21 Cdo 1735/2001
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v
právní věci žalobce V. Č., zastoupeného advokátem, proti žalovanému K. D.,
zastoupenému advokátem, za účasti Č. p. a.s., jako vedlejšího účastníka na
straně žalovaného, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu v
Táboře pod sp. zn. 5 C 107/98, o dovolání vedlejšího účastníka proti rozsudku
Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 22. února 2001
č.j. 15 Co 944/2000-47, takto:
Rozsudek Krajského soudu a rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 15. srpna
2000 č.j. 5 C 107/98-33 se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Táboře k
dalšímu řízení.
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný na odškodnění pracovního úrazu ze dne
16.1.1995 nahradil ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která
mu vzniká od 1.11.1996. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že po pracovním úrazu byl
v pracovní neschopnosti do dne 16.7.1995 a že výpovědí ze dne 22.2.1996 s ním
žalovaný rozvázal pracovní poměr ke dni 30.4.1996, neboť podle lékařského
posudku byl nezpůsobilý konat \"veškeré nabídnuté práce žalovaným\". V době od
6.5.1996 do 31.10.1996 byl žalobce veden na úřadě práce \"jako nezaměstnaný\";
protože z důvodu \"omezení vyplývajících z pracovního úrazu\" nebyl přijat do
zaměstnání, rozhodl se od 1.11.1996 podnikat jako truhlář a s úřadem práce
uzavřel dohodu o zřízení chráněného pracoviště ke dni 1.12.1996. Vedlejší
účastník mu vyplácel do 31.10.1996 náhradu za ztrátu na výdělku \"do výše
původního výdělku\" u žalovaného ve výši 9.899,- Kč; od 1.11.1996 mu však
náhradu odmítá vyplácet s odůvodněním, že se \"nejedná o zaměstnání, ale o
podnikatelskou činnost\". Žalobce má za to, že mu náhrada za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti náleží i v době od 1.11.1996, neboť \"právní
formy pracovní aktivity jsou diverzifikovány do dvou v zásadě rovnocenných
aktivit - do zaměstnání vykonávaného formou pracovněprávního anebo do podnikání
\" a žalobce měl při svém podnikání z hlediska hospodářského výsledku ztrátu.
Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 15.8.2000 č.j. 5 C 107/98-33 rozhodl ve
věci mezitímně tak, že \"základ žalobního nároku je opodstatněný\". Z
provedených důkazů zjistil, že žalobce utrpěl u žalovaného za trvání pracovního
poměru v lednu 1995 pracovní úraz, že do poloviny července 1995 trvala jeho
pracovní neschopnost a že výpovědí žalovaného skončil pracovní poměr účastníků
ke dni 30.4.1996, neboť pro následky pracovního úrazu žalobce nemohl vykonávat
původní práci a nebyl schopen konat ani jinou práci, kterou mu žalovaný nabídl.
Po skončení pracovního poměru byl žalobce \"veden na Úřadu práce v P.\";
protože se mu nepodařilo najít vhodné zaměstnání, začal \"soukromě podnikat\".
Na zřízení chráněného pracoviště mu poskytl úřad práce částku 80.000,- Kč a
nyní dostává \"dotaci\" ve výši 20.000,- Kč pololetně. Na počátku svého
podnikání žalobce \"neměl žádné příjmy\", za dobu od ledna do 30.6.2000 měl
\"čistý příjem\" 53.330,86 Kč. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že sice z
ustanovení § 195 odst.1 zák. práce \"nevyplývá, že by bylo možné poskytovat
náhradu za ztrátu na výdělku i osobě, která soukromě podniká\", ale že je třeba
přihlédnout k tomu, že žalobce \"přistoupil k soukromému podnikání v podstatě
jako ke krajní možnosti, když se mu nepodařilo najít žádné jiné vhodné
zaměstnání, a to ani za pomoci Úřadu práce v P.\", a že \"k soukromému
podnikání přistoupil v podstatě po dohodě s Úřadem práce v P., který poskytl
žalobci dotaci na zřízení chráněného pracoviště\". Vzhledem k tomu, že žalobce
\"zpočátku žádné příjmy nevykazoval\", že nemohl ukončit své podnikání, neboť
\"by musel dotaci úřadu práce vracet\", ocitl se žalobce v \"nepříznivé
situaci\", a to také následkem pracovního úrazu. Podle názoru soudu prvního
stupně \"by nebylo spravedlivé, aby byl žalobce poškozen jenom proto, že není
nikde zaměstnán, protože žádné zaměstnání se mu nepodařilo sehnat a vlastně
začal podnikat na pokyn úřadu práce\"; žalobce má proto právo na náhradu za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák.
práce.
K odvolání žalovaného a vedlejšího účastníka Krajský soud v Českých
Budějovicích - pobočka v Táboře rozsudkem ze dne 22.2.2001 č.j. 15 Co
944/2000-47 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že proti tomuto
rozsudku se připouští dovolání. Na základě skutkových zjištění soudu prvního
stupně dovodil, že žalobce má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti. I když z ustanovení § 195 zák. práce \"výslovně neplyne,
že lze poskytovat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti i zaměstnanci, který začal místo zaměstnání v pracovněprávním
vztahu podnikat\", a i když \"na příjmy (či zisky) z podnikatelské činnosti má
vliv řada faktorů, které vůbec nemusí souviset se zdravotním stavem zaměstnance
a jeho dřívějším pracovním úrazem\", neznamená to, že \"takovýto postup
nepřipadá vůbec v úvahu\". Zahájení podnikatelské činnosti znamenalo pro
žalobce \"krajní řešení, když ani prostřednictvím Úřadu práce v P. se mu
nepodařilo nalézt zaměstnání ve svém oboru přiměřené zdravotnímu stavu\", a
podnikat \"začal vlastně za pomoci úřadu práce, který mu poskytl dotaci na
zřízení chráněného pracoviště\". Tyto okolnosti případu odůvodňují, aby mu
náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovního poměru byla poskytována.
Rozhodnutí o vyslovení přípustnosti dovolání zdůvodnil odvolací soud tím, že
otázka, zda \"může být poskytována náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnanci
postiženému pracovním úrazem, kterému byla vyplácena ztráta na výdělku podle §
195 zák. práce a který začal namísto zaměstnání v pracovněprávním vztahu
podnikat\", má po právní stránce zásadní význam.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal vedlejší účastník dovolání.
Namítá, že příjem ze soukromého podnikání není výdělkem a že se \"jedná vlastně
o zisk a pokud žalobce žádný nevykazuje, nemusí to být vlivem jeho postižení,
ale zisk je ovlivněn řadou faktorů, jako je poptávka po výrobcích, které
vyrábí, konkurenční prostředí, cena výrobků a náklady na jejich výrobu\".
Protože všechny tyto \"faktory nemohou jít k tíži bývalého zaměstnavatele\", u
něhož utrpěl pracovní úraz, nemá žalobce na požadovanou náhradu za ztrátu na
výdělku nárok.
Žalovaný uvedl, že žalobce nemá na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nárok ze stejných důvodů, které uvedl ve svém dovolání
vedlejší účastník.
Žalobce navrhl, aby dovolací soud dovolání zamítl. Uvedl, že odpovědnost
žalovaného za škodu \"je objektivní\" a že žalobci vzniká škoda proto, že v
důsledku pracovního úrazu došlo k \"podstatnému snížení pracovní schopnosti
zaměstnance bez ohledu na to, zda provozuje výdělečnou činnost v
pracovněprávním vztahu či jako osoba samostatně výdělečně činná\".
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal
podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen
\"o.s.ř.\" (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému
rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou v zákonné lhůtě (§ 240
odst. 1 o.s.ř.) a že jde o rozsudek, proti kterému je dovolání podle ustanovení
§ 239 odst.1 o.s.ř. přípustné, přezkoumal věc bez nařízení jednání (§ 243a
odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání sice není
opodstatněné, že však napadené rozhodnutí trpí vadami, které mohly mít za
následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Vzhledem k tomu, že pracovní neschopnost žalobce po pracovním úrazu ze dne
16.1.1995 byla ukončena dnem 16.7.1995 (podle tvrzení žalobce), je třeba
projednávanou věc i v současné době posuzovat podle v té době platných právních
předpisů, a to zejména zákona č. 65/1965 Sb. ve znění zákonů č. 88/1968 Sb., č.
153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb., č. 111/1984 Sb.,
č. 22/1985 Sb., č 52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb., č. 188/1988 Sb., č 3/1991 Sb.,
č. 297/1991 Sb., č. 231/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 590/1992 Sb., č. 37/1993
Sb. a č. 74/1994 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 30.9.1995
(dále jen \"zák. práce\").
Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci za škodu při
pracovním úrazu jsou podle ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce pracovní úraz
(poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt úrazem, k němuž došlo při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním), vznik škody a příčinná
souvislost mezi pracovním úrazem a vznikem škody.
Škoda, která vzniká následkem pracovního úrazu, spočívá též ve ztrátě na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné
invalidity). Ke ztrátě na výdělku dochází proto, že pracovní schopnost
zaměstnance byla následkem pracovního úrazu snížena (omezena) nebo zanikla, a
účelem náhrady za tuto ztrátu je poskytnout přiměřené odškodnění zaměstnanci,
který není schopen pro své zdravotní postižení způsobené pracovním úrazem
dosahovat takový výdělek, jaký měl před poškozením.
O vztah příčinné souvislosti mezi ztrátou na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity) a pracovním
úrazem se jedná tehdy, vznikla-li tato škoda (došlo-li k poklesu nebo úplné
ztrátě výdělku) následkem pracovního úrazu (tj. bez pracovního úrazu by ztráta
na výdělku nevznikla tak, jak vznikla). Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku
vzniká dnem, kdy došlo k poklesu (ztrátě) výdělku.
Podle ustanovení § 195 odst.1 zák. práce náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné
invalidity se poskytne zaměstnanci v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po
pracovním úrazu s připočtením případného invalidního nebo částečného
invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu se rovnala jeho průměrnému
výdělku před vznikem škody. Přitom se nepřihlíží ke zvýšení invalidního důchodu
pro bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu podle právních předpisů o sociálním
zabezpečení, ani k výdělku zaměstnance, který dosáhl zvýšeným pracovním úsilím.
Škoda spočívající ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při uznání invalidity nebo částečné invalidity je majetkovou újmou, která se -
jak vyplývá z citovaného ustanovení - stanoví ve výši rozdílu mezi výdělkem
zaměstnance před vznikem škody a výdělkem po poškození, k němuž je třeba
připočítat případný invalidní nebo částečný invalidní důchod poskytovaný z
téhož důvodu; nepřihlíží se přitom ke zvýšení invalidního důchodu pro
bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu podle právních předpisů o sociálním
zabezpečení a k výdělku zaměstnance, který dosáhl zvýšeným pracovním úsilím.
Tímto způsobem jsou vyjádřeny snížení (omezení) nebo ztráta pracovní
způsobilosti poškozeného zaměstnance a jeho neschopnost dosahovat pro následky
pracovního úrazu stejný výdělek jako před poškozením.
V ustanovení § 195 odst.1 zák. práce se výslovně neuvádí, jakým způsobem a za
jaké období se stanoví výdělek zaměstnance po pracovním úrazu. Vzhledem k tomu,
že náhrada za ztrátu na výdělku se vyplácí pravidelně jednou měsíčně (srov. §
205b odst.3 zák. práce), plyne z povahy věci, že pro určení výše náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání částečné
invalidity (při uznání invalidity není poškozený zaměstnanec povinen vykonávat
jakoukoliv výdělečnou činnost - srov. například rozsudek Krajského soudu v
Praze ze dne 13.3.1989 sp.zn. 13 Co 98/89, uveřejněný pod č. 28 ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1992) se zpravidla vychází z výdělku
zaměstnance, který dosáhl v měsíci, za nějž se náhrada poskytuje.
Poškozený zaměstnanec nemusí svůj \"výdělek po pracovním úrazu\" vždy
dosahovat za vykonanou práci v pracovním poměru nebo v poměru obdobném
pracovnímu poměru. Začne-li zaměstnanec vykonávat po pracovním úrazu jako
podnikatel (§ 2 odst.2 obchodního zákoníku) - místo nebo vedle činnosti konané
v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru - soustavnou
činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, představují jeho příjmy z
podnikání rovněž výdělek po pracovním úrazu ve smyslu ustanovení § 195 odst.1
zák. práce. Také tyto příjmy totiž mohou být ovlivněny tím, že pracovní
schopnost zaměstnance byla následkem pracovního úrazu snížena (omezena) a že
tedy zaměstnanec není schopen při svém podnikání dosahovat pro své zdravotní
postižení způsobené pracovním úrazem takové příjmy, které by odpovídaly
výdělku, jenž měl před poškozením.
Na uvedeném závěru nic nemění skutečnost, že výše příjmů z podnikání
podnikatele - fyzické osoby je ovlivňována nejen tím, jaké úsilí podnikatel při
svém podnikání sám vynaložil, ale i dalšími faktory (například poptávkou po
výrobcích, které vyrábí, cenou výrobků a vynaloženými náklady a investicemi).
Uvedené skutečnosti, ovlivňující výsledky podnikání (zejména zisk), jsou s
podnikáním nutně spojeny stejně jako to, že výše výdělku (mzdy nebo platu)
zaměstnance z pracovního poměru nebo z poměru obdobného pracovnímu poměru
závisí nejen na pracovním úsilí zaměstnance, ale i na poměrech jeho
zaměstnavatele (zejména na tom, jakou mzdu poskytuje svým zaměstnancům podle
kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvy, popřípadě jaký plat zaměstnancům náleží
podle právních předpisů).
Vykonává-li poškozený zaměstnanec podnikatelskou činnost, nelze jeho příjmy
dobře vyjádřit za jednotlivé měsíce, za něž mu přísluší náhrada za ztrátu na
výdělku, a proto je třeba jeho \"výdělek po pracovním úrazu\" stanovit
způsobem, který odpovídá smyslu a účelu ustanovení § 195 zák. práce. Smyslu,
účelu a zásadám ovládajícím odškodňování pracovních úrazů odpovídá postup,
který \"výdělek po pracovním úrazu\" určuje podle průměrného výdělku,
stanoveného ke dni, v němž zaměstnanci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání částečné invalidity).
Takový průměrný výdělek nelze zjišťovat podle pracovněprávních předpisů (srov.
§ 1 a § 17 zákona č. 1/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), neboť se netýká
příjmů z pracovněprávních vztahů, ale podle jiných předpisů, například \"podle
okolností jednotlivého případu\" na základě ustanovení § 17 odst.2 vyhlášky č.
45/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, či \"z okolností jednotlivého
případu, zejména z daňového přiznání\" na základě ustanovení § 2 odst.2
nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které nabylo účinnosti dnem 13.11.1995.
V projednávané věci žalobce tvrdil, že po pracovním úrazu ze dne 16.1.1995 byl
v pracovní neschopnosti do 16.7.1995 a že pro následky pracovního úrazu nebyl
schopen vykonávat dosavadní práci. Protože žalovaný pro něj neměl jinou práci,
odpovídající jeho zdravotnímu stavu, dal mu žalovaný výpověď z pracovního
poměru, na základě které skončil pracovní poměr účastníků dnem 30.4.1996.
Vlastní podnikatelskou činnost zahájil od 1.11.1996, když ani v době, kdy byl u
úřadu práce evidován jako uchazeč o zaměstnání, nenašel vhodné zaměstnání.
Z uvedeného vyplývá (za předpokladu, že tvrzení žalobce odpovídají
skutečnosti), že žalobci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák. práce dnem
17.7.1995. Jestliže nebyl schopen pro následky pracovního úrazu konat dosavadní
práci (práci, kterou vykonával u žalovaného podle pracovní smlouvy před
pracovním úrazem), jestliže jeho pracovní schopnost následkem pracovního úrazu
zcela nezanikla (o čemž svědčí to, že posléze začal vykonávat živnost truhláře)
a jestliže až do 1.11.1996 nenašel žádné vhodné zaměstnání, bylo pro rozhodnutí
této věci významné nejen to, že začal od 1.11.1996 podnikat, ale především
zjištění, zda a jaká majetková újma mu vznikala počínaje dnem 17.7.1995.
Žalobci sice nelze - nevyjdou-li najevo jiná zjištění - důvodně vytýkat, že by
si bez vážného důvodu až do 31.10.1996 opomenul vydělat určité částky (srov. §
195 odst.3 větu druhou zák. práce), na druhé straně mu však z důvodu
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nemůže být uhrazena újma, spočívající
v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemohl mít po
pracovním úrazu příjem z vlastní výdělečné činnosti (srov. například právní
názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1.12.2000 sp. zn. 21 Cdo
2805/99, uveřejněný pod č. 45 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001). Za této
situace bylo pro závěr, zda žalobci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti, důležité zjistit, jaké zaměstnání
žalobce mohl s ohledem na svůj zdravotní stav (včetně následků pracovního
úrazu) ke dni 17.7.1995 v daném místě vykonávat (bez ohledu na to, zda takové
pracovní místo bylo volné) a jakého by při výkonu tohoto zaměstnání dosáhl
výdělku. Jen v případě, kdyby takto zjištěný výdělek byl nižší než průměrný
výdělek žalobce před vznikem škody, by žalobci vznikl nárok na náhradu za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák.
práce. Soudy obou stupňů se však věcí z tohoto pohledu nezabývaly a neopatřily
se k tomu potřebná skutková zjištění.
Okolnost, že žalobce začal od 1.11.1996 podnikat, v projednávané věci mohla
mít význam pouze z hlediska ustanovení § 202 odst.1 zák. práce, tedy jestliže
představovala změnu v poměrech žalobce, které byly rozhodující pro určení výše
náhrady škody, pro níž byl - jak shora uvedeno - významný stav ke dni
17.7.1995. K posouzení věci z hlediska ustanovení § 202 odst.1 zák. práce bylo
potřebné zjistit (výše uvedeným způsobem), jakého průměrného výdělku žalobce
při své podnikatelské činnosti dosáhl. Kdyby totiž průměrný výdělek žalobce
dosahovaný při jeho podnikání pravidelně za delší období, tj. nikoliv ojediněle
nebo výjimečně, přesáhl průměrný výdělek před vznikem škody, mělo by to za
následek, že od okamžiku, kdy tento stav nastal, by nárok žalobce na náhradu za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195
odst.1 zák. práce zanikl. Soudy obou stupňů - jak vyplývá z odůvodnění jejich
rozsudků - se však věci ani z tohoto hlediska nezabývaly.
Mezitímním rozsudkem (§ 152 odst.2 věta druhá o.s.ř.) soud rozhoduje o základu
věci. Základem věci se rozumí posouzení všech otázek, které vyplývají z
uplatněného nároku, s výjimkou okolností, které se týkají jen výše nároku. V
posuzovaném případě soudy ve věci rozhodly mezitímně poté, co se zabývaly jen
jednou z otázek, které vyplývaly z uplatněného nároku na náhradu za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tím, jaký měla význam skutečnost, že
žalobce začal po pracovním úrazu namísto zaměstnání v pracovněprávním vztahu
podnikat), která navíc nebyla pro právní posouzení věci významná (rozhodná).
Posouzením všech otázek týkajících se základu projednávané věci se nezabývaly a
neopatřily si k tomu ani potřebná skutková zjištění; podmínky pro mezitímní
rozhodnutí věci tedy nebyly splněny a dovolací soud k této vadě řízení
přihlédl, i když nebyla v dovolání uplatněna (§ 242 odst.3 věta druhá o.s.ř.).
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; Nejvyšší soud
České republiky jej proto zrušil (§ 243b odst. 1 část věty za středníkem
o.s.ř.). Protože důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí
i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky i toto
rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2
věta druhá o.s.ř.).
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale
znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 věta druhá a třetí o.s.ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. června 2002
JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu