Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1261/2002

ze dne 2002-08-28
ECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.1261.2002.1

22 Cdo 1261/2002

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Marie Rezkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci

žalobkyně J. K., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) V. K., a 2) M. K.,

zastoupeným advokátkou, o určení vlastnictví k pozemku, vedené u Okresního

soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 11 C 126/2000, o dovolání žalobkyně proti

rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. dubna 2002, č. j. 23 Co

176/2001-157, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem z

15. února 2001, č. j. 11 C 126/2000-131, určil, „že žalobkyně je vlastnicí

pozemku označeného jako parc. č. 3236/31 o výměře 27 m2 v katastrálním území

Ch., zaměřeného a vytvořeného geometrickým plánem č. 1965-263/2000 ze dne 29.

5. 2000, vyhotoveným Ing. K. V., který je nedílnou součástí tohoto rozsudku“ a

rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že rodičům žalobkyně bylo zřízeno podle

rozhodnutí ONV v v H. B. z 13. 12. 1971 a dohody uzavřené 3. 1. 1972, ke dni

její registrace 7. 4. 1972, právo společného osobního užívání pozemku parc. č.

3236/12 o výměře 436 m2 v kat. území Ch., na kterém se již nacházela jimi

postavená chata. Žalobkyně se stala na základě dědické dohody, uzavřené 18. 6.

1984 v řízení o dědictví po jejím otci S. P., zemřelém 14. 2. 1984, vlastníkem

této rekreační chaty ev. č. 83, stojící na pozemku parc. č. 3236/12, přičemž na

ni přešlo i právo osobního užívání tohoto pozemku, který byl v době dědického

řízení evidován o výměře 428 m2. Podle geometrického plánu z roku 1985 byl

uvedený pozemek rozdělen na pozemek parc. č. 3236/22 o výměře 25 m2 -

zastavěná plocha a pozemek parc. č. 3236/12 o výměře 422 m2 – zahrada.

Žalobkyně je na na listu vlastnictví č. 2543 pro obec a kat. území Ch. zaspána

jako vlastnice těchto pozemků, neboť vlastnictví nabyla podle § 872 odst. l

zákona č. 40/1964 Sb. ve znění novely provedené zákonem č. 509/1991 Sb.

Žalovaní mají ve svém společném jmění manželů pozemek parc. č. 3236/23 o výměře

39 m2 zastavěná plocha, objekt bydlení ev. č. 82 a pozemek parc. č. 3236/11 o

výměře 454 m2 - zahrada, vše v katastrálním území Ch., když vlastnictví k těmto

pozemkům nabyli rovněž transformací společného práva osobního užívání

pozemků. Žalobkyně od roku 1984 užívala nejen pozemek parc. č. 3236/12, ale

také část pozemku parc. č. 3236/11, která byla připlocena k pozemku parc. č.

3236/12. Tato část byla v geometrickém plánu vyhotoveném Ing. V. 29. 5. 2000

označena jako pozemek parc. č. 3236/31 o výměře 27 m2 (dále jen „sporný

pozemek“). Soud prvního stupně dospěl na základě těchto zjištění k závěru, že

žalobkyně se uchopila držby sporného pozemku. Vzhledem k výměře sporné části

pozemku, k jeho poloze i připlocení k jejímu pozemku, žalobkyně nemohla mít

ani při obvyklé opatrnosti za to, že jí pozemek nepatří. Její dobrá víra

nebyla přerušena ani tím, že v roce 1985 byl vypracován geometrický plán, z

něhož je průběh hranice mezi pozemky parc. č. 3636/12 a č. 3263/11 zřetelný,

neboť nebylo prokázáno, že by žalobkyně o tomto plánu věděla. Jako oprávněná

držitelka po dobu desetileté vydržecí doby žalobkyně sporný pozemek podle §

134 odst. 1 ObčZ ve znění novely provedené zákonem č. 509/1991 Sb. v roce

1994 vydržela.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudkem ze dne 16. dubna

2002, č. j. 23 Co 176/2001-157, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že se

„návrh na určení, že žalobkyně je vlastnicí pozemku označeného jako parc. č.

3236/31 o výměře 27 m2 v katastrálním území Ch., zaměřeného a vytvořeného

geometrickým plánem č. 1965-263/2000 ze dne 29. 5. 2000, vyhotoveným Ing. K.

V., který je nedílnou součástí tohoto rozsudku, zamítá“ a rozhodl o nákladech

řízení.

Odvolací soud převzal skutková zjištění soudu prvního stupně, zaujal však

odlišný názor k otázce vydržení vlastnického práva ke spornému pozemku

žalobkyní. Poukázal na to, že na žalobkyni v roce 1984 dědictvím po otci přešlo

toliko právo osobního užívání pozemku, nikoliv vlastnické právo k němu. Ke

změně došlo až 1. 1. 1992, kdy se toto právo v důsledku novely občanského

zákoníku provedené zákonem č. 509/1991 Sb. ze zákona přeměnilo na právo

vlastnické. Odvolací soud dospěl k závěru, že žalobkyně tak až do 31. 12. 1991

nemohla být v dobré víře, že je vlastnicí sporného pozemku, neboť věděla, že

není ani vlastnicí pozemku parc. č. 3236/12. Její dobrá víra byla přitom

odvozována z omylu spočívajícího v tom, že sporný pozemek je součástí pozemku

parc. č. 3236/12. V dobré víře o tom, že ji sporný pozemek vlastnicky patří,

mohla být žalobkyně až od 1. 1. 1992. Teprve od této doby počala běžet

desetiletá vydržecí lhůta, která byla přerušena v roce 2000, kdy mezi účastníky

vznikl ohledně hranice pozemků spor. Vzhledem k tomu, že vydržecí doba

neproběhla, žalobkyně se nemohla vlastnictví ke spornému pozemku podle § 134

odst. l a 2 ObčZ ve znění novely provedené zákonem č. 509/1991 Sb. vydržet.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

opírá o § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu ve znění po novele

provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“) a uplatňuje dovolací důvod ve

smyslu § 241a) odst. 2 písm. b) OSŘ. Odkazuje na argumentaci soudu prvního

stupně a dodává, že institut osobního užívání pozemku plně nahrazoval

vlastnictví k pozemkům. Za zřízení tohoto práva se platilo a toto právo se

běžně dědilo. Právní předchůdci žalobkyně i žalobkyně sama byli po dobu, kdy

jim náleželo právo osobního užívání pozemku v dobré víře, že jim i sporný

pozemek patří a byli tedy oprávněnými držiteli. Se započtením doby držby

pozemku před 1. 1. 1992 počítá i § 872 odst. 6 ObčZ ve znění novely provedené

zákonem č. 509/1991 Sb. Žalobkyně uzavírá, že splnila podmínky § 134 odst. 1

ObčZ a vydržením se stala vlastnicí pozemku. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil

rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaní navrhli zamítnutí dovolání. Uvedli, že k vydržení sporného pozemku

nemohlo dojít i proto, že jde o část pozemku, která není samostatnou věcí v

právním smyslu. Započtení podle § 872 odst. 6 ObčZ ve znění novely provedené

zákonem č. 509/1991 Sb. nepřipadá v úvahu proto, že žalobkyni ke spornému

pozemku držba platně před 1. 1. 1992 nevzniklo. Pro vydržení sporného pozemku

také nebyl splněn předpoklad jeho držby žalobkyni do desetiletou vydržecí

dobu.

Nejvyšší soud po zjištění, že přípustné dovolání (§ 237 odst. 1 písm. a) OSŘ)

bylo podáno včas řádně zastoupenou účastnicí, přezkoumal rozsudek odvolacího

soudu ve smyslu § 242 odst. 1 a 3 OSŘ v napadené části a dospěl k závěru, že

dovolání není důvodné.

Dovolatelka nenamítá, že v řízení došlo k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229

odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 OSŘ nebo že řízení je postiženo jinou

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a ani z obsahu

spisu nevyplývá, že by k některé z uvedených vad došlo.

Dále dovolací soud přezkoumal rozsudek odvolacího soudu v rozsahu uplatněného

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 písm. b) OSŘ.

Otázku, zda do desetileté vydržecí doby podle § 134 odst. l, 2 ObčZ ve znění

novely provedené zákonem č. 509/1991 Sb. lze započítat i dobu, po kterou byl

pozemek před 1. 1. 1992 v osobním užívání, řešil Nejvyšší soud v rozsudku z 28.

února 2001, č. j. 22 Cdo 174/2002-96, ve kterém uvedl:

„Podle § 134 odst. 1, 2 ObčZ se oprávněný držitel stává vlastníkem věci, má-li

ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti

let, jde-li o nemovitost. Podle § 868 ObčZ pokud dále není uvedeno jinak, řídí

se ustanoveními tohoto zákona (tedy občanského zákoníku ve znění zákona č.

509/1991 Sb.) i právní vztahy vzniklé před lednem 1992; vznik těchto právních

vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. lednem 1992 se však posuzují

podle dosavadních předpisů. Občanský zákoník, tj. zákon č. 40/1964 Sb., ve

znění před novelou provedenou zákonem č. 131/1982 Sb., institut vydržení

neznal. Ten byl znovu upraven posledně uvedenou novelou.

Podle § 135a odst. 1, 2 ObčZ ve znění po novele provedené zákonem č. 131/1982

Sb. vlastníkem věci, která může být předmětem osobního vlastnictví, se stane

občan, který má nepřetržitě v držbě (§132a odst. 1) movitou věc po dobu tří let

a nemovitou věc po dobu deseti let. Jde-li o pozemek nebo jeho část, který má

občan nepřetržitě v držbě po dobu deseti let a k němuž by jinak mohlo být

zřízeno právo osobního užívání (§ 199 odst. 1), nabývá vlastnictví k pozemku

stát; občan nabývá právo, aby s ním byla uzavřena dohoda o osobním užívání

pozemku v rozsahu uvedeném v § 200. Podle § 507a odst. 3 ObčZ v tomtéž znění do

doby uvedené v § 135a se započítá i doba, po kterou občan nebo jeho právní

předchůdce měl věc nepřetržitě v držbě před 1. dubnem 1983; tato doba však

neskončí dříve než uplynutím jednoho roku od tohoto dne. Z uvedeného vyplývá,

že jednou ze základních podmínek vydržení je držba ve smyslu § 132a odst. 1

ObčZ ve znění po novele provedené zákonem č. 131/1982 Sb. Vydržet vlastnické

právo může jen oprávněný držitel, tj. ten kdo s věcí nakládá jako se svou a je

se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří jako vlastníkovi.

Pouhá detence k vydržení nepostačuje – srov. Sborník IV Nejvyšších soudů ČSSR o

občanském soudním řízení a řízení před státním notářstvím, SEVT Praha 1986,

str. 428. Vědomí užívání nemovitosti z titulu práva osobního užívání (popř.

nájmu), které je nezaměnitelné s právem vlastnickým, tak vylučuje dobrou víru

uživatele (nájemce), že mu věc patří jako vlastníkovi“.

Uvedené závěry jsou použitelné i v dané věci. Dovolatelka a dříve její právní

předchůdci užívali pozemek parc. č. 3236/12 spolu se sporným pozemkem na

základě rozhodnutí o přidělení pozemku do osobního užívání a dohody o osobním

užívání pozemků od roku 1972. Za tohoto stavu se zřetelem ke všem okolnostem

mohla být žalobkyně a její právní předchůdci toliko v dobré víře, že sporný

pozemek užívají z titulu práva osobního užívání pozemku. To vylučovalo jeho

oprávněnou držbu podle § 135a odst. 1 ObčZ ve znění po novele provedené zákonem

č. 131/1982 Sb. žalobkyní, popř. jejími právními předchůdci, neboť nenakládali

s pozemkem, jako že jim patří. Dne l. ledna 1992 nabyla účinnosti novela ObčZ

provedená zákonem č. 509/1991 Sb., kdy podle § 872 odst. 1 ObčZ právo osobního

užívání pozemku, vzniklé podle dosavadních předpisů, které trvá ke dni nabytí

účinnosti tohoto zákona, mění se dnem účinnosti tohoto zákona na vlastnictví

fyzické osoby. Žalobkyně však nemohla vydržet vlastnické právo ke spornému

pozemku ani podle § 134 odst. 1 ObčZ ve znění po novele provedené zákonem č.

509/1991 Sb., neboť i když se její právo osobního užívání k pozemkům parc.

3236/12 a 3236/22 transformovalo na právo vlastnické, pak její dobrá víra, že

jí patří i sporný pozemek parc. č. 3236/31 trvala jen od 1. 1. 1992 nejpozději

do roku 2000, kdy byla podána žaloba v tomto řízení. Stanovená desetiletá doba

oprávněné držby, podmiňující vydržení, tak neuplynula.

Právní posouzení věci odvolacím soudem je tedy z hlediska uplatněného

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ správné. Z toho vyplývá, že

je správné i rozhodnutí odvolacího soudu a dovolání bylo proto podle § 243b

odst. l OSŘ zamítnuto.

Protože žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovaným v tomto řízení

žádné náklady nevznikly (vyjádření k dovolání sepsali sami), bylo rozhodnuto

podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný

z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2002

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu