Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 547/2012

ze dne 2013-05-09
ECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.547.2012.1

21 Cdo 547/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobkyně M. Š., zastoupené Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se sídlem

ve Frýdku - Místku, 1. máje č. 741, proti žalované Lidl Česká republika v.o.s.

se sídlem v Praze 5, Nárožní č. 1359/11, IČO 26178541, zastoupené Mgr. Petrem

Bauerem, advokátem se sídlem v Plzni, Purkyňova č. 10, o neplatnost výpovědi z

pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 8 C

306/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne

10. srpna 2011 č.j. 16 Co 213/2011-95, takto:

I. Dovolání žalované se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dopisem ze dne 15.7.2009 žalovaná sdělila žalobkyni, že jí dává výpověď z

pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce. Důvod výpovědi

spatřovala v tom, že "s ohledem na aktuální hospodářský vývoj a za účelem

zvýšení elektivnosti podniku rozhodla o organizační změně, která spočívá ve

zrušení pracovní pozice pracovník v obchodě", kterou "žalobkyně podle pracovní

smlouvy vykonává, jakožto samostatnou funkci, a nemůže jí nadále zaměstnávat".

Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu ve Frýdku - Místku dne

15.12.2009 domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je

neplatná. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že pracovala u žalované ode dne

30.6.2003 jako "prodavačka - pokladní". Poté, co onemocněla nemocí z povolání,

byla ke dni 1.3.2007 převedena na práci "prodavač ve vybalování zboží" a ode

dne 20.8.2008 byla opět "v příčinné souvislosti s nemocí z povolání" převedena

na jinou práci "pracovník v obchodě". Obě posléze uvedené "pracovní pozice",

jejichž pracovní náplň spadala do "funkce prodavačka - pokladní", byly podle

názoru žalobkyně "zřízeny nově a účelově" proto, aby je žalovaná nakonec mohla

zrušit z organizačních důvodů a aby žalovaná nemusela vyplatit žalobkyni

odstupné "v souvislosti s trvalou nezpůsobilostí vykonávat práci prodavačky -

pokladní".

Okresní soud ve Frýdku - Místku rozsudkem ze dne 16.11.2010 č.j. 8 C

306/2009-66 žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni

na náhradě nákladů řízení 11.440,- Kč k rukám advokáta Mgr. Jiřího Kabudi.

Poté, co zjistil, že žalobkyně, která byla zaměstnankyní žalované ode dne

30.6.2003, nemohla pro následky nemoci z povolání vykonávat ani původní práci

"prodavač - pokladní", ani práci "prodavač - vybalování zboží", na kterou byla

s účinností ode dne 1.3.2007 převedena, a že byla proto s účinností ode dne

20.8.2008 převedena "na pozici pracovník v obchodě", soud prvního stupně vzal z

výpovědi svědka Ing. M. Š. (vedoucího filiálky žalované č. 188 ve Frýdku -

Místku a přímého nadřízeného žalobkyně) za prokázané, že podání výpovědi

žalobkyni "předcházel pohovor s regionálním vedoucím prodeje, který zjišťoval,

zda je žalobkyně využita na 100%, přičemž svědek mu sdělil, že žalobkyně je pro

něj s ohledem na svoji pozici zbytečná, neboť vykonává asi 10% práce, kterou by

od svého zaměstnance vyžadoval, protože práce prodavače je zejména prací na

pokladně, kde žalobkyni nemůže využít", že práce, které žalobkyně vykonávala v

pozici "pracovník v obchodě", vykonávali i všichni ostatní zaměstnanci v pozici

"prodavač - pokladní", když pozice "pracovník v obchodě" byla zřízena výlučně

pro žalobkyni, přičemž všechny činnosti, které žalobkyně vykonávala jako

pracovník v obchodě, byly pro chod prodejny potřebné i před převedením

žalobkyně na tuto práci, a dovodil, že rozhodnutí o organizační změně ze dne

1.7.2009 "ve své podstatě nesměřuje k účelu zvýšit efektivitu práce, ale k

tomuto rozhodnutí došlo za účelem rozvázat se žalobkyní pracovní poměr podle

ustanovení § 52 písm. c) zák. práce". Soud prvního stupně totiž neshledal jiné

vysvětlení pro zřízení pracovní pozice žalobkyně "pracovník v obchodě", o níž

žalovaná "musela vědět, že je pro ni neefektivní, a posléze zrušení této pozice

právě pro její neefektivnost s tím, že ode dne 1.7.2009 převezmou plnění úkolů

tvořících dosud náplň této funkce ostatní zaměstnanci prodejny, a to za

situace, když i přede dnem 1.7.2009 tyto úkoly ostatní zaměstnanci plnili".

Podle soudu prvního stupně nemůže obstát ani odkaz žalované na "aktuální

hospodářský vývoj", neboť její tržby od roku 2006 do roku 2009 rostly, a navíc

žalovaná po předmětné organizační změně zvýšila počet zaměstnanců na prodejně v

pozici "prodavač - pokladní". Protože skutečným důvodem pro rozvázání

pracovního poměru se žalobkyní byla okolnost, že pozbyla vzhledem ke zjištěné

nemoci z povolání dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci "prodavač -

pokladní", a protože rozhodnutí žalované ze dne 1.7.2009 "podle svého účelu

směřovalo k jinému cíli, než zvýšení efektivnosti práce", je výpověď z

pracovního poměru ze dne 15.7.2009 neplatným právním úkonem.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10.8.2011 č.j. 16

Co 213/2011-95 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl, že žalovaná je

povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 10.358,- Kč k

rukám advokáta Mgr. Jiřího Kabudi. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že

rozhodnutí žalované ze dne 1.7.2009 nesledovalo změnu úkolů zaměstnavatele,

technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti

práce nebo jinou organizační změnu, pomocí níž by měl být regulován počet

zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby žalovaná nadále zaměstnávala

jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá

jejím potřebám, nýbrž podle svého účelu směřovalo k jinému cíli, a to k

"nápravě nesprávného úsudku žalované o tom, že má pro žalobkyni, která byla

uznána pro následky nemoci z povolání dlouhodobě nezpůsobilou k výkonu

dosavadní práce prodavač - pokladní, k dispozici jinou vhodnou práci". Poté, co

byla u žalobkyně zjištěna nemoc z povolání, která ji činila neschopnou konat

práci "prodavač - pokladní", došlo ode dne 1.3.2007 ke zřízení pracovního místa

s omezenou pracovní náplní označeného jako "prodavač ve vybalování zboží" a ode

dne 20.8.2008, jelikož měla zdravotní problémy i při vykonávání této práce, ke

zřízení dalšího pracovního místa s ještě omezenější pracovní náplní označeného

jako "pracovník v obchodě", spočívajícího "ve vybalování jen lehčího zboží

(max. 1 kg), vizuální kontrole čerstvosti zboží a drobných úklidových pracích".

Protože žalovaná "minimálně měla a mohla s přihlédnutím k okolnostem od počátku

předpokládat, že pracovní místa s takto omezenou pracovní náplní pro ni budou

nepotřebná (neefektivní), neboť tato místa byla vytvořena jen pro žalobkyni na

prodejně žalované č. 188 ve Frýdku-Místku, zatímco v jiných prodejnách

neexistovala", nemění nic na správnosti závěru, podle kterého rozhodnutí

žalované ze dne 1.7.2009 podle svého účelu směřovalo k jinému cíli než ke

snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, ani to, že

žalovaná zjistila až po cca dvou letech, že pracovní místo s takto omezenou

pracovní náplní je pro ni nepotřebné či neefektivní, zejména když žalovaná po

rozvázání pracovního poměru se žalobkyní přijala na prodejnu ve Frýdku - Místku

dva nové zaměstnance se stejným druhem práce "prodavač - pokladní". Odvolací

soud uzavřel, že opravdovým důvodem pro rozvázání pracovního poměru nebyly

okolnosti uvedené v § 52 písm. c) zák. práce, ale to, že žalobkyně nebyla v

důsledku nemoci z povolání dlouhodobě způsobilá vykonávat dosavadní práci

"prodavač - pokladní" a že žalovaná neměla a nemá k dispozici jinou vhodnou

práci, na kterou by mohla žalobkyni převést, a jejíž výkon by pro žalovanou byl

potřebný a efektivní.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Namítla, že

"tvrzení soudů jsou rozporná a vytváří absurdní situaci pro žalovanou, která by

měla dát žalobkyni výpověď ve smyslu ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce,

ačkoliv byla a je žalobkyně pozici pracovník v obchodě schopna vykonávat".

Podle názoru žalované má být "při hodnocení, zda je účelem výpovědi snižování

počtu zaměstnanců za účelem zvyšování efektivity", brána v úvahu "pouze

pracovní pozice, kterou vykonávala žalobkyně, popřípadě kterou by byla schopna

vykonávat, a nikoliv pracovní pozice prodavač - pokladní, kterou nebyla schopna

žalobkyně cca dva roky vykonávat", a "při splnění povinnosti žalované převést

žalobkyni na jinou práci zřízením pracovní pozice odpovídající jejímu

zdravotnímu stavu, nemůže být v tomto případě po uplynutí cca 2 let od zřízení

pracovní pozice do doby rušení takto zřízené pracovní pozice z důvodu snížení

počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce dávána bez dalšího nemoc z

povolání do příčinné souvislosti se skončením pracovního poměru na místo

snížení počtu zaměstnanců na této pracovní pozici za účelem zvýšení efektivity

práce"; "po zřízení pracovní pozice pro žalobkyni z důvodu nemoci z povolání

nestačilo pouhé konstatování soudu, že žalovaná měla a mohla vědět při zřízení

pracovní pozice, že tato bude neefektivní, ale že je potřeba při provádění

důkazů zjistit další výjimečné skutečnosti (úmyslné a účelové zřízení pozice,

krátkodobost výkonu pracovní pozice aj.)". Žalovaná dovozuje přípustnost

dovolání z ustanovení § 237 odst.1 písm.c) občanského soudního řádu, za zásadní

po právní stránce pokládá mimo jiné otázku, zda "při hodnocení, zda účelem

výpovědi snižování počtu zaměstnanců za účelem zvyšování efektivity má být

brána v potaz pouze pracovní pozice, kterou vykonává dotyčný zaměstnanec, a ty

pracovní pozice, které je případně s ohledem na svůj zdravotní stav schopen

vykonávat anebo naopak i ty pracovní pozice, které není schopen zaměstnanec s

ohledem na svůj zdravotní stav vykonávat", a navrhuje, aby dovolací soud zrušil

rozsudky soudů obou stupňů a aby věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) projednal dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů účinných do 31.12.2012 (dále jen "o.s.ř."), neboť

napadený rozsudek byl vydán v době do 31.12.2012 (srov. Čl. II bod 7 zákona č.

404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání

žalované proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř.,

se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§

237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.].

Žalovaná dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o.s.ř. dovolání není přípustné, a to již proto, že ve věci samé nebylo

soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by bylo odvolacím soudem

zrušeno. Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu tedy může být

přípustné jen při splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst. 1

písm. c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 o.s.ř. se nepřihlíží (§ 237 odst.3 o.s.ř.).

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst.3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo

jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ustanovení § 237 odst.3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř. není založena

již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci

samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy,

jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení §

237 odst.3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve

věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu nepodléhá -

srov. § 241a odst. 2 a 3 o.s.ř.), že žalobkyně pracovala u žalované na základě

pracovní smlouvy ze dne 16.5.2003 od 30.6.2003 v pracovním poměru na dobu

neurčitou jako pokladní - prodavač s pracovní dobou 35 hodin týdně a že do její

pracovní náplně patřila jednak práce na pokladně (pokladní) a jednak práce při

vybalování zboží, prezentace a válcování, kontrola kvality zboží, vyřazování

poškozeného či z jiných důvodů neprodejného zboží, úklid prodejny, skladu,

zázemí a přilehlých ploch (prodavačky). Poté, co byla u žalobkyně lékařským

posudkem oddělení nemocí z povolání Nemocnice Podlesí a.s. ze dne 17.10.2006

zjištěna ke dni 7.9.2005 nemoc z povolání (podle kapitoly II a položky č. 9

Seznamu nemocí z povolání - onemocnění šlach, šlachových úponů a horních

končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatěžování) při výkonu práce

pokladní, uzavřely účastnice dne 22.2.2007 dodatek k pracovní smlouvě, podle

něhož se s účinností ode dne 1.3.2007 změnil druh vykonávané práce na "prodavač

- vybalování zboží" a délka pracovní doby na 30 hodin týdně. Vzhledem k tomu,

že uvedené pracovní zařazení neodpovídalo zdravotnímu stavu žalobkyně, uzavřely

účastnice dne 20.8.2008 další dodatek k pracovní smlouvě, podle něhož se s

účinností ode dne 20.8.2008 změnil druh práce na "pracovník v obchodě"; náplní

této práce byla kontrola čerstvosti zboží, úklid prodejny a venkovních prostor,

odkrabicování, kontrola válcování (rotace zboží), seskládání zbytků zboží,

vybírání zbytkového zboží a srovnání zboží. Žalovaná dne 1.7.2009 rozhodla "s

ohledem na aktuální hospodářský vývoj a za účelem zvýšení efektivnosti práce" o

zrušení "pracovní pozice na prodejně Lidl č. 188 ve Frýdku - Místku pracovník v

obchodě" a dopisem ze dne 15.7.2009 dala žalobkyni výpověď z pracovního poměru

podle ustanovení § 52 písm.c) zákoníku práce.

Vzhledem k tomu, že práce "pracovníka v obchodě" představovala část pracovní

náplně, kterou u žalované vykonávali zaměstnanci v pracovní pozici "prodavač -

pokladní", a že druh práce "pracovník v obchodě" byl podle zjištění soudů u

žalované (na její provozovně č. 188 ve Frýdku - Místku) "nově vytvořen" za

účelem zaměstnávání žalobkyně pracemi odpovídajícími jejímu zdravotnímu stavu

vyvolanému nemocí z povolání, bylo za tohoto stavu věci pro rozhodnutí soudů

(mimo jiné) významné vyřešení právní otázky, zda zrušení takové pracovní pozice

"za účelem zvýšení efektivnosti práce" představuje organizační změnu, která

způsobuje nadbytečnost zaměstnance a která naplňuje výpovědní důvod podle

ustanovení § 52 písm.c) zákoníku práce. Protože posouzení uvedené otázky bylo

pro rozhodnutí projednávané věci významné (určující), a že tato právní otázka

dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu ve všech souvislostech vyřešena,

představuje rozsudek odvolacího soudu rozhodnutí, které má po právní stránce

zásadní význam. Nejvyšší soud ČR proto dospěl k závěru, že dovolání žalované

proti rozsudku odvolacího soudu je přípustné podle ustanovení § 237 odst.1

písm.c) o.s.ř.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud ČR

dospěl k závěru, že dovolání žalované není opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba posuzovat - vzhledem k tomu, že žalobkyně se domáhá

určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, která jí byla doručena dne

15.7.2009 - podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č.

585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007

Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. a zákonů č. 121/2008 Sb., č.

126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 382/2008

Sb. tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 13.9.2009 (dále jen "zák.

práce").

Podle ustálené judikatury soudů je neplatná výpověď z pracovního poměru, kterou

zaměstnavatel dal zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm.c) zák. práce,

jestliže rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu nebylo přijato k

dosažení změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny,

pomocí níž měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení

tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v

takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, a podle svého

obsahu nebo účelu směřovalo k jinému cíli (srov. právní názor vyjádřený

například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2004 sp. zn. 21 Cdo

2204/2003, uveřejněném pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,

roč. 2005, který byl přijat za účinnosti dřívější, obsahově identické, právní

úpravy a který je i nadále přijímán jako správný).

Zaměstnance, jenž nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní

preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného právního úřadu, který lékařský

posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z

povolání, je zaměstnavatel povinen převést na jinou práci [srov. § 41 odst.1

písm.b) zák. práce]; není-li možné dosáhnout účelu převedení převedením

zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést i na práci

jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím

zaměstnanec nesouhlasil (§ 41 odst.3 zák. práce). Při převedení zaměstnance na

jinou práci podle ustanovení § 41 odst.1 písm.b) zák. práce je zaměstnavatel

povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho

zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci (srov. § 41

odst.6 zák. práce). Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného

zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,

který lékařský posudek přezkoumává, konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí

z povolání, může mu zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru [§ 52 písm.d)

zák. práce]; to neplatí, došlo-li k převedení zaměstnance podle ustanovení § 41

odst.1 písm.b) zák. práce na jinou práci, neboť důvod výpovědi "odpadl" tím, že

zaměstnanec začal vykonávat u téhož zaměstnavatele jinou práci, která je pro

něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu (vyvolanému nemocí z povolání) a

schopnostem (a pokud možno též k jeho kvalifikaci).

Žalobkyně - jak bylo v projednávané věci soudy zjištěno - pozbyla pro

onemocnění nemocí z povolání způsobilost konat pro žalovanou práci "prodavačka

- pokladní", avšak žalovaná ji - s jejím souhlasem nebo bez jejího souhlasu -

na jinou práci nepřevedla. V dodatcích k pracovní smlouvě ze dne 22.2.2007 a ze

dne 20.8.2008 se sice hovoří o změně druhu práce, který se žalobkyně zavázala

vykonávat pro žalovanou, ve skutečnosti však žalovaná nadále přidělovala

žalobkyni původní práci "prodavačky - pokladní", ovšem omezenou pouze na

činnosti, které žalobkyně mohla (měla být schopna) - vzhledem ke svému

zdravotnímu stavu, vyvolanému nemocí z povolání - opravdu vykonávat; tato

"zbytková" pracovní činnost, kterou žalobkyně byla (měla být) schopná konat z

práce "prodavačky - pokladní", pak byla v dodatku k pracovní smlouvě ze dne

22.2.2007 označena jako "prodavač - vybalování zboží" a v dodatku k pracovní

smlouvě ze dne 20.8.2008 jako "pracovník v obchodě". Z uvedeného vyplývá (mimo

jiné) závěr, že žalovaná v dodatcích k pracovní smlouvě jen předstírala

(simulovala) to, že žalobkyně u ní má nadále (po zjištění nemoci z povolání)

vykonávat jinou práci (jiný druh práce), přičemž součástí tohoto jednání bylo

rovněž vytvoření (pomocí organizační změny) "nového" druhu práce "pracovník v

obchodě"; vytvoření "zdání" toho, že žalobkyně vykonává u žalované jiný druh

práce, než který konala před onemocněním nemocí z povolání, současně bylo

"předpokladem" pro přijetí rozhodnutí dne 1.7.2009 o zrušení "pracovní pozice

na prodejně Lidl č. 188 ve Frýdku - Místku pracovník v obchodě" z důvodu její

"neefektivnosti" a pro přijetí nových zaměstnanců na druh práce "prodavač -

pokladní". Poukazuje-li žalovaná v dovolání na to, že při posuzování otázky

platnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 15.7.2009 by měla být brána v

úvahu "pouze pracovní pozice pracovník v obchodě, kterou vykonávala žalobkyně",

a "nikoliv pracovní pozice prodavač - pokladní, kterou nebyla schopna žalobkyně

cca dva roky vykonávat", zastírá tím jen skutečnost, že z důvodu "zvýšení

efektivnosti práce" nemohla být na prodejně č. 188 ve Frýdku - Místku zrušena

pracovní pozice "prodavač - pokladní", ale toliko pracovní pozice "pracovník v

obchodě", kterou na prodejně č. 188 ve Frýdku - Místku zastávala pouze

žalobkyně a která byla pro žalobkyni také nově vytvořena.

Za uvedeného stavu věci je i podle názoru dovolacího soudu správný závěr, že

rozhodnutí žalované o zřízení a posléze zrušení pracovního místa "pracovník v

obchodě" na prodejně č. 188 ve Frýdku - Místku nebylo přijato ke snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo z důvodu jiné organizační

změny, pomocí níž by měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační

složení tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců

a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, ale že podle

svého účelu směřovalo k jinému cíli, a to k rozvázání pracovního poměru se

žalobkyní výpovědí, aniž by k tomu musel být použit výpovědní důvod podle

ustanovení § 52 písm.d) zák. práce.

Protože rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněných dovolacích důvodů

správný a protože nebylo zjištěno, že by rozsudek odvolacího soudu byl postižen

některou z vad uvedených v ustanovení § 229 odst. 1 o.s.ř., § 229 odst.2

písm.a) a b) o.s.ř. nebo v § 229 odst.3 o.s.ř. anebo jinou vadou, která by

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České

republiky dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před

středníkem o.s.ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 151 odst. 1 části

věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaná, jejíž dovolání bylo zamítnuto, na

náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení

žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2013

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu