Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1445/2004

ze dne 2004-08-13
ECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.1445.2004.1

22 Cdo 1445/2004

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci

žalobce K. S., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným: 1) obci Č. v P.,

zastoupené advokátem, 2) M. K., a 3) M. K., zastoupeným advokátem, o určení

vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 6 C

170/2003, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Českých

Budějovicích ze dne 9. března 2004, č. j. 6 Co 222/2004-414, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobce se domáhal určení, že jeho rodiče byli vlastníky níže uvedených

nemovitostí. Uvedl, že ke dni úmrtí nebyli v evidenci nemovitostí jako

vlastníci vedeni a bez požadovaného určení nelze projednat dědictví.

Okresní soud v Českém Krumlově (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem

ze dne 18. listopadu 2003, č. j. 6 C 170/2003-375, výrokem pod bodem I.

určil, „že zemřelá F. S. byla ke dni úmrtí, tj. 1. 7. 1972 podílovým

spoluvlastníkem s podílem ideální jedné poloviny celku části pozemkových parcel

č. 124/1 – ostatní plocha, č. 129 – ostatní plocha, č. 128 – zastavěná plocha,

č. 130/1 – zastavěná plocha, vzniklých z původní pozemkové parcely č. 31 –

zastavěná plocha a z parcely č. 679/3 – pastviny, části parcely č. 195/3 –

zastavěná plocha a parcely č. 190/1 – ostatní plocha vzniklých z původní

pozemkové parcely č. 779/10 – louka, vše v katastrálním území Černá v Pošumaví,

které jsou dnes v držení Obce Č. v P., části parcely č. 274/4 – ostatní plocha,

č. 247/29 – rybník a celých parcel č. 247/33 – zastavěná plocha, 247/34 –

zastavěná plocha a 247/35 – zastavěná plocha, které vznikly z původní pozemkové

parcely 695/3 v katastrálním území Č. v P., dnes v držení M. a M. K.“, výrokem

pod bodem II. zamítl „návrh, aby bylo určeno, že zemřelý J. S. ke dni svého

úmrtí, tj. 9. 3. 1970, byl podílovým spoluvlastníkem s podílem jedné ideální

poloviny celku ve vztahu ke shora vyjmenovaným nemovitostem“, a výrokem pod

bodem III. rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně vyšel z toho, že rodiče žalobce získali předmětné

nemovitosti na základě tzv. přídělové listiny 17. 5. 1948 do společného

vlastnictví. Dne 30. 9. 1960 se vzdali přídělu, avšak listinu o vzdání se

přídělu žalobcova matka F. S. nepodepsala a proto je tento úkon ve vztahu k ní

neplatný. Žalobce nenavrhoval určení svého vlastnického práva, ale určení

vlastnického práva jeho rodičů ke dni jejich úmrtí, a proto jeho námitky

týkající se pozdější doby (následné vydržení vlastnického práva, nutnost

postupovat podle restitučního předpisu) shledal soud prvního stupně nedůvodnými.

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací, rozhodující k

odvolání žalovaných, rozsudkem ze dne 9. března 2004, č. j. 6 Co 222/2004-414,

rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I. potvrdil a ve výroku pod

bodem II. jej ponechal nedotčený. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Odvolací soud s právním posouzením věci soudem prvního stupně

souhlasil. Pokud jde o odvolací námitku, že žalobce měl žádat o vydání věci

podle zákona o půdě, vyšel odvolací soud z právního názoru Nejvyššího soudu

vysloveného v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1977/2001 s přihlédnutím k tomu, že v

daném řízení bylo žalováno na určení, že zůstavitel byl ke dni smrti vlastníkem

věci, a že tedy nešlo o právo samotného žalobce. K námitce, že od doby, kdy v

této věci rozhodoval poprvé Nejvyšší soud (t.j. od 8. 4. 2003), došlo k posunu

judikatury, která nadále nepřipouští konkurenci žalob podle obecných předpisů a

žalob restitučních (rozsudky sp. zn. 31 Cdo 1222/2001 a 22 Cdo 876/2001),

odvolací soud konstatoval, že principy obsažené ve zmíněných rozhodnutích by

bylo možno uplatnit jen pokud by žalobce žaloval buď na určení, že je

vlastníkem, nebo na vydání věci. V daném případě ale nejde o určení

vlastnického práva osoby oprávněné uplatňovat nárok na vydání věci podle zákona

o půdě. Nepřichází v úvahu konkurence speciálního a obecného předpisu, neboť

matka žalobce zemřela 1. 7. 1972 a nemohla být osobou oprávněnou podle zákona o

půdě. Na projednávaný případ nelze aplikovat restituční předpis a nelze

dovozovat, že by jej žalobce obcházel, tedy že po neúspěchu s restitučním

nárokem by týž nárok uplatnil na základě obecné normy. Nedůvodnou shledal

odvolací soud i námitku týkající se vydržení vlastnického práva, neboť, jak

blíže odůvodnil, do roku 1972, nemohlo s ohledem na tehdejší právní úpravu k

vydržení dojít. Rozhodnutí soudu prvního stupně nebránila ani překážka věci

rozhodnuté, neboť jmenovaný pozemkový úřad rozhodoval podle § 9 odst. 4 zákona

o půdě o vlastnictví žalobce jakožto osoby oprávněné k vydání věci, zatímco v

soudním řízení bylo rozhodováno o tom, zda zůstavitelka byla ke dni své smrti

vlastníkem předmětných nemovitostí.

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalovaná 1) dovolání a tvrdí,

že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, neboť

řeší otázku vztahu obecných právních předpisů a zákona o půdě v rozporu s

hmotným právem a tuto právní otázku rozhodují odvolací soudy a soud dovolací

rozdílně. Uvádí, že soud prvního stupně i soud odvolací vycházely z právního

názoru uvedeného v rozsudku Nejvyššího soudu pod sp. zn. 22 Cdo 1977/2001,

kterým byli vázáni, přestože v té době již šlo o názor nesprávný a v rozporu se

závěry velkého senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího sodu i soudní

judikaturou – sp. zn. 31 Cdo 1222/2001 a 22 Cdo 876/2001. Věc měla být

posouzena podle zákona o půdě, představujícího primární normu. Jeho specialita

byla potvrzena též výrokem rozhodnutu Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 154/95.

Dovolatelka v podrobnostech analyzuje restituční principy v aplikaci na daný

případ s tím, že platná právní úprava vylučuje jakoukoliv diskontinuitu v

právních vztazích, a připomíná, že za připuštění možnosti ochrany vlastnických

práv plynoucí z obecné občanskoprávní úpravy bez jakýchkoliv omezení vedle

restitučního principu by zákon o půdě pozbyl smyslu. Pokud soudy obou stupňů

dovozují, že žalobce uplatňoval určení vlastnictví svých předchůdců, je tento

názor nesprávný. V této souvislosti dovolatelka odkazuje na § 4 zákona o půdě a

dovozuje, že žalobce byl oprávněnou osobou podle tohoto zákona, byl tedy

oprávněn podle něho postupovat a své nároky ohledně sporných nemovitostí měl

podle speciálního zákona uplatnit; této možnosti využil. Pokud jde o překážku

věci rozhodnuté, dovolatelka připomíná pravomocné správní rozhodnutí

příslušného pozemkového úřadu č. j. PÚ 23948/95 s právní mocí k 9. 6. 1995 s

tím, že se žalobce domáhal vydání věci a za nemovitosti získal nárok na náhradu

podle zákona o půdě. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil jak rozsudek odvolacího

soudu, tak soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení.

Žalobce se k dovolání nevyjádřil.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

c) OSŘ, že je uplatněn dovolací důvod upravený v § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ a

že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení

(zejména § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 OSŘ), napadené rozhodnutí přezkoumal a

zjistil, že dovolání není důvodné. Za zásadní považuje dovolací soud otázku,

zda se žalobce může domáhat určení, že jeho právní předchůdce byl ke dni smrti

vlastníkem věci, a to i v případě, že žalobce se měl vydání nemovitosti domáhat

v restitučním řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů

k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), příp. podle jiného

restitučního zákona.

V rozsudku ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1977/2001, na jehož závěrech není

třeba nic měnit, Nejvyšší soud uvedl: „Ve věci jde o určení, zda právní

předchůdci dovolatelů byli ke dni smrti vlastníky předmětných nemovitostí.

Podle konstantní judikatury se dědic může domáhat určení, že zůstavitel byl ke

dni úmrtí vlastníkem věci (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2000,

sp. zn. 20 Cdo 1897/98, publikovaný v Soudních rozhledech č. 6/2001). Toto

určení se vztahuje ke dni smrti zůstavitele, a okolnosti nastalé později na něj

nemohou mít vliv. I když je věc, které se toto určení týká, posléze projednána

v dědickém řízení a je potvrzeno nabytí dědictví (případně schválena dohoda o

vypořádání dědictví nebo je dědické řízení ukončeno jinak), neznamená to, že

dědic je i nadále vlastníkem věci. Po smrti zůstavitele totiž mohlo dojít k

právní skutečnosti, která měla za následek vznik vlastnického práva jiné osoby

(např. v důsledku vydržení). Pro určení, zda zůstavitel byl ke dni smrti

vlastníkem věci, jsou však tyto později nastalé skutečnosti bezvýznamné.

Protože v dané věci žádá žalobce jen takovéto určení, je bezpředmětná námitka,

že měl ve věci postupovat podle zákona o půdě, resp. že o vydání bylo již v

restitučním řízení rozhodnuto. Taková námitka by mohla přicházet do úvahy jen v

případě, že by se žalobce domáhal vydání věci. Totéž platí o námitce, že

žalobce nemá na určení naléhavý právní zájem, neboť mohl žalovat přímo na

plnění (vydání věci). Tato námitka by byla relevantní, pokud by žalobce žádal o

určení jeho vlastnictví; o to však v dané věci nejde“.

Jinak řečeno: žalobce se může domáhat určení, že jeho rodiče byli ke

dni úmrtí vlastníky nemovitostí (takovou žalobu soudní praxe běžně připouští),

ale z tohoto určení mu vůči žalovaným nevyplývají žádná práva a není tím

deklarováno, že by i on jako právní nástupce rodičů byl vlastníkem, anebo že by

žalovaní vlastníky nebyli. Může sice na základě takového určení žádat o

projednání nemovitostí v dědickém řízení, ale rozhodnutí vydaná v tomto řízení

nebudou žalované vázat (srov. § 175y OSŘ). O tom, kdo je nyní vlastníkem

sporných nemovitostí, může být rozhodnuto jedině v řízení o určení vlastnického

práva žalobce (kterým může být i někdo z nynějších žalovaných). V tomto řízení

bude možno uplatnit i argumentaci, obsaženou v dovolání; pro posouzení právního

stavu, který tu byl v roce 1972, je však nepodstatná. Proto žalobce může žádat

o určení, že jeho právní předchůdce byl ke dni úmrtí vlastníkem věci, a to i v

případě, že sám již nemůže žádat o její vydání.

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné. Vady

řízení uvedené v § 241a odst. 2 písm. a) OSŘ, k nimž dovolací soud přihlíží i

bez návrhu, nebyly dovolatelkou tvrzeny ani dovolacím soudem zjištěny. Proto

nezbylo, než dovolání zamítnout (§ 243b odst. 2 OSŘ, věta před středníkem).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že

dovolatelé nebyli úspěšní a žalovanému náklady dovolacího řízení, na jejichž

úhradu by měl právo (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 OSŘ),

nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. srpna 2004

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu