Nejvyšší soud Usnesení občanské

21 Cdo 1622/2008

ze dne 2009-03-31
ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.1622.2008.1

21 Cdo 1622/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní

věci žalobců a) I. A., zastoupené advokátem, b) F. R., proti žalované J. J., o

určení pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 24 C

379/2002, o dovolání žalobkyně a) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

6. června 2007, č. j. 58 Co 169/2007-361, takto:

I. Dovolání žalobkyně a) se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobkyně a) se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 6.11.2002

(doplněnou podáním ze dne 17.12.2002) původně domáhala, aby žalované byla

uložena povinnost zaplatit jí částku 50.000,- Kč, „kterou neoprávněně použila

pro svou potřebu, a tím se bezdůvodně obohatila“.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 24.2.2004, č. j. 24 C 379/2002-50,

žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů

řízení. Vycházel ze závěru, že „účastníkem řízení by měli být všichni dědicové,

tedy i pozůstalý bratr F. R.“; že „žalobkyně se domáhala žalobou na plnění

vydání bezdůvodného obohacení a nikoliv žalobou na určení, že do aktiv (pasiv)

dědictví patří pohledávka A. R. vůči J. J. ve výši 50.000,- Kč a do pasiv

dědictví dluh zůstavitelky vůči I. A.“.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7.5.2004, č. j. 58

Co 198/2004-66, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu

k dalšímu řízení. Dospěl k závěru, že „soud prvního stupně pochybil, když

stejnopis změněného návrhu nedoručil žalované a zejména pokud rozhodl o takto

změněném žalobním návrhu, aniž by předcházelo rozhodnutí o připuštění takové

změny postupem podle ust. § 95 o.s.ř.“; že „podání, jímž by se F. R. připojil k

žalobě, není obsahem nalézacího spisu“ a že „přistoupení účastníka do řízení

může navrhnout jen žalobce“.

Na výzvu soudu žalobkyně a) podáním ze dne 30.9.2004 doplnila žalobu a domáhala

se určení, že „měla v den smrti zůstavitelky A. R. pohledávku za zůstavitelkou

ve výši 50.000,- Kč“ a že „zůstavitelka A. R. měla v den své smrti pohledávku

za žalovanou ve výši 50.000,- Kč“; současně navrhla, aby do řízení přistoupil

jako další žalobce její bratr F. R. Uvedla, že „v měsíci dubnu 1997

zůstavitelce (své sestře) půjčila částku 50.000,- Kč, a to za účelem koupě

bytu“; že „tato částka byla zůstavitelce převedena na její účet u K. b.,

a.s.,“; že „tato půjčka jí nebyla zůstavitelkou do její smrti vrácena“ a že

„dle jejích zjištění byla částka ve výši 50.000,- Kč žalovanou bez právního

důvodu vyzvednuta z výše uvedeného účtu v hotovosti a použita k uhrazení

členského podílu v bytovém družstvu, ve kterém byla členkou pouze žalovaná,

přestože byt užívala společně se zůstavitelkou“.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 3.10.2006, č.j. 24 C 379/2002-333,

určil, že „žalobkyně a) měla v den smrti zůstavitelky pohledávku za

zůstavitelkou ve výši 50.000,- Kč“ a zamítl „žalobu o určení, že zůstavitelka

měla v den své smrti pohledávku za žalovanou ve výši 50.000,- Kč“; současně

rozhodl o nákladech řízení. Vycházel ze závěru, že „žalobkyně půjčila

zůstavitelce v dubnu 1997 částku 50.000,- Kč na splacení členského podílu za

družstevní byt v P.“; že „zůstavitelka měla vůli vyřešit půjčku v případě úmrtí

v rámci dědického řízení“; že „žalovaná sama stvrdila svým podpisem, že částku

50.000,- Kč žalobkyni vrátí“; že „dispoziční právo k účtu zůstavitelky měla

jednak zůstavitelka, jednak žalovaná“; že „výběr ve výši 50.000,- Kč provedla

dne 10.9.1997 zůstavitelka“.

K odvolání žalobkyně a) Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17.4.2007, č. j.

58 Co 169/2007-361, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o

nákladech odvolacího řízení. Dospěl k závěru, že „žalovaná žila se

zůstavitelkou několik desítek let až do smrti zůstavitelky v roce 1999 ve

společné domácnosti“; že „finanční prostředky sdružovaly, spořily a společně

vydávaly, žily v trvalém spotřebním společenství“; že „bezdůvodným obohacením

je plnění bez právního důvodu, nebo plnění z neplatného právního důvodu nebo z

důvodu, který odpadl, nebo prospěch získaný z nepoctivých zdrojů“; že „jednání

žalované, kdy v rámci společného hospodaření použila prostředky k zaplacení

členského podílu v družstvu, jehož byla členkou, nelze podřadit pod žádnou z

uvedených skutkových podstat bezdůvodného obohacení“; že „žalobci neprokázali,

že by žalovaná použila finanční prostředky v rozporu s vůlí zůstavitelky“.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně a) dovolání. Namítá, že

„trvalé spotřební společenství je třeba chápat tak, že osoby, v něm žijící, ze

společných prostředků hradí provoz domácnosti, tedy zejména nakupují jídlo,

platí nájem a úhrady za služby“; že „tyto osoby pořizují ze společných

prostředků dražší zařízení domácnosti, například televizi, pračku či ledničku“;

že „v takovém případě však nutně půjde o věci v ideálním spoluvlastnictví

těchto osob, neboť společné prostředky v daném případě pouze znamenají, že obě

osoby ‚daly dohromady‛ finanční prostředky, které jsou v jejich výlučném

vlastnictví“; že „nejde o nějakou obdobu či dokonce formu společného jmění (či

bezpodílového spoluvlastnictví) manželů“; že „použití společných prostředků

není možné na pořízení majetku, který bude ve vlastnictví pouze jedné osoby“;

že „to by totiž znamenalo, že si jedna z osob pořizuje něco do svého

vlastnictví za finanční prostředky osoby druhé, což samo o sobě přípustné

není“; že, „aby to bylo přípustné, musela by být mezi těmito osobami uzavřena

smlouva o půjčce, popř. darovací smlouva (odvolací soud však nic takového

netvrdí)“; že „zůstavitelka přispívala žalované svými prostředky na pořízení

družstevního podílu a mylně se domnívala, že jí patří polovina členského podílu

a že tedy své prostředky vynakládá také na svůj majetek“; že, „aby žalované

nevzniklo bezdůvodné obohacení, musela by mít zůstavitelka vůli uzavřít se

žalovanou smlouvu o půjčce a žalované peníze půjčit nebo mít vůli uzavřít

smlouvu darovací a žalované peníze darovat“; že „nebylo prokázáno, že

zůstavitelka uzavřela se žalovanou darovací smlouvu“; že „je třeba považovat

použití prostředků ve výlučném vlastnictví zůstavitelky žalovanou na zaplacení

jejího členského podílu za bezdůvodné obohacení vzniklé na její straně, neboť

zůstavitelka jí, popř. za ni, přímo družstvu plnila bez právního důvodu“.

Navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a aby věc vrátil

tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.,

se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§

237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.]; to

neplatí ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o

peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč,

přičemž se nepřihlíží k příslušenství pohledávky [§ 237 odst. 2 písm. a)

o.s.ř.], a ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o

omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o

určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení [§ 237 odst. 2 písm.

b) o.s.ř.].

Žalobkyně dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Vzhledem k tomu, že odlišnost

rozsudků soudu prvního stupně ze dne 24.2.2004, č.j. 24 C 379/2002-50, a ze dne

3.10.2006, č.j. 24 C 379/2002-333, není dána tím, že by soud prvního stupně byl

při vydání pozdějšího z uvedených rozhodnutí vázán právním názorem odvolacího

soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil (důvody, pro které byla žaloba

zamítnuta rozsudkem ze dne 24.2.2004, č.j. 24 C 379/2002-50, odpadly následnou

změnou žalobního petitu a rozšířením okruhu žalobců), není dovolání přípustné

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Dovolání žalobkyně proti

rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen při splnění předpokladů

uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem [§ 237 odst. 3 o.s.ř.].

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo

jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává

tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

Dovolání může být podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. - jak uvedeno

již výše - přípustné, jen jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve

věci samé zásadní význam po právní stránce. Dovolání v tomto případě (má-li

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam) lze

podat jen z důvodu, že řízení je postiženo vadou, která měla za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci [srov. § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř.], nebo z

důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [srov. §

241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Z důvodu, že vychází ze skutkového zjištění,

které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování,

lze rozhodnutí odvolacího soudu napadnout, jen je-li dovolání přípustné podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř., popřípadě podle obdobného užití

těchto ustanovení ve smyslu ustanovení § 238 a § 238a o.s.ř. (srov. § 241a

odst. 3 o.s.ř.). Z výše uvedeného současně vyplývá, že na závěr, zda má

napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé zásadní význam po právní

stránce, lze usuzovat jen z okolností, uplatněných dovolacím důvodem podle

ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., a že k okolnostem uplatněným

dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) nebo ustanovení §

241a odst. 3 o.s.ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto (srov. též právní názor

vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2004, sp. zn. 21 Cdo

541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč.

2004).

Podle § 115 obč. zák. domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a

společně uhrazují náklady na své potřeby.

Společnou domácností ve smyslu ustanovení § 115 obč. zák. se rozumí podle

ustálené judikatury soudů soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu

žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby. Společná

domácnost zpravidla předpokládá společné bydlení v jednom nebo více bytech (k

naplnění jejích znaků proto nepostačují např. občasné návštěvy); výjimka z

tohoto pravidla je možná jen tehdy, jde-li o dočasný a přechodný pobyt jinde z

důvodu léčení, návštěvy příbuzných, výkonu práce apod. Jde o spotřební

společenství trvalé povahy, a proto společnou domácnost představuje jen

skutečné a trvalé soužití, v němž její členové přispívají k úhradě a

obstarávání společných potřeb (nepostačuje např. jen příležitostná výpomoc v

domácnosti, společné trávení dovolených apod.) a v němž společně a bez

rozlišování hospodaří se svými příjmy (srov. např. rozhodnutí Krajského soudu v

Plzni ze dne 9.3.1967, sp. zn. 5 Co 54/67, uveřejněné ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 12, ročník 1968; zpráva Nejvyššího soudu

ČSR ze dne 10.6.1982, sp. zn. Cpj 163/81, uveřejněná ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek pod poř. č. 34, ročník 1982; od jejichž závěrů nemá

Nejvyšší soud důvod se odchylovat ani v současnosti).

Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat (§ 451 odst. 1

obč. zák.). Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez

právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního

úkonu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů (§

451 odst. 2 občanského zákoníku). Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo

plněno, co po právu měl plnit sám (§ 454 občanského zákoníku).

Podle ustálené judikatury soudů jde o majetkový prospěch získaný plněním bez

právního důvodu především tehdy, kde k poskytnutí a přijetí plnění nebyl od

počátku právní důvod, a to zejména proto, že ten, kdo plnil, nevěděl, že ve

skutečnosti není povinen plnění poskytnout, nebo že ten, komu se plnilo, není

oprávněn plnění přijmout; bezdůvodné obohacení získává ten, komu se plnilo. V

případě plnění za jiného, co po právu měl plnit sám, se nejedná o plnění bez

právního důvodu. Bezdůvodné obohacení podle ustanovení § 454 obč. zák. vzniká

tehdy, je-li tu právní povinnost plnit a, současně, jestliže plnění poskytne za

povinnou osobu ten, kdo sám není povinen (po právu) plnit; bezdůvodně se v

tomto případě obohatil nikoliv ten, komu bylo plněno, ale ten, za koho se

plnilo. Pro plnění za jiného, co po právu měl plnit sám, je současně

charakteristické, že ten, kdo plní, poskytuje plnění s vědomím, že sám nemá

právní povinnost plnit a že k plnění přistoupil za jiného, který má (by měl) po

právu plnit sám. V případě, že ten, kdo plní, jedná v přesvědčení, že plní svůj

vlastní závazek nebo jinou svou právní povinnost, ačkoliv tomu tak ve

skutečnosti není, jde o plnění bez právního důvodu a nárok na vydání

bezdůvodného obohacení vzniká vůči tomu, komu bylo plněno (srov. např. zprávu

\"K některým otázkám projednávání žalob o vydání neoprávněného majetkového

prospěchu podle občanského zákoníku a zákoníku práce\" ze dne 28.3.1975, sp.zn.

Cpj 34/74, uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26,

ročník 1975, a zprávu \"K některým dalším otázkám projednávání žalob o vydání

neoprávněného majetkového prospěchu podle ustanovení Občanského zákoníku\" ze

dne 21.12.1978, sp.zn. Cpj 37/78, uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek pod č. 1, ročník 1979, jejichž závěry jsou i nadále přijímány jako

správné).

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že zůstavitelka A. R. poskytla

(darovala) žalované sporné finanční prostředky bez toho, že by jí v důsledku

takového poskytnutí peněz (daru) vznikla za žalovanou jakákoli pohledávka.

Odvolací soud tak při posouzení otázek rozhodných pro závěr o důsledcích

nakládání s finančními prostředky, jež zůstavitelka získala jako půjčku od

žalobkyně a) i o právní povaze soužití žalované se zůstavitelkou A. R.,

aplikoval i interpretoval ustanovení § 451 a násl., příp. § 115 obč. zák. v

souladu s ustálenou judikaturou soudů. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu

proto, z hlediska těchto právních otázek, nemůže mít zásadní význam (srov. §

237 odst. 3 o.s.ř.).

Zbývající námitky uvedené dovolatelkou v dovolání představují uplatnění

dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. Správnost rozsudku

odvolacího soudu z hlediska tohoto dovolacího důvodu nemohl dovolací soud

přezkoumat, neboť skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu eventuálně vychází

ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování, nezakládá - jak uvedeno výše - přípustnost dovolání

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobkyně a) není přípustné ani podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Nejvyšší soud České republiky proto

dovolání žalobkyně a) - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení §

243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu