Nejvyšší soud Rozsudek občanské

21 Cdo 2975/2011

ze dne 2012-06-27
ECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.2975.2011.1

21 Cdo 2975/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Mojmíra Putny v právní

věci žalobce D. V., zastoupeného JUDr. Jiřím Holomčíkem, advokátem se sídlem v

Praze 6, Uralská č. 770/6, proti žalované Z. O., zastoupené JUDr. Janou

Ventovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Tichá č. 3/1224, o neúčinnost

darovací smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 C 160/99,

o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. února 2011

č. j. 23 Co 532, 533/2010-333, takto:

I. Dovolání žalované se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobce se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 8 dne 23.11.1999 domáhal

určení, že je vůči němu právně neúčinná darovací smlouva ze dne 25.11.1996

uzavřená mezi Ing. E. V. a žalovanou a týkající se převodu spoluvlastnického

podílu ve výši 1/2 nemovitosti, a to "domu čp. 453 a pozemku p.č. 393 o výměře

144 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV pro obec P., k.ú. S.

M.". Žalobu odůvodnil zejména tím, že má vůči matce žalované Ing. E. V.

pohledávku ve výši 2.218.934,- Kč s příslušenstvím a že dlužnice se tímto

úkonem zbavila cenného majetku s cílem znemožnit uspokojení pohledávky žalobce.

Jelikož žalovaná je dcerou Ing. E. V., byl učiněn převod vlastnického práva

mezi osobami blízkými.

Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 26.10.2005 č.j. 15 C 160/99-81 žalobě

vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů

řízení 5.450,- Kč k rukám advokáta JUDr. Jiřího Holomčíka. Soud prvního stupně

dovodil, že žalobce má proti matce žalované vymahatelnou pohledávku, která

dosud nebyla uhrazena, a že darovací smlouvou byl zkrácen ve své možnosti ji

uspokojit. Žalovaná je osoba dlužnici blízká.

K odvolání žalované Městský soud v Praze usnesením ze dne 25.10.2006 č. j 12 Co

301/2006-98 zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu

řízení. Odvolací soud soudu prvního stupně uložil, aby zkoumal, zda darovací

smlouvou došlo k takovému zmenšení majetku dlužnice, které zkracuje uspokojení

pohledávky žalobce, zda pohledávka žalobce již nezanikla a zda žalovaná při

náležité pečlivosti mohla poznat, že dlužnice učinila odporovaný úkon v úmyslu

zkrátit pohledávku žalobce.

Obvodní soud pro Prahu 8 poté rozsudkem ze dne 29.4.2010 č.j. 15 C 160/99 - 285

ve znění "doplňujícího" rozsudku ze dne 15.9.2010 č.j. 15 C 160/99 - 313 žalobě

vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů

řízení 26.975,- Kč k rukám advokáta JUDr. Jiřího Holomčíka. S odkazem na

ustanovení § 42a občanského zákoníku dovodil, že matka žalované Ing. E. V.

uzavřela darovací smlouvu s úmyslem zkrátit uspokojení pohledávky žalobce,

neboť k uzavření darovací smlouvy došlo krátce před tím, než byla žalobci jeho

pohledávka soudem přiznána, a převáděné nemovitosti byly jediným majetkem, ze

kterého by se žalobce mohl uspokojit. Žalovaná jako osoba blízká nevynaložila

žádné úsilí k tomu, aby úmysl své matky zkrátit žalobce jako věřitele poznala.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 2.2.2011 č. j. 23 Co

532, 533/2010 - 333 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve znění

"doplňujícího" rozsudku a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na

náhradě nákladů odvolacího řízení 5.760,- Kč k rukám advokáta JUDr. Jiřího

Holomčíka. Odvolací soud shodně jako soud prvního stupně uzavřel, že "existence

vymahatelného plnění ze strany žalobce vůči matce žalované byla spolehlivě

doložena", že právní úkon dlužnice zkrátil uspokojení pohledávky žalobce a že k

uspokojení jeho pohledávky nemohl být použit jiný majetek dlužnice. Žalované

musel být úmysl dlužnice zkrátit uspokojení pohledávky žalobce s ohledem na

vzájemné rodinné vztahy znám.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Namítá, že

vymahatelná pohledávka žalobce podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze

dne 29.2.2000 č.j. 14 C 82/96 - 116 "ve spojení" s rozsudkem Městského soudu v

Praze ze dne 22.11.2000 č.j. 23 Co 385/2000 - 143 ve výši 428.540,- Kč s 16%

úrokem ode dne 15.5.1995 do zaplacení se ke dni 29.1.2011 promlčela a přestala

být vymahatelnou a že tato pohledávka ke dni rozhodnutí odvolacího soudu

zanikla částečně splněním a částečně započtením. Je zároveň toho názoru, že

úroky z prodlení, které vznikly po té, co nastaly účinky vkladu darovací

smlouvy do katastru nemovitostí, nejsou již vymahatelnou pohledávku ve smyslu §

42a odst. 1 občanského zákoníku. Odvolacímu soudu dále vytýká, že dostatečně

nezkoumal, zda k uspokojení pohledávky žalobce nemůže být použit jiný majetek

dlužnice, když v řízení bylo prokázáno, že na účtu dlužnice blokovaném soudním

exekutorem u ČSOB a.s. je částka 55.000,- Kč, že z důchodu dlužnice došlo ke

srážkám, jejichž celková výše není známa, avšak jsou dosud deponovány u České

správy sociálního zabezpečení, a že nezjišťoval ani movitý majetek dlužnice.

Nesouhlasí ani se závěrem, že by nevynaložila náležitou pečlivost ke zjištění

úmyslu dlužníka zkrátit věřitele, neboť z okolností případu je zřejmé, že její

matka měla ke dni 5.11.1997 na účtu u Komerční banky a.s. částku 963.564,60 Kč

a ke dni 6.5.1998 částku 1.600.000,- Kč, takže nemohlo ke zkrácení věřitele

dojít. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek zrušil a aby věc

vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.,

se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu, pokud to zákon připouští

(§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§

237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.].

Žalovaná dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek

soudu prvního stupně ve věci samé. Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b)

o.s.ř. dovolání není přípustné, a to již proto, že soud prvního stupně rozhodl

ve svém rozsudku ze dne 29.4.2010 č. j. 15 C 160/99-285 ve spojení s

"doplňujícím" rozsudkem ze dne 15.9.2010 č. j. 15 C 160/99-313 ve věci samé

stejně jako v rozsudku ze dne 26.10.2005 č. j. 15 C 160/99-81, který byl

usnesením odvolacího soudu ze dne 25.10.2006 č. j. 12 Co 301/2006-98 zrušen.

Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen

při splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 o.s.ř. se nepřihlíží.

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo

jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává

tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

V projednávané věci bylo pro rozhodnutí soudů významné mimo jiné vyřešení

právní otázky, zda došlo ke zkrácení věřitele právním úkonem dlužníka tehdy,

získal-li dlužník následně (po právním úkonu, kterému věřitel odporuje)

majetek, který sám o sobě postačuje k uspokojení vymahatelné pohledávky

věřitele. Protože otázka, jaká doba je rozhodná pro závěr, zda má dlužník

(kromě majetku, který převedl na jiného odporovaným právním úkonem) další

majetek, z něhož se věřitel může plně uspokojit, nebyla v rozhodování

dovolacího soudu ve všech souvislostech vyřešena, představuje napadený rozsudek

odvolacího soudu rozhodnutí, které má ve věci samé zásadní právní význam.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovolání žalované proti rozsudku

dovolacího soudu je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud ČR

neshledal dovolání opodstatněným.

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci soudy mimo jiné zjištěno

(správnost zjištění soudu v tomto směru žalovaná nezpochybňuje a ani přezkumu

dovolacího soudu nepodléhá - srov. § 241a odst.2 a § 242 odst.3 o.s.ř.), že

darovací smlouvou ze dne 25.11.1996 převedla Ing. E. V. jako dárce na žalovanou

(svou dceru) jako obdarovanou spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovitostí, a

to domu čp. 453 postaveném na pozemku p. č. 393 a pozemku p. č. 393, vše

zapsáno na LV pro obec P. a katastrální území S. M. u Katastrálního úřadu pro

hlavní město P., Katastrální pracoviště P.; vlastnické právo ve prospěch

žalované bylo vloženo do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu práva ke

dni 25.11.1996. Žalobci byla rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne

29.2.2000 č.j. 14 C 82/96-116 "ve spojení" s rozsudkem Městského soudu v Praze

ze dne 22.11.2000 č.j. 23 Co 385/2000 - 143 proti Ing. E. V. přiznána

pohledávka ve výši 428.540,- Kč s 16% úrokem ode dne 15.5.1995 do zaplacení;

uvedené rozsudky nabyly právní moci ke dni 26.1.2001. K uspokojení této

pohledávky byla nařízena usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23.6.2008

č. j. 048 Nc 695/2008-61 exekuce, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor

JUDr. Juraj Podkonický. Podle předloženého výpisu měla dlužnice na svém účtu u

Komerční banky a.s. ke dni 5.11.1997 částku 963.564,60 Kč. Skutečnost, že by na

tomto účtu byla ke dni 6.5.1998 složena další částka 1.600.000,- Kč, byla v

řízení pouze tvrzena a zůstala nedoložena.

Podle ustanovení § 42a odst. 1 občanského zákoníku se věřitel může domáhat, aby

soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho

vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i

tehdy, je-li nárok vůči dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný

anebo byl-li již uspokojen.

Podle ustanovení § 42a odst. 2 občanského zákoníku odporovat je možné právním

úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své

věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám, a právním úkonům, kterými

byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi

dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116 a § 117 občanského zákoníku), nebo

které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou

případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při

náležité pečlivosti nemohla poznat.

Podle ustanovení § 42a odst. 3 občanského zákoníku právo odporovat právním

úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo

které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.

Podle ustanovení § 42a odst. 4 občanského zákoníku právní úkon, kterému věřitel

s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat

uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z dlužníkova

majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z

tohoto úkonu prospěch.

Smyslem žaloby podle ustanovení § 42a občanského zákoníku (odpůrčí žaloby) je -

uvažováno z pohledu žalujícího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by

bylo určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon, jenž

zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky. Rozhodnutí soudu, kterým bylo

odpůrčí žalobě vyhověno, pak představuje podklad k tomu, že se věřitel může na

základě titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí nebo exekuci (exekučního

titulu), vydaného proti dlužníku, domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)

postižením toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním úkonem ušlo z

dlužníkova majetku, a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči osobě, s níž nebo v

jejíž prospěch byl právní úkon učiněn. V případě, že uspokojení věřitele z

tohoto majetku není dobře možné, musí se věřitel - místo určení neúčinnosti

právního úkonu - domáhat, aby mu ten, komu z odporovatelného právního úkonu

dlužníka vznikl prospěch, vydal takto získané plnění. Odpůrčí žaloba je tedy

právním prostředkem sloužícím k uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele v

řízení o výkon rozhodnutí (exekučním řízení), a to postižením věcí, práv nebo

jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním úkonem ušly z dlužníkova

majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady ve výši odpovídající prospěchu

získanému z odporovatelného právního úkonu (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 27.5.1999 sp. zn. 2 Cdon 1703/96, který byl uveřejněn pod č. 26 ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2000).

K odpůrčí žalobě je aktivně věcně legitimován (§ 42a odst.1 občanského

zákoníku) věřitel, jehož pohledávka za dlužníkem je vymahatelná (srov. též

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.11.1996 sp. zn. 15 Co

714/95, uveřejněný pod č. 12 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč.

1998), jestliže dlužníkovy právní úkony zkracují její uspokojení. Věřitelem je

ten, kdo má za dlužníkem pohledávku (ať splatnou či nesplatnou, popř. budoucí).

Vymahatelnou se rozumí taková pohledávka, jejíž splnění lze vynutit cestou

výkonu rozhodnutí (exekuce), tj. pohledávka, která byla věřiteli přiznána

vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon

rozhodnutí (exekuci).

Právní úkony, kterými dlužník převedl svou věc, právo nebo jinou majetkovou

hodnotu na jiného, zkracují uspokojení pohledávky věřitele tehdy, jestliže

vedou ke zmenšení majetku dlužníka a jestliže v důsledku nich nastalé zmenšení

majetku má současně za následek, že věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své

pohledávky z majetku dlužníka, ačkoliv - nebýt těchto úkonů - by se z majetku

dlužníka alespoň zčásti uspokojil (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

22.1.2002 sp. zn. 21 Cdo 549/2001, který byl uveřejněn pod č. 64 ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002). Ke zkrácení uspokojení

vymahatelné pohledávky věřitele tedy nemůže dojít, zmenší-li se sice majetek

dlužníka, avšak vlastní-li dlužník navzdory odporovanému právnímu úkonu a

dalším svým dluhům takový majetek, který sám o sobě postačuje k tomu, aby se z

něho věřitel uspokojil.

Jak vyplývá z ustanovení § 42a odst. 2 občanského zákoníku, je jednou z

podmínek odporovatelnosti právního úkonu úmysl dlužníka zkrátit uspokojení

pohledávky věřitele. Úmysl zkrátit věřitele v sobě zahrnuje i vědomost dlužníka

o tom, že nemá již další dostatečný majetek k uspokojení věřitelových

pohledávek (příp. i pohledávek jiných věřitelů). Jestliže se podmínky

odporovatelnosti posuzují ke dni vzniku právního úkonu, znamená to, že ke

stejnému okamžiku se zjišťuje i to, zda měl dlužník po uzavření odporovaného

právního úkonu další dostatečný majetek k uspokojení věřitele. Rozhodným

okamžikem pro zjištění dalšího dlužníkova majetku je tedy účinnost odporovaného

právního úkonu; týká-li se právní úkon nemovitostí zapisovaných do katastru

nemovitostí, je jím den, k němuž nastaly účinky vkladu práva do katastru

nemovitostí. Nabyl-li dlužník majetek, z něhož by se věřitel mohl uspokojit, až

později, je to nerozhodné, neboť takové zjištění nevypovídá nic o tom, za

jakých okolností a z jakého důvodu byl dlužníkem odporovatelný úkon učiněn; z

možnosti uspokojení věřitele z majetku dlužníka později nabytého proto není

možné úspěšně dovozovat, že by odporovaným právním úkonem dlužník nesledoval

(nemohl sledovat) - v době, kdy ho učinil - zkrácení uspokojení pohledávky

svého věřitele.

V projednávané věci je odporovatelným právním úkonem darovací smlouva ze dne

25.11.1996, podle níž nastaly právní účinky vkladu práva k témuž dni. V řízení

nebylo zjištěno (ani tvrzeno), že by dlužnice Ing. E. V. k tomuto dni vlastnila

další majetek, ze kterého by se žalobce jako věřitel mohl uspokojit. Je již

nerozhodné, že podle předloženého výpisu měla dlužnice na svém účtu ke dni

5.11.1997 (tedy téměř rok ode dne účinků vkladu darovací smlouvy) částku

963.564,60 Kč. Navíc se jedná pouze o hypotetické finanční prostředky, jejichž

stav na účtu dlužnice byl doložen pouze k jedinému dni a které ani na úhradu

pohledávky žalobce nebyly použity, jak ostatně dokládá průběh exekučního řízení

vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 048 Nc 695/2008. Ze stejných

důvodů nemůže obstát ani poukaz na finanční prostředky, které byly v rámci

tohoto exekučního řízení sraženy z důchodu dlužnice či postiženy na jejím účtu

u ČSOB a.s.

Odvolací soud proto správně uzavřel, že k uspokojení pohledávky žalobce nemohl

být použit jiný majetek dlužnice; napadený rozsudek je z hlediska tohoto

uplatněného dovolacího důvodu správný.

Žalovaná v dovolání dále zpochybňuje vymahatelnou pohledávku žalobce, když

namítá, že úroky z prodlení, které vznikly poté, co nastaly účinky vkladu

vlastnického práva do katastru nemovitostí, nelze považovat za vymahatelnou

pohledávku a že pohledávka ke dni rozhodnutí odvolacího soudu byla jednak

promlčena a jednak zanikla (částečně splněním a částečně započtením). Uvedené

otázky vyřešil odvolací soud v souladu s ustálenou judikaturou soudů.

Jak bylo uvedeno výše, vymahatelnou se rozumí taková pohledávka, která byla

věřiteli přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého

lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci). Požadavek, aby žalující věřitel měl

vymahatelnou pohledávku, je otázkou věcné legitimace; k tomu, aby žalující

věřitel byl věcně legitimován, postačuje, aby - jak správně uvedl také odvolací

soud - jeho pohledávka za dlužníkem byla vymahatelnou alespoň v době rozhodnutí

soudu o jím podané odpůrčí žalobě (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

18.5.1999 sp. zn. 31 Cdo 1704/98, který byl uveřejněn pod č. 27 ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2000).

Žalobci byla rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29.2.2000 č. j. 14 C

82/96-116 "ve spojení" s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22.11.2000

č.j. 23 Co 385/2000-143 proti Ing. E. V. přiznána pohledávka ve výši 428.540,-

Kč s 16% úrokem ode dne 15.5.1995 do zaplacení, proto je (rozumí se)

vymahatelnou pohledávkou celá přiznaná částka, tedy jistina včetně úroků z

prodlení jako jejího zákonného příslušenství (§ 121 odst. 3 občanského

zákoníku).

Jestliže měl dlužník v době, kdy učinil odporem napadený právní úkon, v úmyslu

zkrátit své věřitele, není pro rozhodnutí o odpůrčí žalobě samo o sobě

významné, zda dlužníkův dluh v době rozhodování o odpůrčí žalobě již (splněním,

započtením či jinak) zanikl. Z uvedeného současně vyplývá, že věřitel se může,

v důsledku účinků pravomocným soudním rozhodnutím určené odporovatelnosti,

domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením toho, co odporovaným

(právně neúčinným) právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku (na základě

exekučního titulu vydaného proti dlužníku) vůči osobě, v jejíž prospěch byl

právní úkon učiněn, jen k uspokojení své pohledávky (přiznané exekučním

titulem) nejvýše v rozsahu, v jakém byla vymahatelnou v okamžiku rozhodnutí

soudu o odpůrčí žalobě (srov. též obdobné věci se týkající rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 15.12.2011 sp. zn. 21 Cdo 856/2011). Proto v dané věci není

podstatné, zda žalobcova pohledávka vůči Ing. E. V. po účinnosti darovací

smlouvy ze dne 25.11.1996 zanikla, případně zda došlo k jejímu promlčení.

Napadá-li dovolatelka závěr odvolacího soudu, že nevynaložila náležitou

pečlivost k rozpoznání úmyslu dlužníka zkrátit uspokojení žalobcovy pohledávky

ve smyslu ustanovení § 42a odst. 2 občanského zákoníku, je z odůvodnění

napadeného rozsudku, jakož i rozsudku soudu prvního stupně (na které v tomto

směru odvolací soud odkázal), zřejmé, že odvolací soud vycházel při posouzení

této otázky z ustálené judikatury soudů. Byl přijat závěr, že vynaložení

náležité pečlivosti přepokládá, aby osoba dlužníkovi blízká vykonala s ohledem

na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka takovou

činnost (aktivitu), že úmysl dlužníka zkrátit věřitele, který tu v době

odporovaného právního úkonu objektivně vzato musel být, z jejích výsledků

poznala (tj. aby se o tomto úmyslu dozvěděla). Jestliže se jí to při vynaložení

náležité pečlivosti nepodařilo, pak se může ve smyslu ustanovení § 42a odst.2

občanského zákoníku ubránit odpůrčí žalobě. Zákon po dlužníkovi jako blízké

osobě požaduje, aby se při právních úkonech s dlužníkem nebo při právních

úkonech, které dlužník učinil v její prospěch, tímto způsobem přesvědčila, že

právní úkon nezkracuje věřitele dlužníka, a vede ji k tomu, aby nečinila právní

úkony (nepřijímala podle nich plnění) na újmu práv věřitelů dlužníka; v

případě, že se tak nezachová, musí být srozuměna s tím, že věřitel může

požadovat uspokojení své pohledávky také z majetku, který na základě takového

právního úkonu od dlužníka nabyla (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 23.5.2001 sp. zn. 21 Cdo 1912/2000, který byl uveřejněn pod č. 35 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2002). Z hlediska skutkového oba soudy

vycházely ze závěru, že žalovaná jako osoba blízká dlužnici před uzavřením

odporované smlouvy ze dne 25.11.1996 nevyvinula žádnou aktivitu k rozpoznání

úmyslu dlužnice zkrátit uspokojení pohledávky žalobce.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska žalovanou

uplatněných dovolacích důvodů správný. Protože nebylo zjištěno (ani

dovolatelkou tvrzeno), že by rozsudek odvolacího soudu byl postižen vadou

uvedenou v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst.

3 o.s.ř. nebo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované podle ustanovení § 243b

odst. 2 části věty před středníkem o.s.ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1, věty první o.s.ř., neboť žalovaná s

ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobci v

dovolacím řízení žádné náklady nevznikly (srov. § 142 odst. 1, věta první

o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2012

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu