21 Cdo 5272/2007
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po D. N., zemřelé dne
21. února 1998, za účasti 1) J. N., zastoupeného advokátem, 2) Ing. J. N.,
zastoupeného advokátem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. D
504/98, o dovolání J. N. a Ing. J. N. proti usnesení Městského soudu v Praze ze
dne 30. listopadu 2005, č.j. 24 Co 299/2005-209, takto:
Dovolání J. N. a Ing. J. N. se zamítají.
Řízení o dědictví po D. N., zemřelé (dále též jen „zůstavitelka“), bylo
zahájeno usnesením vydaným Obvodním soudem pro Prahu 6 dne 31.3.1998, č.j. D
504/98-2. Provedením úkonů v řízení o dědictví po zůstavitelce byl pověřen
JUDr. M. K., notář v P. (§ 38 o.s.ř.).
Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 11.3.2005, č.j. D 504/98-186, určil
obecnou cenu majetku zůstavitelky částkou 7.009.039,14 Kč, výši dluhů
zůstavitelky částkou 24.980,90 Kč a čistou hodnotu dědictví po zůstavitelce
částkou 6.984.058,24 Kč. Uvedl přehled jednotlivých položek aktiv a pasiv
dědictví a konstatoval, že „obecnou cenu majetku, výši dluhů a čistou hodnotu
dědictví po zůstavitelce určil samostatným usnesením, protože obecná cena
zůstavitelčina nemovitého majetku v katastrálním území S. je mezi dědici sporná
a sporný je mezi dědici i rozsah dluhů zůstavitelky ke dni jejího úmrtí“. Při
stanovení obecné ceny dědictví a výše dluhů vycházel ze závěru, že „ve věci
byly vypracovány tři znalecké posudky týkající se obecné ceny nemovitého
majetku zůstavitelky ke dni jejího úmrtí, ze kterých vyplynuly rozdílné závěry
a účastníci řízení se nebyli schopni na obecné ceně nemovitého majetku
zůstavitelky shodnout“; že proto „dospěl k závěru, že by nebylo účelné
vypracovávat další znalecký posudek a obecnou cenu předmětného nemovitého
majetku zůstavitelky určil za základě úvahy – odhadu částkou 6.000.000,- Kč
(celková cena nemovitostí jako celku 12.000.000,- Kč), který považoval za
správný“; že „při stanovení obecné ceny nemovitého majetku zůstavitelky
posoudil obsah všech tří znaleckých posudků, přičemž se nejvíce přiklonil k
posudku Ing. M. Č., dále vycházel z dokumentů založených v dědickém spise,
týkajících se této problematiky a vlastního průzkumu trhu nemovitostí a též ze
zkušeností načerpaných během praxe“; že „do pasiv dědictví nezařadil pohledávku
pozůstalého syna Ing. J. N. vůči zůstavitelce z titulu investic do jejího
nemovitého majetku v kat. území S., ke dni úmrtí ve výši 1.982.581,- Kč, kterou
tento uplatňoval do pasiv dědictví, protože se jedná o skutkový spor o pasivum
dědictví“.
K odvolání Ing. J. N. a J. N. Městský soud v Praze usnesením ze dne 30.11.2005,
č.j. 24 Co 299/2005-209, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 11.3.2005,
č.j. D 504/98-186, změnil a určil obecnou cenu majetku zůstavitelky částkou
6.509.039,14 Kč, výši dluhů zůstavitelky částkou 24.980,90 Kč a čistou hodnotu
dědictví po zůstavitelce částkou 6.484.058,24 Kč. Dospěl k závěru že „při
určení obecné ceny předmětných nemovitostí je na místě vyjít ze společného
znaleckého posudku podaného znalci Ing.arch. K. H. a Ing. V. K., Csc.“; že
„uvedený znalecký posudek byl podán jako znalecký posudek revizní, jehož úkolem
bylo přezkoumat závěry znaleckých posudků Ing. M. Č. a Ing. V. M. a v případě
nesprávnosti těchto posudků v závěru o obecné ceně nemovitostí, bylo úkolem
revizního posudku určit obecnou cenu nemovitostí k datu úmrtí zůstavitelky“; že
„pokud odvolací soud konstatoval, že je na místě vyjít ze závěru společného
znaleckého posudku znalců Ing. arch. K. H. a Ing. V. K., Csc., měl tím na mysli
jejich závěr, kterým stanovili výslednou srovnávací cenu nemovitostí za
předpokladu, že jsou prázdné, tj. cenu 11.000.000,- Kč“; že není na místě při
stanovení obecné ceny daných nemovitostí přihlížet k tomu, že zde bydlí Ing. J.
N., neboť „právo Ing. J. N. zde bydlet vyplývá z jeho vlastnického práva (je
vlastníkem ½ nemovitostí)“; že „ve věci nejde o to, že by Ing. J. N.
zůstal v nemovitosti bydlet jako nevlastník, s případným právem na zajištění
náhradního bydlení“; že „cenu vlastnického podílu zůstavitelky, který se stal
předmětem dědictví, je třeba odvodit od obecné ceny nemovitosti jako celku, a
to ve výši odpovídající tomuto podílu“; že „při stanovení obecné ceny
nemovitostí tak vycházel ze závěru shora uvedeného revizního znaleckého
posudku, kterým byla cena nemovitosti jako celku určena částkou 11.000.000,-
Kč, takže hodnota spoluvlastnického podílu náležejícího zůstavitelce
představuje částku 5.500.000,- Kč“.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal J. N. dovolání. Namítá, že „chtěl-
li se odvolací soud odchýlit od skutkového zjištění, které učinil soud prvního
stupně na základě v řízení provedených důkazů výpovědí znalců a předložených
listinných důkazů, bylo nutno, aby tyto důkazy sám opakoval a zjednal si tak
rovnocenný podklad pro případně odlišné zhodnocení těchto důkazů“; že „odvolací
soud vyšel ze znaleckého posudku, který nemá náležitosti revizního znaleckého
posudku“, neboť „revizní posudek nebyl zadán tak, aby se vyrovnal i s
rozdílnými závěry posudků předložených účastníky, které byly provedeny jako
listinný důkaz“; že znalecký posudek Ing. arch. K. H. a Ing. V. K., Csc. je dle
svého obsahu jen dalším z několika posudků, které docházejí ke značně odlišným
závěrům“. Navrhl, aby Nejvyšší soud ČR napadené usnesení odvolacího soudu
zrušil a aby věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dovolání také Ing. J. N.. Namítá, že „při
zpracování revizního znaleckého posudku bylo zcela správně znalci postupováno
analogicky dle judikátu Nejvyššího soudu ČR, sp. zn 3 Cdon 35/96 ze dne
17.12.1998, který jednoznačně říká, že cenu nemovitosti je třeba stanovit s
přihlédnutím k případné existenci práva bydlení spoluvlastníka nemovitosti“; že
„kardinální otázkou v celé záležitosti je tedy otázka, zda je možno dojít ke
stanovení obvyklé ceny nemovitosti způsobem, který stanovili znalci v revizním
posudku, tj. snížením ceny nemovitostí o cenu náhradního bydlení pro
stávajícího uživatele“; že „odvolací soud při stanovení obvyklé ceny sice
správně vycházel z revizního posudku, avšak cenu spoluvlastnického podílu
zůstavitelky odvodil nesprávně od obecné ceny nemovitosti jako celku“; že
„základní pochybení odvolacího soudu vidí v tom, že zcela opominul myšlenku, že
obvyklá cena poloviny nemovitosti není totožná s polovinou obvyklé ceny celé
nemovitosti“; že „je nutné se ptát, kolik by dovolatel utržil za prodej ½
domu jak stojí a leží a ne kolik by utržil za celý dům, který ale nelze jako
celek prodat“; že „kdyby se prodávala pouze polovina nemovitosti bez investic
bydlícího vlastníka, když druhá polovina je již užívaná vlastníkem, není možné
ji koupit za 5.500.000,-, tato cena by nebyla tržní“; že „pokud by se dovolací
soud ztotožnil s postupem odvolacího soudu, který odmítl výše uvedený postup a
názor znalců na stanovení obvyklé ceny nemovitého majetku zůstavitelky, nebyly
by tím v dědickém řízení započteny investice, které dovolatel k okamžiku úmrtí
zůstavitelky do nemovitostí vložil a které v dědickém řízení řádně uplatnil“.
