21 Cdo 3820/2009
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v
právní věci žalobkyně M. P., zastoupené Mgr. Zuzanou Červenou, advokátkou se
sídlem v Praze 1, Újezd č. 46, proti žalovanému DEJDAR, spol. s r. o. se sídlem
v Praze 6, Kladenská č. 282/29, IČO 49703463, zastoupenému JUDr. Jiřím
Davidíkem, advokátem se sídlem v Praze 4, V Jezírkách č. 1545/16, o určení
trvání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 4 C
145/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
16. prosince 2008, č. j. 55 Co 254/2008-69, takto:
Rozsudek městského soudu se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k
dalšímu řízení.
Dopisem ze dne 26. 11. 2003 žalovaný sdělil žalobkyni, že jí „dává podle § 46
odst. 1 písm. c) zákoníku práce výpověď z pracovního poměru“. Vzhledem k tomu,
že žalobkyně byla osobou se změněnou pracovní schopností, vyžádal si žalovaný
od Úřadu práce hlavního města Prahy, pobočky Praha 6, souhlas k rozvázání
pracovního poměru se žalobkyní podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku
práce; souhlas udělil Úřad práce hlavního města Prahy rozhodnutím ze dne 2. 7.
2003, které potvrdilo Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutím ze dne
4. 11. 2003.
Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že „pracovní poměr, založený pracovní
smlouvou uzavřenou mezi žalobkyní a žalovaným dne 2. 9. 2002, trvá“. Žalobu
odůvodnila zejména tím, že výpověď z pracovního poměru jí byla doručena dne 1.
12. 2003 a 11. 12. 2003 byla uznána práce neschopnou; její pracovní neschopnost
trvala až do 30. 4. 2004. V důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
byla dnem 10. 4. 2003 uznána částečně invalidní a od 11. 5. 2003 jí byl Českou
správou sociálního zabezpečení přiznán částečný invalidní důchod. Z potvrzení o
zaměstnání, které jí na vlastní žádost vydala Pražská správa sociálního
zabezpečení, žalobkyně zjistila, že žalovaný uvedl, že „pracovní poměr
žalobkyně skončil u žalované dnem 29. 2. 2004, resp. po opravě 31. 3. 2004“.
Žalobkyně má právní zájem na určení, že její pracovní poměr u žalované trvá,
protože bez určení, zda tu právní vztah je či není, je ohroženo její právní
postavení, které spatřuje v tom, že „u PSSZ je zaznamenáno ukončení pracovního
poměru a tedy ukončení doby pojištění, ačkoliv tak podle názoru žalobkyně
není“.
Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 5. 4. 2007, č. j. 4 C 145/2004-38,
žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady
řízení 8.895,- Kč k rukám advokáta JUDr. Vlastimila Trojana. Vyšel z toho, že
po doručení výpovědi z pracovního poměru dne 1. 12. 2003 se žalobkyně stala v
době běhu výpovědní doby práce neschopnou, a dovodil, že „podle tehdy platného
ust. § 48 odst. 2 zákoníku práce se do výpovědní doby nezapočítávala ochranná
doba, žalovaný dosud nesplnil povinnost, kterou ukládal tehdy platný § 47 odst.
2 zákoníku práce, tj., že žalobkyni, které byla dána výpověď z důvodů uvedených
v § 46 odst. 1 písmeno c) zákoníku práce, a která byla a dosud je zdravotně
postižená, čímž se stala a je částečně invalidní a není zabezpečena důchodem,
nezajistil žalovaný nové vhodné zaměstnání“. Výpovědní doba proto dosud
neskončila a pracovní poměr žalobkyně u žalovaného trvá.
K odvolání žalovaného Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16. 12. 2008, č. j.
55 Co 254/2008-69, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že zamítl žalobu
„s požadavkem“ na určení, že pracovní poměr založený pracovní smlouvou
uzavřenou mezi žalobkyní a žalovaným dne 2. 9. 2002 trvá, a rozhodl, že žádný z
účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně a že
žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací
soud se v první řadě zabýval otázkou, „zda i v době jeho rozhodování je u
žalobkyně dán naléhavý právní zájem na takto formulovaném žalobním petitu“. V
odvolacím řízení bylo totiž zjištěno, že „žalobkyni byla rozhodnutím ČSSZ ze
dne 23. 5. 2005 od 12. 6. 2005 obnovena výplata částečného invalidního důchodu
ve výši přesahující zákonnou hranici jejího životního minima“, žalobkyně
přestala být občankou se změněnou pracovní schopností nezabezpečenou důchodem
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 zák. práce a navíc sama v mezidobí dala
žalovanému dne 20. 11. 2007 výpověď z pracovního poměru „ve zřejmé snaze
pracovní poměr ukončit a vyjasnit tak své právní pracovní postavení“. Odvolací
soud uzavřel, že, jestliže žalobkyně „i za tohoto stavu setrvala na žalobním
požadavku na určení, že pracovní poměr u žalovaného nadále trvá“, a přes
poučení, kterého se jí dostalo odvolacím soudem („aby doplnila svá žalobní
tvrzení ohledně existence naléhavého právního zájmu na žalobě na určení, že
pracovní poměr žalobkyně u žalovaného trvá“), právě s ohledem na výpověď z
pracovního poměru, kterou sama dala žalovanému dne 20. 11. 2007, žalobní petit
nezměnila na určení, že „pracovní poměr trval v době podání žaloby, případně k
určitému konkrétnímu datu skončil“, na „takto formulované“ určovací žalobě nemá
naléhavý právní zájem.
V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu žalobkyně namítá, že „řízení je
postiženo vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí soudu“.
Zejména jí „nebyla poskytnuta možnost na řádné naplnění jejího ústavně
zaručeného práva na spravedlivý proces, a to tím, že byla narušena
dvojinstančnost soudního řízení“, neboť změnu v posouzení naléhavého právního
zájmu na podané určovací žalobě „lze bezesporu vyhodnotit jako zásadní změnu
právního náhledu odvolacího soudu“. Namítá dále, že „se zásadní změnou v
posouzení naléhavého právního zájmu také souvisí poučovací povinnost soudu, a
to v tom směru, že by soud měl poučit účastníky řízení o předpokládaném
výsledku řízení“ (odvolací soud „měl poučit žalobkyni v tom smyslu, že s
ohledem na podanou výpověď z její strany by musel v daném případě žalobu
zamítnout s tím, že pracovní poměr netrvá“, a že „v daném případě je nutné
přeformulovat žalobní petit tak, aby plně reflektoval na dané nové
skutečnosti“). I když byla žalobkyně odvolacím soudem vyzvána k doplnění svých
tvrzení o naléhavosti svého právního zájmu na určovací žalobě, soud zkoumal
právní zájem „na žalobním petitu nikoliv na žalobě“. Podle názoru dovolatelky
právní zájem na určovací žalobě jako takové „trval v okamžiku podání žaloby a
přetrvával ze stejného důvodu až do okamžiku rozhodnutí odvolacího soudu“.
Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a vrátil
věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Žalovaný navrhl, aby dovolání jako zjevně bezdůvodné bylo zamítnuto. Zásady
spravedlivého procesu nebyly porušeny a poučení odvolacího soudu i vysvětlení
možných důsledků při nesplnění povinnosti žalobkyně bylo v rámci vyváženosti
postavení procesních stran dostatečné; navíc byly obě strany zastoupeny
advokáty.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal
podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 6.
2009 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího
soudu, který byl vydán před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony). Po zjištění, že dovolání bylo podáno proti pravomocnému
rozsudku odvolacího soudu oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě
(§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že jde o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení
§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený měnící
rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k
závěru, že dovolání je zčásti opodstatněné.
V projednávané věci podala žalobkyně žalobu na určení, že její pracovní poměr u
žalovaného trvá, a naléhavý právní zájem spatřovala v tom, že bez tohoto určení
je ohroženo její právní postavení a je nejisté, neboť u Pražské správy
sociálního zabezpečení je zaznamenáno ukončení jejího pracovního poměru u
žalovaného, a tím i ukončení doby pojištění, dnem 31. 3. 2004. V průběhu
odvolacího řízení žalobkyně odvolacímu soudu předložila rozhodnutí České správy
sociálního zabezpečení ze dne 23. 5. 2005, podle kterého jí byla od 12. 6. 2005
obnovena výplata částečného invalidního důchodu, a současně také předložila
výpověď z pracovního poměru ze dne 20. 11. 2007, kterou v mezidobí žalovanému
dala. S ohledem na tyto skutečnosti odvolací soud žalobkyni vyzval, aby
doplnila svá žalobní tvrzení ohledně existence naléhavého právního zájmu na
žalobě na určení, že její pracovní poměr u žalovaného trvá. Žalobkyně na výzvu
reagovala podáním, ve kterém uvedla, že bez požadovaného určení je ohroženo
její právní postavení, když u Pražské správy sociálního zabezpečení je
zaznamenáno ukončení jejího pracovního poměru u žalovaného a doby pojištění k
datu 31. 3. 2004 a přitom tomu tak není.
S námitkou dovolatelky, že soud „měl poučit žalobkyni v tom smyslu, že s
ohledem na podanou výpověď z její strany by musel v daném případě žalobu
zamítnout s tím, že pracovní poměr netrvá“, a že „v daném případě je nutné
přeformulovat žalobní petit tak, aby plně reflektoval na dané nové
skutečnosti“, dovolací soud nesouhlasí.
Poučovací povinnost soudu je zásadně vymezena v ustanovení § 5 o. s. ř., podle
něhož soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a
povinnostech. Z citovaného ustanovení jednoznačně vyplývá, že soudy nejsou
povinny (ani oprávněny) poskytovat účastníkům v rámci občanského soudního
řízení jiné poučení, než o procesních právech a povinnostech. Nemohou (a nesmí)
proto účastníky poučovat o hmotném právu, tedy ani o tom, kterých práv
(případně povinností) by se mohli (měli) podle hmotného práva domáhat.
Poučovací povinnost soudu je koncipována tak, aby bylo vždy bez pochybností
zřejmé, kdy a o čem mají být účastníci poučeni. Vzájemný vztah úpravy v
ustanovení § 5 a úpravy poučovací povinnosti v jednotlivých ustanoveních
občanského soudního řádu je vztahem principu a jeho konkrétního promítnutí.
Jakého poučení se účastníkům má v konkrétní procesní situaci dostat, nestanoví
§ 5, ale jednotlivá ustanovení. Poučení podle ustanovení § 118a o. s. ř. slouží
k tomu, aby účastníci tvrdili rozhodné skutečnosti (povinnost tvrzení) a aby ke
svým tvrzením označili důkazy (povinnost důkazní). Postup podle ustanovení §
118a o. s. ř. přichází v úvahu tehdy, jestliže účastníky uvedená tvrzení a
navržené (případně i nenavržené, ale provedené) důkazy nepostačují k tomu, aby
byl objasněn skutkový stav věci; postačují-li v řízení uskutečněná tvrzení a
navržené (či nenavržené, ale provedené) důkazy pro objasnění skutkové stránky
věci i při případném jiném právním názoru soudu, není třeba k poučení podle
ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř. přistupovat.
Jestliže v projednávané věci odvolací soud - poté, co při jednání odvolacího
soudu dne 11. 11. 2008 žalobkyně sdělila (a fotokopií doložila), že „dala
výpověď z pracovního poměru datovanou 20. 11. 2007“ – žalobkyni usnesením ze
dne 14. 11. 2008, č. j. 55 Co 254/2008-60, vyzval, aby ve stanovené lhůtě
písemně doplnila svá tvrzení o „naléhavém právním zájmu na určovací žalobě, že
pracovní poměr trvá, a to s ohledem na žalobkyní předložené listiny při
odvolacím jednání o obnovení výplaty ČID a výpověď z pracovního poměru danou
žalobkyní“, jasně a srozumitelně vyjádřil, v jakém směru, která tvrzení a proč
by žalobkyně měla doplnit; žalobkyně na uvedenou výzvu také podáním doručeným
odvolacímu soudu dne 26. 11. 2008 reagovala. Námitka dovolatelky, že měl soud
„poučit žalobkyni v tom smyslu, že s ohledem na podanou výpověď z její strany
by musel v daném případě žalobu zamítnout s tím, že pracovní poměr netrvá“, a
že „v daném případě je nutné přeformulovat žalobní petit tak, aby plně
reflektoval na dané nové skutečnosti“, přehlíží, že takové poučení by bylo (v
rozporu s principem zakotveným v ustanovení § 5 o. s. ř.) poučením o hmotném
právu (o tom, jakého konkrétního práva se může žalobou domáhat).
Obstát nemůže ani námitka dovolatelky, že „žalobkyni nebyla poskytnuta možnost
na řádné naplnění jejího ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, a to
tím, že byla narušena dvojinstančnost soudního řízení“.
Podle ustanovení § 213 odst. 4 o. s. ř. odvolací soud doplní dokazování o
účastníky navržené důkazy, které dosud nebyly provedeny, ukazuje-li se to
potřebné ke zjištění skutkového stavu věci; to neplatí jen tehdy, má-li být
provedeno rozsáhlé doplnění dokazování a jestliže ke skutečnosti, jež jimi má
být prokázána, dosud nebylo provedeno žádné nebo zcela nedostatečné dokazování.
Dvojinstančnost není obecnou zásadou občanského soudního řízení a už vůbec ne
ústavní zásadou vztahující se k občanskému soudnímu řízení. Odvolací soud proto
nemůže odmítnout provést za odvolacího řízení jakýkoliv důkaz potřebný ke
zjištění skutkového stavu věci jen s poukazem na „zásadu dvojinstančnosti
občanského soudního řízení“, jestliže mu ustanovení § 213 odst. 2, 3 nebo 4 o.
s. ř. ukládá povinnost takový důkaz provést, jestliže taková povinnost vyplývá
z postupu podle § 220 odst. 3 o. s. ř. nebo jestliže může zopakovat důkaz nebo
doplnit dokazování o dosud neprovedený důkaz, i když mu zákon v tomto směru
povinnost při dokazování neukládá. Právo na spravedlivý proces je podle
konstantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva (oproti představě
dovolatelky) naplněno tehdy, je-li věc posouzena alespoň v jednom stupni
orgánem, který naplňuje požadavek nezávislosti a nestrannosti ve smyslu čl. 6
odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (srov. např.
Delcourt v. Belgie, rozsudek ze dne 17. ledna 1970, Série A, č. 11, odst. 25,
nebo Butkevičius v. Litva, rozsudek ze dne 26. března 2002, č. 48297/99, Sbírka
rozsudků a rozhodnutí 2002-II, odst. 43).
Souhlasit však nelze ani se závěrem odvolacího soudu, že žalobu nutno zamítnout
proto, žalobkyně nemá naléhavý právní zájem na určení, že pracovní poměr u
žalovaného nadále trvá.
Podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. lze žalobou (návrhem na zahájení
řízení) uplatnit, aby bylo rozhodnuto o určení, zda tu právní vztah nebo právo
je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.
Podle ustálené judikatury soudů naléhavý právní zájem na určení, zda tu právní
vztah nebo právo je či není, je dán zejména tam, kde by bez tohoto určení bylo
ohroženo právo žalobce nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení
stalo nejistým. Žaloba domáhající se určení podle ustanovení § 80 písm. c) o.
s. ř. nemůže být zpravidla opodstatněna tam, kde lze žalovat na splnění
povinnosti podle ustanovení § 80 písm. b) o. s. ř. (srov. například rozsudek
bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. 2. 1971, sp. zn. 2 Cz 8/71, uveřejněný
pod č. 17 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1972). Vyslovený
předpoklad však nelze chápat všeobecně. Prokáže-li žalobce, že má právní zájem
na tom, aby bylo určeno určité právo nebo právní poměr, přestože by mohl
žalovat přímo na splnění povinnosti, nelze mu určovací žalobu odepřít. Za
nedovolenou - při možnosti žaloby na plnění - lze považovat určovací žalobu jen
tam, kde by nesloužila potřebám praktického života, nýbrž jen ke zbytečnému
rozmnožování sporů. Jestliže se určením, že tu právní vztah nebo právo je či
není, vytvoří pevný právní základ pro právní vztahy účastníků sporu (a předejde
se tak žalobě o plnění), je určovací žaloba přípustná i přesto, že je možná
také žaloba na splnění povinnosti podle ustanovení § 80 písm. b) o.s.ř. (srov.
například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96,
uveřejněný pod č. 21 v časopise Soudní judikatura, ročník 1997). Uvedené ale
neznamená, že pevný právní základ pro právní vztahy účastníků sporu vytvoří
jakákoli žaloba na určení. Tento cíl může splnit jen taková žaloba, jež se bude
domáhat určení existence či neexistence právě toho právního vztahu, od něhož
(jako od pevného právního základu) lze další vztahy účastníků sporu odvozovat.
Zda tomu tak v konkrétním případě je, je závislé především na posouzení, jaké
další právní vztahy mají být od onoho pevného právního základu odvíjeny.
Naléhavý právní zájem na určení požadovaném ve smyslu § 80 písm. c) o. s. ř.,
zkoumá soud podle stavu ke dni vyhlášení rozsudku (§ 154 odst. 1 o. s. ř.).
Žalobkyně od počátku řízení tvrdila a na výzvu odvolacího soudu reagovala
argumentací, že bez požadovaného určení je ohroženo její právní postavení, když
u Pražské správy sociálního zabezpečení je zaznamenáno ukončení jejího
pracovního poměru u žalovaného a doby pojištění k datu 31. 3. 2004 a přitom
tomu tak není. Odvolací soud však při posuzování, zda má žalobkyně naléhavý
právní zájem na požadovaném určení, přehlédl, že z pohledu tohoto požadavku
(naléhavého právního zájmu) není důležité, zda v řízení bude prokázáno
žalobcovo tvrzení o skutečnostech odůvodňujících žalobu na určení; rozhodující
je, zda vůbec (objektivně) by případně úspěšná určovací žaloba mohla naplnit
požadavky vyplývající z ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř., jak byly výše
rozvedeny. Veden tímto nesprávným názorem odvolací soud dovodil, že na žalobě
na určení, že pracovní poměr u žalovaného nadále trvá, nemá žalobkyně naléhavý
právní zájem, ačkoliv je nepochybné, že v případě úspěchu žaloby na takové
určení by se vytvořil pevný právní základ pro její právní postavení („u Pražské
správy sociálního zabezpečení je zaznamenáno ukončení jejího pracovního poměru
u žalovaného a doby pojištění k datu 31. 3. 2004“).
Z uvedeného vyplývá, že napadený rozsudek odvolacího soudu není správný.
Nejvyšší soud České republiky jej proto podle ustanovení § 243b odst. 2 část
věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k
dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale
znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1, § 243d odst. 1 část věty
za středníkem a věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 11. ledna 2011
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu