Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 3792/2015

ze dne 2016-08-25
ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.3792.2015.1

21 Cdo 3792/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v

právní věci žalobce J. M., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D.,

advokátem se sídlem ve Velkém Meziříčí, Náměstí č. 22/24, proti žalovanému DEL

a. s. se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Italská č. 1580/26, IČO 24284734,

zastoupenému JUDr. Jaroslavou Brabcovou, advokátkou se sídlem ve Žďáru nad

Sázavou, Sadová č. 2237/17, o odškodnění pracovního úrazu, za účasti

Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8,

Pobřežní č. 665/21, IČO 47116617, jako vedlejšího účastníka na straně

žalovaného, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 10 C

165/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20.

ledna 2015 č. j. 15 Co 287/2011-352, takto:

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Brně k

dalšímu řízení.

Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou dne 5. 8.

2004 domáhal, aby mu žalovaný (jeho právní předchůdce DEL a. s. se sídlem ve

Žďáru nad Sázavou, Strojírenská č. 38, IČO 63487454) zaplatil 360 298 Kč s 2,5%

úrokem z prodlení od 6. 8. 2004 do zaplacení. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že

na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 7. 2001 pracoval u žalovaného jako

„šéfmontér – koordinátor montáže“ a že dne 27. 2. 2003 utrpěl při plnění

pracovních povinností na odloučeném pracovišti žalovaného v areálu Středního

odborného učiliště Žďár nad Sázavou úraz – rozlomení kloubní chrupavky levého

kolene, když v místě u vchodu před halou uklouzl na neposypané přístupové

cestě. V důsledku úrazu byl od 14. 3. 2003 do 30. 4. 2004 v pracovní

neschopnosti, ve dnech 3. 4. 2003 a 20. 11. 2003 se podrobil operacím s

následnou rehabilitací a rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení ve

Žďáru nad Sázavou ze dne 11. 6. 2004 č. j. 5/5012/22/04 byl uznán „trvale

občanem se změněnou pracovní schopností“. Uvedl, že žalovaný uznal úraz jako

pracovní, avšak odmítl jej odškodnit a dopisem ze dne 9. 7. 2003 se „zcela

zprostil odpovědnosti dle § 191 odst. 1 písm. a) zákoníku práce“ s odůvodněním,

že žalobce „k vykonání osobní potřeby, kterou před úrazem vykonal, nepoužil

sociální zařízení, ale místo venku za halou“. S tímto stanoviskem žalovaného

žalobce nesouhlasí a požaduje na náhradě za ztrátu na výdělku po dobu pracovní

neschopnosti 78 898 Kč, na bolestném 17 400 Kč a na náhradě za ztížení

společenského uplatnění 264 000 Kč.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozsudkem ze dne 26. 10. 2006 č. j. 10 C

165/2004-65 žalobu zamítl; současně uložil žalobci povinnost zaplatit

žalovanému na náhradě nákladů řízení 37 510 Kč k rukám advokáta JUDr. Václava

Čípka, rozhodl, že „druhému žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává“ a

že se České republice – Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou nepřiznávají

„náklady státu za právní zastoupení žalobce ve výši 38 474 Kč“, a přiznal

ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. Jaroslavu Pavlasovi, Ph.D.,

odměnu ve výši 38 474 Kč. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že „žalobci

se v pracovní době stal pracovní úraz“, a to v době, kdy vykonával malou

potřebu, neboť „každý člověk je biologicky stavěn tím způsobem, že je

pravděpodobné, že během pracovní doby bude vykonávat malou či velkou potřebu,

tedy lze mít za to, že k porušení zdraví zaměstnance došlo v přímé souvislosti

s plněním pracovních úkolů“. Dovodil, že žalovaný se podle ustanovení § 191

odst. 1 písm. a) zákoníku práce odpovědnosti za pracovní úraz žalobce zcela

zprostil, neboť žalobce porušil pokyny žalovaného k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci. Úraz se stal žalobci před zadním vchodem do haly na

zledovatělém povrchu v době, kdy šel vykonat malou potřebu, avšak za účelem

vykonání potřeby byly v budově haly volně přístupné dvoje toalety, které za

tímto účelem měl žalobce používat, a „byl k tomu svým nadřízeným instruován“.

Pokud žalobce „svévolně vykonal potřebu za vraty haly, porušil tak pokyny svého

zaměstnavatele ohledně využívání hygienického zařízení“ a také porušil zákaz

vstupu za zadní vrata haly v době, kdy do haly nebyl navážen materiál.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 16. 12. 2008 č. j. 15

Co 123/2007-90 rozsudek soudu prvního stupně (s výjimkou výroku o přiznání

odměny ustanovenému zástupci žalobce) zrušil a věc vrátil tomuto soudu k

dalšímu řízení. Shledal rozsudek nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů, neboť

závěr o tom, že žalovaný se zcela zprostil odpovědnosti za pracovní úraz

žalobce, učinil soud prvního stupně „ze souhrnných zjištění, aniž by blíže

odůvodnil, které skutečnosti má za prokázány, na základě jakých důkazů, o které

důkazy opřel svá skutková zjištění, nevypořádal se s tvrzeními žalobce o tom,

že nebyl řádně proškolen ohledně bezpečnosti ochrany a zdraví při práci“.

Uvedl, že z odůvodnění rozsudku není zřejmé, jaké konkrétní pokyny žalovaného k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci měl žalobce porušit, a že soud

prvního stupně vůbec neodůvodnil, na základě jakých důkazů dospěl k závěru, že

u žalovaného „existoval zákaz vstupu za zadní vrata haly“. Shodně se soudem

prvního stupně dovodil, že žalobce utrpěl pracovní úraz, neboť „vykonání

potřeby z hlediska místního, časového, ale i věcného s výkonem práce přímo

souvisí“ a jde o úkon obvyklý i potřebný „i v průběhu výkonu práce i pro výkon

práce samotné“. Závěrem uložil soudu prvního stupně, aby se v průběhu dalšího

řízení důsledně zabýval „otázkou existence a obsahu pokynu týkajícího se

bezpečnosti ochrany a zdraví při práci, které měl žalobce porušit, pokud takový

pokyn existoval, zda s ním byl žalobce řádně seznámen, a to tak, aby bylo

zřejmé, že mu porozuměl, a zda tato znalost a dodržování bylo soustavně

vyžadováno a kontrolováno“.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou poté rozsudkem ze dne 9. 6. 2011 č. j. 10 C

165/2004-166 uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 156 298 Kč s 2,5%

úroky z prodlení ročně od 19. 8. 2004 do zaplacení a zamítl žalobu „co do

povinnosti žalovaného zaplatit žalobci 204 000 Kč spolu s ročními úroky z

prodlení ve výši 2,5 % z částky 360 298 Kč od 6. 8. 2004 do 18. 8. 2004 a spolu

s ročními úroky z prodlení ve výši 2,5 % z částky 204 000 Kč od 19. 8. 2004 do

zaplacení“; současně uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému na náhradě

nákladů řízení 17 373 Kč k rukám advokátky JUDr. Jaroslavy Brabcové a

žalovanému povinnost zaplatit České republice – Okresnímu soudu ve Žďáru nad

Sázavou na náhradě nákladů řízení 29 975 Kč a soudní poplatek 6 250 Kč,

rozhodl, že vedlejšímu účastníkovi na straně žalovaného se náhrada nákladů

řízení vůči žalobci nepřiznává a že České republice – Okresnímu soudu ve Žďáru

nad Sázavou se „právo na náhradu nákladů státu vůči žalobci ve výši 39 123 Kč

nepřiznává“, a přiznal ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. Jaroslavu

Pavlasovi, Ph.D., odměnu za zastupování „před soudem odvolacím a nově před

soudem prvního stupně“ ve výši 24 408 Kč. Na základě zjištění, že „neexistoval

žádný pokyn ve smyslu § 273 odst. 2 zákoníku práce“ týkající se bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, který by žalobce porušil, se kterým by byl řádně

seznámen tak, aby bylo zřejmé, že mu porozuměl, a jehož znalost a dodržování by

byly kontrolovány, dospěl k závěru, že žalovaný se „ve smyslu § 191 zákoníku

práce nezprostil své odpovědnosti za škodu způsobenou žalobci“. Dovodil, že

porušení pokynu všeobecného charakteru, kterým „bezpochyby je pokyn, týkající

se instruování zaměstnanců, kde mají vykonávat potřebu“, nemůže mít za následek

zproštění se odpovědnosti za škodu a že se nelze „dovolávat všeobecných zásad v

tom směru, že používání WC je obecným pravidlem a všichni by takovéto pravidlo

měli znát“. Soud prvního stupně proto přiznal žalobci na náhradě za ztrátu na

výdělku po dobu pracovní neschopnosti od 14. 3. 2003 do 30. 4. 2004 částku 78

898 Kč, na bolestném 17 400 Kč a na náhradě za ztížení společenského uplatnění

60 000 Kč.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9. 10. 2012 č. j. 15

Co 287/2011-221 změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé tak, že

žalobu co do 156 298 Kč s příslušenstvím zamítl, a ve výroku o soudním poplatku

tak, že žalovanému se neukládá povinnost zaplatit soudní poplatek, a rozhodl,

že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou

stupňů a že České republice se právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou

stupňů nepřiznává. Z výpovědí svědků J. H., P. K. a K. D., které znovu

vyslechl, odvolací soud zjistil, že „existoval“ pokyn k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, neboť žalobce byl stejně jako ostatní zaměstnanci

seznámen s umístěním toalet na odloučeném pracovišti a s možností je využívat a

bylo zakázáno vstupovat za vrata v jiných případech než při doplňování

materiálu. Dovodil, že pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

týkající se možnosti užívání sociálního zařízení na pracovišti je třeba

vykládat s ohledem na předmět, jehož se poučení o bezpečnosti práce mělo týkat,

a že tento pokyn žalovaného byl zcela konkrétní, pokud zaměstnanci byli při

příchodu na odloučené pracoviště seznámeni s cestou na pracoviště, s umístěním

sociálního zařízení a s možnosti jeho využití, stejně jako s možností využití

šatny a kantýny. Tvrzení žalobce, že na WC byla cedulka omezující užívání WC

pouze na žáky učiliště, shledal odvolací soud vyvráceným výpověďmi všech

slyšených svědků, kteří též potvrdili, že sociální zařízení vzdálené od

pracoviště žalobce ne více než 50 metrů stejně jako ostatní zaměstnanci běžně

využívali a že vrata u montážní jámy se otevírala pouze z důvodů dovozu

materiálu. Na základě těchto zjištění dospěl na rozdíl od soudu prvního stupně

k závěru, že žalovaný se zprostil odpovědnosti za škodu způsobenou žalobci

pracovním úrazem, neboť škoda byla způsobena žalobci „jeho zaviněným porušením

právních povinností nebo ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, ačkoliv byl s nimi řádně seznámen, a to tím, že na místo

toho, aby k vykonání potřeby využil zařízení k tomu určené, tuto potřebu

vykonal za vraty montážní jámy, kam byl přístup jen z určených důvodů“;

jestliže při návratu uklouzl na neudržovaném povrchu, nelze toto „přičítat k

tíži zaměstnavatele“.

K dovolání žalobce Nejvyšší soud České republiky - poté, co usnesením ze dne

26. 6. 2014 č. j. 21 Cdo 2886/2013-306 rozhodl, že v řízení bude namísto

dosavadního žalovaného DEL a. s. se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská

č. 38, IČO 63487454, pokračováno s DEL a. s. se sídlem v Praze 2 - Vinohradech,

Italská č. 1580/26, IČO 24284734, na kterou po zahájení dovolacího řízení a po

předložení věci dovolacímu soudu přešla kromě jmění dosavadního žalovaného také

práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu se žalobcem - rozsudkem ze dne 14. 8. 2014 č. j. 21 Cdo 2886/2013-310 zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu

vrátil k dalšímu řízení. Dospěl k závěru, že porušení pokynu uděleného žalobci

vstupovat za vrata montážní haly jen při navážení materiálu [a tedy nevstupovat

za ně ani za účelem vykonání malé potřeby, která je (včetně potřebné cesty na

místo jejího vykonání a zpět) úkonem během práce obvyklým, a tedy úkonem v

přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů (srov. § 25 odst. 3 nařízení vlády

č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve

znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.)] by mohlo být důvodem k tomu, aby se

žalovaný zprostil své odpovědnosti za škodu vzniklou žalobci pracovním úrazem

podle ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) nebo § 191 odst. 2 písm. a) zákoníku

práce, jen v případě, že se jednalo o pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci. Vytknul odvolacímu soudu, že měl při posuzování, zda uvedený

pokyn skutečně směřoval k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

přihlédnout ke všem okolnostem, za nichž byl pokyn vydán, zejména k důvodům

(příčinám), které vedly k jeho vydání, a k místním podmínkám v době

předcházející pracovnímu úrazu žalobce, a že se měl proto zabývat především

tím, zda důvodem vydání pokynu žalovaného, aby zaměstnanci vstupovali za vrata

montážní haly jen v případě navážení materiálu, bylo – např. s ohledem na

neudržovaný povrch v tomto prostoru nebo na jiná rizika pro bezpečnost a zdraví

zaměstnanců – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo zda důvody

vydání tohoto pokynu byly jiné (svědek P. K. u soudu prvního stupně uvedl, že

na pozemek za vraty haly, který patří společnosti ŽĎAS, a. s., měli zaměstnanci

žalovaného právo vstupovat pouze za účelem navážení materiálu, svědek Z. V. u

soudu prvního stupně vypověděl, že komunikace k vratům, jimiž se navážel

materiál, vedla přes areál ŽĎAS, a. s., na který zaměstnanci žalovaného neměli

bez povolení chodit, a že žalobce neměl v době úrazu důvod vstupovat na pozemky

ŽĎAS, a. s., neboť v té době tam nebyl dovezen žádný materiál, a svědek J. H. u

jednání odvolacího soudu uvedl, že za vraty se nacházel prostor ŽĎAS, a. s.,

kde zaměstnanci žalovaného „neměli co dělat“ a kde byla přístupová cesta,

kterou používali jen k navážení montážního materiálu).

Stranou pozornosti

odvolacího soudu neměla v této souvislosti zůstat ani okolnost, že činnost a

pohyb v prostoru za vraty montážní haly, který žalobce využil k vykonání malé

potřeby, žalovaný od svých zaměstnanců vyžadoval v době navážení materiálu bez

ohledu na neudržovaný povrch tohoto prostoru. Dovolací soud též odvolacímu

soudu vytknul, že se nezabýval tím, zda znalost a dodržování pokynů k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byl žalobce podle zjištění

odvolacího soudu řádně seznámen a které měl svým zaviněním porušit, byly u

žalovaného soustavně vyžadovány a kontrolovány ve smyslu ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 20. 1. 2015 č. j. 15 Co 287/2011-352

změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé tak, že žalobu co do 156 298

Kč s příslušenstvím zamítl, a ve výroku o soudním poplatku tak, že žalovanému

se neukládá povinnost zaplatit soudní poplatek, a rozhodl, že žádný z účastníků

nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy všech stupňů a že České

republice se právo na náhradu nákladů řízení před soudy všech stupňů

nepřiznává. Z výpovědí svědků J. H., P. K. a Z. V., které znovu vyslechl,

odvolací soud zjistil, že žalovaný „vydal pokyn o zákazu vstupu zaměstnanců za

vrata montážní jámy, kromě případů naváženého materiálu, a pokyn k užívání

sociálního zařízení uvnitř budovy“, že „obecným“ důvodem zákazu vstupu

zaměstnanců za vrata montážní jámy byla skutečnost, že se jednalo o pozemek

cizího subjektu, a dále „bezpečnostní důvody z hlediska ochrany zdraví a

bezpečnosti při práci“, že neudržovaná přístupová cesta k vratům montážní jámy

se upravovala zejména v zimním období pouze u příležitosti příjezdu kamionu s

materiálem a „v ostatním čase“ nebyla udržována a že dodržování zákazu vstupu

za vrata J. H. a P. K. kontrolovali tím, že „kontrolovali, zda vrata jsou

zamčená“, a uvedl, že se nepodařilo zjistit důvod, proč byla vrata dne 27. 2.

2003 odemčena, přestože toho dne přes vrátnici ŽĎAS, a. s. neprojel žádný

kamion s materiálem pro žalovaného. Odvolací soud dovodil, že vstoupil-li

žalobce za vrata budovy, aniž by byl do montážní haly navážen materiál, porušil

- bez ohledu na skutečnost, že vrata byla odemčena - pokyn svého nadřízeného a

že jiná situace byla při užívání vrat při navážení materiálu, kdy byl ŽĎAS, a.

s. jako vlastník pozemku „požádán, aby přístupová cesta byla udržována“, a

proto byla podle potřeby odhrnuta či posypána, čímž byla zajištěna ochrana

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, kteří v tomto případě vstupovali za vrata

montážní haly. Dospěl k závěru, že žalovaný se zprostil odpovědnosti za škodu

vzniklou žalobci pracovním úrazem podle ustanovení § 191 odst. 1 písm. a)

zákoníku práce, neboť žalobce, který byl řádně seznámen s přístupovou cestou na

své pracoviště přes vrátnici a budovu učiliště a s tím, že „má k dispozici

sociální zařízení, kantýnu, šatnu apod.“, porušil pokyn žalovaného vstupovat za

vrata montážní jámy jen při navážení materiálu, a tedy nevstupovat za ně ani za

účelem vykonání malé potřeby. Uzavřel, že žalobce „nepochybně pochopil“

konkrétní zákaz vstupu za vrata i důvod pro tento zákaz, neboť při jednání

soudu prvního stupně dne 28. 5. 2009 se vyjádřil, že „pro vykonání malé potřeby

si odběhl za vrata, neboť jinak při vykonání malé potřeby by se musel uběhat a

za vrata to bylo blíže“.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítá, že

odvolací soud rozhodl v rozporu s hmotným právem a s judikaturou a že se

odchýlil od závazného pokynu Nejvyššího soudu vyjádřeného v rozsudku ze dne 14.

8. 2014 č. j. 21 Cdo 2886/2013-310, neboť „nezkoumal a neodůvodnil“ závěr

dovolacího soudu o kontrolách pokynu, že se za vrata může jen při navážení

materiálu, a nezabýval se tím, jak bylo možné, že vrata byla otevřená v době

úrazu, když se žádný materiál nenavážel. Dovolatel má za to, že mezi skutkovými

zjištěními soudů a provedenými důkazy je dán „extrémní rozpor“, neboť odvolací

soud „zcela ignoroval“ důkazy provedené soudem prvního stupně, které

„jednoznačně“ potvrdily skutečnosti uvedené v žalobě. Uvádí, že pokud stačí ke

zproštění odpovědnosti „firmy“ za pracovní úraz jen slovní poučení, které „prý

vydali nadřízení“, tak potom pozbývá smysl i „zákon o BOZP“, kdy zaměstnavatel

je povinen školit a písemně evidovat toto školení, a v souvislosti s tím vytýká

odvolacímu soudu, že se „opíral“ výhradně o výpovědi svědků, kteří jsou stále

zaměstnanci žalovaného a svědčí „podle jeho potřeb“, a to i „v rozporu se svými

dřívějšími výpověďmi“. Dovolatel je přesvědčen, že žádný pokyn ani předpis

týkající se bezpečnosti práce svým jednáním neporušil, když uklouzl na

neupravené a volně přístupné cestě, na kterou měl právo vstupovat, neboť „měl

povolení ke vstupu na pozemky společnosti Žďas a. s.“, které mu „vyřizoval

svědek H. za účelem volného pohybu po tomto areálu“; navíc za situace, kdy

vrata, která měla být uzamčená, byla otevřená, i když se „údajně“ žádný

materiál nenavážel. Žalobce navrhl, aby dovolací soud změnil rozsudek

odvolacího soudu tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 156 298 Kč s 2,5%

úroky z prodlení od 19. 8. 2004 do zaplacení, nebo aby rozsudek odvolacího

soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení a současně nařídil, aby věc byla

projednána jiným senátem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení ve věci bylo

zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve

lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o rozhodnutí, proti

kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva (za jakých podmínek se

zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním

úrazem), při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu, přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242

o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k

závěru (aniž by se zabýval námitkami, jimiž žalobce v dovolání zpochybňuje

skutková zjištění odvolacího soudu, neboť tyto námitky nepředstavují – jak

vyplývá z ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř – způsobilý dovolací důvod), že

dovolání žalobce je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba posuzovat i v současné době - vzhledem k tomu, kdy

došlo k pracovnímu úrazu žalobce – podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce,

ve znění zákonů č. 88/1968 Sb., č. 153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 146/1971

Sb., č. 20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb., č. 111/1984 Sb., č. 22/1985 Sb., č.

52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb., č. 297/1991 Sb.,

č. 231/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č. 74/1994

Sb., č. 118/1995 Sb., č. 287/1995 Sb., č. 138/1996 Sb., č. 167/1999 Sb., č.

225/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 155/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 238/2000

Sb., č. 257/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č.

136/2002 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 311/2002 Sb. a č. 312/2002 Sb., tedy podle

zákoníku práce ve znění účinném do 30. 9. 2003 (dále jen „zák. práce“).

Podle ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce došlo-li u zaměstnance při plnění

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k

jeho smrti úrazem (pracovní úraz), odpovídá za škodu tím vzniklou

zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

Podle ustanovení § 191 odst. 1 zák. práce zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti

zcela, prokáže-li, že

a) škoda byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil

právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi

byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a

kontrolovány, nebo

b) škodu si přivodil postižený zaměstnanec svou opilostí nebo v důsledku

zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že

tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

Podle ustanovení § 191 odst. 2 zák. práce zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti

zčásti, prokáže-li, že

a) postižený zaměstnanec porušil svým zaviněním právní nebo ostatní předpisy

nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi

byl řádně seznámen, a že toto porušení bylo jednou z příčin škody,

b) jednou z příčin škody byla opilost postiženého zaměstnance nebo zneužití

jiných návykových látek postiženým zaměstnancem,

c) zaměstnanci vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem

chování tak, že je zřejmé, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo

pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a

musel si přitom být vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědom, že si může

přivodit újmu na zdraví.

Podmínkou toho, aby se zaměstnavatel zcela zprostil odpovědnosti za škodu

vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem z důvodu uvedeného v ustanovení § 191

odst. 1 písm. a) zák. práce, je zaviněné porušení právních nebo ostatních

předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

postiženým zaměstnancem, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a

dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, a to, že toto porušení

bylo jedinou příčinou škody. Bylo-li zaviněné porušení právních nebo ostatních

předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

postiženým zaměstnancem, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, pouze jednou z

příčin škody, zprostí se zaměstnavatel odpovědnosti za škodu vzniklou

zaměstnanci pracovním úrazem jen zčásti [§ 191 odst. 2 písm. a) zák. práce].

Judikatura soudů přitom dospěla k závěru, že už jen samotná náhoda jako jedna z

více příčin pracovního úrazu vylučuje, aby se zaměstnavatel zcela zprostil

odpovědnosti (srov. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 1. 1972

sp. zn. 4 Cz 1/72, který byl uveřejněn ve Sborníku stanovisek, zpráv o

rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyšších soudů ČSSR, ČSR a SSR,

vydaném bývalým Nejvyšším soudem ČSSR, Praha 1986). Zprostí-li se zaměstnavatel

odpovědnosti zčásti, určí se část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry

jeho zavinění; v případě uvedeném v ustanovení § 191 odst. 2 písm. c) zák.

práce však zaměstnavatel uhradí alespoň jednu třetinu škody (§ 191 odst. 3 zák.

práce). Procesní povinnost tvrdit a prokázat skutečnosti o tom, že se

zaměstnavatel (zcela nebo zčásti) zprostil odpovědnosti za škodu při pracovním

úrazu, má - jak vyplývá již ze znění ustanovení § 191 odst. 1 a 2 zák. práce -

zaměstnavatel, který také nese za řízení procesní odpovědnost za to, že tyto

povinnosti nesplní (tzv. břemeno tvrzení a důkazní) [srov. například odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2005 sp. zn. 21 Cdo 2313/2004, který byl

uveřejněn pod č. 143 v časopise Soudní judikatura, roč. 2005].

V projednávané věci odvolací soud správně dovodil, že žalobcem zaviněné

porušení pokynu žalovaného vstupovat za vrata montážní haly jen při navážení

materiálu [a tedy nevstupovat za ně ani za účelem vykonání malé potřeby, která

je (včetně potřebné cesty na místo jejího vykonání a zpět) úkonem během práce

obvyklým, a tedy úkonem v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů (srov. §

25 odst. 3 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a

některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.),] je důvodem k

tomu, aby se žalovaný zprostil své odpovědnosti za škodu vzniklou žalobci

pracovním úrazem, který žalobce utrpěl dne 27. 2. 2003 poté, co po vykonání

malé potřeby za vraty montážní haly, ve které vykonával práci, uklouzl na

neudržovaném povrchu, neboť s přihlédnutím ke všem okolnostem, za nichž byl

uvedený pokyn vydán, zejména k důvodům (příčinám), které vedly k jeho vydání

(podle zjištění odvolacího soudu šlo o „bezpečnostní důvody z hlediska ochrany

zdraví a bezpečnosti při práci“, protože neudržovaná přístupová cesta k vratům

montážní jámy se upravovala zejména v zimním období pouze u příležitosti

příjezdu kamionu s materiálem a jinak nebyla udržována), se jednalo o pokyn k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Se závěrem odvolacího soudu, že v důsledku uvedeného porušení pokynu k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žalobcem se žalovaný zcela

zprostil své odpovědnosti za škodu vzniklou žalobci pracovním úrazem, však

dovolací soud nesouhlasí.

Odvolací soud nevzal náležitě v úvahu, že zaměstnavatel se zcela zprostí

odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem, jen - jak vyplývá

z ustanovení § 191 odst. 1 zák. práce - bylo-li zaviněné porušení pokynů k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci postiženým zaměstnancem,

ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně

vyžadovány a kontrolovány, jedinou příčinou škody. V projednávané věci však

nebylo příčinou škody vzniklé žalobci pracovním úrazem ze dne 27. 2. 2003 jen

zaviněné porušení pokynu žalovaného vstupovat za vrata montážní haly pouze při

navážení materiálu, ale – jak plyne ze skutkových zjištění odvolacího soudu -

též okolnost, že žalovaný uvedeného dne nezajistil uzamčení vrat, přestože se

materiál nenavážel a přestože právě jejich uzamykáním zajišťoval kontrolu

dodržování uvedeného pokynu (byla-li by vrata uzamčená, žalobce by jimi nemohl

opustit montážní halu a k jeho úrazu by nedošlo tak, jak k němu došlo). Bylo-li

tedy za těchto okolností žalobcem zaviněné porušení pokynu žalovaného vstupovat

za vrata montážní haly pouze při navážení materiálu jen jednou z příčin škody,

mohl se žalovaný - jak vyplývá z výše uvedeného - zprostit odpovědnosti za

škodu vzniklou žalobci pracovním úrazem pouze zčásti.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný. Protože nejsou

podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí

dovolání a ani pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České

republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc vrátil

odvolacímu soudu (Krajskému soudu v Brně) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta

první o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2016

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu