Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 2700/2010

ze dne 2010-11-22
ECLI:CZ:NS:2010:22.CDO.2700.2010.1

22 Cdo 2700/2010

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D.,

ve věci žalobkyně České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, adresa

pro doručování Územní pracoviště Ostrava, Ostrava-Radvanice, Lihovarská 1335/9,

proti žalovaným 1) R. V., a 2) H. V., zastoupeným JUDr. Hanou Reclíkovou,

advokátkou se sídlem v Opavě, Bílovecká 62, o určení vlastnictví, vedené u

Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 12 C 246/99, o dovolání žalovaných proti

rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. ledna 2010, č. j. 57 Co

566/2007-354, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. ledna 2010, č. j. 57 Co

566/2007-354, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Okresní soud v Opavě (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 22. března

2007, č. j. 12 C 246/99-262, rozhodl o vzájemném návrhu účastníků tak, že

výrokem pod bodem I. určil, že žalobkyně je vlastnicí pozemku parc. č. 1151/8

ostatní plocha o výměře 383 m2, zapsaného na LV č. 1219 pro obec a katastrální

území H. u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště

Opava. Výrokem pod bodem II. zamítl žalobu na určení, že žalobkyně je vlastnicí

pozemku parc. č. 1038/7 ostatní plocha o výměře 250 m2, zapsaného na témže

listu vlastnictví. Výrokem pod bodem III. určil, že žalovaný 1) je výlučným

vlastníkem ideální 1 pozemku parc. č. 1038/7 ostatní plocha o výměře 250 m2,

zapsaného na témže listu vlastnictví. Výrokem pod bodem IV. určil, že žalovaná

2) je výlučnou vlastnicí ideální 1 pozemku parc. č. 1038/7 ostatní plocha o

výměře 250 m2, zapsaného na témže listu vlastnictví. Výrokem pod bodem V.

zamítl žalobu na určení, že žalovaní jsou výlučnými vlastníky každý ideální 1

pozemku parc. č. 1151/8 ostatní plocha o výměře 383 m2, zapsaného na témže

listu vlastnictví. Pod bodem VI. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že v katastru nemovitostí byl proveden

duplicitní zápis vlastnického práva k výše uvedeným pozemkům; jako vlastníci

byli uvedeni žalobkyně i žalovaní. Žalobkyně odvozovala své vlastnické právo k

předmětným pozemkům od kupní smlouvy ze dne 25. 3. 1976, uzavřené mezi F. H.

jako prodávajícím a Československým státem – Krajským investorským útvarem v

Ostravě jako kupujícím, za účelem zřízení čističky odpadních vod na pozemku.

Žalovaní tvrdili, že vlastnické právo jejich předchůdce F. H. nezaniklo; po

jeho smrti v roce 1978 pozemky zdědila jeho manželka I. H., která část těchto

pozemků darovala v roce 1990 žalované 2) a další část darovala v roce 1998

oběma žalovaným. Předmětné pozemky užívala I. H. v rozsahu jejich omezení

vystavěnou čističkou odpadních vod od doby, kdy se stala jejich vlastnicí,

přičemž neměla vědomost o tom, že její manžel F. H. uzavřel výše uvedenou kupní

smlouvu ohledně části pozemků v souvislosti s provozem čističky. Ve stejném

rozsahu pozemky užívali i žalovaní.

Soud prvního stupně smlouvu z 25. 3. 1976, o kterou opírala žalobkyně své

vlastnické právo, shledal neplatnou podle § 37 odst. 1 občanského zákoníku

(„obč. zák.“). Námitku vydržení vznesenou žalobkyní považoval za důvodnou pouze

ve vztahu k pozemku parc. č. 1151/8, t. j. k pozemku vymezenému oplocením, na

kterém stojí stavba čističky odpadních vod. Uzavřel, že žalobkyně jako

způsobilý subjekt vydržení podle novely občanského zákoníku provedené zákonem

č. 509/1991 Sb. měla pozemek v oprávněné držbě po dobu deseti let ke dni 1. 1.

1992, a stala se tak vlastnicí pozemku parc. č. 1151/8. Ve vztahu k pozemku

parc. č. 1038/7 žalobkyně neprokázala splnění zákonných podmínek vydržení,

neboť pozemek neužívala a tvrzenou existenci ochranného pásma, které v terénu

nijak neoznačila, nebylo možné vykládat jako uchopení a ovládnutí pozemku ve

smyslu oprávněné držby. Pozemek tedy zůstal ve spoluvlastnictví žalovaných a

soud v této části jejich vzájemné žalobě na určení vyhověl.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalovaných 1) a 2)

rozsudkem ze dne 3. dubna 2008, č. j. 57 Co 566/2007-300, změnil rozsudek soudu

prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I., V. a VI. tak, že zamítl

žalobu na určení, že žalobkyně je vlastnicí pozemku parc. č. 1151/8 a určil,

že žalovaný 1) a žalovaná 2) jsou podílovými spoluvlastníky každý ideální 1

pozemku parc. č. 1151/8. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou

stupňů. Dospěl k závěru, že ve vztahu k pozemku parc. č. 1151/8 žalobkyně

nesplnila zákonné podmínky pro nabytí vlastnického práva vydržením.

Nejvyšší soud České republiky k dovolání žalobkyně rozsudkem ze dne 1. července

2009, č. j. 22 Cdo 4505/2008-325, rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.

dubna 2008, č. j. 57 Co 566/2007-300, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s

tím, že je třeba zvážit aplikaci právních názorů Ústavního soudu a Nejvyššího

soudu ohledně vztahu žalob na ochranu vlastnického práva a žalob restitučních s

tím, že je třeba zjistit, zda žalobkyně se skutečně ujala držby sporného

pozemku; jinak by její žalobě nebylo možno vyhovět.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací poté znovu rozhodl o odvolání

žalovaných 1) a 2) proti rozsudku soudu prvního stupně rozsudkem ze dne 27.

ledna 2010, č. j. 57 Co 566/2007-354, tak, že rozsudek v napadené části

potvrdil. Dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a o poplatkové

povinnosti.

Odvolací soud zkoumal, zda lze na danou věc vztáhnout úpravu v restitučních

předpisech, t.j. zda se stát skutečně chopil držby předmětného pozemku,

případně jeho části, či zda lze danou věc posoudit podle obecné úpravy v

občanském zákoníku. Dospěl k závěru, že od sedmdesátých let dvacátého století

užívá pozemek parc. č. 1151/8 žalobce v souvislosti s provozem čističky

odpadních vod, na části parcely bylo vystavěno technologické zařízení čističky

odpadních vod a další části byly využívané při pracích spojených s provozem

tohoto zařízení. Stát se chopil držby předmětného pozemku; to nemůže vyloučit

skutečnost, že žalovaní a jejich právní předchůdci měli na pozemek přístup a

užívali ho (tvrdili, že brali plody z ovocných stromů, sekali trávu a

uskladňovali na pozemku stavební materiál a palivo). Za tohoto stavu odvolací

soud uzavřel, že nelze vyhovět vzájemnému návrhu žalovaných na určení, že jsou

spoluvlastníky předmětného pozemku podle obecných předpisů, neboť jejich nárok

měl být uplatněn podle předpisů restitučních. Na tom nemůže nic změnit

skutečnost, že žalovaní byli do roku 1999 zapsáni v katastru nemovitostí jako

jediní vlastníci pozemku, a proto neviděli důvod pro uplatnění restitučních

nátoků.

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalovaní 1) a 2) dovolání, jehož

přípustnost opírají o § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu („o. s.

ř.“) a uplatňují dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.

Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí spatřují v tom, že není v souladu

judikaturou Ústavního soudu. Po vynesení rozsudku odvolacího soudu byl

publikován nález Ústavního soudu ze dne 29. prosince 2009, sp. zn. IV. ÚS

42/09, podle něhož je nepřípustné, „aby vlastnické právo stěžovatelů,

konajících v důvěře ve veřejnoprávní evidenci, za jejíž správnost odpovídá

stát, a legitimně se domnívajících, že jsou vlastníky předmětných pozemků, bylo

mnoho let po uplynutí lhůty k poddání restitučního návrhu zpochybněno soudy

(tj. jinými státními orgány v jiném řízení) právě odkazem na údajnou možnost v

minulosti dosáhnout restituce. Stanovisko Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS – st.

21/05 nedopadá na situaci, v níž byla založena (a po velmi dlouhou dobu trvala)

dobrá víra jednotlivců - dovolatelů jednajících v důvěře ve správnost aktů

veřejné moci, které ve lhůtě pro podání restitučního návrhu stvrzovaly

existenci jejich vlastnického práva“.

V řízení bylo prokázáno, že dovolatelé i jejich právní předchůdci předmětný

pozemek parc. č. 1151/8 užívali, platili z něj daň z nemovitostí a kontinuálně

byli zapsáni jako vlastníci nejprve v pozemkové knize a posléze v evidenci

nemovitostí a v katastru nemovitostí. Proto by dovolatelé ani jejich právní

předchůdci nemohli být úspěšní v restitučním řízení. Žalobkyně se sama zavázala

v čl. IX. uvedené smlouvy zajistit zápis změny vlastnictví u tehdejšího

střediska geodézie, což neučinila a tím sama založila a potvrdila dobrou víru

dovolatelů ve vlastnictví předmětného pozemku. Duplicitní zápis vlastnictví

žalobkyně byl proveden až ke dni 3. 6. 1999 na základě notářského zápisu ze dne

16. 4. 1999. Navrhují, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc

mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání uvedla, že s dovoláním nesouhlasí a plně se

ztotožňuje s rozsudkem odvolacího soudu. Navrhuje, aby dovolání žalovaných bylo

zamítnuto.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

c) o. s. ř., že je uplatněn dovolací důvod upravený v § 241a odst. 2 písm. b)

o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího

řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal

a zjistil, že dovolání je důvodné.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, neboť

dovolacím soudem vyřešená právní otázka má být posouzena jinak (§ 237 odst. 3

o. s. ř.).

Odvolací soud postupoval v souladu s názorem vysloveným v předchozím rozsudku

dovolacího soudu ze dne 1. července 2009, č. j. 22 Cdo 4505/2008-325. Nicméně

mezitím Ústavní soud v nálezu ze dne 29. prosince 2009, sp. zn. IV. ÚS 42/09,

vyslovil: „Je nepřípustné, aby vlastnické právo stěžovatelů konajících v důvěře

ve veřejnoprávní evidenci, za jejíž správnost odpovídá stát, a legitimně se

domnívajících, že jsou vlastníky předmětných pozemků, bylo mnoho let po

uplynutí lhůty k podání restitučního návrhu zpochybněno soudy (tj. jinými

státními orgány v jiném řízení) právě odkazem na údajnou možnost v minulosti

dosáhnout restituce.

Stanovisko Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 nedopadá na

situaci, v níž byla založena (a po velmi dlouhou dobu trvala) dobrá víra

jednotlivců jednajících v důvěře ve správnost aktů veřejné moci, které ve lhůtě

pro podání restitučního návrhu stvrzovaly existenci jejich vlastnického práva“.

Z toho je patrné, že v případě, že sporné nemovitosti, které přešly v

rozhodném období na stát bez právního důvodu (zde na základě neplatného

právního úkonu), byly v době, ve které bylo možno uplatnit restituční nárok na

jejich vydání, evidovány v katastru nemovitostí jako vlastnictví fyzických

osob, které též nemovitosti užívaly, nezaniklo vlastnické právo těchto osob

marným uplynutím lhůty k uplatnění nároku na vydání věci podle restitučních

předpisů; v takovém případě mají vlastníci právo na ochranu podle obecných

právních předpisů.

V dané věci byli žalovaní (jejich právní předchůdci) až do roku 1999 zapsáni v

evidenci nemovitostí a později v katastru nemovitostí jako vlastníci sporného

pozemku, který užívali – brali plody z ovocných stromů, sekali trávu a

uskladňovali na pozemku stavební materiál a palivo. Proto nelze na právní vztah

mezi účastníky ohledně tohoto pozemku uplatnit pravidla o vztahu restitučních a

obecných žalob, zformulované v uvedeném stanovisku pléna Ústavního soudu.

Nebude-li zjištěna jiná právní skutečnost, vylučující vlastnictví žalovaných,

nelze je zpochybnit (obdobně rozhodl Nejvyšší soud v usnesení ze dne 17. 2.

2010, sp. zn. 28 Cdo 4973/2007, publikovaném v informačním systému ASPI).

Z uvedeného je zřejmé, že dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než rozhodnutí

odvolacího soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b

odst. 2, 3 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. listopadu 2010

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu