Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1995/2020

ze dne 2020-11-25
ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1995.2020.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně Farmy Bratřejov, s. r. o., identifikační číslo osoby 07060548,

se sídlem v Bratřejově 253, zastoupené JUDr. Miroslavou Hořínkovou, advokátkou

se sídlem v Zašové 712, proti žalovaným 1) J. K., narozenému XY, bytem v XY,

zastoupenému Mgr. Alešem Dufkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, K Pasekám

2984/45, a 2) R. K., narozenému XY, bytem ve XY, zastoupenému Mgr. Bc. Tomášem

Mravcem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Nad Vývozem 4869, o nahrazení projevu

vůle uzavřít kupní smlouvu a o určení vlastnického práva k nemovité věci,

vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 429/2018, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 13.

2. 2020, č. j. 58 Co 140/2019-139, takto:

I. Dovolání se zamítá, pokud směřuje proti rozsudku Krajského soudu v

Brně

– pobočky ve Zlíně ze dne 13. 2. 2020, č. j. 58 Co 140/2019-139, v části

týkající se předkupního práva k pozemku par. č. XY v katastrálním území XY,

pokud byl zastavěn zastřešeným výběhem kravína s krmným korytem a obslužnou

vnitroareálovou asfaltovou komunikací.

II. Rozsudek Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 13. 2.

2020, č. j. 58 Co 140/2019-139, se ruší ve zbývající části (s výjimkou části,

ve které byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ve výrocích pod body II

a IV), a věc se vrací v tomto rozsahu Krajskému soudu v Brně – pobočce ve Zlíně

k dalšímu řízení.

Žalobkyně se domáhala nahrazení projevu vůle žalovaného 1) uzavřít s ní kupní

smlouvu, jejímž předmětem by byl prodej pozemku žalovaného 1) par. č. XY v

katastrálním území XY (dále též jen „pozemek“). Žalobkyně tvrdila, že je

vlastnicí staveb na předmětném pozemku, a to zastřešeného výběhu kravína s

krmným korytem, požární nádrže a vnitroareálové pozemní komunikace. Z tohoto

důvodu jí mělo svědčit předkupní právo podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („o. z.”), které však bylo

porušeno, neboť žalovaný 2) prodal pozemek žalovanému 1). Navrhovala též, aby

soud určil, že žalovaný 2) je vlastníkem pozemku p. č. XY ve stejném

katastrálním území; v této části nebyl zamítavý rozsudek napaden dovoláním a

žalovaný 2) není účastníkem dovolacího řízení. Okresní soud ve Zlíně („soud prvního stupně”) rozsudkem ze dne 28. 2. 2019, č. j. 38 C 429/2018-84, žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení. Soud prvního stupně uvedl, že zastřešený výběh s krmným žlabem není samostatnou

stavbou, s jejímž vlastnictvím by bylo spojeno předkupní právo k pozemku, na

němž se nachází. Zastřešení výběhu s krmným korytem je zjevně součástí stavby

stáje č. e. XY, která se se z převážné části nachází na pozemku p. č. XY, který

je ve vlastnictví žalobkyně. Stavba stáje č. e. XY se tak včetně všech svých

součástí stala podle § 3058 o. z. ve spojení s § 3059 o. z., příp. podle § 3054

o. z., ve spojení s § 3059 o. z., součástí pozemku p. č. XY. Jestliže se však

stavba stáje č. e. XY včetně uvedeného přístřešku stala součástí pozemku p. č. XY, není s jejím vlastnictvím spojeno předkupní právo podle § 3056 o. z. K

pozemkům, na něž menší částí přesahuje, se předkupní právo nevztahuje, neboť

tyto „přesahy“ je na místě řešit podle ustanovení o přestavku (viz § 3059 a §

1087 o. z.). Proto v souvislosti s žalobkyní tvrzenou stavbou „výběhu kravína s

krmným žlabem“ předkupní právo žalobkyni k pozemku p. č. XY nevzniklo, a

nemohlo tedy být ani kupní smlouvou uzavřenou mezi žalovanými porušeno. Předkupní právo k pozemku není spojeno ani s vlastnictvím „obslužné

vnitroareálové pozemní komunikace“. Tento závěr soud prvního stupně opřel o dva

argumenty. První vychází z předpokladu, že předmětná komunikace není

samostatnou věcí v právním smyslu slova, ale představuje pouze zpracování a

ztvárnění povrchu pozemku. Není-li „obslužná vnitroareálová asfaltová

komunikace“ samostatnou věcí, je součástí pozemků, na nichž se nachází a

předkupní právo podle § 3056 o. z. ve vztahu k ní nepřipadá vůbec v úvahu. Druhý argument vychází z předpokladu, že „obslužná vnitroareálová asfaltová

komunikace“ je stavbou spojenou se zemí pevným základem, a je tedy samostatným

předmětem vlastnického práva. Pokud by předmětná komunikace nacházející se

mimo jiné rovněž částečně na pozemku p. č. XY byla samostatnou stavbou,

nacházela by se převážnou částí na jiných pozemcích (zejména na pozemcích p. č. XY, XY, XY, XY a XY). Ve vztahu k pozemkům, na něž stavba nezasahuje svou

převážnou částí, se předkupní právo podle § 3056 o. z. neuplatní. A dále: V daném případě by v § 3056 o. z.

zakotvená vzájemnost předkupního

práva vlastníka stavby k pozemku, na němž se stavba nachází, a předkupního

práva vlastníka pozemku ke stavbě na něm se nacházející nemohla dojít naplnění,

neboť by nedávalo dobrý smysl, aby si vlastník pozemku, na nějž předmětná

stavba zasahuje jen menší částí, nárokoval převod vlastnického práva k celé

stavbě. Ohledně „požární nádrže“, určené k zabezpečení požární ochrany celého souboru

staveb ve vlastnictví žalobkyně, dospěl soud k závěru, že i pokud by tato

požární nádrž byla samostatnou věcí - stavbou ve vlastnictví žalobkyně, což

bylo jinak mezi stranami sporné, předkupní právo žalobkyně k pozemku p. č. XY,

na jehož malé části se tato stavba nachází, by její vlastnictví žalobkyni

nezakládalo. To proto, že předmětná požární nádrž byla vybudována společně se

stavbami č. e. XY a č. e. XY (odchovny jalovic) v roce 1976 a jejím účelem bylo

zabezpečení požární ochrany těchto staveb. Účelem předmětné požární nádrže bylo

a je, aby se jí trvale užívalo společně se stavbami č. e. XY a č. e. XY coby

věcmi hlavními v rámci jejich hospodářského určení. „Z tohoto důvodu tak

předmětná požární nádrž představuje ve smyslu § 510 o. z. příslušenství

zmíněných staveb č. e. XY a č. e. XY coby věcí hlavních, přičemž ve vztahu k ní

se uplatní vyvratitelná právní domněnka, podle níž se má za to, že právní

jednání a práva a povinnosti týkající se věci hlavní týkají se i jejího

příslušenství. Pokud by se však s požární nádrží tvořící jinak příslušenství

staveb nacházejících se na jiných pozemcích mělo pojit předkupní právo ve

smyslu ustanovení § 3056 o. z., byl by tím zcela popřen deklarovaný a

hospodářsky zcela pochopitelný účel, aby příslušenství zásadně sdílelo osud

věci hlavní. Vzhledem k tomu, že předkupní právo podle § 3056 o. z. je

koncipováno jako vzájemné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku, na němž

se stavba nachází, a předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě na něm se

nacházející, znamenalo by jeho uplatnění na stavbu tvořící příslušenství stavby

jiné, postavené na jiném pozemku jiného vlastníka, absurdní situaci. Vlastník

pozemku, na němž je stavba tvořící příslušenství stavby jiné (hlavní) postavené

nadto na zcela jiném pozemku jiného vlastníka, by se mohl v případě prodeje

této hlavní stavby domáhat, aby mu bylo její příslušenství, postavené na jeho

pozemku, nabídnuto ke koupi, což by zcela absurdně popíralo již zmíněný účel,

pro který příslušenství věci hlavní sdílí její osud. Uplatnění předkupního

práva podle § 3056 o. z. tak ve vztahu ke stavbě, která tvoří příslušenství

stavby jiné postavené na pozemku vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, na

němž je toto příslušenství postaveno, nepřipadá v úvahu“. Protože soud dospěl k závěru o neexistenci předkupního práva žalobkyně k

pozemku p. č. XY i za situace, kdy by žalobkyně skutečně byla vlastnicí

předmětné požární nádrže jako samostatné věcí, neprováděl, stejně jako v

případě shora uvedené pozemní komunikace, dále dokazování k otázce, zda

žalobkyně je skutečně vlastnicí této požární nádrže a zda tato je samostatnou

věcí, předmětem vlastnického práva.

Protože se ani s jednou z žalobkyní uvedených staveb umístěných částečně či

zcela na pozemku p. č. XY předkupní právo podle § 3056 o. z. k pozemku (jeho

poměrné části) nepojí, soud prvního stupně žalobu zamítl. Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně („odvolací soud”) rozsudkem ze dne 13. 2. 2020, č. j. 58 Co 140/2019-139, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a

rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud konstatoval, že rozsudek soudu prvního stupně je řádně odůvodněn,

a tento soud dospěl ke správným skutkovým a právním závěrům. Dále uvedl, že

soud prvního stupně a rovněž odvolací soud – oproti tvrzení žalobkyně - všechny

vzájemné souvislosti posoudily. Žalobkyně podniká na cizích pozemcích; není

sebemenšího důvodu, proč by její vlastnické právo či její právo podnikat mělo

být povýšeno nad vlastnická práva jiných osob. Odvolací argumentace, že není důvod pro výklad, že zákonné předkupní právo

podle ustanovení § 3056 o. z. svědčí pouze vlastníkům staveb, jež jsou

evidovány v katastru nemovitostí, není zcela jasná, neboť na takovém posouzení

odvoláním napadený rozsudek nestojí; vyjadřovat se k ní je proto nadbytečné. Polemika odvolatelky s výkladem ustanovení § 3059 o. z. ve vztahu k ustanovením

§ 3054 až § 3058 o. z., jak jej provedl soud prvního stupně, také není

případná. Soud prvního stupně ve vztahu k ustanovení § 3059 o. z. přiléhavě

argumentoval rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo

4572/2015, který výklad ustanovení § 3059 podává. Soud prvního stupně – oproti

tvrzení žalobkyně - neuzavřel, že uvedené přesahy jsou přestavkem, nýbrž

toliko stručně konstatoval slova zákona, konkrétně ustanovení § 3059 in fine,

dle něhož „stane-li se stavba součástí tohoto pozemku, použije se ve vztahu k

pozemkům, na nichž části stavby přesahují, ustanovení o přestavku.“ Tedy buď se

na daný konkrétní případ ustanovení o přestavku vztahovat budou nebo nikoli;

pokud nebudou, nenastane jiná situace, než je aktuální stav; prostě nedojde ke

splynutí vlastníka stavby a vlastníka pozemku a ani není založeno jejich

vzájemné předkupní právo. Požární nádrž byla vybudována jako příslušenství staveb ve vlastnictví

žalobkyně a zůstává jím i nadále, a to bez ohledu na to, k čemu dalšímu byla či

je využívána. Je tedy irelevantní, zda po jejím postavení mohla sloužit pro

hasební zásah v případě požáru jiných budov, než evidenčního čísla XY a XY. Závěr, že k příslušenství nelze (v poměrech dané věci) uplatnit předkupní

právo, je správný. Pokud se týká zpevněné obslužné vnitroareálové komunikace, soud prvního stupně

správně rozebral, proč ve vztahu k ní nepřipadá v úvahu předkupní právo podle §

3056 o. z., a to jak za situace, kdy by byla samostatnou věcí v právním slova

smyslu, tak za situace, kdy by samostatnou věcí v právním slova smyslu nebyla. Správné jsou i závěry soudu prvního stupně ohledně zastřešeného výběhu kravína

s krmným korytem. Ze všech uvedených důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako

věcně správný potvrdil. Proti rozsudku odvolacího soudu, konkrétně těm výrokům, jež „se dotýkají žaloby

označené datem 20. 12. 2018, tj.

žaloby na nahrazení projevu vůle žalovaného

uzavřít kupní smlouvu”, podává žalobkyně („dovolatelka”) dovolání, které opírá

o § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád („o. s. ř.”). Podle ní

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného práva, které v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny, resp. jsou dovolacím soudem

rozhodovány rozdílně anebo by měly být posouzeny jinak. Dovolacím důvodem je

nesprávné právní posouzení věci. Rozsáhlé dovolání kupí otázky zjevně pro přípustnost i důvodnost dovolání

nepodstatné, resp. z právního hlediska irelevantní, mísí – nepřesně vymezené –

podmínky přípustnosti a důvodnosti dovolání a jeho stručná a výstižná

reprodukce je nesnadná; protože jeho obsah je účastníkům i soudům ve věci

rozhodující znám, dovolací soud v zásadě odkazuje na jeho obsah; uvádí zde jen

relevantní tvrzení. Dovolání je podle dovolatelky „přípustné zejména a nikoliv výlučně z toho

důvodu, že dovoláním napadená rozhodnutí závisejí na vyřešení otázek hmotného

práva, jež v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny“. Dovolatelka

též uvádí: „Hlavní zákonný dovolací důvod spatřuje dovolatelka ve skutečnosti,

že dovoláním napadená rozhodnutí závisejí na vyřešeni otázek hmotného práva,

jež v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny, nebo byly dovolacím

soudem rozhodovány rozdílně a měly by být dovolacím soudem posouzeny jinak“. Podle dovolatelky jde o vyřešení otázek, souvisejících s výkladem a aplikací

ustanovení § 3059 o. z.; zda v případě, že se stavba nachází na více pozemcích,

přičemž největší z těchto pozemků již ve vlastnictví majitele stavby je, se

zákonné právo předkupní uplatní při převodu kteréhokoliv z ostatních pozemků,

na nichž se stavba nachází. „V zásadě jde zejména o otázku, zda v případě úplatného převodu pozemku kupní

smlouvou, sjednanou mezi osobami nikoli sobě vzájemně blízkými, a to pozemku,

na němž se nacházejí stavby neevidované v katastru nemovitostí, existuje

zákonné předkupní právo majitele staveb k převáděnému pozemku. Dále, zda

zákonné právo předkupní svědčí majiteli staveb zemědělských, jež se nacházejí

na převáděném pozemku. Dále, zda zákonné právo předkupní svědčí majiteli

staveb, jejichž celková výměra plochy ve svém souhrnu se sice nerovná výměře

převáděného pozemku, avšak stavby jsou součástí funkčního hospodářského celku,

převáděný pozemek se nachází uvnitř areálu fungující zemědělské farmy

dovolatelky a jeho části, nezastavěné stavbami, nemůže vlastník pozemku dost

dobře užívat. Zda v případě, že některá ze staveb, jež se nacházejí na převáděném pozemku, je

příslušenstvím ostatních staveb, resp. tato stavba má sloužit danému

hospodářskému celku (zde zemědělské farmě), pak při převodu pozemku pod touto

stavbou je právě z důvodu popsaného charakteru a účelu této stavby zákonné

právo předkupní k převáděnému pozemku vyloučeno“. „Dále jde o otázku, zda při

aplikaci ustanovení upravujících zákonné právo předkupní, mohou, při

rozhodování ve věci samé, být vzaty na zřetel i otázky obecných právních

principů a zásad soukromého práva, jakož i to, zda při rozhodování ve věci mají

být vzaty v úvahu i takové okolnosti, jako je účelné hospodářské využiti

existujících majetkových hodnot, v zájmu jejich zachovaní a rozvoje“. Navrhuje rozsudek odvolacího soudu změnit tak, že se mění rozsudek soudu

prvního stupně ve výroku I tak, že soud nahrazuje projev vůle žalovaného 1)

uzavřít se žalobkyní kupní smlouvu, případně navrhuje zrušit rozsudky obou

nalézacích soudů a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný 1) ve vyjádření k dovolání tvrdí, že rozsudky nalézacích soudů jsou

věcně správné a nejsou v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Dovolání je

podle něj vystavěno na nepravdivých tvrzeních. Dovolatelka se pouze snaží

domoci vlastnického práva k pozemku, aby zlepšila své postavení v otázce

legalizace stavby. Navrhuje dovolání odmítnout. Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř., že je

uplatněn dovolací důvod, uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i

další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1,

§ 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je

částečně důvodné, pokud jde o uplatnění předkupní ho práva z titulu tvrzeného

vlastnictví požární nádrže, ve zbývající části je však nedůvodné. K uplatněné přípustnosti dovolání se uvádí: Dovolatelka tvrdí, že dovoláním

napadená rozhodnutí závisejí na „vyřešeni otázek hmotného práva, jež v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny, nebo byly dovolacím soudem

rozhodovány rozdílně a měly by být dovolacím soudem posouzeny jinak“; posledně

uvedeným zjevně myslí „jinak, než je posoudil odvolací soud. Tento důvod

přípustnosti však na takový případ nesměřuje, v § 237 o. s. ř. jde o to, že má

být jinak posouzena otázka, kterou již dovolací soud dříve vyřešil, tedy jde o

návrh na odklon od judikatury dovolacího soudu – viz např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1929/2016. To jasně vyplývá i ze

slov zákona - „má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena

jinak“. Důvod přípustnosti spočívající v tom, že právní otázky jsou dovolacím

soudem „rozhodovány rozdílně“, pak míří na rozpornou judikaturu dovolacího

soudu. Z obsahu dovolání je zjevné, že dovolatelka takový rozpor netvrdí –

ostatně jde o otázky dosud v judikatuře Nejvyššího soudu neřešené, a i z toho

vyplývá, že uvedené důvody přípustnosti dovolání nemohou být dány. Napadené rozhodnutí však závisí na vyřešení otázek hmotného práva, které v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny a které dovolatelka

předkládá v dovolání. Jde o to, zda i v případě, že stavba leží na více

pozemcích, avšak z převážné části na pozemku jejího vlastníka, a stala se proto

jeho součástí (§ 3059 o. z.), má vlastník pozemku, ke kterému stavba

„přirostla“, předkupní právo vůči vlastníkovi toho zastavěného pozemku, na

kterém stavba leží jen z menší části (jestliže ovšem vlastník stavby nenabyl

vlastnictví k části sousedního pozemku z titulu přestavku, tedy nejsou splněny

podmínky § 1087 odst. 1 o. z.). Jinak řečeno, jde o to, zda v případech

uvedených v § 3059 o. z. je vyloučeno uplatnění předkupního práva vůči pozemku,

na kterém není převážná část stavby. Dále je tu otázka, zda lze předkupní právo podle uvedených ustanovení uplatnit

i vůči stavbě, která je příslušenstvím jiné stavby. Uvedené otázky, na jejichž řešení je rozhodnutí odvolacího soudu založeno,

dovolací soud dosud neřešil; dovolání je tak přípustné (§ 237 o. s. ř.).

K předkupnímu právu v případě přesahu části stavby, která se stala součástí

pozemku ve vlastnictví vlastníka stavby, na sousední pozemek:

Je-li stavba zřízena na několika pozemcích, použijí se § 3056 až 3058 o. z. jen

ve vztahu k pozemku, na němž je převážná část stavby. Stane-li se stavba

součástí tohoto pozemku, použije se ve vztahu k pozemkům, na něž části stavby

přesahují, ustanovení o přestavku (§ 3059 o. z.). Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních

právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí

účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má

předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na

podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K

ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží (§ 3056

odst. 1 o. z.). Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou

část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím

zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře (§

1087 odst. 1 o. z.). Stojí-li stavba na více pozemcích, předkupní právo k těmto pozemkům přímo z §

3056 o. z. nevyplývá, a je nutno zvážit, zda vyplývá z § 3059 o. z. Z § 3059 o. z. se podává, že stavba se při splnění podmínek § 3054 o. z. stane

součástí pozemku ve vlastnictví dosavadního vlastníka stavby, jestliže na něm

leží převážná část stavby. Osud zastavěných částí sousedních pozemků ve

vlastnictví jiných osob pak upravuje druhá věta § 3059 o. z. tak, že se tu

použije ustanovení o přestavku (judikatura v této souvislosti je ustálena v

názoru, že tato ustanovení se v takovém případě použijí jen, jsou-li splněny

podmínky § 1087 o. z. – viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2017,

sp. zn. 22 Cdo 4572/2015, publikovaný pod č. 7/2018 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek). V projednávané věci je třeba řešit otázku, zda v případě, že stavba je zřízena

na více pozemcích a stane se součástí jen jednoho z nich (toho, na kterém je

zřízena její převážná část), má vlastník pozemku, jehož součástí se stavba

stala, v případě, že nejsou splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k

části sousedního zastavěného pozemku podle ustanovení o přestavku (§ 1087 o. z.), k této části předkupní právo. Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku nikoliv jen malou částí

na nikoliv jen malou část cizího pozemku (může jít ale i o případ, kdy zasahuje

nikoliv jen malou částí na malou část sousedního pozemku nebo zasahuje malou

částí na velkou část sousedního pozemku), nelze použít ustanovení o přestavku. Ustanovení § 3059, věty první o. z., je formulováno jasně: „Je-li stavba

zřízena na několika pozemcích, použijí se § 3056 až 3058 o. z. jen ve vztahu k

pozemku, na němž je převážná část stavby. Jinak řečeno, předkupní právo,

vlastníka stavby vůči vlastníkovi pozemku, upravené v § 3056 ve spojení s §

3059 o. z. (a o toto právo jde v dané věci) se týká jen toho pozemku, na kterém

leží převážná část stavby.

Vlastník stavby (přesně řečeno vlastník pozemku,

jehož součástí je stavba, přesahující na sousední pozemek) v takovém případě

nemá předkupní právo proti vlastníkovi sousedního pozemku, na kterém se nachází

menší část stavby. Ke vzájemné vázanosti předkupního práva vlastníka pozemku a vlastníka stavby:

Soud prvního stupně vyšel z myšlenky, že předkupní práva vlastníka pozemku a

vlastníka stavby jsou na sebe vázána, jsou vzájemná, resp. podmíněná; z jeho

úvahy vyplývá závěr, že pokud v konkrétní situaci nemůže jeden z nich předkupní

právo uplatnit, nemůže jej uplatnit ani druhý (bod 19 rozsudku in fine); tento

názor odvolací soud akceptoval. To se pak promítlo do posouzení problému

předkupního práva k příslušenství věci (viz níže). Řešení této otázky soudy v nalézacím řízení však Nejvyšší soud sdílí jen

zčásti. Ve většině případů předkupního práva uplatněného v § 3054 o. z. a násl. předkupní právo vlastníka pozemku, tak i vlastníka stavby dáno bude, mohou

však existovat výjimky. Tak např. je třeba v zásadě (s přihlédnutím ke

konkrétním skutkovým okolnostem věci) odepřít předkupní právo vlastníkovi

neoprávněné stavby, zejména pokud při jejím zřízení nebyl v dobré víře nebo

dokonce jednal úmyslně; to ovšem neznamená, že by vlastník zastavěného pozemku

neměl v takovém případě předkupní právo vůči vlastníkovi neoprávněné stavby. Podobně to platí v případě stavby nepovolené z hlediska stavebního práva

(„černé“); pokud by totiž pozemek, na kterém stojí, získal v důsledku uplatnění

předkupního práva vlastník takové stavby a stavební úřad nařídil později její

odstranění, zůstalo by vlastníkovi stavby vlastnictví pozemku, ke kterému

úspěšně uplatnil předkupní právo, zachováno; to je z hlediska zásad

spravedlnosti, dobrých mravů i „obyčejného lidského cítění“ (§ 2 odst. 3 o. z.)

nepřijatelný výsledek. Nic však nebrání přiznat předkupní právo vlastníkovi

pozemku k nepovolené stavbě, bude-li toto právo uplatňovat. Bude tak záležet na

posouzení konkrétní věci. K otázce, zda předkupní právo podle § 3056 odst. 1 o. z. se uplatní i v

případě, že stavba na pozemku je příslušenstvím jiné budovy ve vlastnictví

žalobce, ležící na jiném pozemku, než uvedené příslušenství:

Soud prvního stupně i odvolací soud uvedly, že vlastník stavby, která je

příslušenstvím jiné jeho stavby, ležící na jiném pozemku, nemá vůči vlastníkovi

pozemku ohledně této jiné stavby předkupní právo. Jinak řečeno: Leží-li celá

stavba vlastníka 2 na pozemku B, a tato stavba je příslušenstvím stavby 1 na

pozemku A (v tomto případě patřícímu vlastníkovi staveb 1 i 2), pak vlastník

stavby 2 nemá vůči vlastníkovi pozemku B předkupní právo, a vlastník pozemku B

nemá předkupní právo ke stavbě 2. Je tomu tak proto, že kdyby vlastník pozemku

B měl ke stavbě 2 předkupní právo a úspěšně je uplatnil, přerušil by se

hospodářský vztah mezi hlavní věcí – stavbou 1, a jejím příslušenstvím –

stavbou 2; to je podle soudů nežádoucí, maří to účel institutu příslušenství

věci. Nemůže-li však předkupní právo v tomto případě uplatnit vlastník pozemku

B, pak je vzhledem k vzájemnosti předkupních práv, plynoucích z § 3056 odst. 1

o. z.

(„Vlastník pozemku … má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má

předkupní právo k pozemku“) nemůže ani vlastník stavby 2 uplatnit vůči

vlastníkovi pozemku B. Dovolací soud má jiný právní názor. Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem

vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich

hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena,

nepřestává být příslušenstvím (§ 510 odst. 1 o. z.). Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci

týkají i jejího příslušenství (§ 510 odst. 2 o. z.). Příslušenství věci je samostatným předmětem věcněprávních, a tedy i

vlastnických vztahů a jeho právní osud není nezbytně spjat s osudem věci

hlavní; v § 510 odst. 2 o. z. je vyjádřena toliko vyvratitelná právní domněnka

ohledně osudu příslušenství. Protože dovolací soud nepřijímá pojetí

bezvýjimečně vzájemně vázaného předkupního práva (viz výše), nemůže sdílet ani

argumentaci, že žalobkyně – vlastnice nádrže (pokud jí je), nemůže předkupní

právo k pozemku zastavěnému nádrží uplatnit, protože je nemůže uplatnit

vlastník pozemku vůči nádrži, neboť by přerušil hospodářskou souvislost

příslušenství a věcí hlavní. V dané věci uplatňuje vlastnice hlavní věci (stavby) předkupní právo k pozemku,

na kterém leží stavba, která je podle názoru odvolacího soudu příslušenstvím

její stavby; nelze jí předkupní právo upřít jen proto, že by – snad, tuto

otázku nyní není třeba řešit – mohlo být upřeno vlastníkovi pozemku,

žalovanému1). Naopak, realizací předkupního práva žalobkyně dojde k žádoucímu

sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. Uvedené obecné závěry je třeba vztáhnout na předměty, o kterých žalobkyně

tvrdí, že jejich vlastnictví zakládá její předkupní právo ve smyslu § 3056

odst. 1 a § 3059 o. z. K jednotlivým předmětům, o kterých byl veden spor,

dovolací soud konstatuje:

Ve vztahu k „výběhu kravína s krmným žlabem” (korytem):

Soud prvního stupně, jehož názor v podstatě převzal i odvolací soud, vyšel z

toho (podle reprodukce v rozsudku odvolacího soudu), že uvedená stavba „není

samostatnou věcí v právním smyslu a není tedy ani samostatnou stavbou, s jejímž

vlastnictvím by bylo spojeno předkupní právo k pozemku, na němž se nachází“; je

částí stáje, která je součástí pozemku žalobkyně, a tato část na pozemek

žalovaného přesahuje. Předkupní právo k předmětnému pozemku proto v souvislosti

s touto stavbou ‘výběhu kravína s krmným žlabem‘ nevzniklo, a nemohlo tedy být

ani předmětnou kupní smlouvou porušeno.“

K tomu dovolací soud uvádí: Skutečnost, že uvedená konstrukce je částí jiné

stavby ve vlastnictví žalobkyně, a tato stavba leží z převážné části na pozemku

žalobkyně, vylučuje předkupní právo žalobkyně k menší zastavěné části

sousedního pozemku. Protože žalobkyni předkupní právo nenáleží, není významné, zda jde o stavbu

neoprávněnou a nepovolenou. Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu v uvedené části vychází

ze správného právního posouzení věci, a není tak dán dovolací důvod, uvedený v

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

K předkupnímu právu k pozemku, na kterém leží „obslužná vnitroareálová

asfaltová komunikace“:

Uvedené přiměřeně platí i pro předkupní právo ke stavbě asfaltové komunikace,

která je podle zjištění soudu prvního stupně účelovou komunikací; soudy uvedly,

že pokud by předmětná komunikace nacházející se mimo jiné rovněž částečně na

pozemku p. č. XY byla samostatnou stavbou, nacházela by se svou převážnou částí

na jiných pozemcích (zejména na pozemcích p. č. XY, XY, XY, XY a XY, a tudíž by

tato komunikace neležela převážnou částí na pozemku žalobkyně, a proto by

neměla předkupní právo, upravené v § 3059 o. z. Jestliže by tato komunikace

byla součástí pozemku, pak by pochopitelně úvaha o předkupním právu byla

vyloučena, protože by tu nebylo rozdílné vlastnictví pozemku a stavby. I v této

části tak dovolací důvod, uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř., není dán. K věci se ještě uvádí, že předkupní právo připadá do úvahy, jen pokud na

pozemku leží účelová komunikace, a to taková, která je samostatným předmětem

vlastnického práva. Stavby dálnic, silnic a místních komunikací totiž podle

zákona nejsou součástí pozemku, na němž se nacházejí (viz § 9 odst. 1 zákona

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích); Proto nemohou stát součástí pozemku

ani v důsledku uplatnění předkupního práva. K předkupnímu právu k pozemku, na kterém leží požární nádrž:

Protože ze samotné skutečnosti, že stavba nádrže je příslušenstvím jiné stavby

ve vlastnictví žalobkyně, nevyplývá, že by pozemek, na kterém leží, nemohl být

předmětem předkupního práva ve smyslu § 3056 odst. 1 o. z., a současně odvolací

soud nezjistil, zda požární nádrž je či není součástí pozemku, na kterém leží,

je nesprávný závěr o tom, že žalobkyni nenáleží předkupní právo k pozemku, na

kterém nádrž leží, pokud je tento závěr odůvodněný tím, že nádrž je

příslušenstvím jiných staveb v jejím vlastnictví; dovolací důvod, uvedený v §

241a odst. 1 o. z., je v této části dán. Dovolací soud nicméně nepředjímá

zjištění, zda je požární nádrž samostatnou stavbou nebo jen součástí pozemku. Připomíná se též § 3056 odst. 2 o. z.: „Lze-li část pozemku se stavbou oddělit,

aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo

jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě“. K ostatním dovolacím tvrzením:

Další důvody dovolání formuluje dovolatelka takto: „V zásadě jde zejména o

otázku, zda v případě úplatného převodu pozemku kupní smlouvou, sjednanou mezi

osobami nikoli sobě vzájemně blízkými, a to pozemku, na němž se nacházejí

stavby neevidované v katastru nemovitostí, existuje zákonné předkupní právo

majitele staveb k převáděnému pozemku. Dále, zda zákonné právo předkupní svědčí majiteli staveb zemědělských, jež se

nacházejí na převáděném pozemku. Dále, zda zákonné právo předkupní svědčí majiteli staveb, jejichž celková

výměra plochy ve svém souhrnů se sice nerovná výměře převáděného pozemku, avšak

stavby jsou součástí funkčního hospodářského celku, převáděný pozemek se

nachází uvnitř areálu fungující zemědělské farmy dovolatelky a jeho části,

nezastavěné stavbami, nemůže vlastník pozemku dost dobře užívat“.

Další, podle dovolatelky patrně v judikatuře doposud neřešená právní otázka,

zní: „Dále jde o otázku, zda i při aplikaci ustanovení upravujících zákonné

právo předkupní, mohou, při rozhodování ve věci samé, být vzaty na zřetel i

otázky obecných právních principů a zásad soukromého práva, jakož i to, zda při

rozhodování ve věci mají být vzaty v úvahu i takové okolnosti, jako je účelné

hospodářské využití existujících majetkových hodnot, v zájmu jejich zachovaní a

rozvoje“. K tomu dovolací soud uvádí: Na tyto otázky lze odpovědět jedině tak, že

vlastníkovi stavby – lhostejno, zda zemědělské či jiné - svědčí zákonné

předkupní právo, jsou-li splněny zákonné podmínky jeho vzniku. Dovolatelka

klade tyto otázky natolik obecně, že nemohou založit přípustnost dovolání. Dovolatelka má nepochybně legitimní zájem na zachování a rozvíjení své

zemědělské výroby; stejně tak má vlastník pozemku, žalovaný 1), legitimní zájem

na ochraně svého vlastnictví a volné dispozice s ním. Oba tyto zájmy však lze

realizovat jen v rámci zákona; není např. možné bez zákonného ustanovení

založit předkupní právo jen proto, aby byla rozvíjena zemědělská výroba. Při

výkladu § 3059 odst. 1 o. z. je třeba vycházet ze zásad uvedených v § 2 o. z.,

nicméně kritéria tam uvedená nesvědčí dovolatelce; nelze prostě vykládat právní

předpis určitým způsobem jen proto, že je to hospodářsky pro jednu stranu

výhodné. I kdyby snad bylo možno uplatněný nárok opřít o „dobré mravy“ (a možné

to není), pak platí, že s odkazem na dobré mravy nelze právo založit, ale lze

jen odepřít jeho výkonu ochranu (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2000,

sp. zn. 22 Cdo 1148/99, nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. I. ÚS

528/99). Naráží-li dovolatelka na společenský zájem na rozvoji zemědělské

výroby, pak tento lze realizovat jen pomocí právních norem jej prosazujících,

nikoliv v občanském soudním řízení bez opory v platné právní úpravě (k tomu viz

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2859/2004). To, zda stavba je evidována v katastru nemovitostí či nikoliv, nemá na

existenci předkupního práva podle § 3059 vliv. Z uvedeného je zřejmé, že dovolání je jen zčásti důvodné. Proto nezbylo, než

rozhodnutí odvolacího soudu v části týkající se předkupního práva k pozemku, na

kterém leží požární nádrž, a v nákladových výrocích ve vztahu k žalovanému 1)

zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.). Ve

zbývající části bylo dovolání jako nedůvodné zamítnuto podle § 243d písm. a) o. s. ř. Žalovaný 2) není účastníkem dovolacího řízení a části rozsudku kterými

byla zamítnuta žaloba na určení jeho vlastnického práva a nákladové výroky ve

vztahu k žalovanému 2) zůstaly rozhodnutím dovolacího soudu nedotčeny.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu