Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 506/2006

ze dne 2007-06-05
ECLI:CZ:NS:2007:21.CDO.506.2006.1

21 Cdo 506/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci

žalobce R. W., zastoupeného advokátem, proti žalovanému K. D. O., družstvu,

zastoupenému advokátem, o 195.656,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního

soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 C 197/2004, o dovolání žalovaného proti

rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. října 2005 č.j. 16 Co

318/2005-92, takto:

Rozsudek krajského soudu a rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.2.2005

čj. 11 C 197/2004-66 se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Olomouci k

dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaný zaplatil 195.656,- Kč s úroky z prodlení,

které v žalobě specifikoval. Žalobu odůvodnil tím, že u žalovaného pracoval na

základě pracovní smlouvy ze dne 1.7.1975 jako automechanik a že dne 29.9.1998

uzavřel s žalovaným jednak dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni

30.9.1998, a jednak dohodu, v jejímž článku III. bylo mezi účastníky ujednáno,

že v případě, že podnikatel P. P. podnikající v objektu žalovaného ukončí

podnikatelskou činnost v tomto objektu, převezme žalovaný zpět pronajatý objekt

autoservisu i s těmi zaměstnanci – členy družstva, kteří ke jmenovanému

podnikateli přešli ke dni 1.10.1998 a v době ukončení jeho podnikatelské

činnosti u něj pracovali. Ačkoli tato situace nastala [žalobce dne 1.10.1998

nastoupil do pracovního poměru k P. P. a ke dni 30.4.2001 tento pracovní poměr

skončil na základě výpovědi podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zák. práce]

a dne 5.6.2001 žalovaný akceptoval návrh žalobce na uzavření pracovní smlouvy a

stanovil den nástupu do práce 6.6.2001, byla žalobci ze strany žalovaného dne

6.6.2001 namísto původní práce nabídnuta práce „strojírenského dělníka při

výrobě pastí na hlodavce aj.“. Žalobce se však domnívá, že s ohledem na článek

III. dohody ze dne 29.9.1998 (který „představuje uzavření pracovního poměru s

odkládací podmínkou“, která v jeho případě „byla splněna“) a na jednání

účastníků ze dne 5.6.2001, trvá jeho pracovní poměr v nezměněné podobě (druh

práce – automechanik, místo výkonu práce – L.) a že je proto „oprávněn

nárokovat mzdu“ za období od 1.7.2001 do 31.7.2004 „v odkazu na průměrný

měsíční výdělek, kterého dosahoval u P. P. ve výši 5.288,- Kč, která byla

zjištěna soudem ve sporu sp. zn. 10 C 206/2001“.

Okresní soud v Přerově (poté, co řízení o zaplacení úroků z prodlení zastavil)

rozsudkem ze dne 24.2.2005 č.j. 11 C 197/2004-66 žalovanému uložil, aby

zaplatil žalobci 195.656,- Kč a náklady řízení ve výši 41.955,- Kč „zmocněnci

žalobce JUDr. J. T.“. Soud prvního stupně vycházeje z interpretačního pravidla

uvedeného v ustanovení § 240 odst. 3 zák. práce dospěl k závěru, že „za pomoci

výkladu projevu vůle lze dovodit“, že v článku III. dohody ze dne 29.9.1998 „si

účastníci ujednali“, že v případě, že podnikatel P. P., k němuž žalobce

nastoupil do pracovního poměru od 1.10.1998, ukončí podnikatelskou činnost a

žalovaný bude v té době právně existovat, „bude žalobce nadále pracovat u

žalovaného ve stejném, tj. původním pracovním zařazení na stejném místě výkonu

práce, tedy v objektu žalovaného v k. ú. P. – L.“; mezi účastníky nebyl pouze

dohodnut den nástupu do práce, neboť „záležel na tom, kdy bude odkládací

podmínka splněna, tj. kdy žalovaný převezme od P. P. zpět pronajatý objekt“. K

tomuto převzetí - jak soud prvního stupně dále uvedl - došlo 5.6.2001, a tak

„nejdříve tímto dnem mohl žalobce nastoupit k žalovanému do práce“, což žalobce

po dohodě s žalovaným následujícího dne 6.6.2001 „také učinil“. Protože všechny

podmínky sjednané mezi účastníky v článku III. zmíněné dohody ze dne 29.9.1998

byly splněny, má žalobce, který „se po datu 6.6.2001 opakovaně a bezvýsledně

domáhal po žalovaném přidělování práce automechanika“, podle názoru soudu

prvního stupně nárok na požadovanou náhradu mzdy za období od 1.7.2001 do

31.7.2004 ve výši odpovídající jeho pravděpodobnému výdělku, který by zřejmě

dosáhl 8.233,- Kč měsíčně; jelikož se žalobce domáhal náhrady mzdy vycházeje z

průměrného výdělku 5.288,- Kč, „soud nemůže jeho žalobní petit překročit“, a

proto „vyhověl žalobě v plném rozsahu“.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10.10.2005 č.j.

16 Co 318/2005-92 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalovaný

je povinen zaplatit žalobci na nákladech odvolacího řízení 41.904,50 Kč k rukám

advokáta. Odvolací soud po zdůraznění, že ujednání účastníků obsažené v článku

III. dohody ze dne 29.9.1998 je „nepochybně projevem vůle“, který je třeba

vykládat podle ustanovení § 240 odst. 3 zák. práce, ve shodě se soudem prvního

stupně dovodil, že „se zřetelem k okolnostem, za kterých byl tento sporný

projev vůle učiněn, odpovídá pravidlům slušnosti a občanského soužití a bylo

také mezi účastníky ujednáno“, že po ukončení podnikatelské činnosti firmy P.

P. v pronajatém objektu žalovaného a po převzetí tohoto objektu zpět žalovaným,

„bude žalobce nadále pracovat na svém původním druhu práce, tedy automechanik a

ve stejném místě výkonu práce, neboť žalovaný současně se zaměstnanci přebírá i

prostory, ve kterých tuto činnost vykonával před uzavřením dohody o pronájmu

těchto prostor P. P.“. V důsledku zmíněné dohody – jak odvolací soud dále uvedl

–„žalobci zůstalo zachováno nejen členství v družstvu bez ohledu na druh práce,

ale také místo výkonu práce, když žalovanému se vracela provozovna, kde před

rozvázáním pracovního poměru žalobce pracoval, a rovněž druh práce, tedy

automechanik, když nic nebránilo žalovanému, aby v objektu, který pronajal a

který mu byl vrácen zpět, vykonával opět činnost před započetím pronájmu či se

s žalobcem dohodl na jiném druhu práce“. Z tohoto projevu vůle účastníků tedy

podle názoru odvolacího soudu „vyplývá zcela jasně“, že po splnění vymezené

odkládací podmínky nabude účinnosti pracovní smlouva, podle níž „žalobce bude

nadále vykonávat stejnou práci, na stejném místě, tedy ve stejném objektu“;

jestliže však žalovaný žalobci po vrácení objektu tuto práci nepřiděloval, je

uplatněný nárok žalobce na náhradu mzdy opodstatněný.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož

přípustnost „vyvozoval“ z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Namítal, že

soudy obou stupňů při hodnocení článku III. dohody ze dne 29.9.1998 se jednak

„neřídily interpretačními pravidly“ vyplývajícími z ustanovení § 240 odst. 3

zák. práce, § 35 odst. 2 obč. zák. a předestřené judikatury dovolacího soudu, a

jednak „vybočily i ze zásady volného hodnocení důkazů uvedené v ustanovení §

132 o.s.ř., neboť interpretací tohoto projevu vůle účastníků, zejména

žalovaného, jeho skutečnou vůli v podstatě změnily či dokonce nahradily“,

jestliže dovodily, že v dohodě účastníků ze dne 29.9.1998 „bylo sjednáno, že

žalobce bude nadále vykonávat práci u žalovaného ve stejném, tj. původním

pracovním zařazení a na stejném místě výkonu práce, tedy v objektu autoservisu

P. – L.“. Podle názoru dovolatele totiž z jazykového výkladu předmětného článku

III. dohody ze dne 29.9.1998 a s přihlédnutím k účelu tohoto právního úkonu

„nelze v žádném případě dovodit vůli žalovaného uzavřít pracovní smlouvu s

odkládací podmínkou, ale pouze zde uvedenou skutečnost, že žalovaný při

ukončení podnikatelské činnosti P. P. převezme zpět jak objekt autoservisu, tak

i zaměstnance – členy družstva, kteří v tento okamžik u uvedeného podnikatele

pracovali“. Takto formulované ustanovení podle jeho názoru „nemá ani veškeré

esenciální náležitosti nezbytné ke vzniku pracovní smlouvy a ani je mít nemůže,

neboť vůle účastníků k tomuto právnímu úkonu nesměřovala“. Smyslem citovaného

ustanovení totiž bylo zajistit členům družstva zaměstnání jako podmínku

zachování členství v družstvu bez ohledu na druh práce, přičemž „z použité

textace nelze dovodit ani sjednání místa výkonu práce a ani den nástupu do

práce“. Z tohoto důvodu výzva žalovaného učiněná žalobci dne 5.6.1998, že pokud

má zájem, může nastoupit do zaměstnání k žalovanému „třeba hned 6.6.2001“,

neměla základní náležitosti pracovní smlouvy, „když k tomuto úkonu opět ani

směřovala, neboť šlo pouze o nabídku ze strany žalovaného, právě v duchu dohody

ze dne 29.9.1998“. V této souvislosti nelze podle názoru dovolatele pominout

ani skutečnost, že žalobce sám jako člen družstva svým projevem – hlasováním na

členské schůzi konané dne 1.9.2000 souhlasil s rozhodnutím o ukončení

podnikatelských aktivit žalovaného v areálu autoservisu v P. – L., a že tedy

„mu bylo zcela jistě známo, že nikdy v budoucnu by v tomto místě jako

automechanik již pracovat nemohl“. Žalovaný navrhl, aby dovolací soud napadený

rozsudek odvolacího soudu zrušil a aby věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), se nejprve

zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst.1 písm. a) o.s.ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§

237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1

písm.b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst.1 písm. c) o.s.ř.].

Žalovaný dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Podle ustanovení § 237 odst.1 písm.

b) o.s.ř. dovolání není přípustné, a to již proto, že soudem prvního stupně

nebyl vydán rozsudek, který by byl odvolacím soudem zrušen. Dovolání žalovaného

proti rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen při splnění

předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem [§ 237 odst. 3 o.s.ř.].

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo

jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o.s.ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává

tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

V projednávané věci odvolací soud řešil - jak vyplývá z odůvodnění napadeného

rozsudku - mimo jiné právní otázku, jaké náležitosti jsou způsobilým podkladem

pro vznik pracovního poměru. Tuto právní otázku však vyřešil v rozporu s

ustálenou judikaturou. Vzhledem k tomu, že posouzení uvedené otázky bylo pro

rozhodnutí projednávané věci významné (určující), představuje napadený rozsudek

odvolacího soudu z tohoto hlediska rozhodnutí, které má po právní stránce

zásadní význam. Dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovolání proti rozsudku

odvolacího soudu je v tomto směru podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

o.s.ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1, věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci zjištěno, že žalobce

pracoval u žalovaného družstva od 1.7.1975 jako automechanik; tento pracovní

poměr byl rozvázán dohodou ze dne 29.9.1998 ke dni 30.9.1998, „neboť

zaměstnanec přechází do pracovního poměru k firmě P. P.“. Další dohodou ze dne

29.9.1998 bylo současně kromě jiného mezi účastníky ujednáno (čl. III. věta

první), že „v případě, že firma P. P., soukromý podnikatel, podnikající v

objektu K. P., výrobního družstva, v k. ú. L., ukončí podnikatelskou činnost v

tomto objektu, převezme K. P., výrobní družstvo, zpět pronajatý objekt

autoservisu i s těmi zaměstnanci - členy družstva, kteří k firmě P. P.,

soukromý podnikatel, přešli ke dni 1.10.1998 a v době ukončení podnikatelské

činnosti firmy P. P., soukromý podnikatel, u této pracovali“. Dopisem ze dne

17.4.2001 sdělil P. P. žalobci, že mu dává výpověď z pracovního poměru „dle §

46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce“ s tím, že „pracovní poměr skončí dne

30.4.2001“. Žalovaný po vzájemném jednání nabídl žalobci práci dělníka při

výrobě pastí na hlodavce, jako automechanika jej odmítl zaměstnat.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat – vzhledem k tomu, že

posuzovanou otázkou je povaha právního úkonu ze dne 29.9.1998 (srov. § 364

odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) - podle zákona č. 65/1965 Sb.,

zákoníku práce, ve znění účinném do 30.9.1999 (tj. přede dnem, kdy nabyl

účinnosti zákon č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o

zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů) - dále jen zák. práce.

Pracovní poměr lze sjednat pracovní smlouvou (§ 27 odst. 2 zák. práce), ve

které je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout druh práce, na který

je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo

jinak určené místo) a den nástupu do práce (§ 29 odst. 1 zák. práce).

Vznik smlouvy (dohody) v pracovněprávních vztazích předpokládá podání návrhu

(oferty) a přijetí návrhu (akceptaci). Návrh smlouvy je jednostranný projev

vůle navrhovatele (oferenta) adresovaný druhému účastníkovi (oblátovi), v němž

mu navrhuje uzavření smlouvy s jím uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá,

že v případě jeho přijetí jím bude navrhovatel zavázán. Přijetí návrhu

(akceptace) je jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, v němž

vyslovil souhlas s obsahem navržené smlouvy. Návrh smlouvy je přijat okamžikem,

kdy akceptace došla oferentovi. Tímto okamžikem dochází ke konsensu účastníků

(shodě zaměstnance a zaměstnavatele na obsahu smlouvy) a smlouva je tak

uzavřena.

Pracovní smlouva, stejně jako jiný právní úkon (výpověď, dohoda o náhradě škody

apod.) je projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo

povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují (§ 240 odst. 1

zák. práce). Projev vůle může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se stát

výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník

projevit (§ 240 odst. 2 zák. práce). Projev vůle je třeba vykládat tak, jak to

se zřetelem k okolnostem, za kterých byl učiněn, odpovídá pravidlům slušnosti a

občanského soužití (§ 240 odst. 3 zák. práce).

Vůle je jevem psychického nitra člověka, a proto sama o sobě není navenek

zřejmá. Může mít význam jen tehdy, je-li vyjádřena navenek (objektivizována)

prostřednictvím jejího projevu tak, aby byla seznatelná jiným subjektům, tj.

zpravidla těm fyzickým nebo právnickým osobám, jimž je adresována. Projev vůle

proto musí být určitý a srozumitelný, jinak je právní úkon neplatný (srov. §

242 odst. 1 písm. b) zák. práce). Není-li projev vůle sám o sobě jednoznačný,

lze pochybnosti o tom, jaká vůle jím byla vyjádřena, popřípadě jaký byl její

obsah, odstranit výkladem. Smyslem výkladu projevu vůle může být jen zjištění

toho, co bylo skutečně projeveno.

Výslovný projev vůle se vykládá především podle použitého slovního vyjádření

(podle smyslu, které požité slovní vyjádření obvykle znamená). Současně je

třeba přihlížet ke všem okolnostem, za kterých bylo slovní vyjádření učiněno

(zejména ke skutečné vůli jednajícího účastníka); rozhodné jsou přitom jen

okolnosti existující v době, v níž byl projev vůle učiněn. Celkové zhodnocení

všech rozhodných okolností pak musí odpovídat pravidlům slušnosti a občanského

soužití. Výklad projevu vůle ( § 240 odst. 3 zák. práce) může směřovat jen k

objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, co bylo skutečně projeveno.

Pomocí výkladu projevu vůle nelze “nahrazovat” nebo “doplňovat” vůli, kterou

jednající účastníci v rozhodné době neměli nebo kterou sice měli, ale kterou

neprojevili (srov. obdobně rozsudek NS ČR ze dne 14.10.1996 sp. zn. 3 Cdon

946/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1997, pod č.

29).

V posuzovaném případě odvolací soud - jak vyplývá z odůvodnění napadeného

rozsudku - vyložil ujednání účastníků obsažené v čl. III. dohody ze dne

29.9.1998 jako sjednání pracovní smlouvy s odkládací podmínkou. Je mimo

pochybnost, že použité slovní vyjádření („v případě, že firma P. P., soukromý

podnikatel, podnikající v objektu K. P., výrobního družstva, v k. ú. L., ukončí

podnikatelskou činnost v tomto objektu, převezme K. P., výrobní družstvo, zpět

pronajatý objekt autoservisu i s těmi zaměstnanci - členy družstva, kteří k

firmě P. P., soukromý podnikatel, přešli ke dni 1.10.1998 a v době ukončení

podnikatelské činnosti firmy P. P., soukromý podnikatel, u této pracovali“) se

týká řešení situace, která by mohla v budoucnu nastat, kdyby P. P. ukončil

podnikatelskou činnost.

Odvolací soud však pominul, že z uvedeného ujednání nevyplývá souhlasný projev

vůle směřující k navázání pracovněprávního vztahu mezi žalobcem a žalovaným

navzájem, ale že z vlastního textu se podává spíše jednostranné prohlášení

žalovaného pro případ, že P. P. v budoucnu ukončí své podnikatelské aktivity.

Lze připustit, že obsah tohoto prohlášení byl motivován zájmem o další pracovní

uplatnění bývalých zaměstnanců žalovaného (včetně žalobce) pro případ neúspěchu

jejich následného zaměstnavatele. Z hlediska závěru o obsahu projevené vůle

však není podstatná ani tzv. mentální rezervace jednajícího účastníka, tedy,

zda účastník při projevování vůle sledoval jiný cíl, než který ve skutečnosti

projevil, významný není ani motiv, či pohnutka, tj. vzdálenější předpoklady a

představy, z nichž jednající vychází. Podstatné totiž je toliko to, co lze

objektivními hledisky hodnotit, tedy to, jakou vůli účastník (účastníci) ve

skutečnosti projevil. „To, co si strana myslí, je zcela nerozhodné; k

normotvornému procesu patří jedině projev vůle, ostatní je úplně nerozhodné.

Jen to, co obsahuje projev vůle, je obsahem smlouvy...“ (srov. Sedláček, J.,

Rouček, F.: Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému a občanské právo

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Praha 1936, díl IV., s. 78).

Chybějící projev vůle nemůže být nahrazen pohnutkou jednajících účastníků ani v

případě, kdyby to podle úsudku vnějšího pozorovatele odpovídalo - jak rovněž

uvádí odvolací soud - pravidlům slušnosti a občanského soužití, neboť na

základě pravidel ekvity lze za určitých podmínek odmítnout ochranu výkonu

práva, nelze však právo nově konstituovat. Veden nesprávným právním názorem se

odvolací soud nezabýval tím, zda příslib nástupnictví v případě ukončení nájmu

P. P. v obsažený ujednání ze dne 29.9.1998 byl - vedle možnosti přechodu práv a

povinností z pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 249 zák práce v tehdy

platném znění - způsobilým podkladem pro přechod práv a povinností na

žalovaného.

Protože rozsudek odvolacího soudu není správný, Nejvyšší soud České republiky

jej podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem o.s.ř. zrušil.

Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu,

platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky

i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b

odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 část první věty za

středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. června

2007

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu