Nejvyšší soud Rozsudek občanské

20 Cdo 65/2008

ze dne 2010-03-31
ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.65.2008.1

20 Cdo 65/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové ve

věci žalobkyně PhDr. N. D., zastoupené JUDr. Jarmilou Tayerlovou, advokátkou se

sídlem v Uherském Hradišti, Všehrdova 176, proti žalované GAMMA INTERNATIONAL

spol. s r. o., se sídlem v Hradci Králové, Karla IV. č. 635, zastoupené JUDr.

Jiřím Slezákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Ulrichovo nám. 737, o

vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod

sp. zn. 8 C 331/2004, o dovolání žalobkyně a žalované proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 25. 4. 2007, č. j. 28 Co 354/2006-88, takto:

I. Dovolání žalobkyně se zamítá.

II. Dovolání žalované se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Obvodní soud rozsudkem ze dne 3. 7. 2006, č. j. 8 C 331/2004-50, vyhověl

žalobě, jíž se žalobkyně domáhala vyloučení označených nemovitostí z výkonu

rozhodnutí (exekuce) prodejem nemovitostí, vedeného žalovanou proti manželovi

žalobkyně Ing. M. D. (dále jen „povinný“) k vymožení pohledávky žalované ve

výši 2.500.000,- Kč s příslušenstvím. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že

dne 7. 3. 1995 bylo rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 20 C 121/94,

zrušeno bezpodílové spoluvlastnictví manželů (dále jen „BSM“) žalobkyně a

povinného a následně byla dne 31. 3. 1995 uzavřena dohoda o jeho vypořádání,

jež však nebyla pro formální vady ve lhůtě 3 let od právní moci rozsudku o

vypořádání zapsána do katastru nemovitostí. Tímto nastala fikce, že

nemovitosti, které byly předmětem dohody o vypořádání BSM, se staly podílovým

spoluvlastnictvím. Soud vzal za rozhodující, že žalobkyně následně podala

žalobu na určení vlastnictví k předmětným nemovitostem, načež soud usnesením ze

dne 17. 3. 2005, č. j. 6 C 1101/2004-19, schválil smír, na jehož základě byla

žalobkyně určena vlastníkem předmětných nemovitostí a takto i zapsána do

katastru nemovitostí. Soud nepovažoval za rozhodné, že po zrušení BSM bylo

povinnému rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 1998, č. j. 53 Co

513/98-83, pravomocným dne 21. 12. 1998, uloženo zaplatit žalované částku

2.500.000,- Kč s příslušenstvím a že k vymožení této povinnosti byla následně

usnesením ze dne 23. 5. 2003, č. j. 13 Nc 15523/2003-5, pravomocným 30. 4. 2004, nařízena exekuce. Soud uzavřel, že žalobkyně prokázala své výlučné

vlastnictví k předmětným nemovitostem ve smyslu § 132 odst. 1 a § 133 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), na základě soudního rozhodnutí (podle něhož byla také zapsána jako

vlastník do katastru nemovitostí) a soud je tímto rozhodnutím o určení

vlastnictví vázán. Proto byly z výkonu rozhodnutí vedeného proti povinnému

vyloučeny nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,

katastrální pracoviště Jilemnice, zapsané na LV č. 136 pro obec Poniklá, k. ú. Přívlaka, a spoluvlastnické podíly žalobkyně na nemovitostech zapsaných na LV

306 pro obec Poniklá, k. ú. Přívlaka. Rozsudkem ze dne 25. 4. 2007, č. j. 28 Co 354/2006-88, Městský soud v Praze k

odvolání žalované rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že zamítl návrh

žalobkyně, aby z exekuce vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc

15523 byla vyloučena 1 označených nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 136, a 1 označených nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 306, a to u

Katastrálního úřadu v Semilech, pro kat. území Přívlaka a obec Poniklá; jinak

ohledně 1 nemovitostí zapsaných na LV č. 136 a ohledně 1 nemovitostí zapsaných

na LV č. 136 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud konstatoval,

že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil, když smír uzavřený mezi

žalobkyní a povinným, týkající se předmětných nemovitostí, shledal závazným

rovněž i pro třetí osoby. V daném případě se uplatněním fikce podle § 150 odst. 4 obč. zák.

sporné nemovitosti staly podílovým spoluvlastnictvím žalobkyně a

jejího manžela. Ačkoliv žalobkyně a povinný po nařízení exekuce (i když ve

smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb. povinný již svůj spoluvlastnický

podíl převádět nemohl) uzavřeli smír následně schválený soudem, nelze

odhlédnout od skutečnosti, že smír nebyl ve smyslu § 99 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„o. s. ř.“), zrušen; nelze proto bez dalšího vycházet z předpokladu, že soudní

smír je neplatný a že není třeba k němu přihlížet. Schválený smír má však

stejné účinky, jaké občanský soudní řád přiznává rozsudku. V daném případě to

znamená, že není závazný pro toho, kdo nebyl účastníkem řízení (srov. § 159a o. s. ř.), tedy ani pro žalovanou. V důsledku právní fikce je tak žalobkyně nadále

podílovou spoluvlastnicí předmětných nemovitostí ve výši 1 nemovitostí

zapsaných na LV č. 136 a 1 nemovitostí zapsaných na LV č. 306. Protože se

nejedná o společné jmění žalobkyně a povinného, ale o podílové

spoluvlastnictví, nelze exekucí postihnout podíl žalobkyně, ale pouze podíl

povinného (tj. 1 na nemovitostech z LV č. 136 a 1 na nemovitostech z LV č. 306). Rozhodnutí odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, v němž namítá, že v

řízení bylo prokázáno, že se s povinným jednoznačně dohodla na vypořádání BSM,

a proto nemůže být fikce vzniku podílového spoluvlastnictví uplatněna, jelikož

„právní fikce je právním předpokladem určitého právního stavu a tato právní

domněnka platí do té doby, než bude vyvrácena“. V dané věci pochybil

katastrální úřad, když nevyznačil vlastnické právo v její prospěch u nesporných

nemovitostí. Žalobkyně uvádí, že po celou dobu s nemovitostmi nijak

nenakládala, nezatěžovala je ani nepřeváděla, a je přesvědčena, že se podáním

žaloby na určení svého vlastnického práva nedopustila žádného protiprávního

jednání. Pokud soud v řízení o určení vlastnického práva navrhl uzavření smíru,

bylo úkolem soudu prověřit, zda případný smír neodporuje zákonu. Pokud soud

nepostupoval správně, nemohou být tímto vyvolané následky přičítány k tíži

žalobkyni. Nesouhlasí s tvrzením soudu, že rozhodoval na základě neúplných

podkladů; ty byly připojeny žalobkyní k žalobě a taktéž nově předloženy u

jednání; soud měl případně žalobkyni vyzvat k jejich doplnění, resp. si

podklady obstarat sám. Žalobkyně se neztotožňuje se závěrem, že schválený smír

je závazný jen pro účastníky řízení. Trvá na tom, že soudem schválený smír,

podle nějž se stala výlučnou vlastnicí dotčených nemovitostí, nelze přehlédnout

a soud v rámci řízení o vyloučení věcí z exekuce je jím vázán. Navrhla, aby byl

rozsudek odvolacího soudu zrušen. Rozhodnutí odvolacího soudu v jeho potvrzujícím výroku napadla i žalovaná, jež

namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Má

za to, že žaloba je nedůvodná a soudy zcela pominuly některé její námitky.

Především se nezabývaly námitkou, že exekucí vymáhaný závazek vznikl již 14.

12. 1994, tedy prokazatelně v době trvání BSM žalobkyně a povinného resp. ještě

před jeho zrušením a vypořádáním, kdy nemovitý majetek tvořil součást BSM

žalobkyně a povinného. Soudy nesprávně přiložily význam skutečnosti, že došlo

ke zrušení a vypořádání BSM, ačkoliv to na předmětný spor nemá žádný vliv,

neboť je třeba přihlížet ke stavu majetkových poměrů v době vzniku závazku.

Pokud by fikcí vypořádání BSM dle § 150 odst. 4 obč. zák. bylo možno zúžit

rozsah majetku postižitelného exekucí či výkonem rozhodnutí, došlo by k

prolomení zásady ochrany věřitelských práv a dlužníci by měli možnost svou

nečinností ve vztahu k vypořádání BSM mařit uspokojení oprávněných nároků

věřitelů. Proto je žalovaná přesvědčena, že použití této fikce lze aplikovat

jedině tehdy, pokud nedojde ke zhoršení postavení věřitele. Jestliže podle § 42

odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /

exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 120/2001 Sb.“), nelze přihlížet ke smlouvě, kterou byl rozsah SJM

(BSM) zúžen oproti stavu v době vzniku pohledávky, nelze z tohoto důvodu

přihlížet ani ke vzniku podílového spoluvlastnictví ve smyslu § 150 odst. 4

obč. zák. Žalovaná navrhla, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek v jeho

potvrzujícím výroku zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dovolací soud rozhodl o dovoláních podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (srov. čl. II Přechodných

ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.).

Nejvyšší soud se nejdříve zabýval dovoláním žalobkyně, jež je přípustné podle §

237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., a dospěl k závěru, že není důvodné.

Protože vady podle § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř., jež

by řízení činily zmatečným ani jiné vady řízení (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s.

ř.), k nimž je dovolací soud – je-li dovolání přípustné – povinen přihlédnout z

úřední povinnosti (§ 242 odst. 3, věta druhá, o. s. ř.), z obsahu spisu

nevyplývají, a protože jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím

důvodem včetně jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.),

je předmětem dovolacího přezkumu závěr odvolacího soudu, že z exekuce nelze

vyloučit spoluvlastnický podíl k nemovitostem náležejícím v době nařízení

exekuce manželu žalobkyně, a to i přesto, že ta se na základě soudem

schváleného smíru měla stát výlučnou vlastnicí dotčených nemovitostí.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice

správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

V souzené věci soudy obou stupňů vycházely ze skutkového stavu (který nebyl

dovolatelkami napaden), že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. 3. 1995, sp. zn. 20 C 121/94, který nabyl právní moc dne 26. 4. 1995, bylo zrušeno

bezpodílové spoluvlastnictví manželů Ing. M. D. a PhDr. N. D., jejichž

manželství bylo uzavřeno dne 24. 5. 1972. Poté manželé uzavřeli dohodu o

vypořádání BSM, která však ve vztahu k nemovitostem nenabyla účinnosti, protože

nebyla vložena do katastru nemovitostí, takže k vypořádání došlo ve smyslu §

149 odst. 4 obč. zák. ve znění účinném do 31. 7. 1998 (nikoliv podle § 150

odst. 4 obč. zák., jak dovozuje odvolací soud). Za trvání manželství bylo

manželu žalobkyně uloženo rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 1998,

č. j. 53 Co 513/98-83, zaplatit žalované 2.500.000,- Kč a na základě tohoto

rozsudku byla nařízena usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 23. 5. 2003, č. j. 13 Nc 15523/2003-5, exekuce na majetek povinného. Usnesení nabylo

právní moci 30. 4. 2004. Usnesením Okresního soudu v Semilech ze dne 17. 3. 2005, č. j. 6 C 1101/2004-19, soud schválil smír, jímž určil, že do výlučného

vlastnictví žalobkyně PhDr. N. D. patří pod písm. a) výroku I. uvedené

nemovitosti, a že žalobkyně je podílovým spoluvlastníkem v poměru jedné ideální

poloviny k celku nemovitostí uvedených pod písm. b) a c) výroku I., tedy

nemovitostí, ohledně nichž byla nařízena exekuce jejich prodejem. Podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění účinném do 31. 10. 2009 po

doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem

včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné

obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy

majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Podle § 47 odst. 4 zákona č. 120/2009 Sb. majetek, který je postižen exekučním

příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak

nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Z uvedených ustanovení je zřejmé, že právní úkon, kterým manžel žalobkyně po

nařízení exekuce a po vydání exekučního příkazu (8. 9. 2003) převedl na

žalobkyni svůj spoluvlastnický podíl ke sporným nemovitostem, je neplatný. Takový závěr je na místě i přesto, že Okresní soud v Semilech schválil smír,

jímž určil, že vlastníkem, resp. spoluvlastníkem sporných nemovitostí je

žalobkyně. Z ustanovení § 159a odst. 1 o. s. ř. totiž vyplývá, že výrok pravomocného

rozsudku (schválený smír má účinky pravomocného rozsudku - § 99 odst. 3 o. s. ř.) – je závazný jen pro účastníky řízení, nestanoví-li zákon jinak. Vůči tomu,

kdo nebyl účastníkem řízení a u něhož ani zákon nestanoví, že by pro něj bylo

pravomocné rozhodnutí soudu závazné, nepůsobí. Taková osoba pak může uplatňovat

svá práva bez zřetele k tomu, jak o nich bylo pravomocně rozhodnuto v jiném

řízení, a ani soud nemůže vůči ní vycházet ze závěru, že o nich bylo v jiném

řízení pravomocně rozhodnuto (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne

25. 9. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1724/2003, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2001, sp. zn. 22 Cdo 311/2001).

Jestliže o vlastnictví ke sporným

nemovitostem bylo rozhodnuto v řízení, jehož účastníkem žalovaná nebyla, a

rozhodnutí o určení vlastnictví nepatří k takovým rozhodnutím, o kterých by

zákon stanovil, že jsou závazná pro každého, mohl soud v řízení o vyloučení

věci z exekuce otázku vlastnického práva k nemovitostem posoudit samostatně. Dospěl-li tedy odvolací soud k závěru, že právní úkon, kterým převedl manžel

žalobkyně po nařízení exekuce svůj spoluvlastnický podíl ke sporným

nemovitostem na žalobkyni, je neplatný, je jeho závěr správný. Dovolání žalované směřuje proti části výroku I. rozsudku odvolacího soudu,

kterou byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen (tj. v části, jíž z výkonu

rozhodnutí vedeného proti povinnému Ing. M. D. byly vyloučeny 1 nemovitostí

zapsaných na LV č. 136 pro obec Poniklá, k. ú. Přívlaka, a 1 nemovitostí

zapsaných na LV č. 306 pro obec Poniklá, k.ú. Přívlaka). Dovolání žalované není přípustné. Je-li napaden potvrzující výrok odvolacího soudu, je dovolání přípustné za

podmínek vymezených v § 237 odst. 1 písm. b) nebo c) o. s. ř. Protože použití

ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. je vyloučeno (rozhodnutí soudu

prvního stupně nepředcházelo dřívější, odvolacím soudem zrušené, rozhodnutí

téhož soudu), zbývá přípustnost dovolání vyvozovat již jen z ustanovení § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř., které ji spojuje se závěrem dovolacího soudu, že

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. O takový

případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím

soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným

právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu shora citovaných ustanovení spjata

se závěrem o zásadním významu rozhodnutí ve věci samé po právní stránce,

vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních,

navíc otázek zásadního významu. Způsobilým dovolacím důvodem je tudíž jen důvod

podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá

na nesprávném právním posouzení věci. Tímto důvodem, včetně jeho obsahového

vymezení je dovolací soud vázán a pouze v jeho intencích posuzuje, zda

rozhodnutí odvolacího soudu má skutečně zásadní právní význam (§242 odst. 3,

věta první, o. s. ř.). Hodnocením argumentace obsažené v dovolání žalované nelze dospět k závěru, že

rozhodnutí v napadeném výroku má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Není totiž žádného podkladu pro úsudek, že odvolací soud při posuzování

(právních) otázek ve věci relevantních uplatnil právní názory nestandardní,

resp. vybočující z mezí ustálené soudní praxe. Nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 20 Cdo

238/2003, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod. č. 74, v

sešitu 8, ročník 2004, uvedl, že k vydobytí závazku, který vznikl za trvání

manželství jen jednomu z manželů, lze nařídit výkon rozhodnutí i na majetek

patřící do zaniklého společného jmění, které v době zahájení řízení o výkon

nebylo vypořádáno.

Uvedený závěr nepochybně platí i na bezpodílové

spoluvlastnictví manželů (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2005,

sp. zn. 20 Cdo 586/2005). Jestliže v době zahájení exekučního řízení bylo

zaniklé BSM vypořádáno ve smyslu § 149 odst. 4 obč. zák. ve znění účinném do

31. 7. 1998, nelze majetek, jehož výlučnou vlastnicí se stala žalobkyně,

postihnout v exekučním řízení vedeném proti jejímu manželovi. Odkaz na § 150

odst. 2 obč. zák. je nepatřičný, protože toto ustanovení je účinné od 1. 8. 1998 a vztahuje se na dohody manželů. Protože se žalobkyni nepodařilo prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu

správnost napadeného rozhodnutí zpochybnit, Nejvyšší soud bez jednání (§ 243a

odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání žalobkyně jako nedůvodné podle § 243b

odst. 2, část věty před středníkem, odst. 6, zamítl. Současně odmítl dovolání

žalované, neboť není přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení

občanského soudního řádu (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věta

první, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.). Žádné z účastnic

právo na náhradu nákladů přiznáno nebylo, neboť žádná z nich nebyla se svým

dovoláním úspěšná.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2010

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu