Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 2649/2005

ze dne 2005-11-23
ECLI:CZ:NS:2005:22.CDO.2649.2005.1

22 Cdo 2649/2005

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve

věci žalobce M. R., zastoupeného advokátem, proti žalované I. K., zastoupené

advokátem, o řešení spoluvlastnických neshod, vedené u Okresního soudu v

Semilech pod sp. zn. 5 C 745/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského

soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 24. února 2004, č. j. 23

Co 531/2003-111, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze

dne 24. února 2004, č. j. 23 Co 531/2003-111, a rozsudek Okresního soudu v

Semilech ze dne 10. prosince 1999, č. j. 5 C 745/97-59, se zrušují a věc se

vrací Okresnímu soudu v Semilech k dalšímu řízení.

Okresní soud v Semilech (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

10. prosince 1999, č. j. 5 C 745/97-59, pod bodem I. výroku uložil žalované,

aby strpěla dostavbu garáže na části pozemku parc. č. 353/3, zapsaném na LV č.

489 pro obec M. p. K., kat. území S. L., a to v souladu se stavebním povolením

odboru výstavby Městského úřadu v T., č. j. Výst. 627/332.6/96. Pod body II. a

III. zastavil řízení o užívání garáže v suterénu domu č. p. 65 v obci M. p. K.,

kat. území S. L., a o protinávrhu žalované z 29. 8. 1999. Dále pod bodem IV.

rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že rozhodnutím stavebního odboru MÚ v T.

z 18. 6. 1996 bylo žalobci na základě jeho žádosti z 5. 6. 1996, kterou doložil

výpisem z listu vlastnictví č. 489 katastru nemovitostí, v němž jako výlučný

vlastník pozemku parc. č. 353/3 v obci M. p. K., kat. území S. L., je uveden

žalobce, vydáno stavební povolení ke stavbě garáže na tomto pozemku. Podle

listiny z 24. 5. 1996 se stavbou garáže žalovaná a vlastníci sousedního pozemku

parc. č. 350/5 manželé V. vyslovili souhlas. Rozhodnutím Městského úřadu v T.,

odboru výstavby, ÚP a zemědělství z 30. 9. 1996 byl žalobce vyzván k zastavení

všech stavebních prací poté, co 27. 9. 1996 žalovaná stavebnímu odboru sdělila,

že je spoluvlastnicí pozemku parc. č. 353/3, což doložila novým výpisem z

katastru nemovitostí, a se stavbou garáže vyslovila nesouhlas. V důsledku

opakovaného nesouhlasu žalované se stavbou byl žalobce vyzván k podání žaloby u

soudu. Účastníci jsou podílovými spoluvlastníky nemovitostí, zapsaných na LV č.

489, a to každý z nich v rozsahu ½. Pokud byl v katastru nemovitostí jako

vlastník těchto nemovitostí zapsán jen žalobce, šlo o chybný zápis, který byl

opraven. Soud prvního stupně věc posuzoval podle § 139 odst. 2 a 3 ObčZ a

nesouhlas žalované se stavbou garáže neshledal důvodný.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalované

rozsudkem ze dne 7. února 2002, č. j. 23 Co 428/2000-82, rozsudek soudu prvního

stupně v napadených výrocích pod bodem I. a IV. potvrdil a rozhodl o nákladech

odvolacího řízení. Dále proti tomuto rozsudku připustil dovolání pro právní

otázku, „zda o změně společné věci může ve smyslu § 139 odst. 3 občanského

zákoníku rozhodnout soud i při rovnosti hlasů“. Odvolací soud vyslovil souhlas

s právním názorem soudu prvního stupně, že postavením garáže dojde ke změně

povahy pozemku ze zahrady na stavební pozemek, a protože ohledně stavby garáže

nedošlo k dohodě mezi účastníky, ani nebylo dosaženo většiny, je třeba věc

posoudit podle § 139 odst. 3 ObčZ s tím, že „pokud právo žádat o rozhodnutí

soudu svědčí přehlasovanému účastníku, pak musí tím spíše svědčit i účastníku

polovičnímu, nepřehlasovanému“, jímž je žalobce. Ztotožnil se také se závěrem,

že „nepůjde o omezení takového rozsahu, které by odůvodňovalo upřednostnění

stanoviska žalované“.

Nejvyšší soud ČR k dovolání žalované rozsudkem ze dne 30. června 2003, č. j. 22

Cdo 1470/2002-102 rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. února

2002, č. j. 23 Co 428/2000-82, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu

řízení z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Uvedl, že pokud odvolací

soud věc posuzoval z hlediska § 139 odst. 3 ObčZ, šlo o aplikaci nesprávného

právního předpisu. Dovodil dále, že „nelze pominout, že postavením garáže jen

jedním ze spoluvlastníků na pozemku, který je v jejich podílovém

spoluvlastnictví, přičemž by se tato stavba stala výlučným vlastnictvím jen

jednoho z nich - stavebníka, vznikla by stavba, jež by trvale a nad rámec

omezení daných samotnou podstatou spoluvlastnického práva omezovala práva

žalované“, že „žalovaná by byla zcela vyloučena z užívání části pozemku

zastavěné stavbou, která by jí nepatřila“.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 24.

února 2004, č. j. 23 Co 531/2003-111, rozsudek soudu prvního stupně z 10. 12.

1999 v napadeném výroku pod bodem I. změnil tak, že zamítl žalobu, aby žalovaná

byla povinna strpět dostavbu garáže na části pozemkové parc. č. 353/3, zapsané

na LV č. 489 pro obec M. p. K., kat. území S. L., a to v souladu se stavebním

povolením odboru výstavby Městského úřadu v T., č.j. Výst. 627/332.6/96.

Odvolací soud věc posoudil z hlediska § 139 odst. 2 ObčZ a žalobu zamítl z

důvodů uvedených v rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 30. 6. 2003.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání z důvodu nesprávného

právního posouzení věci. Namítá, že právní názor Nejvyššího soudu, vyslovený v

rozsudku z 30. 6. 2003, že ani za použití § 139 odst. 2 ObčZ nelze nutit

podílového spoluvlastníka, aby souhlasil s vytvořením další věci, jež by měla

být v jejich spoluvlastnictví, neodpovídá zjištěnému důkaznímu stavu, na

podkladě kterého již bylo rozhodováno soudy obou stupňů. V daném případě šlo o

výstavbu garáže na pozemku ve spoluvlastnictví účastníků, která však byla

vybudována pouze žalobcem na základě stavebního povolení, vydaného jen žalobci,

a která by po kolaudaci připadla do vlastnictví jen žalobci. Žalovaná, matka

žalobce, se stavbou garáže 24. 5. 1996 vyslovila souhlas, výstavbu garáže

sledovala a nevznášela žádné námitky a opravné prostředky ve stavebním řízení

podala poté, kdy náklady na odstranění stavební konstrukce garáže by byly

vyšší, než na její pořízení. Tato skutečnost při rozhodování nebyla zohledněna.

Důvodem, proč žalovaná začala brojit proti stavbě garáže, je skutečnost, že

betonový skelet garáže žalobce dostal od svého otce, který je se žalovanou

rozvedený a vztahy mezi nimi jsou neutěšené. Poukázal na to, že k výstavbě

garáže došlo v dobré víře utvrzené písemným souhlasem žalované. Navrhl, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k

dalšímu řízení.

Žalovaná k dovolání žalobce uvedla, že listinu z 24. 5. 1996 podepsala proto,

že žalobce uváděl, že se má jednat o stavbu provizorní – dočasnou. Námitky

proti stavbě vznášela průběžně, nikoli až ve fázi pokročilé stavby. Žalobce

musel vědět, že je spoluvlastníkem nemovitostí v rozsahu ½, neboť proč by

jí jinak dal podepsat listinu z 24. 5. 1996.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části

dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle zákona č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č.

30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“).

Po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno

oprávněnou osobou včas a že je přípustné, přezkoumal napadený rozsudek podle §

242 odst. 1 a 3 OSŘ a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Vady řízení vyjmenované v § 237 odst. 1 OSŘ zjištěny nebyly, dovolatel

je ostatně ani nenamítal. Dovolací soud proto dále přezkoumal rozsudek

odvolacího soudu v rozsahu dovolatelem uplatněného dovolacího důvodu.

Dovolací soud ve svém předchozím zrušujícím rozhodnutí z 30. 6. 2003, kdy byl

vázán mezemi dovolání dovolávající se žalované, označil rozsudek odvolacího

soudu ze 7. 2. 2002 za nesprávný pro nepoužitelnost ustanovení § 139 odst. 3

ObčZ na daný případ. Východiskem pro právní úvahy odvolacího soudu tehdy byla

žalovanou potvrzovaná neshoda účastníků o zamýšlené stavbě garáže. Odvolací

soud tedy vycházel z toho, že žalovaná k takové stavbě souhlas nedala. S

ohledem na to, že odvolací soud řešil spor účastníků jako případ neshody

spoluvlastníků, dovolací soud k řešení uvažovanému odvolacím soudem (zastavění

společného pozemku stavbou ve výlučném vlastnictví žalobce) poznamenal, že by

bylo (míněno v případě neshody účastníků) z tam uvedených důvodů nepatřičné.

Otázku, zda žalovaná žalobci souhlas k provedení sporné stavby dala, dovolací

soud neřešil, ostatně ani nemohl, neboť by to bylo nad rámec tehdejšího

dovolacího přezkumu, když dovolatelka sama nic takového pochopitelně netvrdila.

Tvrzení dovolatele, že „Nejvyšší soud při zaujetí zmíněného právního

stanoviska uvedl, že žalovaná vyslovila nesouhlas se stavbou, což neodpovídá

pravdě, neboť to byla právě žalovaná, která dne 24. května 1996 podepsala

souhlas s výstavbou garáže na označené parcele 353/3 a tento souhlas vyjádřila

na jedné listině s jinými účastníky řízení jako vlastníky sousední nemovitosti

350/5, což jsou manželé V.“, však nemá oporu v odůvodnění předchozího

zrušujícího rozhodnutí dovolacího soudu. Takové zjištění dovolací soud v

hodnotící části odůvodnění uvedeného rozhodnutí neučinil.

Tentokrát, kdy jde o dovolání žalobce, jsou meze dovolacího přezkumu jiné,

neboť nyní jsou dány rozsahem jeho dovolacích námitek. Dovolatel především

namítá, že žalobkyně se stavbou souhlasila a tomu ostatně odpovídá jím posléze

uplatněný žalobní návrh na strpění stavby a nikoliv na nahrazení projevu vůle.

Přitom podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 19. 9. 2002, sp. zn. 22 Cdo

2613/2000, publikovaného v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném

nakladatelstvím C. H. Beck, pod C 1435, svazek 20, „žalobce domáhající se

rozsudku, jímž by soud rozhodl o neshodě podílových spoluvlastníků o

hospodaření se společnou věcí (§ 139 odst. 2 věta druhá ObčZ), by měl žalobním

petitem navrhovat nahrazení chybějícího projevu vůle spoluvlastníka.“ Pro

výsledek sporu, v němž bylo posléze rozhodováno o povinnosti, aby žalovaná

strpěla výkon práva žalobce, bylo tedy určující, zda se účastníci na řešení

výstavby sporné garáže dohodli či nikoli. Pokud by se nedohodli, byl by to

důvod k zamítnutí žaloby na strpění, poněvadž žalovaná by byla povinna strpět

výkon sporného práva jedině, kdyby nedostatek její vůle byl nahrazen soudním

rozhodnutím podle § 139 odst. 2 ObčZ – viz výše citovaná judikatura. Pokud však

žalovaná se stavbou relevantně souhlasila, pak by naopak mělo být takové žalobě

vyhověno, poněvadž se oba podíloví spoluvlastníci na vybudování stavby shodli.

V daném sporu žalobce tvrdil, že žalovaná se stavbou garáže souhlasila. Pokud

by žalobkyně projevila takový souhlas kvalifikovaně, pak nebylo namístě, aby

soudy obou stupňů rozhodovaly o neshodě spoluvlastníků (nahrazení vůle

žalované), ale pouze o plnění z dohody uzavřené podle § 139 odst. 2 ObčZ (tj.

o povinnosti žalované strpět výkon odsouhlaseného práva stavby

spoluvlastníkem). Žalobce takové tvrzení uplatnil a uplatňuje je i v dovolání.

Přitom z rozhodnutí odvolacího soudu je zřejmé, že ten se blíže otázkou

existence souhlasu žalované písemně vyjádřeného v listině datované 24. 5. 1996

a jeho právním významem z hlediska § 139 odst. 2 ObčZ ani významem jejího

pozdějšího nesouhlasu (odvoláním souhlasu) blíže nezabýval.

Z výše uvedeného vyplývá, že i druhé rozhodnutí odvolacího soudu v této věci

pro nesprávnost právního posouzení neobstojí. Dovolacímu soudu proto nezbylo,

než aby napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a protože důvody tohoto

zrušení platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil i toto rozhodnutí a

věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1 a 2 OSŘ).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2005

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu