Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1735/2001

ze dne 2002-06-04
ECLI:CZ:NS:2002:21.CDO.1735.2001.1

21 Cdo 1735/2001

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobce V. Č., zastoupeného advokátem, proti žalovanému K. D.,

zastoupenému advokátem, za účasti Č. p. a.s., jako vedlejšího účastníka na

straně žalovaného, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu v

Táboře pod sp. zn. 5 C 107/98, o dovolání vedlejšího účastníka proti rozsudku

Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 22. února 2001

č.j. 15 Co 944/2000-47, takto:

Rozsudek Krajského soudu a rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 15. srpna

2000 č.j. 5 C 107/98-33 se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Táboře k

dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný na odškodnění pracovního úrazu ze dne

16.1.1995 nahradil ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která

mu vzniká od 1.11.1996. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že po pracovním úrazu byl

v pracovní neschopnosti do dne 16.7.1995 a že výpovědí ze dne 22.2.1996 s ním

žalovaný rozvázal pracovní poměr ke dni 30.4.1996, neboť podle lékařského

posudku byl nezpůsobilý konat \"veškeré nabídnuté práce žalovaným\". V době od

6.5.1996 do 31.10.1996 byl žalobce veden na úřadě práce \"jako nezaměstnaný\";

protože z důvodu \"omezení vyplývajících z pracovního úrazu\" nebyl přijat do

zaměstnání, rozhodl se od 1.11.1996 podnikat jako truhlář a s úřadem práce

uzavřel dohodu o zřízení chráněného pracoviště ke dni 1.12.1996. Vedlejší

účastník mu vyplácel do 31.10.1996 náhradu za ztrátu na výdělku \"do výše

původního výdělku\" u žalovaného ve výši 9.899,- Kč; od 1.11.1996 mu však

náhradu odmítá vyplácet s odůvodněním, že se \"nejedná o zaměstnání, ale o

podnikatelskou činnost\". Žalobce má za to, že mu náhrada za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti náleží i v době od 1.11.1996, neboť \"právní

formy pracovní aktivity jsou diverzifikovány do dvou v zásadě rovnocenných

aktivit - do zaměstnání vykonávaného formou pracovněprávního anebo do podnikání

\" a žalobce měl při svém podnikání z hlediska hospodářského výsledku ztrátu.

Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 15.8.2000 č.j. 5 C 107/98-33 rozhodl ve

věci mezitímně tak, že \"základ žalobního nároku je opodstatněný\". Z

provedených důkazů zjistil, že žalobce utrpěl u žalovaného za trvání pracovního

poměru v lednu 1995 pracovní úraz, že do poloviny července 1995 trvala jeho

pracovní neschopnost a že výpovědí žalovaného skončil pracovní poměr účastníků

ke dni 30.4.1996, neboť pro následky pracovního úrazu žalobce nemohl vykonávat

původní práci a nebyl schopen konat ani jinou práci, kterou mu žalovaný nabídl.

Po skončení pracovního poměru byl žalobce \"veden na Úřadu práce v P.\";

protože se mu nepodařilo najít vhodné zaměstnání, začal \"soukromě podnikat\".

Na zřízení chráněného pracoviště mu poskytl úřad práce částku 80.000,- Kč a

nyní dostává \"dotaci\" ve výši 20.000,- Kč pololetně. Na počátku svého

podnikání žalobce \"neměl žádné příjmy\", za dobu od ledna do 30.6.2000 měl

\"čistý příjem\" 53.330,86 Kč. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že sice z

ustanovení § 195 odst.1 zák. práce \"nevyplývá, že by bylo možné poskytovat

náhradu za ztrátu na výdělku i osobě, která soukromě podniká\", ale že je třeba

přihlédnout k tomu, že žalobce \"přistoupil k soukromému podnikání v podstatě

jako ke krajní možnosti, když se mu nepodařilo najít žádné jiné vhodné

zaměstnání, a to ani za pomoci Úřadu práce v P.\", a že \"k soukromému

podnikání přistoupil v podstatě po dohodě s Úřadem práce v P., který poskytl

žalobci dotaci na zřízení chráněného pracoviště\". Vzhledem k tomu, že žalobce

\"zpočátku žádné příjmy nevykazoval\", že nemohl ukončit své podnikání, neboť

\"by musel dotaci úřadu práce vracet\", ocitl se žalobce v \"nepříznivé

situaci\", a to také následkem pracovního úrazu. Podle názoru soudu prvního

stupně \"by nebylo spravedlivé, aby byl žalobce poškozen jenom proto, že není

nikde zaměstnán, protože žádné zaměstnání se mu nepodařilo sehnat a vlastně

začal podnikat na pokyn úřadu práce\"; žalobce má proto právo na náhradu za

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák.

práce.

K odvolání žalovaného a vedlejšího účastníka Krajský soud v Českých

Budějovicích - pobočka v Táboře rozsudkem ze dne 22.2.2001 č.j. 15 Co

944/2000-47 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že proti tomuto

rozsudku se připouští dovolání. Na základě skutkových zjištění soudu prvního

stupně dovodil, že žalobce má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení

pracovní neschopnosti. I když z ustanovení § 195 zák. práce \"výslovně neplyne,

že lze poskytovat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti i zaměstnanci, který začal místo zaměstnání v pracovněprávním

vztahu podnikat\", a i když \"na příjmy (či zisky) z podnikatelské činnosti má

vliv řada faktorů, které vůbec nemusí souviset se zdravotním stavem zaměstnance

a jeho dřívějším pracovním úrazem\", neznamená to, že \"takovýto postup

nepřipadá vůbec v úvahu\". Zahájení podnikatelské činnosti znamenalo pro

žalobce \"krajní řešení, když ani prostřednictvím Úřadu práce v P. se mu

nepodařilo nalézt zaměstnání ve svém oboru přiměřené zdravotnímu stavu\", a

podnikat \"začal vlastně za pomoci úřadu práce, který mu poskytl dotaci na

zřízení chráněného pracoviště\". Tyto okolnosti případu odůvodňují, aby mu

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovního poměru byla poskytována.

Rozhodnutí o vyslovení přípustnosti dovolání zdůvodnil odvolací soud tím, že

otázka, zda \"může být poskytována náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnanci

postiženému pracovním úrazem, kterému byla vyplácena ztráta na výdělku podle §

195 zák. práce a který začal namísto zaměstnání v pracovněprávním vztahu

podnikat\", má po právní stránce zásadní význam.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal vedlejší účastník dovolání.

Namítá, že příjem ze soukromého podnikání není výdělkem a že se \"jedná vlastně

o zisk a pokud žalobce žádný nevykazuje, nemusí to být vlivem jeho postižení,

ale zisk je ovlivněn řadou faktorů, jako je poptávka po výrobcích, které

vyrábí, konkurenční prostředí, cena výrobků a náklady na jejich výrobu\".

Protože všechny tyto \"faktory nemohou jít k tíži bývalého zaměstnavatele\", u

něhož utrpěl pracovní úraz, nemá žalobce na požadovanou náhradu za ztrátu na

výdělku nárok.

Žalovaný uvedl, že žalobce nemá na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení

pracovní neschopnosti nárok ze stejných důvodů, které uvedl ve svém dovolání

vedlejší účastník.

Žalobce navrhl, aby dovolací soud dovolání zamítl. Uvedl, že odpovědnost

žalovaného za škodu \"je objektivní\" a že žalobci vzniká škoda proto, že v

důsledku pracovního úrazu došlo k \"podstatnému snížení pracovní schopnosti

zaměstnance bez ohledu na to, zda provozuje výdělečnou činnost v

pracovněprávním vztahu či jako osoba samostatně výdělečně činná\".

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal

podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen

\"o.s.ř.\" (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou v zákonné lhůtě (§ 240

odst. 1 o.s.ř.) a že jde o rozsudek, proti kterému je dovolání podle ustanovení

§ 239 odst.1 o.s.ř. přípustné, přezkoumal věc bez nařízení jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání sice není

opodstatněné, že však napadené rozhodnutí trpí vadami, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že pracovní neschopnost žalobce po pracovním úrazu ze dne

16.1.1995 byla ukončena dnem 16.7.1995 (podle tvrzení žalobce), je třeba

projednávanou věc i v současné době posuzovat podle v té době platných právních

předpisů, a to zejména zákona č. 65/1965 Sb. ve znění zákonů č. 88/1968 Sb., č.

153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb., č. 111/1984 Sb.,

č. 22/1985 Sb., č 52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb., č. 188/1988 Sb., č 3/1991 Sb.,

č. 297/1991 Sb., č. 231/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 590/1992 Sb., č. 37/1993

Sb. a č. 74/1994 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 30.9.1995

(dále jen \"zák. práce\").

Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci za škodu při

pracovním úrazu jsou podle ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce pracovní úraz

(poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt úrazem, k němuž došlo při

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním), vznik škody a příčinná

souvislost mezi pracovním úrazem a vznikem škody.

Škoda, která vzniká následkem pracovního úrazu, spočívá též ve ztrátě na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné

invalidity). Ke ztrátě na výdělku dochází proto, že pracovní schopnost

zaměstnance byla následkem pracovního úrazu snížena (omezena) nebo zanikla, a

účelem náhrady za tuto ztrátu je poskytnout přiměřené odškodnění zaměstnanci,

který není schopen pro své zdravotní postižení způsobené pracovním úrazem

dosahovat takový výdělek, jaký měl před poškozením.

O vztah příčinné souvislosti mezi ztrátou na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity) a pracovním

úrazem se jedná tehdy, vznikla-li tato škoda (došlo-li k poklesu nebo úplné

ztrátě výdělku) následkem pracovního úrazu (tj. bez pracovního úrazu by ztráta

na výdělku nevznikla tak, jak vznikla). Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku

vzniká dnem, kdy došlo k poklesu (ztrátě) výdělku.

Podle ustanovení § 195 odst.1 zák. práce náhrada za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné

invalidity se poskytne zaměstnanci v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po

pracovním úrazu s připočtením případného invalidního nebo částečného

invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu se rovnala jeho průměrnému

výdělku před vznikem škody. Přitom se nepřihlíží ke zvýšení invalidního důchodu

pro bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu podle právních předpisů o sociálním

zabezpečení, ani k výdělku zaměstnance, který dosáhl zvýšeným pracovním úsilím.

Škoda spočívající ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo

při uznání invalidity nebo částečné invalidity je majetkovou újmou, která se -

jak vyplývá z citovaného ustanovení - stanoví ve výši rozdílu mezi výdělkem

zaměstnance před vznikem škody a výdělkem po poškození, k němuž je třeba

připočítat případný invalidní nebo částečný invalidní důchod poskytovaný z

téhož důvodu; nepřihlíží se přitom ke zvýšení invalidního důchodu pro

bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu podle právních předpisů o sociálním

zabezpečení a k výdělku zaměstnance, který dosáhl zvýšeným pracovním úsilím.

Tímto způsobem jsou vyjádřeny snížení (omezení) nebo ztráta pracovní

způsobilosti poškozeného zaměstnance a jeho neschopnost dosahovat pro následky

pracovního úrazu stejný výdělek jako před poškozením.

V ustanovení § 195 odst.1 zák. práce se výslovně neuvádí, jakým způsobem a za

jaké období se stanoví výdělek zaměstnance po pracovním úrazu. Vzhledem k tomu,

že náhrada za ztrátu na výdělku se vyplácí pravidelně jednou měsíčně (srov. §

205b odst.3 zák. práce), plyne z povahy věci, že pro určení výše náhrady za

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání částečné

invalidity (při uznání invalidity není poškozený zaměstnanec povinen vykonávat

jakoukoliv výdělečnou činnost - srov. například rozsudek Krajského soudu v

Praze ze dne 13.3.1989 sp.zn. 13 Co 98/89, uveřejněný pod č. 28 ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1992) se zpravidla vychází z výdělku

zaměstnance, který dosáhl v měsíci, za nějž se náhrada poskytuje.

Poškozený zaměstnanec nemusí svůj \"výdělek po pracovním úrazu\" vždy

dosahovat za vykonanou práci v pracovním poměru nebo v poměru obdobném

pracovnímu poměru. Začne-li zaměstnanec vykonávat po pracovním úrazu jako

podnikatel (§ 2 odst.2 obchodního zákoníku) - místo nebo vedle činnosti konané

v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru - soustavnou

činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, představují jeho příjmy z

podnikání rovněž výdělek po pracovním úrazu ve smyslu ustanovení § 195 odst.1

zák. práce. Také tyto příjmy totiž mohou být ovlivněny tím, že pracovní

schopnost zaměstnance byla následkem pracovního úrazu snížena (omezena) a že

tedy zaměstnanec není schopen při svém podnikání dosahovat pro své zdravotní

postižení způsobené pracovním úrazem takové příjmy, které by odpovídaly

výdělku, jenž měl před poškozením.

Na uvedeném závěru nic nemění skutečnost, že výše příjmů z podnikání

podnikatele - fyzické osoby je ovlivňována nejen tím, jaké úsilí podnikatel při

svém podnikání sám vynaložil, ale i dalšími faktory (například poptávkou po

výrobcích, které vyrábí, cenou výrobků a vynaloženými náklady a investicemi).

Uvedené skutečnosti, ovlivňující výsledky podnikání (zejména zisk), jsou s

podnikáním nutně spojeny stejně jako to, že výše výdělku (mzdy nebo platu)

zaměstnance z pracovního poměru nebo z poměru obdobného pracovnímu poměru

závisí nejen na pracovním úsilí zaměstnance, ale i na poměrech jeho

zaměstnavatele (zejména na tom, jakou mzdu poskytuje svým zaměstnancům podle

kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvy, popřípadě jaký plat zaměstnancům náleží

podle právních předpisů).

Vykonává-li poškozený zaměstnanec podnikatelskou činnost, nelze jeho příjmy

dobře vyjádřit za jednotlivé měsíce, za něž mu přísluší náhrada za ztrátu na

výdělku, a proto je třeba jeho \"výdělek po pracovním úrazu\" stanovit

způsobem, který odpovídá smyslu a účelu ustanovení § 195 zák. práce. Smyslu,

účelu a zásadám ovládajícím odškodňování pracovních úrazů odpovídá postup,

který \"výdělek po pracovním úrazu\" určuje podle průměrného výdělku,

stanoveného ke dni, v němž zaměstnanci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání částečné invalidity).

Takový průměrný výdělek nelze zjišťovat podle pracovněprávních předpisů (srov.

§ 1 a § 17 zákona č. 1/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), neboť se netýká

příjmů z pracovněprávních vztahů, ale podle jiných předpisů, například \"podle

okolností jednotlivého případu\" na základě ustanovení § 17 odst.2 vyhlášky č.

45/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, či \"z okolností jednotlivého

případu, zejména z daňového přiznání\" na základě ustanovení § 2 odst.2

nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které nabylo účinnosti dnem 13.11.1995.

V projednávané věci žalobce tvrdil, že po pracovním úrazu ze dne 16.1.1995 byl

v pracovní neschopnosti do 16.7.1995 a že pro následky pracovního úrazu nebyl

schopen vykonávat dosavadní práci. Protože žalovaný pro něj neměl jinou práci,

odpovídající jeho zdravotnímu stavu, dal mu žalovaný výpověď z pracovního

poměru, na základě které skončil pracovní poměr účastníků dnem 30.4.1996.

Vlastní podnikatelskou činnost zahájil od 1.11.1996, když ani v době, kdy byl u

úřadu práce evidován jako uchazeč o zaměstnání, nenašel vhodné zaměstnání.

Z uvedeného vyplývá (za předpokladu, že tvrzení žalobce odpovídají

skutečnosti), že žalobci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák. práce dnem

17.7.1995. Jestliže nebyl schopen pro následky pracovního úrazu konat dosavadní

práci (práci, kterou vykonával u žalovaného podle pracovní smlouvy před

pracovním úrazem), jestliže jeho pracovní schopnost následkem pracovního úrazu

zcela nezanikla (o čemž svědčí to, že posléze začal vykonávat živnost truhláře)

a jestliže až do 1.11.1996 nenašel žádné vhodné zaměstnání, bylo pro rozhodnutí

této věci významné nejen to, že začal od 1.11.1996 podnikat, ale především

zjištění, zda a jaká majetková újma mu vznikala počínaje dnem 17.7.1995.

Žalobci sice nelze - nevyjdou-li najevo jiná zjištění - důvodně vytýkat, že by

si bez vážného důvodu až do 31.10.1996 opomenul vydělat určité částky (srov. §

195 odst.3 větu druhou zák. práce), na druhé straně mu však z důvodu

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nemůže být uhrazena újma, spočívající

v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemohl mít po

pracovním úrazu příjem z vlastní výdělečné činnosti (srov. například právní

názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1.12.2000 sp. zn. 21 Cdo

2805/99, uveřejněný pod č. 45 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001). Za této

situace bylo pro závěr, zda žalobci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, důležité zjistit, jaké zaměstnání

žalobce mohl s ohledem na svůj zdravotní stav (včetně následků pracovního

úrazu) ke dni 17.7.1995 v daném místě vykonávat (bez ohledu na to, zda takové

pracovní místo bylo volné) a jakého by při výkonu tohoto zaměstnání dosáhl

výdělku. Jen v případě, kdyby takto zjištěný výdělek byl nižší než průměrný

výdělek žalobce před vznikem škody, by žalobci vznikl nárok na náhradu za

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák.

práce. Soudy obou stupňů se však věcí z tohoto pohledu nezabývaly a neopatřily

se k tomu potřebná skutková zjištění.

Okolnost, že žalobce začal od 1.11.1996 podnikat, v projednávané věci mohla

mít význam pouze z hlediska ustanovení § 202 odst.1 zák. práce, tedy jestliže

představovala změnu v poměrech žalobce, které byly rozhodující pro určení výše

náhrady škody, pro níž byl - jak shora uvedeno - významný stav ke dni

17.7.1995. K posouzení věci z hlediska ustanovení § 202 odst.1 zák. práce bylo

potřebné zjistit (výše uvedeným způsobem), jakého průměrného výdělku žalobce

při své podnikatelské činnosti dosáhl. Kdyby totiž průměrný výdělek žalobce

dosahovaný při jeho podnikání pravidelně za delší období, tj. nikoliv ojediněle

nebo výjimečně, přesáhl průměrný výdělek před vznikem škody, mělo by to za

následek, že od okamžiku, kdy tento stav nastal, by nárok žalobce na náhradu za

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195

odst.1 zák. práce zanikl. Soudy obou stupňů - jak vyplývá z odůvodnění jejich

rozsudků - se však věci ani z tohoto hlediska nezabývaly.

Mezitímním rozsudkem (§ 152 odst.2 věta druhá o.s.ř.) soud rozhoduje o základu

věci. Základem věci se rozumí posouzení všech otázek, které vyplývají z

uplatněného nároku, s výjimkou okolností, které se týkají jen výše nároku. V

posuzovaném případě soudy ve věci rozhodly mezitímně poté, co se zabývaly jen

jednou z otázek, které vyplývaly z uplatněného nároku na náhradu za ztrátu na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tím, jaký měla význam skutečnost, že

žalobce začal po pracovním úrazu namísto zaměstnání v pracovněprávním vztahu

podnikat), která navíc nebyla pro právní posouzení věci významná (rozhodná).

Posouzením všech otázek týkajících se základu projednávané věci se nezabývaly a

neopatřily si k tomu ani potřebná skutková zjištění; podmínky pro mezitímní

rozhodnutí věci tedy nebyly splněny a dovolací soud k této vadě řízení

přihlédl, i když nebyla v dovolání uplatněna (§ 242 odst.3 věta druhá o.s.ř.).

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; Nejvyšší soud

České republiky jej proto zrušil (§ 243b odst. 1 část věty za středníkem

o.s.ř.). Protože důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí

i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky i toto

rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2

věta druhá o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 věta druhá a třetí o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2002

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu