Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 2369/2000

ze dne 2001-06-27
ECLI:CZ:NS:2001:21.CDO.2369.2000.1

21 Cdo 2369/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobce M. H., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. J.,

zastoupenému advokátem, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a náhradu

mzdy, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp.zn. 8 C 226/96, o dovolání

žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. června 2000 č.j.

22 Co 254/2000-88, takto:

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Praze k

dalšímu řízení.

Žalobce podal dne 17.10.1996 u Okresního soudu v Kladně žalobu, kterou se

domáhal, aby bylo určeno, že \"výpověď daná žalovaným žalobci dne 16.9.1996 je

neplatná a pracovní poměr žalobce u žalovaného trvá nadále\", a aby žalovanému

bylo uloženo poskytnout žalobci \"náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku ode

dne, kdy žalobce oznámil žalovanému, že trvá na dalším zaměstnávání, tj. od

4.10.1996 až do doby, kdy žalobce umožní žalovanému pokračovat v práci nebo kdy

dojde k platnému skončení pracovního poměru\". Žalobu zdůvodnil zejména tím, že

žalovaný mu dne 16.9.1996 ústně sdělil, že s ním končí pracovní poměr a že

následujícího dne (tj. 17.9.1996) již nemusí chodit do práce. Poté, co mu

zástupce žalobce sdělil, že takovéto rozvázání pracovního poměru je neplatné a

že žalobce trvá na tom, aby byl nadále u žalovaného zaměstnáván podle pracovní

smlouvy, zaslal mu žalovaný dopis, kterým mu dal výpověď z pracovního poměru z

důvodu závažného porušení pracovní kázně ke dni 30.9.1996; tento dopis byl

žalobci doručen dne 9.10.1996. Žalobce považuje obě výpovědi z pracovního

poměru ze dne 16.9.1996 a ze dne 9.10.1996 za neplatné právní úkony a poukazuje

na to, že mu nebyla vyplacena část mzdy za srpen 1996 a za odpracované dny v

září 1996.

K výzvě soudu prvního stupně žalobce podáním ze dne 20.4.1998 sdělil, že na

náhradě mzdy požaduje za dobu od 4.10.1996 do 20.4.1998 částku 85.739,- Kč.

Podáním ze dne 2.12.1998 žalobce soudu prvního stupně sdělil, že se domáhá, aby

soud určil, že \"výpověď daná žalovaným žalobci dne 16.9.1996 a výpověď

žalovaného podaná dne 4.10.1996 jsou neplatné a pracovní poměr žalobce u

žalovaného nadále trvá, a aby žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobci na

náhradě mzdy za dobu od 4.10.1996 do 2.12.1998 částku 194.265,- Kč; usnesením

vyhlášeným při jednání dne 2.12.1998 soud prvního stupně tuto změnu žaloby

připustil.

Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 9.12.1998 č.j. 8 C 226/96-41 žalobu

zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů

řízení 26.062,50 Kč k rukám \"právního zástupce žalovaného\" a že žalobce je

povinen zaplatit \"Českému státu - do pokladny Okresního soudu v Kladně\" na

soudním poplatku 4.340,- Kč. Z provedených důkazů dovodil, že žalovaný dne

16.9.1996 nedal žalobci \"žádnou, tedy ani ústní výpověď\", a pouze \"rozhodl,

byť zcela neformálně, o přeřazení žalobce na jinou práci\". Protože k výpovědi

nedošlo, nemůže soud rozhodovat o její neplatnosti. Žalobu na určení

neplatnosti výpovědi ze dne 4.10.1996 soud prvního stupně zamítl s odůvodněním,

že byla podána po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 64 zák. práce, neboť

žalobce výpověď obdržel dne 9.10.1996 a její neplatnost uplatnil u soudu až dne

2.12.1998. Zamítnutí žaloby o zaplacení náhrady mzdy soud prvního stupně

zdůvodnil tím, že \"navazuje\" na zamítnutí žaloby o určení neplatnosti

výpovědi.

K odvolání žalobce Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 24.6.1999 č.j. 24 Co

201/99-60 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, kterým byla

zamítnuta žaloba na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne

16.9.1996, a v dalších výrocích jej zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu

prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu

prvního stupně v tom, že žalovaný dne 16.9.1996 žalobci žádnou výpověď z

pracovního poměru nedal a že proto nelze rozhodovat o její neplatnosti. Ve

vztahu k výpovědi z pracovního poměru ze dne 4.10.1996 odvolací soud poukázal

na obsah žaloby, v níž žalobce výslovně uvedl, že považuje za neplatnou jak

výpověď ze dne 16.9.1996, tak i výpověď doručenou mu dne 9.10.1996, a dovodil,

že požadavek na určení neplatnosti obsažený v žalobním petitu jen u výpovědi ze

dne 16.9.1996 představuje vzhledem k \"obsahu a smyslu celé žaloby\" za vadu

žaloby, kterou měl soud prvního stupně dotazem na žalobce odstranit. Uvedená

vada žaloby pak byla odstraněna v odvolacím řízení; žalobce prostřednictvím

svého zástupce vysvětlil, že \"byl přesvědčen o tom, že pokud bude rozhodnuto o

neplatnosti ústní výpovědi, bude automaticky neplatná i výpověď písemná a

požadavek neplatnosti písemné výpovědi v petitu žaloby jen opomenul\". Protože

je \"nepochybné, že žalobce mínil určení neplatnosti obou výpovědí\",

představuje podání žalobce ze dne 2.12.1998 jen \"rozšíření\" žaloby v

požadavku na náhradu mzdy. Odvolací soud uložil soudu prvního stupně, aby v

dalším řízení posoudil důvodnost žaloby na určení neplatnosti výpovědi podané

dne 4.10.1996, kterou žalobce obdržel dne 9.10.1996 \"po věcné stránce\", a aby

znovu rozhodl i o nároku žalobce na náhradu mzdy.

Okresní soud v Kladně poté rozsudkem ze dne 8.3.2000 č.j. 8 C 226/96-74 určil,

že výpověď daná žalovaným žalobci dne 9.10.1996 je neplatná, žalovanému uložil,

aby zaplatil žalobci 55.440,- Kč, žalobu o zaplacení dalších 138.825,- Kč

zamítl a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů

řízení 67.499,40 Kč a že žalobce je povinen zaplatit \"Českému státu do

pokladny Okresního soudu v Kladně\" na soudním poplatku 4.340,- Kč. Soud

prvního stupně dovodil, že výpověď doručená žalobci dne 9.10.1996 je neplatná,

neboť v ní není v rozporu s ustanovením § 44 odst.2 zák. práce výpovědní důvod

\"skutkově vymezen a konkretizován, není uvedeno, jakého konkrétního závažného

porušení pracovní kázně se žalobce dopustil\". Soud prvního stupně dále

dovodil, že žalobce dopisem ze dne 4.10.1996 trval na \"dalším zaměstnávání\";

i když tímto dopisem \"reagoval na údajnou výpověď z 16.9.1996\", ze \"všech

dalších úkonů učiněných prostřednictvím soudu vůči žalovanému vyplývá, že na

dalším zaměstnávání trval, tato skutečnost je uvedena už v žalobě, z jejíhož

obsahu vyplývá, že žalobce požadoval určení neplatnosti výpovědi ze dne 16.9. i

9.10.1996\". Protože žalobce oznámil žalovanému, že chce být nadále

zaměstnáván, a protože pracovní poměr trvá i nadále a nemohl skončit

konkludentně, má žalobce nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst.1

zák. práce. Výši této náhrady soud prvního stupně současně omezil podle

ustanovení § 61 odst.2 zák. práce na dobu 6 měsíců, když přihlédl k tomu, že

žalobce nastoupil od 13.11.1996 do jiného zaměstnání, v němž dosahoval vyššího

příjmu než u žalovaného; za žádost žalovaného o nepřiznání náhrady mzdy ve

smyslu ustanovení § 61 odst.2 zák. práce soud prvního stupně považoval jeho

vyjádření, podle něhož \"přiznání náhrady mzdy je zcela v rozporu s dobrými

mravy\".

K odvolání žalovaného Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20.6.2000 č.j. 22

Co 254/2000-88 rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích, kterými bylo žalobě

vyhověno (tj. ve výroku, kterým byla určena neplatnost výpovědi ze dne

9.10.1996, a ve výroku, kterým bylo žalovanému uloženo, aby zaplatil žalobci

55.440,- Kč), a ve výroku o náhradě nákladů řízení potvrdil a rozhodl, že

žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení

8.999,50 Kč k rukám advokáta a že návrh žalovaného na připuštění dovolání se

zamítá. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně v tom, že

výpověď z pracovního poměru doručená žalobci dne 9.10.1996 je \"pro

nedostatečnou konkretizaci\" neplatná, a dovodil, že náhrada mzdy byla soudem

prvního stupně stanovena v souladu s ustanovením § 61 zák. práce. Návrh

žalovaného na vyslovení přípustnosti dovolání odvolací soud zamítl s

odůvodněním, že posouzení, zda lze \"v občanském řízení změnou návrhu uplatnit

nárok na určení neplatnosti výpovědi až po uplynutí zákonné lhůty\",

nepředstavuje posouzení po právní stránce zásadního významu, neboť lhůta k

uplatnění tohoto nároku vyplývá z ustanovení § 64 zák. práce a žalobce již v

žalobě výslovně uvedl, že považuje za neplatnou jak výpověď ze dne 16.9.1996,

tak ze dne 9.10.1996.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Namítá, že

žalobce neuplatnil u soudu neplatnost výpovědi z pracovního poměru, která mu

byla doručena dne 9.10.1996, již v žalobě, ale až v podání ze dne 2.12.1998. I

když v žalobě tvrdil, že považuje za neplatné obě výpovědi, v žalobním petitu

navrhl určení neplatnosti jen výpovědi ze dne 16.9.1996. Nejedná se o případ

rozporu mezi obsahem žaloby a jejím petitem, svědčícím \"o omylu písařského či

procesního rázu\", ale o jeho rozhodnutí, zda napadne neplatnost \"všech nebo

jen některého zmíněného úkonu, zda tak učiní jednou žalobou, nebo podá další

žalobu samostatnou\". Žalobcem zvolený žalobní petit byl navíc záměrný, neboť -

jak vyplývá z jeho odvolání ze dne 16.2.1999 - vycházel z právního názoru, že v

pořadí druhá výpověď z pracovního poměru je \"nicotná\" a že proto \"nebyla

pojata do výroku o vydání rozsudku\", neboť \"nelze žádat zrušení něčeho, co

neexistuje\". Podle názoru dovolatele žalobní petit uvedený v žalobě obsahoval

\"věrně a přesně\" procesní názor žalobce a jeho \"právní omyl ohledně

automatické platnosti či neplatnosti výpovědi z pracovního poměru\" byl omylem

hmotněprávním; nelze proto dovozovat, že by žalobce uplatnil požadavek na

určení neplatnosti výpovědi, která mu byla doručena dne 9.10.1996, již v

žalobě. Žalovaný dále namítá, že žalobce v podání ze dne 2.12.1998 \"rozšířil

znění žalobního petitu\" o \"výpověď podanou 4.10.1996\" a že soudy rozhodly o

neplatnosti výpovědi dané 9.10.1996, a dovozuje, že \"tím rozhodovaly bez

potřebného návrhu na zahájení řízení\". Žalovaný rovněž namítá, že žalobce po

obdržení výpovědi dne 9.10.1996 žalovanému neoznámil, že trvá na dalším

zaměstnávání. Soudy však žalobci přiznaly náhradu mzdy s odůvodněním, že \"ze

všech dalších úkonů učiněných prostřednictvím soudu vůči žalovanému vyplývá, že

na dalším zaměstnávání trval\", ačkoliv tato podání reagovala jen na \"první

úkon, které soudy vůbec neuznaly za úkon k rozvázání pracovního poměru\".

Žalovaný navrhl, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a

aby mu věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal

podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen

\"o.s.ř.\" (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocném

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou v zákonné lhůtě (§ 240

odst. 1 o.s.ř.), se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu (s výjimkou rozsudků,

kterými bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že zde

není), jestliže trpí vadami uvedenými v ustanovení § 237 odst.1 o.s.ř. Dovolání

je též přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek

soudu prvního stupně ve věci samé [§ 238 odst.1 písm.a) o.s.ř.]. Dovolání je

rovněž přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek

soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než v dřívějším

rozsudku proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější

rozhodnutí zrušil [§ 238 odst.1 písm.b) o.s.ř.]. Dovolání je také přípustné

proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, jímž bylo rozhodnutí soudu

prvního stupně potvrzeno, jestliže odvolací soud ve výroku rozhodnutí vyslovil,

že dovolání je přípustné, protože jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního

významu (§ 239 odst.1 o.s.ř.). Nevyhoví-li odvolací soud návrhu účastníka na

vyslovení přípustnosti dovolání, který byl učiněn nejpozději před vyhlášením

potvrzujícího rozsudku, je dovolání podané tímto účastníkem přípustné, jestliže

dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po

právní stránce zásadní význam (§ 239 odst.2 o.s.ř.).

V posuzovaném případě soud prvního stupně rozsudkem ze dne 8.3.2000 č.j. 8 C

226/96-74 určil, že výpověď daná žalovaným žalobci dne 9.10.1996 je neplatná, a

žalovanému uložil, aby zaplatil žalobci 55.440,- Kč, poté, co jeho dřívější

rozsudek ze dne 9.12.1998 č.j. 8 C 226/96-41, kterým byla žaloba v této části

zamítnuta, byl rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 24.6.1999 č.j. 24 Co

201/99-60 zrušen; příčinou toho, proč soud prvního stupně v rozsudku ze dne

8.3.2000 č.j. 8 C 226/96-74 rozhodl jinak než v dřívějším rozsudku, byl závazný

právní názor obsažený ve zrušovacím rozhodnutí odvolacího soudu o včasnosti

podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, která byla

žalobci doručena dne 9.10.1996.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ze dne

20.6.2000 č.j. 22 Co 254/2000-88 je přípustné podle ustanovení § 238 odst.1

písm.b) o.s.ř. Za této situace odvolací soud rozhodoval o návrhu žalovaného na

vyslovení přípustnosti dovolání podle ustanovení § 239 odst.1 o.s.ř.

nadbytečně; podle tohoto ustanovení může být vyslovena přípustnost dovolání jen

tehdy, jestliže proti rozsudku odvolacího soudu není dovolání přípustné podle

hledisek uvedených v ustanovení § 238 odst.1 o.s.ř.

Po přezkoumání napadeného rozsudku ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř., které

provedl bez jednání (§ 243a odst.1 věta první o.s.ř.), dospěl dovolací soud k

závěru, že dovolání je převážně opodstatněné.

Žaloba (návrh na zahájení řízení) musí obsahovat - kromě dalších náležitostí -

též \"vylíčení rozhodujících skutečností\" a musí z ní být \"patrno, čeho se

žalobce (navrhovatel) domáhá\" (srov. § 79 odst.1 větu druhou o.s.ř.).

Rozhodujícími skutečnostmi se rozumí údaje, které jsou zcela nutné k tomu, aby

bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Žalobce (navrhovatel)

musí v žalobě (návrhu na zahájení řízení) uvést takové skutečnosti, jimiž

vylíčí skutek (skutkový děj), na jehož základě uplatňuje (v žalobním petitu)

svůj nárok, a to v takovém rozsahu a v takové kvalitě, které umožňují jeho

jednoznačnou individualizaci (aby jej nebylo možné zaměnit s jiným skutkem)

[srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.5.1996 sp. zn. 2 Cdo

245/96, uveřejněné pod č. 4 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998]. Vylíčením

rozhodujících skutečností se vymezuje předmět řízení po skutkové stránce.

Údaj o tom, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhá (žalobní petit), musí být v

žalobě (návrhu na zahájení řízení) vyjádřen způsobem, který nevzbuzuje

pochybnosti o tom, jak mají být vymezena práva a jim odpovídající povinnosti

účastníků. Je tomu tak zejména proto, že soud v občanském soudním řízení, které

je ovládáno dispoziční zásadou, je vázán žalobou a nemůže tedy přiznat jiná

práva a uložit jiné povinnosti než jsou navrhovány, musí žalobní petit svým

rozhodnutím zcela vyčerpat a nesmí jej překročit (výjimky z tohoto pravidla

jsou uvedeny v ustanovení § 153 odst.2 o.s.ř.).

Žalobní petit je nesprávný, jestliže vymezení práv a jim odpovídajících

povinností v něm obsažené je nepřesné, neurčité nebo nesrozumitelné. Žalobní

petit musí vycházet z vylíčených rozhodných skutečností; v případě, že

nevychází z těchto skutečností, ale z jiných v žalobě (v návrhu na zahájení

řízení) neuvedených okolností a kdy proto nelze dovodit, na základě čeho má

soud o žalobním petitu rozhodnout, je žalobní petit rovněž nesprávný, i když je

sám o sobě přesný, určitý a srozumitelný. Nesprávný je též takový žalobní

petit, v němž došlo k chybám v psaní nebo v počtech anebo k jiným zřejmým

nesprávnostem. Žalobní petit však nelze považovat za nesprávný, jestliže mu

není možné vyhovět, protože není v souladu s hmotným právem, nebo jestliže

žalobce uvedl jeho znění v omylu, například o hmotněprávní kvalifikaci

uplatněného nároku.

Je-li žaloba (návrh na zahájení řízení) nesprávným podáním (například pro

nesprávnost žalobního petitu), je soud povinen pokusit se postupem podle

ustanovení § 43 odst.1 o.s.ř., aby takové podání bylo opraveno. Nepodaří-li se

nesprávnost žaloby (návrhu na zahájení řízení) postupem podle ustanovení § 43

odst.1 o.s.ř. odstranit, soud řízení zahájené takovou žalobou (návrhem na

zahájení řízení) zastaví, jsou-li splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 43

odst.2 o.s.ř. Jestliže účastník řízení (tj. žalobce) neúplnost nebo nesprávnost

žaloby (návrhu na zahájení řízení) odstraní (ať z podnětu soudu nebo z vlastní

iniciativy), popřípadě alespoň odstraní ty z vad, které brání dalšímu

pokračování v řízení, je možné žalobu (návrh na zahájení řízení) v řízení

projednat a rozhodnout ve věci samé; v takovém případě platí (nastává fikce),

že žaloba (návrh na zahájení řízení) byla bez vad již od počátku (tj. ode dne,

kdy byla podána u soudu).

V posuzovaném případě žalobce v žalobě v rámci vylíčení rozhodujících

skutečností uvedl, že považuje za neplatnou jak výpověď z pracovního poměru,

která byla žalobci dána ústně dne 16.9.1996, tak výpověď z pracovního poměru,

kterou obdržel písemně vyhotovenou dne 9.10.1996, a vylíčil důvody, proč

považuje obě výpovědi z pracovního poměru za neplatné. V označení toho, čeho se

žalobou domáhá (v žalobním petitu), však vyslovil požadavek, aby soud určil

neplatnost výpovědi z pracovního poměru ze dne 16.9.1996 a aby žalovanému byla

uložena povinnost zaplatit mu náhradu mzdy. Požadavek, aby soud rozhodl též o

určení neplatnosti výpovědi, která byla žalobci (podle jeho tvrzení) odeslána

poštou dne 4.10.1996 a kterou obdržel dne 9.10.1996, uplatnil v podání ze dne

2.12.1998, které v tentýž den předal soudu prvního stupně.

S názorem odvolacího soudu vyjádřeným v rozsudku ze dne 24.6.1999 č.j. 24 Co

201/99-60, podle kterého představovala skutečnost, že v žalobním petitu žalobce

uvedl jen požadavek na určení neplatnosti výpovědi ze dne 16.9.1996, vzhledem k

\"obsahu a smyslu celé žaloby\" vadu žaloby (tj. její nesprávnost v žalobním

petitu), podle kterého došlo k odstranění této vady v odvolacím řízení a podle

kterého se v podání žalobce ze dne 2.12.1998 jednalo jen o \"rozšíření\" žaloby

ohledně náhrady mzdy a nikoliv též o určení neplatnosti výpovědi z pracovního

poměru, doručené žalobci dne 9.10.1996, nelze souhlasit.

Z obsahu žaloby, kterou žalobce podal u soudu prvního stupně dne 17.10.1996,

vyplývá, že žalobce v žalobě řádně vylíčil rozhodující skutečnosti a že přesně,

určitě a srozumitelně uvedl (s výjimkou výše nároku na náhradu mzdy), čeho se

domáhá. To, že v petitu žaloby neuvedl, že požaduje určení neplatnosti výpovědi

z pracovního poměru, která mu byla doručena dne 9.10.1996, ačkoliv při vylíčení

rozhodných skutečností označil tuto výpověď za neplatný právní úkon a sdělil

důvody neplatnosti, by za této situace představovalo nesprávnost petitu žaloby

(o jejíž odstranění je soud povinen se pokusit postupem podle ustanovení § 43

o.s.ř.), jen kdyby k tomu došlo chybou v psaní nebo jinou zřejmou nesprávností

při vyhotovení žaloby a kdyby žalobce při odstranění této vady na takovou chybu

v psaní nebo jinou zřejmou nesprávnost při vyhotovení žaloby poukázal.

Žalobce však k tomuto postupu - jak vyplývá z obsahu spisu - vedly jiné důvody.

Nejvýstižněji je vyjádřil ve svém odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně

ze dne 16.2.1999 a při jednání u odvolacího soudu dne 24.6.1999. Žalobce měl -

jak vyplývá z odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 16.2.1999 -

za to, že výpověď z pracovního poměru, která mu byla doručena dne 9.10.1996, je

\"irelevantní\", neboť okamžikem, kdy mu žalovaný ústně dal výpověď z

pracovního poměru, skončil jeho pracovní poměr u žalovaného, jednou skončený

pracovní poměr nelze znovu \"oživit\" a další písemné projevy obsahující vůli

zrušit pracovní poměr lze považovat za neplatné, a že proto nebylo

\"následující podání žalovaného\" (tj. výpověď z pracovního poměru, která mu

byla doručena dne 9.10.1996) \"pojato do výroku o vydání rozsudku (nelze žádat

zrušení něčeho, co neexistuje)\". Při jednání u odvolacího soudu dne 24.6.1999

pak žalobce (jeho zástupce advokát) uvedl, že požadavek na určení neplatnosti

výpovědi z pracovního poměru, která mu byla doručena dne 9.10.1996, neuvedl v

petitu žaloby proto, že byl \"přesvědčen, že pokud bude rozhodnuto o

neplatnosti ústní výpovědi ze dne 16.9.1996, bude automaticky neplatná i

písemná výpověď, došlá žalobci dne 9.10.1996\".

Z uvedeného vyplývá, že žalobce ve své žalobě, kterou podal u soudu prvního

stupně dne 17.10.1996, řádně vylíčil rozhodné skutečnosti (v takovém rozsahu a

v takové kvalitě, že umožňovaly rozhodnout ve věci samé), a že žalobní petit v

ní obsažený byl přesný, určitý a srozumitelný (s výjimkou výše nároku na

náhradu mzdy a tuto vadu žaloby v průběhu řízení před soudem prvního stupně

odstranil) a vycházel z vylíčených rozhodných skutečností (z obsahu žaloby bylo

nepochybné, na základě čeho má být o žalobním petitu rozhodnuto). Příčinou

toho, proč žalobce v petitu žaloby neuvedl také požadavek na určení neplatnosti

výpovědi z pracovního poměru, která mu byla doručena dne 9.10.1996, nebyla

nesprávnost žaloby nebo jejího petitu, ale právní názor (nepochybně chybný),

který žalobce při podání žaloby zaujal. Omyl v právním názoru, který vedl

žalobce k tomu, že žalobu podal v té podobě, jak došla soudu prvního stupně dne

17.10.1996, pak nepředstavuje nesprávnost žalobního petitu nebo jinou vadu

žaloby, kterou by bylo možné odstranit s účinkem, jako by žaloba byla podána

bez vad již od počátku. Žaloba je jako procesní úkon projevem vůle žalobce;

projevil-li žalobce v žalobě takovou vůli, kterou v ní skutečně projevit chtěl,

tedy uvedl-li v ní to, k čemu jeho vůle skutečně směřovala, nelze ji považovat

za vadný procesní úkon proto, že při jejím podání vycházel z nesprávného

(chybného) právního názoru. Nápravu omylu v právním názoru, k němuž došlo při

podání žaloby, lze zjednat pouze pomocí změny žaloby (§ 95 o.s.ř.); této

možnosti žalobce také v podání ze dne 2.12.1998 využil, ovšem v tomto případě

platí, že nárok byl u soudu uplatněn až dnem, kdy byla soudu doručena změna

žaloby (tj. dnem 2.12.1998). Za tohoto stavu dovolatel důvodně namítá, že

neplatnost rozvázání pracovního poměru účastníků výpovědí, která byla žalobci

doručena dne 9.10.1996, byla u soudu uplatněna nikoliv dne 17.10.1996, ale až

dnem 2.12.1998.

S dovolatelem však nelze souhlasit v tom, že soudy \"rozhodovaly bez potřebného

návrhu na zahájení řízení\", neboť žalobce v podání ze dne 2.12.1998 \"rozšířil

znění žalobního petitu\" o \"výpověď podanou 4.10.1996\" a soudy rozhodly o

neplatnosti výpovědi dané 9.10.1996.

V písemné výpovědi z pracovního poměru (založené ve fotokopii na č.l. 10 spisu)

není uvedeno datum, kdy ji žalovaný vyhotovil. Žalobce v podání ze dne

2.12.1998 tuto výpověď označil jako \"výpověď podanou dne 4.10.1996\" a z jeho

přednesu při jednání u soudu prvního stupně dne 2.12.1998 vyplývá, že při tomto

označení vycházel ze dne, kdy podle podacího lístku byla tato výpověď podána na

poště. Z obsahu spisu pak nejsou pochybnosti o tom, že jde o výpověď, která

byla žalobci podle jeho tvrzení doručena dne 9.10.1996.

Za tohoto stavu věci je zřejmé, že soudy rozhodovaly o určení neplatnosti

stejné výpovědi, jakou označil žalobce ve svém podání ze dne 2.12.1998. Použily-

li k jejímu označení datum, kdy byla žalobci podle jeho tvrzení doručena, a

nikoliv datum, kdy byla podána na poště (jako to učinil v žalobce v podání ze

dne 2.12.1998), rozhodly o tom, co žalobce v tomto směru požadoval; nelze proto

důvodně dovozovat, že by ve věci rozhodly, aniž by byl podán návrh na zahájení

řízení, a že by z tohoto důvodu mohlo být řízení před soudy postiženo vadou

uvedenou v ustanovení § 237 odst.1 písm.e) o.s.ř.

Soudy při rozhodování věci dovodily, že žalobce má ve smyslu ustanovení § 61

odst.1 zák. práce nárok na náhradu mzdy, neboť žalovanému oznámil, že trvá na

tom, aby ho dále zaměstnával, dopisem ze dne 4.10.1996, dalšími úkony učiněných

prostřednictvím soudu vůči žalovanému a žalobou. S tímto závěrem nelze

souhlasit.

Nárok žalobce na náhradu mzdy je třeba posuzovat - s ohledem na to, že žalovaný

dal žalobci výpověď z pracovního poměru v říjnu 1996 - podle zákona č. 65/1965

Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č. 88/1968 Sb., č. 153/1969 Sb., č.

100/1970 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb., č. 111/1984 Sb., č. 22/1985 Sb.,

č. 52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb., č. 297/1991

Sb., č. 231/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č.

74/1994 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 287/1995 Sb. a č. 138/1996 Sb., tedy podle

zákoníku práce ve znění účinném do 30.9.1999 (dále jen \"zák. práce\").

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zák. práce dal-li zaměstnavatel zaměstnanci

neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve

zkušební době a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho

dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen

poskytnout mu náhradu mzdy. Tato náhrada přísluší zaměstnanci ve výši

průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším

zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci, nebo

kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Oznámení zaměstnance, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel po neplatném

rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve

zkušební době dále zaměstnával, je jednostranným právním úkonem zaměstnance,

adresovaným zaměstnavateli, který ke své platnosti nevyžaduje písemnou formu;

projev vůle zaměstnance tu může být učiněn jednáním nebo opomenutím, může se

tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl

zaměstnanec projevit. Požadavek zaměstnance, aby ho zaměstnavatel dále

zaměstnával, není splněn, jestliže zaměstnanec podal u soudu jen žalobu na

určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Oznámení zaměstnance, že trvá

na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, nahrazuje jen taková žaloba, v

níž zaměstnanec uplatnil nejen neplatnost rozvázání pracovního poměru, ale také

požadavek na náhradu mzdy ve smyslu ustanovení § 61 odst.1 zák. práce (srov.

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18.12.1995 sp. zn. 6 Cdo 63/95,

uveřejněný pod č. 24 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1996).

Uvedené oznámení může zaměstnanec učinit - má-li mít význam z hlediska

ustanovení § 61 odst.1 zák. práce - poté, co s ním zaměstnavatel rozvázal

pracovní poměr výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době,

nejpozději do rozhodnutí soudu o žalobě zaměstnance na určení neplatnosti

rozvázání pracovního poměru. Své stanovisko v tomto směru může zaměstnanec

během uvedeného období změnit a například oznámit zaměstnavateli, že netrvá na

tom, aby ho dále zaměstnával, ačkoliv mu původně sdělil, že trvá na dalším

zaměstnávání, neboť zákon ani jiné právní předpisy mu nic takového nezakazují;

rozhodným z tohoto hlediska je takové oznámení zaměstnance zaměstnavateli,

které tu bylo v době rozhodnutí soudu o určení neplatnosti rozvázání pracovního

poměru, jímž bylo řízení ve věci (o žalobě zaměstnance na určení neplatnosti

rozvázání pracovního poměru) pravomocně skončeno.

V posuzovaném případě soudy dovodily, že žalobce oznámil žalovanému, že trvá na

tom, aby ho dále zaměstnával, dopisem ze dne 4.10.1996. Uvedený závěr nemůže

být správný, a to již z toho důvodu, že písemná výpověď z pracovního poměru mu

byla doručena až 9.10.1996; v dopise ze dne 4.10.1996 žalobce reagoval na

jednání účastníků dne 16.9.1996, o němž bylo soudy zjištěno, že nepředstavovalo

výpověď z pracovního poměru.

Za oznámení, že žalobce trvá na tom, aby ho žalovaný dále zaměstnával, nelze

považovat ani žalobu, která byla podána u soudu prvního stupně dne 17.10.1996.

I když v této žalobě byl uveden požadavek na náhradu mzdy ve smyslu ustanovení

§ 61 odst.1 zák. práce, žalobce se jí - jak uvedeno již výše - nedomáhal určení

neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, která mu byla doručena dne 9.10.1996.

Za situace, kdy závěry soudů o tom, že ze \"všech dalších úkonů učiněných

prostřednictvím soudu vůči žalovanému vyplývá, že na dalším zaměstnávání

trval\", nelze pro nedostatek důvodů přezkoumat, lze považovat za oznámení

žalobce, že trvá na tom, aby ho žalovaný dále zaměstnával, až podání ze dne

2.12.1998, v němž žalobce vedle požadavku na náhradu mzdy uplatnil též

neplatnost výpovědi, která mu byla doručena dne 9.10.1996. Za tohoto stavu věci

by mohla žalobci náhrada mzdy podle ustanovení § 61 odst.1 zák. práce náležet

nikoliv od 4.10.1996, ale až od 2.12.1998.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný, neboť spočívá

na nesprávném právním posouzení věci. Nejvyšší soud České republiky proto

napadený rozsudek zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení

(§ 243b odst. 1 část věty za středníkem, § 243b odst. 2 věta první o.s.ř.).

V dalším řízení odvolací soud nepřehlédne, že žalobce se domáhal také určení,

že pracovní poměr žalobce u žalovaného nadále trvá, a že soud prvního stupně o

tomto požadavku v rozsudku ze dne 8.3.2000 č.j. 8 C 226/96-74 nerozhodl, a

postará se způsobem uvedeným v ustanovení § 166 o.s.ř. o sjednání nápravy.

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

soud rozhodne též o náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení (§

243b odst. 1 věta druhá a třetí o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. června 2001

JUDr. Ljubomír D r á p a l , v. r.

předseda senátu