Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1599/2002

ze dne 2003-04-09
ECLI:CZ:NS:2003:21.CDO.1599.2002.1

21 Cdo 1599/2002

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobce Ing. V. B., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému

I.-H., a.s., zastoupenému advokátem, o 76.455,- Kč s příslušenstvím, vedené u

Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 19 C 313/99, o dovolání žalobce proti

rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2002 č.j. 16 Co

93/2002-136, takto:

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Ostravě k

dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný zaplatil na odstupném poskytovaném při

rozvázání pracovního poměru 76.455,- Kč s 15% úrokem od 1.2.1999 do zaplacení.

Žalobu zdůvodnil zejména tím, že u žalovaného pracoval na základě pracovní

smlouvy ze dne 1.1.1997 jako technický rada a že dne 25.11.1998 uzavřel se

žalovaným dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni 31.12.1998 z

\"organizačních důvodů\". Přestože mu vznikl podle ustanovení § 60a zákoníku

práce nárok na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, žalovaný mu je

dosud nevyplatil.

Žalovaný potvrdil, že se žalobcem uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Požadované odstupné však žalobci nenáleží, neboť ve vztahu k žalobci k žádným

\"organizačním změnám\" (zrušení funkce technického rady) nedošlo.

Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10.2.2000 č.j. 19 C 313/99-19 žalobě

vyhověl a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů

řízení 17.097,70 Kč k rukám advokátky. Při svém rozhodování vycházel ze

zjištění, že žalobce pracoval u žalovaného od 1.1.1997 v pracovním poměru

uzavřeném na dobu neurčitou jako technický rada, že uzavřel se žalovaným dohodu

o rozvázání pracovního poměru ke dni 31.12.1998 z \"organizačních důvodů\" a že

žádný z účastníků nepodal ve smyslu ustanovení § 64 zákoníku práce žalobu na

určení neplatnosti tohoto rozvázání pracovního poměru. Protože žalobce

nenastoupil opětovně do zaměstnání u žalovaného před uplynutím dvou měsíců od

rozvázání pracovního poměru, má žalobce podle ustanovení § 60a odst.1 zákoníku

práce na požadované odstupné nárok.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27.4.2000 č.j. 16

Co 119/2000-29 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k

dalšímu řízení. Soud prvního stupně podle názoru odvolacího soudu chybně

dovodil, že se nemůže při posuzování, zda má zaměstnanec nárok na odstupné

podle ustanovení § 60a odst.1 zákoníku práce, zabývat důvody skončení

pracovního poměru uvedenými v dohodě o rozvázání pracovního poměru v případě,

že nebyla podána \"určovací žaloba na neplatnost dohody o rozvázání pracovního

poměru\" podle ustanovení § 64 zákoníku práce. Zaměstnanec má totiž nárok na

odstupné, jen jestliže příčinou rozvázání pracovního poměru byly důvody uvedené

v ustanoveních § 46 odst.1 písm.a) až c) zákoníku práce. Soud nemůže bez

dalšího vycházet z důvodu rozvázání pracovního poměru uvedeného v dohodě, neboť

\"není vyloučeno, že údaj o organizačních změnách v písemném vyhotovení dohody

o rozvázání pracovního poměru neodpovídá realitě, ve které žádná organizační

změna nemusela být provedena\". Protože žalovaný namítal, že funkce technického

rady, kterou žalobce zastával, nebyla zrušena, odvolací soud uložil soudu

prvního stupně, aby v dalším řízení provedl důkazy potřebné k objasnění toho,

jaké byly \"skutečné důvody rozvázání pracovního poměru mezi účastníky\".

Po provedení dalších důkazů Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 2.10.2001

č.j. 19 C 313/99-100 ve znění usnesení ze dne 28.11.2001 č.j. 19 C 313/99-115

žalobě znovu vyhověl a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na

náhradě nákladů řízení 32.260,20 Kč k rukám advokátky a že žalovaný je povinen

zaplatit České republice \"na účet Okresního soudu v Ostravě\" na náhradě

nákladů řízení 755,30 Kč. Soud prvního stupně zjistil, že žalobce uzavřel dne

25.11.1998 se žalovaným, za nějž jednal odborný ředitel pro personální řízení a

správu PhDr. A. U., dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni 31.12.1998, v

níž bylo uvedeno, že byla uzavřena \"z organizačních důvodů s nárokem na

dvouměsíční odstupné\". Odborný ředitel PhDr. A. U. uzavřel za žalovaného

uvedenou dohodu poté, co mu \"bylo známo, že bude zrušen na základě rozhodnutí

žalovaného celý úsek odborného ředitele pro strategický rozvoj, v rámci kterého

žalobce pracoval jako technický rada\", a co mu předseda představenstva Ing. J.

D. sdělil, že \"žalovaný žalobce na tomto úseku nemůže dále zaměstnávat\". I

když \"oficiálním rozhodnutím představenstva žalovaného\" nebyl úsek pro

strategický rozvoj nikdy zrušen a \"oficiálně, písemně\" představenstvo

žalovaného nerozhodlo o zrušení funkce technického rady a i když nedošlo

\"formálně k 31.12.1998 ke změně organizačního schématu žalovaného\", po

odchodu ředitele úseku pro strategický rozvoj Ing. V. P., který skončil

pracovní poměr u žalovaného ke dni 30.11.1998, jím řízený úsek zanikl. Soud

prvního stupně dále přihlédl k tomu, že funkce technického rady, kterou

zastával žalobce, nebyla znovu nikdy obsazena, že rozhodnutí o organizační

změně nemusí být přijato (vydáno) písemně a ani nemusí být u zaměstnavatele

\"vyhlášeno\" nebo jiným způsobem zveřejněno (zaměstnanec, kterého se týká, s

ním může být seznámen například až ve výpovědi z pracovního poměru), a dovodil,

že žalobce \"se stal pro žalovaného vzhledem k ukončení obchodních vztahů

žalovaného s třetí osobou od 1.1.1999 nadbytečným, jinak řečeno žalovaný by se

po 31.12.1998 ocitl v situaci, kdy by nemohl dostát své povinnosti podle § 35

odst.1 písm.a) zákoníku práce přidělovat žalobci práci podle pracovní

smlouvy\"; námitka žalovaného, podle kterého u něj nedošlo ke dni 31.12.1998

\"k žádným organizačním změnám\", je \"nedůvodná a účelová\". Protože pracovní

poměr účastníků skončil na základě dohody o rozvázání pracovního poměru

uzavřené z důvodu uvedeného v ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zákoníku práce, má

žalobce na požadované odstupné nárok.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 24.4.2002 č.j. 16

Co 93/2002-136 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl, že

žalobci uložil, aby zaplatil žalovanému na náhradě nákladů řízení před soudem

prvního stupně 22.310,- Kč k rukám advokáta, a že žalobci uložil, aby zaplatil

České republice \"na účet Okresního soudu v Ostravě\" na náhradě nákladů řízení

755,30 Kč, a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě

nákladů odvolacího řízení 5.500,- Kč k rukám advokáta. Odvolací soud zdůraznil,

že \"organizační důvody\" mohou být skutečným důvodem rozvázání pracovního

poměru, jen jestliže zaměstnavatelem nebo \"příslušným jeho orgánem\" bylo

rozhodnuto o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních

změnách [§ 46 odst.1 písm.c) zákoníku práce] a jestliže se zaměstnanec stal v

důsledku těchto změn nadbytečným. Z provedených důkazů a ze zjištění soudu

prvního stupně z nich učiněných podle názoru odvolacího soudu vyplývá, že

žalovaný \"neprovedl (nerozhodl) organizační změnu, v jejímž důsledku by se

žalobce stal pro žalovaného nadbytečným\"; z výsledků dokazování lze dovodit,

že funkce technického rady nebyla nikdy zrušena, \"pouze po odchodu žalobce z

pracovního poměru nebyla obsazena a následně společnost vstoupila do

likvidace\". Rozhodnutí o organizační změně nemůže být nahrazeno ani tím, že

došlo k \"faktickému ukončení obchodních vztahů žalovaného s třetí osobou\",

neboť \"nadbytečnost zaměstnance nepůsobí samo o sobě to, že odpadla jeho

hlavní náplň práce, pokud se něco podobného stane, ještě to neznamená, že musí

být obratem na straně zaměstnavatele rozhodnuto o organizační změně a o zrušení

příslušného pracovního místa\". Protože skutečným důvodem rozvázání pracovního

poměru účastníků dohodou ze dne 25.11.1998 nebyly \"organizační změny\", nemá

žalobce na odstupné poskytované podle ustanovení § 60a zákoníku práce nárok.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítá v první

řadě, že pracovní poměr účastníků skončil ke dni 31.12.1998 na základě dohody o

rozvázání pracovního poměru a že v této dohodě \"se rovněž nachází údaj o tom,

že pracovní poměr žalobce skončil z organizačních důvodů\". Dohoda byla

uzavřena z iniciativy žalovaného a lze považovat za prokázané, že \"v době

uzavření této dohody na straně žalovaného existovala potřeba organizačních

změn, v důsledku kterých byl pracovní poměr žalobce k žalovanému ukončen\".

Dohoda o rozvázání pracovního poměru byla uzavřena svobodně a vážně a oba

účastníci měli \"v zájmu právní jistoty pracovněprávních vztahů a rovněž z

pohledu ochrany dobré víry zaměstnance při dvoustranných právních úkonech\"

zájem, aby \"svými projevy nastolili zamýšlené právní účinky\". Tvrzení

žalovaného o \"neexistenci organizačních změn\" je zcela účelové a poskytuje

žalobci důvod k odstoupení od dohody o rozvázání pracovního poměru pro omyl

podle ustanovení § 245 odst.3 zákoníku práce. Dovolatel dále namítá, že závěr

odvolacího soudu, podle kterého žalovaný nerozhodl o zrušení funkce technického

rady, nemá oporu v provedeném dokazování. Listinné důkazy jsou podle názoru

žalobce neprůkazné, neboť \"organizační schéma\" bylo vyhotoveno o dva roky

dříve než došlo k rozvázání pracovního poměru účastníků a písemné prohlášení

členů představenstva žalovaného bylo vyhotoveno až dodatečně (dne 26.11.1999).

Z výpovědí svědků PhDr. A. U. a Ing. V. P. a z výpovědi Ing. D. D. vyplývá, že

žalobcem zastávané místo technického rady bylo zrušeno a že pracovní poměr

účastníků byl rozvázán proto, že po ukončení dohody se slovinským partnerem IPB

v K. \"odpadla hlavní náplň jeho práce\". Žalobce rovněž poukazuje na to, že

uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru v dobré víře, že z důvodu

organizačních změn nemůže dále u žalovaného pracovat (jak mu to bylo sděleno

při uzavírání dohody o rozvázání pracovního poměru), a podle jeho názoru je

\"zcela nepřípustné\", aby zaměstnavatel mohl v budoucnu provedení

organizačních změn popřít a snížit tak stav svých zaměstnanců, aniž by jim

musel vyplatit odstupné. Žalobce navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek

odvolacího soudu a aby věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a že jde o rozsudek, proti němuž

je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.a) o.s.ř., přezkoumal

napadený rozsudek bez jednání (§ 243a odst.1 věta první o.s.ř.) a dospěl k

závěru, že dovolání je zčásti opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k tomu, že

dohodou ze dne 25.11.1998 byl pracovní poměr účastníků rozvázán dnem 31.12.1998

- podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č. 88/1968 Sb.,

č. 153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb., č. 111/1984

Sb., č. 22/1985 Sb., č. 52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb.,č. 188/1988 Sb., č. 3/1991

Sb., č. 297/1991 Sb., č. 231/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 590/1992 Sb., č.

37/1993 Sb., č. 74/1994 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 287/1995 Sb. a č. 138/1996

Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 30.9.1999 (dále jen \"zák.

práce\").

Podle ustanovení § 60a odst.1 zák. práce zaměstnanci, u něhož dochází k

rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v

§ 46 odst.1 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení

pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.

Odstupné představuje jednorázový peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci

pomoci překlenout, často složitou, sociální situaci, v níž se ocitl proto, že

bez své viny (z důvodů na straně zaměstnavatele) ztratil dosavadní práci. Tím,

že se odstupné poskytuje jako dvojnásobek průměrného výdělku, zákon sleduje,

aby se zaměstnanci dostaly takové peněžní prostředky, jaké by jinak obdržel,

kdyby pracovní poměr ještě po dobu dvou měsíců pokračoval. Odstupné má tímto

způsobem kompenzovat pro zaměstnance nepříznivý důsledek organizačních změn a

poskytnout mu ke zmírnění těchto důsledků odpovídající zabezpečení formou

jednorázového peněžitého příspěvku.

Nárok na odstupné má (nejde-li o zaměstnance, o nichž zákon stanoví, že jim

odstupné nenáleží - srov. § 60c a § 65 odst.3 část třetí věty za středníkem

zák. práce) každý zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru

výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 46 odst.1 písm. a) až c)

zák. práce nebo dohodou z týchž důvodů. Byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou,

není pro posouzení, zda má zaměstnanec nárok na odstupné, samo o sobě

rozhodující, zda byly v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru,

popřípadě jaké důvody rozvázání pracovního poměru se v dohodě uvádí. Ustanovení

§ 60a zák. práce nespojuje, byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, vznik

nároku na odstupné s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech skončení

pracovního poměru, ale se zjištěním, proč (z jakého skutečného důvodu) byl

pracovní poměr opravdu rozvázán; byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou z

důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst.1 písm. a) až c) zák. práce, má

uvolněný zaměstnanec (budou-li splněny také další zákonem stanovené

předpoklady) nárok na odstupné bez ohledu na to, zda dohoda obsahovala vylíčení

důvodu skončení pracovního poměru, popřípadě co bylo v dohodě o těchto důvodech

uvedeno.

Procesní povinnost tvrdit a prokázat [§ 101 odst.1 písm.a) a b) a § 120 odst.1

věta první o.s.ř.], že k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z některého

z důvodů uvedených v ustanoveních § 46 odst.1 písm.a) až c) zák. práce, má v

řízení o zaplacení odstupného zaměstnanec (srov. též právní názor vyjádřený v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17.5.2002 sp. zn. 21 Cdo 1667/2001,

uveřejněném pod č. 108 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002).

Povinnost prokázat své tvrzení, že k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo

z některého z důvodů uvedených v ustanoveních § 46 odst.1 písm.a) až c) zák.

práce, může zaměstnanec splnit mimo jiné pomocí dohody o rozvázání pracovního

poměru, v níž je uveden jím tvrzený důvod skončení pracovního poměru.

V dohodě o rozvázání pracovního poměru musí být uvedeny důvody, pro které se

pracovní poměr končí, požaduje-li to zaměstnanec (srov. § 43 odst.2 věta druhá

zák. práce). Zákoník práce vychází z presumpce platnosti, správnosti a

pravdivosti právního úkonu; předpokládá proto, že v dohodě vylíčené důvody

rozvázání pracovního poměru odpovídají skutečnosti, tedy že účastníci dohody v

ní v souladu se skutečností uvedli, proč přistoupili ke skončení svého

pracovního poměru. Uvádí-li dohoda v rozporu se skutečností takové důvody

rozvázání pracovního poměru, s nimiž zákon spojuje poskytnutí odstupného

zaměstnanci, z uvedeného vyplývá, že je na zaměstnavateli, aby tvrdil a

prokázal, že k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z jiného důvodu, než

který je uveden v ustanoveních § 46 odst.1 písm.a) až c) zák. práce.

V projednávané věci žalobce tvrdil, že dohodou ze dne 25.11.1998 rozvázal

pracovní poměr se žalovaným z důvodu uvedeného v ustanovení § 46 odst.1 písm.c)

zák. práce, a své tvrzení prokazoval též dohodou, v níž bylo uvedeno, že se

pracovní poměr končí \"z organizačních důvodů, s nárokem na dvouměsíční odstupné

\". Protože v dohodě ze dne 25.11.1998 byl uveden důvod rozvázání pracovního

poměru, s nímž zákon spojuje poskytnutí odstupného, bylo na žalovaném,

tvrdil-li, že k žádné organizační změně (ke zrušení žalobcem zastávané funkce

technického rady) nedošlo, aby tvrdil a také prokázal, že k dohodě o rozvázání

pracovního poměru došlo z jiného důvodu.

Z důvodu uvedeného v ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák. práce je dohoda o

rozvázání pracovního poměru uzavřena tehdy, stane-li se zaměstnanec nadbytečným

vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho

úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Pro důvod rozvázání pracovního poměru uvedený v ustanovení § 46 odst.1 písm.c)

zák. práce je charakteristické, že sice zaměstnavatel může nadále přidělovat

zaměstnanci v dohodnutém místě výkonu práce práci odpovídající sjednanému druhu

práce, avšak jeho práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro zaměstnavatele

v dalším období potřebná, neboť se zaměstnanec stal pro zaměstnavatele

nadbytečným vzhledem k rozhodnutí o změně jeho úkolů, technického vybavení, o

snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných

organizačních změnách. Uvedený důvod rozvázání pracovního poměru tedy není

naplněn už tím, že zaměstnavatel další výkon práce od zaměstnance alespoň

zčásti nepotřebuje, tedy že se zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným;

rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem může zaměstnavatel z důvodu uvedeného v

ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák. práce jen tehdy, došlo-li k nadbytečnosti

zaměstnance následkem rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně

jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách (srov. například

rozsudek býv. Nejvyššího soudu SR ze dne 29.1.1991 sp. zn. 6 Cz 1/91,

uveřejněný pod č. 3 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1992 a

rozsudek býv. Nejvyššího soudu SSR ze dne 23.6.1971 sp. zn. 3 Cz 2/71,

uveřejněný ve Sborníku Nejvyššího soudu o občanském soudním řízení a o řízení

před státním notářstvím IV na str. 928).

S odvolacím soudem lze souhlasit v tom, že se nemůže jednat o rozvázání

pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák.

práce, nepřijal-li žalovaný ve vztahu k žalobci (k jím zastávané funkci

technického rady) rozhodnutí o organizační změně. Odvolací soud však nevzal

náležitě v úvahu, že žalovaný uvedl v dohodě ze dne 25.11.1998 jako důvod

rozvázání pracovního poměru \"organizační důvody\"; tvrdil-li oproti tomu za

řízení před soudy, že k žádné \"organizační změně\" nedošlo a že tedy z důvodu

uvedeného v ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák. práce nebyl pracovní poměr

účastníků ve skutečnosti rozvázán, bylo na něm, aby také tvrdil a prokázal, z

jakého důvodu byl na základě dohody ze dne 25.11.1998 opravdu pracovní poměr

účastníků skončen. Žalobce totiž (jak vyplývá z výše uvedeného) nemá nárok na

požadované odstupné jen tehdy, kdyby žalovaný prokázal, z jakého konkrétního

důvodu byl na základě dohody ze dne 25.11.1998 pracovní poměr účastníků ve

skutečnosti skončen a že šlo o důvod, který není uveden v ustanoveních § 46

odst.1 písm.a) až c) zák. práce.

I kdyby bylo zjištěno, že dohoda ze dne 25.11.1998 byla uzavřena z jiného

důvodu, než který je uveden v ustanoveních § 46 odst.1 písm.a) až c) zák.

práce, je třeba přihlédnout - jak vyšlo za řízení před soudem prvního stupně

najevo (srov. zejména výpověď svědka PhDr. A. U.) - též k tomu, že uzavření

dohody o rozvázání pracovního poměru navrhl žalovaný, a to z důvodu, že došlo

ke zrušení funkce, kterou žalobce u žalovaného zastával, a že žalobce návrh

této dohody přijal.

Nemohou být žádné pochybnosti o tom, že zaměstnanci, kteří jménem

zaměstnavatele (§ 9 a 10 zák. práce) navrhují zaměstnanci uzavření dohody o

rozvázání pracovního poměru a sdělují mu důvody, pro něž má být jeho pracovní

poměr u zaměstnavatele dohodou ukončen, jsou povinni mu o tom poskytnout

pravdivé a úplné údaje, neboť jen takovým postupem mohou řádně splnit své

povinnosti zaměstnanců uložené jim ustanovením § 73 odst.1 písm.c) zák. práce.

Podle ustanovení § 187 odst.2 zák. práce zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za

škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů

zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem (§ 9 a 10 zák. práce).

Zaměstnanec, který jménem zaměstnavatele navrhl jinému zaměstnanci uzavření

dohody o rozvázání pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 46

odst.1 písm.a) a c) zák. práce, ačkoliv věděl (musel vědět), že takový důvod ve

skutečnosti nebyl naplněn, tím porušil svou právní povinnost v rámci plnění

úkolů zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec návrh zaměstnavatele na rozvázání

pracovního poměru dohodou přijme v přesvědčení, že poskytnuté údaje jsou

pravdivé a že tedy rozvazuje pracovní poměr z některého z důvodů uvedených v

ustanovení § 46 odst.1 písm.a) až c) zák. práce, nemůže být takovým postupem

zaměstnavatele (zaměstnance jednajícího jménem zaměstnavatele) poškozen. Ukáže-

li se, že ve skutečnosti byl pracovní poměr dohodou rozvázán z jiného důvodu,

než který je uveden v ustanovení § 46 odst.1 písm.a) a c) zák. práce, a že mu

proto nenáleží - jak vyplývá z výše uvedeného - odstupné poskytované při

skončení pracovního poměru (§ 60a zák. práce), byla mu způsobena škoda, kterou

je mu zaměstnavatel povinen nahradit.

Odvolací soud - jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku - se věcí z tohoto

pohledu nezabýval. Jeho právní posouzení věci je proto neúplné a tedy i

nesprávné.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný. Nejvyšší soud

České republiky proto napadený rozsudek podle ustanovení § 243b odst. 2 části

věty za středníkem o.s.ř. zrušil a věc podle ustanovení § 243b odst.3 věty

první o.s.ř. vrátil Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

soud rozhodne nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2003

JUDr. Ljubomír

Drápal, v. r.

předseda senátu