Navrhl, aby Nejvyšší soud ČR usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Vzhledem k tomu, že pro postup soudu prvního i druhého stupně v řízení o
dědictví je určující okamžik smrti zůstavitele (srov. Část dvanáctou, Hlavu I,
bod 12. a 15. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále
jen „zákon č. 30/2000 Sb.“) a zůstavitelka D. N. zemřela, je třeba dovolání v
posuzovaném případě i v současné době projednat a rozhodnout (srov. Část
dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.) podle „dosavadních právních
předpisů“, tj. podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000
(dále jen „o.s.ř.“).
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že
dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu byla podána oprávněnými
osobami (účastníky řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.
a že jde o usnesení, proti kterému je dovolání přípustné (§ 238a odst. 1 písm.
a/ o.s.ř.), přezkoumal usnesení odvolacího soudu bez jednání (§ 243a odst. 1
věta první o.s.ř.) ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř. a dospěl k závěru, že
dovolání nejsou důvodná.
V řízení o dědictví je soud povinen zjistit zůstavitelův majetek a jeho dluhy a
provést soupis aktiv a pasiv dědictví (§ 175m, věta první o.s.ř.). Na podkladě
zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů soud určí obecnou cenu majetku,
výši dluhů a čistou hodnotu dědictví, popřípadě výši jeho předlužení v době
smrti zůstavitele (§ 175o odst. 1 o.s.ř.). Jsou-li však aktiva a pasiva mezi
účastníky sporná, omezí se soud jen na zjištění jejich spornosti; při výpočtu
čistého majetku k nim nepřihlíží (§ 175k odst. 3, § 175m věta druhá o.s.ř.).
Při zjišťování, zda a jaký majetek či dluhy zůstavitel zanechal, soud vychází
nejen z tvrzení a výpovědí účastníků řízení nebo z důkazů jimi navržených;
protože jde o řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, je soud povinen
provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění rozhodných skutečností (srov. § 120
odst. 2 o.s.ř.). Získaná skutková zjištění soud posoudí podle právních
předpisů; do aktiv a pasiv dědictví lze sepsat jen takový majetek (dluh), o
němž bylo zjištěno (jak po stránce skutkové, tak i po stránce právní), že
patřil zůstaviteli. Při tomto svém postupu soud současně musí přihlížet k tomu,
že u těch aktiv nebo pasiv, která jsou mezi účastníky sporná, se smí omezit jen
na zjištění spornosti. Uvedené ve svých důsledcích znamená, že soud je sice
povinen zjistit zůstavitelův majetek a jeho dluhy (a to i pomocí důkazů, které
účastníci nenavrhli), avšak s výjimkou těch aktiv (tj. jednotlivých majetkových
hodnot) a těch pasiv (tj. jednotlivých dluhů), které jsou mezi účastníky
sporné. Protože se soud u sporných aktiv a pasiv v řízení o dědictví omezuje
jen na zjištění jejich spornosti, nesmí provádět další (jiné) dokazování,
kterým by tato spornost mohla být odstraněna (a to i kdyby bylo účastníky
navrhováno) a které by tak mohlo sloužit jako skutkový základ pro právní
posouzení, zda sporné majetkové hodnoty nebo dluhy skutečně zůstaviteli
patřily. Ustanovení § 175k odst. 3 o.s.ř. tak uvedeným způsobem omezuje
(limituje) v dědickém řízení užití obecného ustanovení § 120 o.s.ř., k němuž je
ve vztahu speciality.
Sporností aktiv nebo pasiv dědictví se ve smyslu ustanovení § 175k odst. 3
o.s.ř. rozumí rozdílná (rozporná) tvrzení účastníků řízení o skutečnostech,
které jsou rozhodné pro posouzení (právní závěr), zda věc nebo jiná majetková
hodnota, popřípadě dluh patřily zůstaviteli. Jsou-li údaje účastníků shodné
nebo liší-li se jen v okolnostech, které nejsou pro právní hodnocení významné,
nejde o spor o aktiva nebo pasiva dědictví. V případě, že účastníci mají jen
rozdílný právní názor na otázku, zda věc nebo jiná majetková hodnota, popřípadě
dluh patřily zůstaviteli, nemůže se soud omezit na \"zjištění spornosti\"; na
základě svého právního posouzení musí rozhodnout, zda patří nebo nepatří do
dědictví.
Při určení obecné ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, popřípadě
výše jeho předlužení (§ 175o o.s.ř.) soud vychází ze zjištění zůstavitelova
majetku a jeho dluhů, promítnutého do soupisu aktiv a pasiv dědictví. K těm
věcem nebo jiným majetkovým hodnotám, popřípadě dluhům, u nichž se omezil jen
na zjištění jejich spornosti, při tomto svém rozhodování nepřihlíží.
Soud v řízení o dědictví tak neřeší (není oprávněn řešit) případný spor mezi
účastníky o tom, zda věc nebo jiná majetková hodnota, popřípadě dluh skutečně
patřily zůstaviteli; zjistí-li, že sepsání věci nebo jiné majetkové hodnoty do
aktiv dědictví nebo dluhu do pasiv dědictví je po skutkové stránce mezi
účastníky sporné, omezí se - aniž by prováděl jakékoliv dokazování k odstranění
této spornosti nebo aniž by již provedené důkazy v tomto směru vůbec hodnotil -
jen na zjištění spornosti a při určení obecné ceny majetku, výše dluhů a čisté
hodnoty dědictví, popřípadě výše jeho předlužení, k nim nepřihlíží.
Obecnou cenou majetku (věcí, práv a jiných majetkových hodnot) patřícího do
dědictví je třeba rozumět cenu, za kterou bylo možno v době smrti zůstavitele
tento majetek prodat nebo jinak zpeněžit s dodržením případných cenových
předpisů o regulaci cen platných v době smrti zůstavitele.
Obecnou cenu jednotlivých věcí patřících do dědictví soud zjišťuje,
neshodnou-li se účastníci na jejich ceně a není-li jejich odhad zjevně
nepřiměřený hodnotě věcí, zpravidla pomocí odhadu provedeného znalcem (srov.
též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.3.1999, sp. zn. 21 Cdo 1982/98,
uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 57, ročník 1999). Nepředloží-li
žádný z účastníků odhad ceny věcí, který znalec provedl na jeho žádost, nebo
nesouhlasí-li některý z účastníků s takovým odhadem, lze ke zjištění obvyklé
ceny ustanovit znalce (§ 127 o.s.ř.). Odhad, který provedl znalec na žádost
některého z účastníků, není znaleckým posudkem ve smyslu § 127 o.s.ř.; důkaz
tímto odhadem se v dědickém řízení provádí způsobem, uvedeným v § 129 o.s.ř.
Pro určení obvyklé ceny nemovitosti jsou zpravidla potřebné odborné znalosti. I
když výklad pojmu „obecná cena“ je otázkou právní, posouzení jednotlivých
hledisek, právně rozhodných pro učení obvyklé ceny nemovitosti, vždy vyžaduje
odborné posouzení, ledaže jde o hlediska zcela jednoduchá nebo ledaže se
účastníci na rozhodných skutečnostech shodli a soud proto může vzít jejich
shodná tvrzení za svá skutková zjištění (§ 120 odst. 4 o.s.ř.). Znalecký
posudek, v němž znalec popíše skutečnosti, které posuzoval, a závěr, který
obsahuje náležité a přezkoumatelné odborné posouzení všech posuzovaných
skutečností vytváří podmínky k tomu, aby soud postupem podle ustanovení § 132
o.s.ř. mohl zjistit obvyklou cenu nemovitosti.
V posuzovaném případě Ing. J. N. namítá nesprávnost závěru odvolacího soudu, že
„není na místě při stanovení obecné ceny daných nemovitostí přihlížet k tomu,
že zde bydlí Ing. J. N., neboť „právo Ing. J. N. zde bydlet vyplývá z jeho
vlastnického práva (je vlastníkem ½ nemovitostí)“. Tato námitka není
opodstatněná.
Obsazení domu je skutečností, jež má vliv na prodejnost domu a tudíž ovlivňuje
jeho cenu. Z tohoto hlediska je třeba rozlišovat mezi případy, kdy je prodáván
rodinný či bytový dům prázdný či uvolněný, popřípadě kdy je mezi stranami
jeho vyklizení v určitém (zpravidla krátkém) termínu bez zajištění bytové
náhrady dohodnuto, a případy prodeje domu, který je obýván osobami majícími
právní titul k užívání bytu v něm se nacházejícího, (např. nájemci na dobu
neurčitou nebo osoby užívající je z titulu věcného břemene) anebo osobami,
které mají právo byty v něm užívat do doby, než jim bude zajištěna bytová
náhrada ve smyslu § 712 obč. zák. Pro prvou skupinu uvedených případů je
pravidlem, že se vychází z obvyklé ceny nesnížené pro obsazenost, zatímco pro
druhou skupinu platí, že její obvyklá cena je pro jejich obsazenost a tedy pro
omezenou možnost užívání nabyvatelem významně nižší.
V případech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je
výrazem ustálené judikatury soudů závěr, že skutečnost, že z podílového
spoluvlastnictví k domu vyloučený účastník v něm zůstává bydlet, neovlivňuje
obvyklou cenu nemovitosti, kterou je třeba stanovit pro účely vypořádání
spoluvlastnictví; nejde totiž o skutečnost, která by v době rozhodování soudu o
tomto vypořádání představovala obsazenost bytu v domě snižující tak jeho cenu
jako je tomu v případech výše uvedené druhé typové skupiny. Ze spoluvlastnictví
vyloučený účastník pozbývá právní důvod užívání domu a žádné ustanovení zákona
výlučnému vlastníku domu neukládá, aby mu trpěl jeho užívání nebo aby mu
zajistil bytovou náhradu či snášel jiné omezení vlastnického práva, které může
být stanoveno jedině zákonem (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a
svobod)[srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2001, sp. zn. 22
Cdo 346/2000; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.7.2005, sp. zn. 22 Cdo
1927/2004, uveřejněný v časopise Soudní rozhledy, sešit č. 4, ročník 2007;
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.11.2000, sp. zn. 22 Cdo 1217/99,
uveřejněný v časopise Právní rozhledy, sešit č. 1, ročník 2001].
V posuzovaném případě, kdy je v řízení o dědictví pro účely rozhodnutí ve
smyslu ustanovení § 175o odst. 1 o.s.ř. činěn závěr o obecné ceně ideální
poloviny nemovitostí náležející do dědictví po zůstavitelce, není možné,
vzhledem k tomu, že rozhodnutím o dědictví může být dědicům potvrzeno nabytí
dědictví po zůstavitelce [§ 483 a násl. obč.zák., § 175q odst. 1 písm. d)
o.s.ř.], tedy založeno jejich podílové spoluvlastnictví i k předmětnému
nemovitému majetku, vycházet z jiného závěru o oceňování obsazených
nemovitostí, než z jakého vychází shora citovaná ustálená judikatura soudů ve
věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem.
Ing. J. N. dále namítá, že odvolací soud „zcela opominul myšlenku, že obvyklá
cena poloviny nemovitosti není totožná s polovinou obvyklé ceny celé
nemovitosti“. Tato námitka rovněž není opodstatněná.
Ani v posuzovaném případě, kdy je zjišťována obecná cena ideální poloviny
nemovitostí náležející do dědictví po zůstavitelce, totiž není jakýkoli důvod
odchylovat se od postupu vyplývajícího z ustálené judikatury soudů, podle níž
přiměřenou náhradu podle ustanovení § 142 odst. 1 věty druhé obč. zák., tedy
při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, určí soud odpovídajícím
podílem z ceny celé věci, nikoliv cenou, za kterou by bylo možno prodat
spoluvlastnický podíl (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.01.1998,
sp. zn. 2 Cdon 425/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
pod č. 15, ročník 1999).
Oba dovolatelé v dovoláních dále namítají, že při zjišťování obecné ceny
zůstavitelčina nemovitého majetku odvolací soud vycházel „ze skutkového
hodnocení a zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v
provedeném dokazování“. Tyto námitky nejsou opodstatněné.
Podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. c) o.s.ř. lze dovolání, které je přípustné
mimo jiné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. a) o.s.ř. (a tak je tomu v
daném případě) podat z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění,
které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.
Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba ve
smyslu citovaného ustanovení považovat výsledek hodnocení důkazů soudem, který
neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132 o.s.ř., protože soud vzal v
úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků
nevyplynuly ani jinak nevyšly za řízení najevo, protože soud pominul rozhodné
skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení
najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z
přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti
(důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický
rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135 o.s.ř. Skutkové zjištění
nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se
skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva.
Provedeným dokazováním je třeba rozumět jak dokazování provedené u soudu
prvního stupně, tak i dokazování u soudu odvolacího.
Důkazy soud hodnotí podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny
důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co
vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (§ 132 o.s.ř.).
Hodnocením důkazů se rozumí myšlenková činnost soudu, kterou je provedeným
důkazům přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota
zákonnosti, hodnota pravdivosti, popřípadě hodnota věrohodnosti. Při hodnocení
důkazů z hlediska jejich závažnosti (důležitosti) soud určuje, jaký význam mají
jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda o ně může opřít svá skutková
zjištění (zda jsou použitelné pro zjištění skutkového stavu a v jakém rozsahu,
popřípadě v jakém směru). Při hodnocení důkazů po stránce jejich zákonnosti
zkoumá soud, zda důkazy byly získány (opatřeny) a provedeny způsobem
odpovídajícím zákonu nebo zda v tomto směru vykazují vady (zda jde o důkazy
zákonné či nezákonné); k důkazům, které byly získány (opatřeny) nebo provedeny
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, soud nepřihlédne. Hodnocením
důkazů z hlediska jejich pravdivosti soud dochází k závěru, které skutečnosti,
o nichž důkazy (pro rozhodnutí významné a zákonné) podávají zprávu, lze
považovat za pravdivé (dokázané) a které nikoli. Vyhodnocení důkazů z hlediska
pravdivosti předpokládá též posouzení věrohodnosti důkazem poskytované zprávy
podle druhu důkazního prostředku a způsobu, jakým se podle zákona provádí. Při
důkazu výpovědí svědka musí soud vyhodnotit věrohodnost výpovědi s přihlédnutím
k tomu, jaký má svědek vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci a jaká
je jeho rozumová a duševní úroveň, k okolnostem, jež doprovázely jeho vnímání
skutečností, o nichž vypovídá, vzhledem ke způsobu reprodukce těchto
skutečností a k chování při výslechu (přesvědčivost, jistota, plynulost
výpovědi, ochota odpovídat na otázky apod.) a k poznatkům, získaným na základě
hodnocení jiných důkazů (do jaké míry je důkaz výpovědi svědka souladný s
jinými důkazy, zda jim odporuje, popřípadě zda se vzájemně doplňují); celkové
posouzení z uvedených hledisek pak poskytuje závěr o pravdivosti či
nepravdivosti tvrzených (prokazovaných) skutečností.
Dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. lze napadnout výsledek
činnosti soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat - jak
vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů - jen ze způsobu, jak k němu
odvolací soud dospěl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení,
není možné ani polemizovat s jeho skutkovými závěry (např. namítat, že soud měl
uvěřit jinému svědkovi, že některý důkaz není pro skutkové zjištění důležitý,
že z provedených důkazů vyplývá jiný závěr apod.). Znamená to, že hodnocení
důkazů, a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než výše
uvedených důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.
Shora citované skutkové závěry odvolacího soudu, jejichž nesprávnost dovolatelé
namítají, odvolací soud učinil - jak vyplývá z odůvodnění jeho usnesení - z
výsledků dokazování, které zhodnotil způsobem vyplývajícím z ustanovení § 132
o.s.ř. Odvolací soud vysvětlil, jakými úvahami se při hodnocení výsledků
dokazování řídil. Protože z odůvodnění napadeného usnesení a z obsahu spisu je
zřejmé, že odvolací soud pro uvedené zjištění vzal v úvahu skutečnosti, které
vyplynuly z provedených důkazů a přednesů účastníků, že nepominul žádné
skutečnosti, které by v tomto směru byly provedenými důkazy prokázány nebo
vyšly za řízení najevo, a že v hodnocení důkazů a poznatků, které vyplynuly z
přednesů účastníků z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti,
pravdivosti, eventuálně věrohodnosti není logický rozpor, má uvedený závěr
oporu v provedeném dokazování.
Jan Nečas v dovolání namítá, že, „chtěl-li se odvolací soud odchýlit od
skutkového zjištění, které učinil soud prvního stupně na základě v řízení
provedených důkazů výpovědí znalců a předložených listinných důkazů, bylo
nutno, aby tyto důkazy sám opakoval a zjednal si tak rovnocenný podklad pro
případně odlišné zhodnocení těchto důkazů“. Dále také namítá, že odvolací soud
vyšel ze znaleckého posudku, který nemá náležitosti revizního znaleckého
posudku“, neboť „revizní posudek nebyl zadán tak, aby se vyrovnal i s
rozdílnými závěry posudků předložených účastníky, které byly provedeny jako
listinný důkaz“.
Podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. může odvolací soud změnit rozhodnutí
soudu prvního stupně, jestliže soud prvního stupně rozhodl nesprávně, ačkoliv
správně zjistil skutkový stav.
V posuzovaném věci odvolací soud při vydání napadeného usnesení - jak z obsahu
spisu i z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá - nevycházel (v kontextu
námitek J. N.) z odlišného skutkového hodnocení provedených důkazů; i znalecký
posudek zpracovaný Ing.arch. K. H. a Ing. V. K., Csc. byl odvolacím soudem
pouze odlišně (ve vztahu k závěrům soudu prvního stupně) právně interpretován.
Námitka vady řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci
[srov. § 241 odst. 3 písm. b) o.s.ř.], spočívající v „nezopakování“ odlišně
skutkově hodnocených důkazů, proto není opodstatněná.
Opodstatněná není ani námitka J. N. zpochybňující kvality znaleckého posudku
Ing.arch. K. H. a Ing. V. K., Csc., jako posudku revizního, neboť tento
posudek, bez ohledu na soudem učiněné zadání, kvality revizního znaleckého
posudku (srov. § 127 odst. 2 o.s.ř.) splňuje.
Z uvedeného vyplývá, že usnesení odvolacího soudu je, z hlediska důvodů, pro
které bylo proti tomuto usnesení podáno dovolání, správné. Protože nebylo
zjištěno, že by usnesení odvolacího soudu bylo postiženo vadou uvedenou v
ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., nebo jinou vadou, která by mohla mít za
následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud ČR dovolání J. N. i Ing.
J. N. podle ustanovení § 243b odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř. zamítl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. března 2009