajících bezpečnostních opatření a pádem

poškozeného (a vznikem jeho zranění) existuje příčinná souvislost a v čem

spočívá (např. zda je dána tím, že uložením pracovního úkolu při současném

nezabezpečení bezpečnosti práce bylo založeno riziko pádu poškozeného

pracovníka z velké výšky na zem a tím způsobení zranění mající povahu případně

i těžké újmy na zdraví). K tomu srov. přiměřeně č. 31/1966 Sb. rozh. tr. V

neposlední řadě je nutno v této spojitosti poukázat i na to, že zůstalo

nejasné, kdy vlastně obviněný poškozenému přikázal předmětnou práci na montáži

střešní krytiny. Jak je již ze shora uvedeného zřejmé, tak ve výroku rozsudku

soudu prvního stupně tento údaj zcela chybí a v jeho odůvodnění se konstatuje

výpověď poškozeného M. Z., v níž jsou ovšem uvedeny dva nesouladné časové údaje

(1. 7. 2003 a 3. 7. 2003), aniž soud zaujal jednoznačné stanovisko, ze kterého

z nich vychází. Rovněž tento nedostatek bude nutno v dalším řízení odstranit.

Námitka dovolatele, že příčinou vzniklého následku bylo též jednání samotného

poškozeného, neboť vykonával práci v rozporu se svou pracovní smlouvou a

nepoužil na stavbě se nacházející jistící prostředky (vysokozdvižnou plošinu),

je v rovině trestní odpovědnosti obviněného (z hlediska naplnění objektivní

stránky posuzovaného trestného činu podle § 224 odst. 1 tr. zák.) v zásadě

irelevantní. V tomto směru je třeba připomenout, že jednání pachatele, i když

je jen jedním z článků řetězů příčiny, které způsobily následek, je příčinou

následku i tehdy, kdyby následek nenastal bez dalšího jednání někoho jiného

(srov. č. 72/1971 a č. 37/1975 Sb. rozh. tr.).

Ke spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. se

vyžaduje nedbalostní forma zavinění (§ 3 odst. 3 tr. zák.). Tzv. skutková věta

rozsudku soudu prvního stupně (výše již citovaná), jakož i závěry obsažené v

odůvodnění rozhodnutí obou nižších soudů, neobsahují v podstatě žádné

relevantní skutkové okolnosti, na jejichž podkladě by bylo možno učinit právní

závěr, že obviněný se činu dopustil zaviněně ve smyslu ustanovení § 5 tr. zák.,

natož jakou formou nedbalosti jej spáchal.

V odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně (str. 3) se k otázce zavinění

obviněného na posuzovaném činu uvádí jen to, že „…zřejmě nedomyslel důsledky

svého počínání, ačkoliv si těchto důsledků měl být vědom.“ Odvolací soud pak

stručně a obecně konstatuje, že „…bezpochyby naplnil jak po stránce objektivní,

tak po stránce subjektivní skutkovou podstatu trestného činu ublížení na zdraví

podle § 224 odst. 1 tr. zák.“. Proto je důvodná výtka dovolatele poukazující na

tento nedostatek napadených rozhodnutí a rovněž i z tohoto důvodu spočívá

rozhodnutí soudů na nesprávném právním posouzení skutku ve smyslu dovolacího

důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Soudy se tak musí

pečlivěji než dosud zabývat tím, zda s ohledem na všechny prokázané skutečnosti

obviněný se činu dopustil ve vědomé nedbalosti, když věděl, že způsobem v

trestním zákoně uvedeným může porušit nebo ohrozit zájem tímto zákonem

chráněný, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení

nezpůsobí (§ 5 písm. a) nebo v nevědomé nedbalosti, pokud nevěděl, že svým

jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k

okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl (§ 5 písm. b). Soudy

dosud činné v této věci nikterak nekonkretizovaly okolnosti umožňující učinit

závěr o nedbalostní formě zavinění obviněného a již tedy vůbec nechaly stranou

otázku, zda se jednalo o zavinění ve formě vědomé nedbalosti nebo ve formě

nedbalosti nevědomé. Znovu je třeba zdůraznit, že tyto okolnosti nevyplývají

ani z výroku rozsudku soudu prvního stupně, ani z odůvodnění obou napadených

rozhodnutí. Pokud se v odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně snad

naznačuje, že zavinění obviněného je dáno ve formě nevědomé nedbalosti („…

zřejmě nedomyslel důsledky svého počínání, ačkoliv si těchto důsledků měl být

vědom“), pak je ovšem nutno zdůraznit, že z hlediska ustanovení § 5 písm. b)

tr. zák. se vyžaduje, aby povinnost a možnost předvídat porušení nebo ohrožení

chráněného zájmu trestním zákonem byly dány současně, přičemž nedostatek jedné

z těchto složek znamená, že jde o čin nezaviněný (srov. č. 43/2002 a č. 6/1988

Sb. rozh. tr.). Výše citovaný závěr soudu prvního stupně vztahující se k

existenci zavinění obviněného evidentně nevyjadřuje současné naplnění obou

těchto složek. Z hlediska závěru o nedbalostní formě zavinění je především

rozhodné, zda obviněný J. G. F. věděl nebo vědět měl a mohl, že uložil pracovní

úkol poškozenému Michalu Zadražilovi za takových okolností, že to může vést i k

následku spočívajícím ve způsobení těžké újmy na jeho zdraví. Nelze přitom

opomenout, že i nedbalostní zavinění musí zahrnovat všechny znaky objektivní

stránky trestného činu, tedy i příčinnou souvislost mezi jednáním a následkem,

z čehož plyne, že si obviněný alespoň měl a mohl představit, že se příčinný

vztah může takto rozvinout. Avšak jen pro pachatele zcela nepředstavitelný

příčinný průběh není v zavinění obsažen a pouze tehdy pachatel neodpovídá za

vzniklý následek.

Proto ani obviněným tvrzené případné spoluzavinění

poškozeného bez dalšího nemůže vést k závěru, že jde o čin nezaviněný ( srov. č. 28/1981 Sb. rozh. tr., č. 45/1965 Sb. rozh. tr. a contr.). Rovněž těmito

otázkami se oba nižší soudy nijak nezabývaly.

Nejvyšší soud tak dospěl k závěru, že s ohledem na výše uvedené nedostatky

napadených rozhodnutí je skutečně dán rozpor mezi skutkovými zjištěními, které

soudy učinily a použitou právní kvalifikací, resp. že dosud učiněné skutkové

závěry ve všech ohledech neodpovídají použité právní kvalifikaci. Proto

dovolací soud shledal podané dovolání obviněného důvodným a zrušil jak napadené

usnesení odvolacího soudu, tak v části týkající se obviněného J. G. F., též

rozsudek soudu prvního stupně, když příčina vytýkaných nedostatků má svůj původ

již v řízení před soudem prvního stupně. Současně zrušil i všechna obsahově

navazující rozhodnutí, jež v důsledku tohoto rozhodnutí pozbyla podkladu (§

265k odst. 1, 2 tr. ř.)

Nejvyšší soud přikázal Okresnímu soudu v Kolíně, aby věc v intencích výše

uvedeného v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl (§ 265l odst. 1 tr.

ř.), tzn. aby ve smyslu výše blíže již rozvedených výtek se náležitě a

přesvědčivěji než dosud vypořádal s okolnostmi umožňujícími učinit závěr o tom,

zda zaviněným jednáním obviněného J. G. F. došlo ke vzniku trestně relevantního

následku v podobě těžké újmy na zdraví poškozeného M. Z. V případě potřeby pak

není vyloučeno, aby provedl i další dokazování k objasnění rozhodných

skutkových okolností činu.

Za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. rozhodl Nejvyšší soud o

podaném dovolání v neveřejném zasedání, neboť vytýkané vady by nebylo možno v

řízení před Nejvyšším soudem odstranit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. listopadu 2006

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík