Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 3788/2011

ze dne 2012-12-20
ECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.3788.2011.1

21 Cdo 3788/2011

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v

právní věci žalobce P. H., zastoupeného JUDr. Josefem Štětinou, advokátem se

sídlem v Domažlicích - Týnském Předměstí, Boženy Němcové č. 74, proti

žalovanému VŠEZEP s. r. o. se sídlem ve Kdyni, Všeruby - Hájek č. 35, IČO

00870838, zast. JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem se sídlem v Domažlicích, Vodní

č. 31, o 2.565.000,- Kč s úrokem z prodlení, za účasti České pojišťovny a. s.

se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na

straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 6 C

12/2010, o dovolání obou účastníků proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze

dne 24. února 2011, č. j. 13 Co 16/2011-151, takto:

I. Dovolání žalobce se zamítá.

II. Rozsudek krajského soudu se v části, v níž byl rozsudek soudu prvního

stupně změněn tak, že vedle již přiznaného základu nároku v rozsahu 1/3, je

základ nároku dán v rozsahu další 1/3, zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací

Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal [původně také proti žalovanému 2) - České pojišťovně a. s.

se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, IČO 45272956], aby mu žalovaný zaplatil

2.565.000,- Kč s úrokem z prodlení, který vyčíslil. Žalobu odůvodnil zejména

tím, že je bývalým zaměstnancem žalovaného a že za trvání pracovního poměru dne

29. 9. 2008 utrpěl pracovní úraz. Utrpěný pracovní úraz žalovaný sice

odškodnil, včetně ztížení společenského uplatnění, žalobce však požaduje, aby

mu na ztížení společenského uplatnění byl vyplacen nejméně dvacetinásobek

bodového ohodnocení, jak bylo vyčísleno MUDr. P.; toto navýšení může být

přiznáno toliko soudním rozhodnutím.

Okresní soud v Domažlicích - poté, co usnesením ze dne 31. 5. 2010, č. j. 6 C

12/2010-44, řízení proti žalovanému 2) zastavil - rozsudkem ze dne 24. 9. 2010,

č. j. 6 C 12/2010-125, rozhodl, že základ nároku žalobce na úhradu za ztížení

společenského uplatnění „je po právu ve výši 1/3“, a že o nákladech řízení

účastníků bude rozhodnuto v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé. Vyšel z

toho, že žalobce se napil dne 29. 9. 2008 z PET lahve od minerální vody (v

domnění, že se jedná o minerální vodu) desinfekčního přípravku Calgonit

sterezit forte 15 a utrpěl tak poleptání jícnu a dutiny ústní s poškozením

pravé plíce po vdechnutí uvedeného přípravku, že se jedná o pracovní úraz a že

žalovaný odpovídá žalobci za škodu tímto pracovním úrazem vzniklou. Při

zkoumání, zda se žalovaný zcela nebo zčásti zprostil odpovědnosti za škodu

pracovním úrazem vzniklou, dovodil, že se žalobce spolupodílel na vzniku škody

tím, že v rozporu s bezpečnostními předpisy se v dojírně napil z pohozené PET

lahve. Přitom z provozního, bezpečnostního předpisu ze dne 6. 1. 2008 vyplývá,

že na pracovištích, kde jsou ukládány desinfekční prostředky, je zakázáno mimo

jiné jíst, pít a přelévat dezinfekční prostředky. Soud prvního stupně dále

zjistil, že zaměstnanci žalovaného byli pravidelně proškolováni z

bezpečnostních předpisů a museli tedy vědět, že v předmětné dojírně se nesmí

jíst či pít a že jednatel žalovaného Ing. K. „zaměstnance kontroloval a pokud

někoho tzv. nachytal, upozornil jej, že se toto nesmí činit“. Žalobce byl navíc

na pracovišti pod vlivem alkoholu, což „je možno charakterizovat jako

lehkomyslné jednání, v rozporu se zákazem používání nápojů na pracovišti a v

boji proti alkoholismu“. Soud prvního stupně uzavřel, že žalobce se podílel na

vzniku „této své škody“ ze dvou třetin.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 24. 2. 2011, č. j. 13

Co 16/2011-151, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že základ nároku

žalobce je dán ve výši dvou třetin, a rozhodl, že o nákladech řízení před soudy

obou stupňů bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (rozsudek soudu prvního

stupně tak v části, v níž bylo rozhodnuto, že základ nároku žalobce na úhradu

za ztížení společenského uplatnění „je po právu ve výši 1/3“, nabyl právní

moci). Vyšel z toho, že mezi účastníky nebylo sporné, že žalobce utrpěl v

pracovním poměru vykonávaném pro žalovaného v pracovní době pracovní úraz, a co

bylo mechanismem úrazu žalobce. Na rozdíl od soudu prvního stupně vyjádřil

přesvědčení, že z provedených důkazů nelze jednoznačně uzavřít, že v kritické

době byl žalobce pod vlivem alkoholu. Žalobci je však možno vytýkat, že pil v

místě, kde pití a jídlo bylo zakázáno. Proto podle odvolacího soudu přichází v

úvahu toliko zproštění částečné a s ohledem na okolnosti případu je možno

zavinění žalobce posoudit maximálně do výše jedné třetiny.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podali dovolání oba účastníci.

Žalobce v dovolání namítá, že příčinou vzniku jeho pracovního úrazu bylo

„přelití neředěného louhu do k tomuto účelu neoznačené nádoby jedním z

vedoucích pracovníků žalovaného“. Toto jednání je stupněm zavinění „snad již za

hranicí vědomé nedbalosti, spíše odpovídající nepřímému úmyslu“. Oproti tomu

zavinění žalobce by mohlo být posuzováno nanejvýš jako pro vznik škody nepříliš

významná nevědomá nedbalost. Posouzení míry spoluodpovědnosti žalobce měl proto

soud posuzovat s ohledem jak na závažnost porušení předpisů bezpečnosti práce,

tak i rozsah jejich porušení. Připomíná dále, že „zákaz pití“ na uvedeném

pracovišti „byl vedoucími pracovníky žalovaného prakticky tolerován a tito

vedoucí pracovníci o jeho opakovaném porušování vícero zaměstnanci žalovaného

nejen věděli, ale pro jeho dodržování prakticky nic neučinili“. Navrhl, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k novému řízení.

Žalovaný v dovolání namítá, že odvolací soud pochybil, pokud nezopakoval důkazy

provedené v řízení před soudem prvního stupně (svědeckou výpověď svědkyně A. H.

a zdravotní dokumentaci žalobce) a na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k

jiným skutkovým závěrům (že žalobci je možno vytýkat pouze to, že pil v místě,

kde je pití a jídlo zakázáno, avšak v kritickou dobu nebyl pod vlivem

alkoholu). Také žalovaný navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu

zrušil a věc mu vrátil k novému řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu – dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst.

1 o. s. ř. a že jde o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. a) o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu

ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.

ř.) a dospěl k závěru, že dovolání žalobce není důvodné a že dovolání

žalovaného je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat – vzhledem k tomu, že

žalobce se domáhá odškodnění úrazu, k němuž došlo dne 29. 9. 2008 – podle

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném do 30. 9. 2008, tj.

před účinností zákona č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (srov. § 363 odst. 2 zákona č.

262/2006 Sb., zákoník práce) – dále jen „zák. práce“.

Podle ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za

škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Podle ustanovení § 367 odst. 1 zák. práce zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti

zcela, prokáže-li, že škoda vznikla

a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně

vyžadovány a kontrolovány, nebo

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti

byly jedinou příčinou škody.

Podle ustanovení § 367 odst. 2 zák. práce zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti

zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla

a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a že tyto

skutečnosti byly jednou z příčin škody,

b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak,

že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože

si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může

způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou

neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci zjištěno, že v době trvání

pracovního poměru žalobce u žalovaného se žalobce dne 29. 9. 2008 - v domnění,

že se jedná o minerální vodu - napil z PET lahve od minerální vody

desinfekčního přípravku Calgonit sterezit forte 15 a utrpěl tak poleptání jícnu

a dutiny ústní s poškozením pravé plíce po vdechnutí uvedeného přípravku (to

mezi účastníky nebylo a není sporné). K poškození zdraví žalobce tak došlo v

souvislosti s jednáním, které bylo během práce obvyklé, a úraz, který utrpěl,

je proto úrazem pracovním, za který žalovaný odpovídá ve smyslu ustanovení §

366 odst. 1 zák. práce.

Žalovaný však v řízení namítá, že jsou naplněny důvody pro to, aby byl své

odpovědnosti za úraz žalobce zproštěn nebo aby jeho povinnost k náhradě škody

tímto úrazem žalobci vzniklé byla poměrně snížena, neboť žalobce porušil

předpisy o bezpečnosti při práci, jednal v opilosti a lehkomyslně. Žalobce v

dovolání v této souvislosti uvádí, že „zákaz pití“ na uvedeném pracovišti „byl

vedoucími pracovníky žalovaného prakticky tolerován a tito vedoucí pracovníci o

jeho opakovaném porušování vícero zaměstnanci žalovaného nejen věděli, ale pro

jeho dodržování prakticky nic neučinili“.

Žalobce tak zpochybňuje skutkové zjištění, že zaměstnanci žalovaného byli

pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů a že žalovaný v tomto směru

zaměstnance kontroloval.

Podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. lze dovolání, které je přípustné mimo

jiné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (a tak je tomu v

projednávané věci), podat z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování.

Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba ve

smyslu citovaného ustanovení považovat výsledek hodnocení důkazů soudem, který

neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132 o. s. ř., protože soud vzal

v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků

nevyplynuly ani jinak nevyšly z řízení najevo, protože soud pominul rozhodné

skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení

najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z

přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti

(důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický

rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135 o. s. ř. Skutkové

zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se

skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva.

Provedeným dokazováním je třeba rozumět jak dokazování provedené u soudu

prvního stupně, tak i dokazování u soudu odvolacího.

Dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. lze napadnout

výsledek činnosti soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat

– jak vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů – jen ze způsobu, jak k němu

odvolací soud dospěl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení,

není možné ani polemizovat s jeho skutkovými závěry (např. namítat, kterému

svědkovi měl soud uvěřit, že z provedených důkazů vyplývá jiný závěr nebo že

některý důkaz není pro skutkové zjištění důležitý). Znamená to, že hodnocení

důkazů, a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než výše

uvedených důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.

Skutkové zjištění o tom, že zaměstnanci žalovaného byli pravidelně proškolováni

z bezpečnostních předpisů a že žalovaný v tomto směru zaměstnance kontroloval,

učinil soud prvního stupně (a odvolací soud tato zjištění - jak vyplývá z

obsahu odůvodnění dovoláním napadeného rozsudku - převzal) z výsledků

dokazování, zejména z výpovědi svědků A. H., J. L., M. H., J. P., R. H.,

jednatele žalovaného Ing. V. K. a prezenční listiny přítomných ze školení z

bezpečnostníchpředpisů ze dne 11. 2. 2008, které zhodnotil způsobem

vyplývajícím z ustanovení § 132 o. s. ř. Z odůvodnění napadeného rozsudku a z

obsahu spisu je zřejmé, že odvolací soud pro uvedená zjištění vzal v úvahu jen

skutečnosti, které vyplynuly z provedených důkazů a přednesů účastníků, že

žádné skutečnosti, které v tomto směru byly provedenými důkazy prokázány nebo

vyšly za řízení najevo a které byly současně významné pro věc, nepominul a že v

jeho hodnocení důkazů a poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků, není z

hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event. věrohodnosti

logický rozpor, popřípadě že by hodnocení důkazů odporovalo ustanovením § 133

až § 135 o. s. ř. Dovozuje-li žalobce v dovolání jiné závěry než soudy,

polemizuje s hodnocením důkazů, které samo o sobě – jak výše uvedeno – nemůže

být dovolacím důvodem.

Vzhledem k tomu, že žalobce se v rozporu s bezpečnostními předpisy dne 29. 9.

2008 v dojírně napil z pohozené PET lahve, je pro posouzení, zda a do jaké míry

se žalovaný může zprostit odpovědnosti za škodu tím vzniklou, podstatné

zjištění, zda zaviněné porušení právních, nebo ostatních předpisů anebo pokynů

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo příčinou vzniklého

úrazu.

Při řešení otázky příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím

zaměstnance a vznikem škody nejde o otázku právní, nýbrž o otázku skutkovou,

jež nemůže být řešena obecně, ale pouze v konkrétních souvislostech. Postup při

zjišťování příčinné souvislosti spočívá v tom, že škodu je třeba vyjmout z její

všeobecné souvislosti a zkoumat ji izolovaně, toliko z hlediska jejích příčin.

Protože příčinná souvislost je zákonitostí přírodní a společenskou, jde o

hledání jevu, který škodu vyvolal. Z celého řetězce všeobecné příčinné

souvislosti (každý jev má svou příčinu, zároveň však je příčinou jiného jevu)

je třeba sledovat jen ty příčiny a následky, které jsou důležité pro

odpovědnost za škodu.

Z hlediska zkoumání příčiny vzniku škody žalobci (v důsledku poleptání jícnu a

dutiny ústní s poškozením pravé plíce) je nepochybné, že příčinou vzniku této

újmy byla skutečnost, že se žalobce napil z PET lahve od minerální vody

desinfekčního přípravku Calgonit sterezit forte 15. Je tedy nepochybné, že

kdyby se žalobce nenapil, nedošlo by k jeho pracovnímu úrazu a vzniku škody.

Zároveň je nepochybné, že žalobce tak učinil v místě, kde platil mimo jiné

zákaz jíst a pít. Bezprostřední a jedinou příčinou, proč k újmě na zdraví

žalobce došlo, tak je skutečnost, že se žalobce napil v místě, kde to („i s

ohledem na uskladňování a zacházení právě s uvedenými desinfekčními

prostředky“) bylo zakázáno. Ostatní okolnosti (např. že láhev neobsahovala

minerální vodu, ač to na ní bylo vyznačeno, že někdo jiný porušil zákaz

přelévat dezinfekční prostředky), jsou jen vzdálenějšími jevy (příčinami), jež

mohou mít rovněž souvislost s utrpěným úrazem žalobce (každý jev má svou

příčinu, zároveň však je příčinou jiného jevu), ale nejsou příčinou

bezprostřední a rozhodující. Jinak řečeno, kdyby žalobce neporušil zákaz pití,

k jeho úrazu by nedošlo.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce, jež směřovalo proti závěru odvolacího

soudu, že nárok žalobce není dán z jedné třetiny (bylo-li rozhodnuto, že nárok

žalobce je dán ze dvou třetin), není důvodné. Nejvyšší soud České republiky

proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před

středníkem o. s. ř. zamítl.

Rozsudek odvolacího soudu (po přezkoumání z hlediska dovolání žalovaného) však

spočívá (při posuzování zproštění odpovědnosti žalovaného za pracovní úraz

žalobce) na nesprávném právním posouzení věci, a proto jej Nejvyšší soud České

republiky v dovoláním napadené části podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty

za středníkem zrušil a věc v tomto rozsahu podle ustanovení § 243b odst. 3 věty

první o. s. ř. vrátil odvolacímu soudu (Krajskému soudu v Plzni) k dalšímu

řízení.

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243d odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu