Nejvyšší soud Usnesení občanské

21 Cdo 474/2008

ze dne 2008-12-18
ECLI:CZ:NS:2008:21.CDO.474.2008.1

21 Cdo 474/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní

věci žalobce E. B., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Š. M., o určení

dědického práva, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 20 C 501/2004, o

dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. března 2007,

č. j. 11 Co 104/2007-148, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Chebu dne 23.12.2004 domáhal

určení, že žalovaný „není závětním dědicem zůstavitelky N. M., zemřelé (dále

také jen „zůstavitelka“)“. Uvedl, že „zůstavitelka měla ke dni smrti manžela

(žalovaného) a tři děti (žalobce a dvě dcery)“; že „v dědickém řízení vedeném u

Okresního soudu v Chebu pod č.j. 17 D 901/2003 byla předložena úředně ověřená

kopie závěti ze dne 20.9.2002 sepsaná ve formě notářského zápisu sp.zn. NZ

274/2002, N 277/2002, notářkou JUDr. H. M.“; že „na základě této závěti byl

jediným dědicem zůstavitelky ustanoven žalovaný“; že „předmětný notářský zápis

nebyl podepsán zůstavitelkou“, neboť „podpis uvedený na notářském zápise

neodpovídá jejímu písmu“; že „zůstavitelka byla v době sepsání závěti natolik

vážně nemocná, že se nemohla dostavit do kanceláře notářky“; že „měla silnou

cukrovku, pobývala na lůžku a velmi často upadala do stavu tzv. komatu“; že

„soud mu v dědickém řízení usnesením ze dne 11.11.2004, č.j. 17 D 901/2003-147,

uložil podat žalobu na určení, že žalovaný není závětním dědicem zůstavitelky“.

Okresní soud v Chebu rozsudkem ze dne 5.10.2006, č.j. 20 C 501/2004-128, žalobu

zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Uvedl, že „vzhledem k tomu, že žalobce je synem zůstavitelky, a tedy dědicem

zákonným, a žalovaný měl být pořízenou závětí určen též dědicem závětním, je

již tímto dán naléhavý právní zájem žalobce ve smyslu § 80 písm. c) o.s.ř.“; že

„v Centrální evidenci závětí je evidována závěť zůstavitelky, pořízená formou

notářského zápisu dne 20.9.2002 u notářky JUDr. H. M.“; že „obmyšlenou osobou

pro případ své smrti zůstavitelka učinila manžela (žalovaného)“; že

„zůstavitelka a žalovaný pořídili de facto tzv. vzájemnou závěť, kde se

navzájem ustanovili dědici pro případ smrti prvního z nich“; že „výpověď

svědkyně JUDr. H. M. a obsah jí předložených listin“ vedou k závěru, že

„zůstavitelka pořídila platnou závěť“.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 15.3.2007, č.j. 11

Co 104/2007-148, napadený rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že

žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Dospěl k

závěru, že „skutkové a právní závěry soudu prvního stupně jsou nadbytečné“; že

soud prvního stupně „se vůbec neměl zabývat existencí naléhavého právního zájmu

žalobce na podání žaloby o určení dědického práva“, neboť „žalobce byl k podání

žaloby odkázán usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 11.11.2004, č.j. 17 D

901/2003-147, vydaném v dědickém řízení podle ustanovení § 175k odst. 2

o.s.ř.“; že „odkaz soudu na sporné řízení je v souladu s ustanovením § 175k

odst. 2 o.s.ř.“; že „žaloba byla podána v soudem stanovené lhůtě“; že „žalobní

petit odpovídá citovanému zákonnému ustanovení“; že však „okruh účastníků

neodpovídá okruhu účastníků dědického řízení (dědiců zůstavitelky)“; že

„účastníky sporného řízení, zahájeného podáním žaloby musí být všichni, kteří

patřili do okruhu účastníků dědického řízení v době vydání usnesení podle

ustanovení § 175k odst. 2 o.s.ř.“; že „neoznačí-li žalobce za účastníky

sporného řízení všechny, kdo jimi musí být, je to důvodem pro zamítnutí žaloby

pro nedostatek věcné legitimace“; že „při jednání u notáře Mgr. Ing. J. H. jako

soudního komisaře, konaném dne 15.10.2004, žalobce namítl neplatnost závěti

pořízené zůstavitelkou formou notářského zápisu“; že „ostatní dvě dědičky ze

zákona, dcery M. T. a M. F., se vyjádřily tak, že závěť nezpochybňují, že však

žádný ze zákonných dědiců dědictví po zůstavitelce kvalifikovaným způsobem

neodmítl“; že „v odůvodnění usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 11.11.2004,

č.j. 17 D 901/2003-147, je uvedeno, které osoby přicházejí v úvahu jako

dědicové ze zákona a výslovně se v něm uvádí, že žaloba musí být podána nejen

proti závětnímu dědici, ale také proti ostatním účastníkům s uvedením

konkrétních jmen“; že „žaloba byla podána pouze proti pozůstalému manželu Š.

M.“; že „žalobce byl v dědickém řízení dostatečně podrobně a konkrétně poučen,

v jaké lhůtě, jakým způsobem a koho má žalovat“ a že proto „není dána věcná

legitimace na straně žalované“.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítá, že

„není člověkem znalým práva“; že „má základní vzdělání a právnickým věcem

nerozumí“; dále že „v tomto řízení podle § 175k dost. 2 o.s.ř. jde pouze o to,

že mezi účastníky je sporné dědické právo, tj. je sporné, kdo je dědicem“; že

„nejde o to, kdo má být účastníkem dědického řízení“; že „sporné je pouze to,

zda závěť pořízená zůstavitelkou je platná, či nikoliv a zda z tohoto důvodu

pozůstalý manžel má dědit ze zákona nebo jako závětní dědic“; že „požadavek,

aby soud určil, zda pozůstalý manžel je závětním dědicem, nebo dědicem ze

zákona, je vlastně žalobou na určení, zda závěť je či není platná“; že

„případný výsledek takového sporu není způsobilý ovlivnit dědické právo

některého z dědiců, tj. neřeší případnou otázku, zda účastník je či není

dědicem“; že „podanou žalobu nelze v této věci klasifikovat jako žalobu ve

smyslu ustanovení § 175k odst. 2 o.s.ř.“ a že „žaloba měla být posuzována jako

běžná žaloba na určení ve smyslu § 80 písm. c) o.s.ř.“. Navrhl, aby Nejvyšší

soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k

dalšímu řízení.

Žalovaný k dovolání žalobce především uvedl, že „žalobce byl náležitě

poučen proti komu, v jaké lhůtě a jakým způsobem má žalobu podat“ a navrhl, aby

Nejvyšší soud dovolání žalobce odmítl „jako zjevně bezdůvodné“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po

zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno

oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst.

1 o.s.ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to

zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou

obsaženy v ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo

změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst.1 písm.a)

o.s.ř.] nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud

prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení)

proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí

zrušil [§ 237 odst.1 písm.b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí

soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237

odst.1 písm.b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.];

to neplatí ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o

peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč,

přičemž se nepřihlíží k příslušenství pohledávky [§ 237 odst.2 písm.a) o.s.ř.],

a ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo

zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení

(popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení [§ 237 odst.2 písm.b)

o.s.ř.].

Žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek

soudu prvního stupně ve věci samé. Podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b)

o.s.ř. dovolání není přípustné, a to již proto, že ve věci samé nebylo soudem

prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by bylo odvolacím soudem zrušeno.

Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen při

splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve

smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která

je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem [§ 237 odst.3 o.s.ř.].

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně

vázán uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst.3 o.s.ř.); vyplývá z toho

mimo jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve

smyslu ustanovení § 237 odst.3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní

právní význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v

dovolání označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává

tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

Dovolání může být podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. - jak uvedeno

již výše - přípustné, jen jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve

věci samé zásadní význam po právní stránce. Dovolání v tomto případě (má-li

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam) lze

podat jen z důvodu, že řízení je postiženo vadou, která měla za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci [srov. § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř.], nebo z

důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [srov. §

241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Z důvodu, že vychází ze skutkového zjištění,

které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování,

lze rozhodnutí odvolacího soudu napadnout, jen je-li dovolání přípustné podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř., popřípadě podle obdobného užití

těchto ustanovení ve smyslu ustanovení § 238 a § 238a o.s.ř. (srov. § 241a

odst. 3 o.s.ř.). Z výše uvedeného současně vyplývá, že na závěr, zda má

napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé zásadní význam po právní

stránce, lze usuzovat jen z okolností, uplatněných dovolacím důvodem podle

ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., a že k okolnostem uplatněným

dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) nebo ustanovení §

241a odst. 3 o.s.ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto (srov. též právní názor

vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2004, sp. zn. 21 Cdo

541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč.

2004).

Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (srov. § 460 obč. zák.). K nabytí

dědictví zůstavitelovým dědicem však nedochází jen na základě smrti

zůstavitele. Právní úprava dědického práva vychází z principu ingerence státu

při nabývání dědictví; předpokládá mimo jiné, že dědictví po každém zůstaviteli

musí být soudem projednáno a rozhodnuto, že řízení o dědictví se zahajuje i bez

návrhu a že v řízení o dědictví musí být projednán také majetek, který při

původním projednání a rozhodnutí dědictví nebyl znám (nebyl zjištěn). Podle

rozhodnutí soudu o dědictví (§ 175q o. s. ř.) se dědictví nabývá s účinností ke

dni smrti zůstavitele. V době od smrti zůstavitele až do rozhodnutí o dědictví

pravomocným usnesením soudu tu nemůže být jistota, s jakým výsledkem řízení o

dědictví skončí (zejména, kdo se stane zůstavitelovým dědicem a jak bude

vypořádáno dědictví mezi více zůstavitelovými dědici).

Zanechal-li zůstavitel více dědiců, projevuje se stav, jaký tu vzniká v

době od smrti zůstavitele až do pravomocného rozhodnutí soudu o dědictví, také

v jejich vzájemných vztazích k majetku patřícímu do dědictví. Musí být vzato v

úvahu, že rozhodnutí soudu o dědictví má sice účinky ke dni smrti zůstavitele,

že však do právní moci rozhodnutí o dědictví není jisté, jak budou jejich práva

a povinnosti k dědictví upravena. Uvedený \"zvláštní\" vztah dědiců k

zůstavitelově majetku má mimo jiné za následek, že až do právní moci usnesení

soudu o dědictví jsou dědici považováni za vlastníky celého majetku patřícího

do dědictví (všech věcí a majetkových práv zůstavitele) a že z právních úkonů,

týkajících se věcí nebo majetkových práv patřících do dědictví, jsou oprávněni

a povinni vůči jiným osobám společně a nerozdílně, přičemž jejich dědický podíl

vyjadřuje míru, jakou se navzájem podílejí na těchto právech a povinnostech. Ve

sporech s jinými osobami, týkajících se věcí nebo majetkových práv patřících do

dědictví, se uvedený vztah dědiců k zůstavitelově majetku projevuje tím, že

mají postavení tzv. nerozlučných společníků (§ 91 odst. 2 o. s. ř.), neboť jde

o taková společná práva a povinnosti, že se rozhodnutí ve sporu musí vztahovat

na všechny dědice (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 11. 1999, sp.

zn. 21 Cdo 1820/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura, ročník 2000, pod

číslem 67).

Postavení žalobce v řízení před soudem je určeno obsahem rozhodnutí

soudu, vydaného podle ustanovení § 175k odst. 2 o. s. ř. Ostatní účastníci

řízení o dědictví budou vystupovat v řízení před soudem jako žalovaní, a to i

když v řízení o dědictví se někteří z nich ke sporné otázce nestavěli odmítavě

nebo vystupovali pasivně. Okruh žalovaných soud ve sporném řízení zjišťuje

nezávisle na údajích uvedených v rozhodnutí vydaném podle ustanovení § 175k

odst. 2 o. s. ř. v řízení o dědictví. Žalovaným ve sporném řízení nic nebrání v

tom, aby zaujali stanovisko shodné s žalobcem. Soud však nemůže z takového

vyjádření žalovaného dovodit, že dědické právo přestalo být sporné, a řízení

zastavit, pokud nemá podklady pro postup podle ustanovení § 96 odst. 1 až 3 o.

s. ř., tj. k vyřízení výslovného zpětvzetí návrhu.

Určí-li žalobce okruh účastníků sporného řízení v návrhu na jeho

zahájení (§ 90 o.s.ř.) odchylně od okruhu účastníků řízení o dědictví a jako

žalované označí jen některého (některé) z nich, nemůže být žalobě vyhověno pro

nedostatek věcné legitimace vyplývající z hmotného práva, neboť se řízení

neúčastní všichni nerozluční společníci (§ 91 odst. 2 o. s. ř.) [srov. zprávu

projednanou a schválenou občanskoprávním kolegiem bývalého Nejvyššího soudu ČSR

dne 18. 6. 1982, Cpj 165/81, uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, ročník 1982, pod číslem 49; též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

10.2.2004, sp.zn. 30 Cdo 2537/2003, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod

č. 70, ročník 2004].

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že N. M., zemřelá, (dále

též jen „zůstavitelka“), byla vdaná a měla tři děti. Zůstavitelka sepsala dne

20.9.2002 závěť ve formě notářského zápisu, čj. NZ 274/2002, N 277/2002, kterou

odkázala veškerý svůj majetek svému manželovi Š. M. (žalovanému). Současně bylo

zjištěno, že pozůstalý syn E. B. (žalobce) při jednání u notáře Mgr. Ing. J. H.

konaném dne 15.10.2004 namítl neplatnost závěti ze dne 20.9.2002. Pozůstalé

dcery M. T. a M. F. závěť nezpochybnily, dědictví však neodmítly.

Ze spisu dále vyplývá, že v řízení o dědictví po zůstavitelce vedeném

Okresním soudem v Chebu pod sp. zn. 17 D 901/2003, byl usnesením ze dne

11.11.2004, č.j. 17 D 901/2003-147, pozůstalý syn E. B. „odkázán“, aby „ve

lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení podal u Okresního soudu v

Chebu žalobu na určení, že pozůstalý manžel Š. M. není závětním dědicem

zůstavitelky“. V odůvodnění tohoto usnesení je konstatováno, které osoby

přicházejí v úvahu jako dědicové zůstavitelky ze zákona a výslovně je v něm

uvedeno, že žaloba musí být podána nejen proti závětnímu dědici Š. M., ale také

proti ostatním účastníkům dědického řízení, tj. proti pozůstalým dcerám M. T. a

M. F. (které sice neplatnost nenamítaly, ale zůstávají účastnicemi dědického

řízení do doby, než bude najisto postaveno, zda půjde o dědění ze závěti nebo

ze zákona).

Z výše uvedeného vyplývá, že v daném případě soudy, při posouzení

otázek věcné legitimace účastníků řízení, postupovaly v souladu s ustálenou

judikaturou soudů [srov. zprávu projednanou a schválenou občanskoprávním

kolegiem bývalého Nejvyššího soudu ČSR dne 18. 6. 1982, Cpj 165/81, uveřejněnou

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1982, pod číslem 49; též

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.2.2004, sp. zn. 30 Cdo 2537/2003,

uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod č. 70, ročník 2004]. Napadené

rozhodnutí odvolacího soudu proto, z hlediska těchto právních otázek, nemůže

mít zásadní význam.

S ohledem na obsah shora citovaného usnesení Okresního soudu v Chebu ze

dne 11.11.2004, č.j. 17 D 901/2003-147, žalobce nemohl být postupem soudů v

dané věci dotčen ani na svých právech vyplývajících z článku 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod (srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 9.5.2006,

sp.zn. I. ÚS 467/04), neboť o tom, že předmětná žaloba musí být podána proti

všem v úvahu přicházejícím zákonným dědicům, byl citovaným usnesením poučen.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce není přípustné ani podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Nejvyšší soud České republiky proto

dovolání - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5

věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení §

243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce

nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů právo a

žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Roman F i a l a, v. r.

předseda senátu