21 Cdo 1739/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v
právní věci žalobce M. B., zastoupeného Mgr. Ing. Davidem Černým, advokátem se
sídlem v Praze 1, Opletalova č. 55, proti žalované Star Line - školy v přírodě,
s.r.o. se sídlem v Praze 9, Hloubětínská č. 374/10, IČO 29020221, o odškodnění
pracovního úrazu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C
70/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2.
prosince 2015 č.j. 62 Co 402/2015-226, takto:
Výrok II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2017 č.j. 21 Cdo
1739/2016-248 se opravuje tak, že částka, kterou je žalovaná povinna zaplatit
žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení, činí 86.810,- Kč.
Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 3. 4. 2017 č.j. 21 Cdo 1739/2016-248 přiznal
žalobci na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně 102.600,- Kč,
odvolacího řízení 86.810,- Kč a dovolacího řízení 9.900,- Kč do tří dnů od
právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Ing. Davida Černého, advokáta se
sídlem v Praze 1, Opletalova č. 55. Při vyhotovování tohoto rozsudku byla v
důsledku administrativního pochybení ve výroku II. rozsudku – jak z podrobného
odůvodnění vyplývá – namísto správné částky náhrady nákladů odvolacího řízení
86.810,- Kč uvedena nesprávná částka 54.010 Kč. Vzhledem k tomu byla tato
zjevná nesprávnost napravena podle ustanovení § 164 o.s.ř. tímto opravným
usnesením.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 11. května 2017
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu
Obvodní soud pro Prahu 9 rozsudkem ze dne 3.10.2013 č.j. 10 C 70/2011-114
žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů
řízení a že žalobce je povinen zaplatit náklady svědečného České republice ve
výši 1.469,48 Kč „na účet zdejšího soudu“. Ve věci samé dospěl k závěru, že
„žalobce utrpěl úraz v době, kdy za děti neodpovídal, závazný příkaz nadřízené
nebyl prokázán, pracovní náplní žalobce nebylo hledání ztraceného dítěte“ a
„nebylo ani prokázáno, že by dítě vůbec hledal“, jestliže „při znalosti
prostředí a zvyků by musel využít všech prostředků – rozhlas, návštěvu marodky,
kterou sice absolvoval, avšak bez zájmu o dítě, a následně se vydal mimo areál
školy“. Protože „žalobce neprokázal, že se mu úraz stal v souvislosti s plněním
pracovních úkolů“, nemůže se podle názoru soudu prvního stupně jednat o
pracovní úraz, „ale o úraz, který si žalobce přivodil sám bez naplnění
předpokladů dle ust. § 366 odst. 1 zák. práce“.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 5.3.2014 č.j. 62 Co
25/2014-137 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k
dalšímu řízení. Odvolací soud se „neztotožnil“ se závěrem soudu prvního stupně,
že závazný příkaz nadřízené k hledání dívky „nebyl prokázán“. Vytkl mu, že
„zcela pominul“, že svědkyně H. (učitelka ztracené dívky) ve své výpovědi
dvakrát uvedla, že hlavní vychovatelka žalobci řekla, aby „se šel po ztracené
dívce podívat“, když měl ten den ráno službu, a že se nevypořádal s
věrohodností výpovědi svědkyně Š. (hlavní vychovatelky), která tento pokyn
popírala. Dále podle názoru odvolacího soudu „lze s určitostí dovodit, že se
dívka ztratila v době, kdy její třída se žalobcem měla službu dne, a to ještě
předtím než třídu převzala učitelka“, z čehož „je zřejmá odpovědnost žalobce za
dívku“. Odvolací soud tak „zcela akcentuje jako relevantní argumentaci žalobce,
že na základě ústního pokynu hlavní vychovatelky bylo jeho povinností učinit
vše, aby dívka byla nalezena“. Soudu prvního stupně proto uložil, aby „se
důsledně vypořádal se zjištěními, které z provedených důkazů skutečně
vyplývají“, znovu se zabýval tím, zda k úrazu žalobce došlo při plnění jeho
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a v případě kladného závěru
pak aby zkoumal, zda nebyl naplněn liberační důvod ve smyslu ustanovení § 367
odst. 2 písm. a) a b) zák. práce.
Obvodní soud pro Prahu 9 poté rozsudkem ze dne 25.9.2014 č.j. 10 C 70/2011-164,
ve znění doplňujícího usnesení ze dne 15.1.2015 č.j. 10 C 70/2011-177, žalobu
opět zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů
řízení a že „Česká republika nemá právo na náhradu nákladů svědečného ve výši
1.469,48 Kč“. Po doplnění řízení soud prvního stupně vycházel ze zjištění, že
dívka se žalobci dne 12.5.2010 ztratila v době jeho „služby dne“, kdy za ni
odpovídal a bylo jeho povinností se o děti postarat a mít o nich přehled, což
ovšem žalobce nesplnil, jestliže „o dívce nic nevěděl, nechyběla mu a nezajímal
se o ni“, přestože „na ztrátu dívky měl v rámci služby dne přijít sám“. Z toho
„logicky vyplývá, že žalobce je odpovědný především za ztrátu této dívky“ a že
v důsledku jeho „nevšímavosti a nezodpovědnosti“ mu musel být dán pokyn k
jejímu hledání, ohledně kterého však „nebylo prokázáno, že by byl směřován na
místo mimo areál školy, kde následně žalobce utrpěl úraz“. Podle názoru soudu
prvního stupně žalobce porušil své povinnosti tím, že v době své odpovědnosti
za děti došlo ke ztrátě jednoho z nich, a následný pokyn k hledání ztraceného
dítěte „soud nehodnotí jako pracovní úkol, ale jako důsledek a nápravu porušení
jeho pracovních povinností“, které žalobce pro „opakovanost funkce vychovatele
u žalované“ dobře znal. I když k úrazu žalobce došlo v pracovní době, „není zde
dána v žádném případě souvislost věcná, neboť situaci, kdy při odpovědnosti
žalobce dojde ke ztrátě dítěte, nelze považovat za činnost v souvislosti s
plněním pracovních úkolů“. Z uvedených důvodů „nebyl úraz žalobce v souvislosti
s plněním pracovních úkolů, tedy se nejedná o pracovní úraz“.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 1.4.2015 č.j. 62 Co
481/2014-190 rozsudek soudu prvního stupně, ve znění doplňujícího usnesení,
zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Podle názoru odvolacího
soudu „je z provedeného dokazování nepochybná místní a časová souvislost
činnosti, při níž žalobce utrpěl úraz, s plněním povinností, které pro něho
vyplývaly z dohody o provedení práce uzavřené mezi účastníky dne 26.4.2010 a
dále z pokynu hlavní vychovatelky, který mu byl dán v souvislosti se zjištěnou
ztrátou třináctileté dívky“, neboť úraz utrpěl sice mimo areál školy v přírodě,
„avšak v místě, kam děti chodily s dozorem běžně“, a došlo k němu „v době, kdy
měl žalobce plnou odpovědnost za pohřešovanou dívku“. Věcná souvislost pak
vyplývá z toho, že „žalobce dívku hledal na základě ústního pokynu hlavní
vychovatelky, kterým byl vázán“, a že za dívku nesl plnou odpovědnost.
Okolnost, že žalobce porušil nějakou právní povinnost tím, že se mu dívka
ztratila, by mohla mít význam jen z hlediska porušení pracovní kázně žalobce ve
vztahu k jeho zaměstnavateli. Odvolací soud proto na rozdíl od soudu prvního
stupně uzavřel, že „z hlediska věcného, místního i časového lze úraz žalobce
posoudit jako úraz pracovní ve smyslu ust. § 380 odst. 1 a 2 zák. práce“. Soudu
prvního stupně proto uložil, aby se nejprve zabýval příčinnou souvislostí mezi
pracovním úrazem a vzniklou škodou, a pokud dospěje k závěru, že je dána, nechť
posoudí, v jaké výši žalovaný za škodu odpovídá, přičemž současně zváží, zda v
daném případě nebyl naplněn liberační důvod ve smyslu ustanovení § 367 odst. 2
písm. a) a b) zák. práce.
Obvodní soud pro Prahu 9 nato rozsudkem ze dne 21.5.2015 č.j. 10 C 70/2011-204
žalované uložil, aby žalobci zaplatila 78.812,50 Kč se 7,75% úrokem z prodlení
od 31.3.2011 do zaplacení, žalobu co do částky 80.002,50 Kč s příslušenstvím
zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a
že „Český stát nemá právo na náhradu nákladů svědečného ve výši 1.469,48 Kč“.
Dospěl k závěru, že v daném případě „byly naplněny předpoklady žalované k
náhradě škody na zdraví, kdy byla prokázána existence pracovního úrazu žalobce,
vzniklá škoda a příčinná souvislost“, a „svým výpočtem“ dovodil, že žalobci
„fakticky vznikl nárok na náhradu škody v celkové výši 157.625,- Kč a nikoliv
158.815,- Kč“. Vzhledem k tomu, že žalobce porušil předpis žalované -
„Informace a pokyny pro vychovatele“, s nímž byl opakovaně seznámen, jestliže
„nepředal děti učitelce k výuce řádně a sám ztrátu dívky vůbec nezjistil“,
musela být jeho „zaviněná nedbalost nahrazena pokynem nadřízené“ k hledání
ztracené dívky. Následně pak „dalším nedbalostním zaviněním ze strany žalobce
bylo, že namísto hledání na místech obvyklých, hledal prakticky na místě
nesprávném“, přičemž ani „nevyužil rozhlas a při hledání neměl u sebe telefonní
čísla zaměstnanců, tak jak bylo uloženo v ,Informacích - pokynech vychovatelů“.
Podle názoru soudu prvního stupně „bez zaviněného porušení pracovních
povinností žalobce by následná škoda na jeho zdraví vůbec nevznikla“, žalobce
tudíž „porušil pracovní povinnosti při plnění pracovních úkolů, které měly
přímou souvislost se vzniklou škodou“. Protože „uvedené skutečnosti byly jednou
z nejvýznamnějších příčin vzniku škody“, soud podle ustanovení § 367 odst. 2
písm. a) zák. práce „zprostil žalovanou odpovědnosti polovinou, když pro toto
shledal tuto výši (78.812,50 Kč) za zcela odpovídající k prokázanému skutkovému
stavu“.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 2.12.2015 č.j. 62 Co
402/2015-226 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil „ve výrocích II., III. a
IV.“ (tedy v zamítavém výroku o věci samé a ve výrocích o nákladech řízení
účastníků a státu) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu
nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně
dovodil, že příčinná souvislost mezi pracovním úrazem žalobce a vzniklou škodou
je dána a že škoda, sestávající z náhrady ztrátu na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti od 12.5 do 18.5.2010 ve výši 2.975,- Kč, náhrady za bolest a
ztížení společenského uplatnění (ohodnocené 1.280 body á 120 Kč) ve výši
153.600,- Kč a náhrady nákladů vynaložených na pořízení posudku ve výši 1.050,-
Kč, představuje celkem částku 157.265,- Kč. Přisvědčil rovněž soudu prvního
stupně v tom, že na straně žalované jsou dány důvody pro její částečné
zproštění odpovědnosti, ovšem „s ohledem na zjištěný skutkový stav“ nelze podle
názoru odvolacího soudu posoudit tento liberační důvod podle ustanovení § 367
odst. 2 písm. a) zák. práce, neboť „lze souhlasit se žalobcem, že neporušil
žádné konkrétní předpisy nebo konkrétní pokyny“. S ohledem na všechny okolnosti
tohoto případu má odvolací soud za to, že „lze jednoznačně dovodit, že žalobce
se choval v rozporu s obvyklým způsobem chování a počínal si v podstatě
neopatrně až riskantně, byť lze připustit složitost nastalé situace a určité
vypětí“, když namísto toho, aby hledal ztracenou dívku v bezprostředním okolí
místa, kde byla její ztráta zjištěna, dotázal se na dívku ostatních
zaměstnanců, využil k jejímu nalezení rozhlas, podíval se například na
„marodku“, vyběhl ven hledat dívku ve vzdáleném místě – mimo areál školy v
přírodě. Nelze též pominout skutečnost, že u sebe neměl ani mobilní telefon,
„byť to nebyl bezpečnostní pokyn, avšak s ohledem na jeho praktické zkušenosti
jako vychovatele ve škole v přírodě, by se dalo předpokládat, že by takovou věc
měl považovat za samozřejmost“. Odvolací soud proto dospěl na rozdíl od soudu
prvního stupně k závěru, že „žalobce porušil ust. § 367 odst. 2 písm. b) zák.
práce“ a „na straně žalované tak byl dán liberační důvod“. Rozsah odpovědnosti
žalované odvolací soud stejně jako soud prvního stupně „posoudil jednou
polovinou, když v tomto směru bylo nutné zohlednit také okolnost, že žalobce
nesl za ztrátu dívky svůj díl odpovědnosti, která de facto nastalou situaci
vyvolala“.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu (do jeho zamítavého výroku o věci samé
týkající se pouze částky 78.812,50 Kč) podal žalobce dovolání. Namítal, že při
řešení otázky, zda je v daném případě dán liberační důvod podle ustanovení §
367 odst. 2 písm. b) zák. práce, se odvolací soud odchýlil od ustálené
rozhodovací praxe dovolacího soudu. Zdůraznil, že podle ustálené judikatury se
o lehkomyslné jednání zaměstnance ve smyslu uvedeného ustanovení jedná v
případech, kdy způsob jednání zaměstnance při určitém pracovním úkonu sice
neupravuje žádný bezpečnostní předpis, pravidlo nebo pokyn, avšak jednání
zaměstnance lze charakterizovat jako nebezpečné riskování nebo hazardérství,
kdy si zaměstnanec v rozporu s obvyklým způsobem jednání zaměstnanců vzhledem
ke konkrétní časové i místní situaci na pracovišti počíná způsobem, při němž
vědomě podstupuje riziko hrozícího nebezpečí újmy na zdraví, tedy počíná si tak
s vědomím možných následků svého riskantního jednání. V daném případě je však
nepochybné, že „hledáním (ztracené) dívky v lese se žalobce nevystavoval
nějakému zvýšenému riziku újmy na zdraví, než bylo standardně spojeno s výkonem
práce vychovatele, o čemž ostatně svědčí i to, že se jednalo o místo, kde se
normálně konaly táborové hry“. Poukazuje-li odvolací soud na to, že si žalobce
počínal při hledání dívky v rozporu s obvyklým způsobem chování tím, že
nevyvolal dívku táborovým rozhlasem, nehledal ji na marodce, nezeptal se jiných
zaměstnanců, vydal se ji hledat mimo oplocený areál tábora, neměl u sebe
mobilní telefon (což je ovšem „v rozporu se skutečností“), nejedná se podle
názoru dovolatele „v žádném případě o takové okolnosti, které by mohly vést k
posouzení jednání žalobce jako nebezpečného riskování a hazardérství, protože
ani jedna z nich nepředstavovala riziko vzniku újmy na zdraví žalobce“. Samotný
rozpor s obvyklým způsobem chování k naplnění liberačního důvodu uvedeného v
ustanovení § 367 odst. 2 písm. b) zák. práce nepostačuje. Jiné než obvyklé
chování musí být zároveň rizikové z hlediska možnosti vzniku újmy na zdraví a
tato podmínka v daném případě splněna nebyla. Odvolací soud rovněž nesprávně
zohlednil okolnost, že žalobce nesl za ztrátu dívky odpovědnost, neboť podle
mínění dovolatele, i kdyby žalobce zaviněně porušil nějakou právní povinnost
tím, že se mu dívka ztratila, „nebylo by možné takové porušení podřadit pod
žádnou skutkovou podstatu uvedenou v § 367 odst. 1 a 2 zák. práce“. Žalobce
navrhl, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu ve výroku I.
změnil tak, že se rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. mění tak, že
žalovaná je povinna zaplatit žalobci 78.812,50 Kč s úrokem z prodlení, a aby
žalované uložil povinnost nahradit žalobci náklady řízení před soudy všech
stupňů.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního
řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
účinném do 31.12.2013 (dále jen „o.s.ř.“), neboť řízení v projednávané věci
bylo zahájeno přede dnem 1.1.2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému
rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve
lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř, se nejprve zabýval otázkou
přípustnosti dovolání.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).
Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí
odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se
odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím
soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní
otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).
Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci zjištěno (správnost
skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z ustanovení
§ 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o.s.ř. - nepodléhá), že na základě
dohody o provedení práce ze dne 26.4.2010 se žalobce (již potřetí) zavázal
vykonávat pro žalovanou „funkci vychovatele na škole v přírodě v rekreačním
středisku Star Line ve S. čp.“ v období od 11.5. do 18.5.2010; základní odměna
činila 500,- Kč za každý odpracovaný pobytový den s možností „pohyblivé složky
mzdy“ až 200 Kč za pobytový den. V bodu 2. a 3. této dohody bylo mezi účastníky
mimo jiné ujednáno, že „vychovatel je povinen během výkonu funkce respektovat
instrukce hlavního vychovatele a provozovatele (zaměstnavatele)“, že „konkrétní
časový rozsah i obsah práce na každý den mu stanoví hlavní vychovatel“ a že se
při své práci „bude řídit písemnými skripty: Informace a pokyny pro vychovatele
– ŠvP 2010, ve kterých je podrobně rozveden rozsah i obsah práce vychovatele“.
Dne 12.5.2010 v cca 8.30 hodin zjistila jedna z učitelek před zahájením výuky,
že v její třídě chybí třináctiletá dívka, za kterou žalobce do zahájení výuky
odpovídal. Žalobce hned nato dostal ústní pokyn od hlavní vychovatelky, která
mu sdělila, ať „se jde po dívce podívat“, aniž mu přitom určila, kam má jít a
jakým způsobem má dívku hledat. Žalobce prošel dolní část tábora a dále se
vydal mimo areál rekreačního střediska do lesa k rybníku, kde v cca 9 hodin
uklouzl na mokrém kořenu stromu a způsobil si tak úraz - zlomeninu levé dolní
končetiny; chybějící dívka se mezitím „našla“ na ošetřovně. Žalobce touto
žalobou požaduje po žalované na odškodnění pracovního úrazu náhradu za ztrátu
na výdělku po dobu pracovní neschopnosti od 12.5. do 18.5.2010, náhradu za
bolest a ztížení společenského uplatnění, ohodnocené podle posudku ošetřujícího
lékaře MUDr. Miloše Krále ze dne 23.2.2011 ve výši 280 bodů a 1000 bodů, a
náhradu nákladů na pořízení uvedeného posudku ve výši 1.050,- Kč.
Poté, co soudy v průběhu řízení v souladu s judikaturou dovolacího soudu
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne ze dne 20.11.2001
sp. zn. 21 Cdo 2507/2000, uveřejněný v časopise Soudní judikatura ročník 2002,
poř. č. 11) posoudily poškození zdraví žalobce ze dne 12.5.2010 jako pracovní
úraz ve smyslu ustanovení § 380 odst. 1 zák. práce (žalobce utrpěl úraz při
činnosti, která z hlediska věcného, místního i časového souvisela s plněním
jeho pracovních úkolů pro žalovanou, jestliže „dívku hledal na základě ústního
pokynu hlavní vychovatelky, kterým byl vázán“, hledal dívku v době, kdy za ni
odpovídal, a úraz sice utrpěl mimo areál rekreačního střediska, „avšak v místě,
kam děti chodily s dozorem běžně“), řešil odvolací soud za výše uvedeného
skutkového stavu – jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku – právní
otázku, za jakých okolností se může zaměstnavatel podle ustanovení § 367 odst.
2 písm. b) zák. práce zprostit své odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci
pracovním úrazem. Vzhledem k tomu, že při řešení této právní otázky se odvolací
soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a protože
posouzení této otázky bylo pro rozhodnutí projednávané věci významné
(určující), dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že dovolání žalobce
je podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné.
Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242
o.s.ř., které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.), Nejvyšší
soud České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.
Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat – vzhledem k tomu, že k
pracovnímu úrazu žalobce došlo dne 12.5.2010 – podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění účinném do 31.12.2010 (tedy přede dnem, než nabyly
účinnosti zákony č. 347/2010 Sb., č. 377/2010 a č. 427/2010 Sb.) - dále jen
„zák. práce“.
Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci za škodu vzniklou
zaměstnanci pracovním úrazem podle ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce jsou
pracovní úraz (poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt úrazem, k němuž
došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním), vznik škody
a příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a vznikem škody. Odpovědnost za
škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem je vybudována na principu tzv.
objektivní odpovědnosti zaměstnavatele; zaměstnavatel tedy odpovídá za samotný
výsledek (za škodu), aniž je uvažováno jeho případné zavinění. Ustanovení § 367
zák. práce však umožňuje, aby se zaměstnavatel své odpovědnosti za určitých, v
zákoně uvedených podmínek, zcela nebo zčásti zprostil. Důvodem, pro který se
zaměstnavatel může za splnění v zákoně podrobněji stanovených předpokladů zcela
zprostit své odpovědnosti, je buď porušení bezpečnostních předpisů, nebo
opilost zaměstnance, jestliže tyto důvody byly jedinou příčinou škody. Zčásti
se zaměstnavatel své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že sice příčin škody
bylo více, ale že uvedené důvody přesto byly jednou z příčin škody; třetím
důvodem, avšak jen pro částečnou liberaci zaměstnavatele, je tzv.
lehkomyslnost. Procesní povinnosti tvrdit a prokázat skutečnosti o tom, že se
zaměstnavatel zprostil odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, má
zaměstnavatel, který také nese za řízení procesní odpovědnost za to, že tyto
povinnosti nesplní (tzv. břemeno tvrzení a důkazní).
Podle ustanovení § 367 odst. 2 písm. b) zák. práce zaměstnavatel se zprostí
odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla proto, že si zaměstnanec
počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv
neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za
lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání
vyplývající z rizika práce.
Lehkomyslné jednání zaměstnance podle ustanovení § 367 odst. 2 písm. b)
zák. práce je samostatným důvodem pouze pro částečné zproštění se odpovědnosti.
Jedná se o případy, kdy způsob jednání zaměstnance při určitém pracovním úkonu
neupravuje žádný bezpečnostní předpis, pravidlo nebo pokyn, kdy se však
zaměstnavatel může zprostit částečně odpovědnosti, prokáže-li, že jednání
zaměstnance lze charakterizovat jako nebezpečné riskování nebo hazardérství,
kdy si zaměstnanec vzhledem ke konkrétní časové i místní situaci na pracovišti
počíná způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozícího nebezpečí újmy na
zdraví. Na rozdíl od běžné neopatrnosti a jednání vyplývajícího z rizika práce,
o kterých zákon výslovně stanoví, že je za lehkomyslné jednání nelze považovat,
se pro naplnění skutkové podstaty ustanovení § 367 odst. 2 písm. b) zák. práce
vyžaduje tzv. kvalifikovaná lehkomyslnost (zaměstnanec věděl anebo vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem musel vědět, že si svým jednáním může přivodit
úraz). Přitom další podmínkou, která musí být splněna současně (i kdyby jednání
zaměstnance bylo možno kvalifikovat jako riskantní nebo hazardní), je, aby šlo
o způsob činnosti, který je v rozporu s obvyklým způsobem chování zaměstnanců,
kdy tedy nejde o činnost, kterou zaměstnavatel trpí nebo toleruje (srov.
rozsudek býv. Nejvyššího soudu ze dne 30.5.1969 sp. zn. 7 Cz 22/69, uveřejněný
pod č. 35 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1970, a závěry býv.
Nejvyššího soudu, sp.zn. Cpj 37/74, uveřejněné pod č. 11 ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek roč. 1976, str. 41 a násl.); k těmto východiskům se
dovolací soud nadále hlásí (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu České
republiky ze dne 8.1.2002 sp. zn. 21 Cdo 71/2001 a ze dne 4.9.2012 sp. zn. 21
Cdo 2141/2011) a neshledává žádné důvody k jejich změně.
Uvedené vztaženo na posuzovanou věc znamená, že liberační důvod spočívající v
lehkomyslném jednání žalobce může být uvažován teprve tehdy, jestliže v
příčinné souvislosti s pracovním úrazem není možné vytýkat žalobci jakékoli
porušení předpisů ani pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(a ostatní liberační důvody podle ustanovení § 367 zák. práce se tudíž nemohou
uplatnit). V tomto směru dovolací soud sdílí názor odvolacího soudu, že žalobce
„neporušil žádné konkrétní předpisy nebo konkrétní pokyny“. Za této situace se
žalovaná mohla podle ustanovení § 367 odst. 2 písm. b) zák. práce částečně
zprostit své odpovědnosti za pracovní úraz žalobce tehdy, kdyby žalobce
(jednaje v rozporu s obvyklým způsobem chování) šel hledat chybějící dívku mimo
areál rekreačního střediska do lesa k rybníku, přestože věděl (anebo vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem musel vědět), že jde o počínání ohrožující
jeho zdraví. K takovému úsudku však žalobce – jak se podává z obsahu spisu –
zřejmě neměl důvod.
Je mimo pochybnost, že zaměstnanec je sice obecně povinen zachovávat při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním vždy takový stupeň pozornosti,
který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně
požadovat a který – objektivně vzato – je způsobilý zabránit či alespoň co
nejvíce omezit riziko vzniku škod na zdraví; po zaměstnanci však nelze
požadovat, aby předvídal každý v budoucnu možný vznik škody a tím vznik škody
zcela vyloučil. Liberační důvod spočívající v tzv. kvalifikované lehkomyslnosti
zaměstnance navíc předpokládá – jak uvedeno výše - stav, kdy zaměstnanec vědomě
(úmyslně) jedná způsobem, který lze označit za životu a zdraví nebezpečný a
riskantní. Za situace, kdy hlavní vychovatelka nestanovila žalobci určitý
postup, kam a jak má jít žalobce chybějící dívku hledat (a ani vnitřní předpis
žalované – „Informace – pokyny vychovatelům“ takovou situaci neřešil), závisela
volba způsobu plnění tohoto pracovního úkolu v konkrétních podmínkách na úvaze
samotného žalobce. Žalobce se rozhodl hledat chybějící dívku (také) mimo areál
rekreačního střediska v lese u rybníku a své rozhodnutí odůvodňoval tím, že
„měl o dívku obavy, protože mu již ráno při snídani připadala smutná“. V
prostředí, kde se žalobce rozhodl dívku hledat, se zajisté mohou vyskytovat (a
obvykle se i skutečně vyskytují) místa, na nichž při běžné neopatrnosti může
dojít k úrazu. Samozřejmě je také možné uvažovat o tom, zda uvedená volba byla
vzhledem k okolnostem vhodná, či zda nebylo příhodnější a více v souladu s
„obvyklým způsobem chování“, aby žalobce – jak v této souvislosti akcentoval
odvolací soud – namísto toho hledal ztracenou dívku v bezprostředním okolí
místa, kde byla její „ztráta“ zjištěna, dotázal se na dívku ostatních
zaměstnanců, využil k jejímu nalezení rozhlas nebo se podíval například na
„marodku“. Nelze však dovozovat, že by žalobce - podle obecné zkušenosti -
zvoleným způsobem plnění pracovního úkolu (hledáním chybějící dívky za denního
světla v lese u rybníku, „kam děti chodily s dozorem běžně“) vědomě podstoupil
riziko hrozícího nebezpečí újmy na zdraví, tedy že jeho jednání bylo úmyslné,
vědomé riskování a hazardérství.
Za tohoto stavu dovolací soud na rozdíl od odvolacího soudu dospívá k závěru,
že žalovaná se své odpovědnosti za pracovní úraz žalobce nezprostila podle
ustanovení § 367 odst. 2 písm. b) zák. práce ani částečně. Žalovaná tedy podle
ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce odpovídá za pracovní úraz žalobce v plném
rozsahu a je povinna nahradit žalobci škodu ve výši 157.625,- Kč (sestávající z
náhrady za ztrátu na výdělku za 7 dní pracovní neschopnosti ve výši 2.975,- Kč,
náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění ve výši 153.600,- Kč a
náhrady věcné škody na vypracování znaleckého posudku ve výši 1.050,- Kč) tak,
jak byla soudy v souladu s obsahem spisu zjištěna a k jejímuž výpočtu nebyly ze
strany žalované, ani ze strany žalobce v dovolání vzneseny žádné námitky.
Žalobci proto na odškodnění pracovního úrazu náleží, vedle již pravomocně
přiznaných 78.812,50 Kč s příslušenstvím, ještě dalších 78.812,50 Kč s
příslušenstvím.
Protože napadený rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním
posouzení věci, a protože dosavadní výsledky řízení ukazují, že je možné o věci
rozhodnout, Nejvyšší soud České republiky rozsudek městského soudu změnil tak,
že se rozsudek obvodního soudu mění v části výroku II., v níž byla zamítnuta
žaloba co do částky 78.812,50 Kč s příslušenstvím, tak, že se tato částka
žalobci přiznává, a ve výroku o náhradě nákladů řízení.
O náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně, odvolacího a dovolacího
řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst.
1 a 2 a § 142 odst. 3 o.s.ř., neboť, i když měl žalobce úspěch ve věci jen
částečný, bylo mu přiznáno proti žalované právo na plnou náhradu nákladů
potřebných před soudem prvního stupně, odvolacím a dovolacím soudem k účelnému
uplatňování jeho práva, neboť jeho neúspěch se týkal jen poměrně nepatrné části
(částky 1.190, Kč oproti přiznaným 157.625,- Kč)
Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že
výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom
stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před
středníkem o.s.ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle
ustanovení § 147 nebo 149 odst. 2 o.s.ř. a ani okolnosti případu v projednávané
věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního
předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem
o.s.ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která
upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni,
a podle níž odměna pro řízení v jednom stupni činila v projednávané věci
32.800,- Kč (srov. § 3, 16 odst. 2 cit. vyhlášky), však byla nálezem Ústavního
soudu ze dne 17.4.2013 č. 116/2013 Sb. dnem 7.5.2013 zrušena a dosud nebyla
nahrazena jiným právním předpisem. Nejvyšší soud za této situace pro účely
náhrady nákladů řízení považoval za přiměřenou paušální sazbu odměny pro řízení
v jednom stupni po 7.5.2013 s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané
věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem obdobně
částku 32.800,- Kč, dále částku 19.410,- Kč (pouze pro odvolací řízení skončené
rozsudkem ze dne 2.12.2015 č.j 62 Co 402/2015-226) a částku 19.200,- Kč (pouze
pro dovolací řízení). Za řízení před soudem prvního stupně tak činí odměna
98.400,- Kč (3 x 32.800,- Kč), za odvolací řízení 85.010,- Kč (2 x 32.800,- Kč
+ 19.410,- Kč) a za dovolací řízení 9.600,- Kč (advokát učinil pouze jediný
úkon právní služby).
Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobci náklady spočívající v
paušální částce náhrady výdajů v řízení před soudem prvního stupně ve výši 10 x
300,- Kč (řízení skončené rozsudkem ze dne 3.10.2013 č.j. 10 C 70/2011-114), 3
x 300,- Kč (řízení skončené rozsudkem ze dne 25.9.2014 č.j. 10 C 70/2011-164) a
300,- Kč (řízení skončené rozsudkem ze dne 21.5.2015 č.j. 10 C 70/2011-204),
celkem 4.200,- Kč, v odvolacím řízení ve výši 2 x 300,- Kč (řízení skončené
usnesením ze dne 5.3.2014 č.j. 62 Co 25/2014-137) a 2 x 300,- Kč (řízení
skončené usnesením ze dne 1.4.2015 č.j. 62 Co 481/2014-190) a 2 x 300,- Kč
(řízení skončené rozsudkem ze dne 2.12.2015 č.j. 62 Co 402/2015-226), celkem
1.800,- Kč a v dovolacím řízení ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky
č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Náhrada za daň z přidané hodnoty
z této odměny a paušální částky náhrady výdajů nemohla být přiznána, neboť
zástupce žalobce advokát Mgr. Ing. David Černý nepředložil soudu - jak je
zřejmé z obsahu spisu - osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty
vydané příslušným správcem daně.
Žalovaná je povinna náhradu nákladů před soudem prvního stupně v celkové výši
102.600,- Kč, odvolacího řízení v celkové výši 86.810,- Kč a dovolacího řízení
v celkové výši 9.900,- Kč zaplatit žalobci k rukám advokáta, který žalobce v
těchto řízeních zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.), do 3 dnů od právní moci
rozsudku (§ 160 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně 3. dubna 2017
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu