Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 4211/2014

ze dne 2016-12-14
ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.4211.2014.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců

Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J.

K., zastoupeného JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., advokátem se sídlem v

Třebíči, Bráfova třída 52, proti žalovaným 1) městu Šenovu, se sídlem v Šenově,

Radniční náměstí 300, zastoupenému Mgr. Jiřím Klegou, advokátem se sídlem v

Rychvaldu, Bohumínská 1553, 2) Ing. M. V., 3) V. V., 4) Ing. A. M.,

zastoupenému Mgr. Jindřichem Sobotkou, advokátem se sídlem v Brně, Trnitá

491/3, o určení vlastnického práva ke kanalizační stoce, vedené u Okresního

soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 C 15/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku

Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2014, č. j. 15 Co 190/2014-129, takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2014, č. j. 15 Co

190/2014-129, se ve výrocích I., IV., V. a v části výroku III., v níž byl

potvrzen výrok III. rozsudku soudu prvního stupně, ruší a věc se v tomto

rozsahu vrací Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

II. Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.

5. 2014, č. j. 15 Co 190/2014-129, do výroků II., VI. a části výroku III., v

níž byl potvrzen výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně, se odmítá.

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 29. 8. 2013, č. j. 32 C 15/2013-53, zamítl žalobu na určení, že žalobce je vlastníkem

kanalizační stoky označené jako AI umístěné na pozemku parc. č. 2925/1 v k. ú. Š. u O., obci Š., zapsaném na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dále na pozemku parc. č. 2925/3 v k. ú. Š. u O., obci Š., zapsaném na LV č. 279 u Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a rovněž umístěné na

pozemku parc. č. 2925/2 v k. ú. Š. u O., obci Š., zapsaném na LV č. 925 u

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a

to v délce 316 m od napojení na stoku A/3 na pozemku parc. č. 2925/1 až k

hranici pozemku parc. č. 2925/3 a pozemku parc. č. 3367/1, v k. ú. Š. u O.,

obci Š., zapsaném na LV č. 279 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště Ostrava (výrok I.). Uložil žalobci povinnost zaplatit

žalovanému 1) na náhradě nákladů řízení částku 105 996 Kč (výrok II.) a

žalovanému 4) částku 66 792 Kč (výrok III.). Dále rozhodl, že žalobce a

žalovaní 2) a 3) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení (výrok IV.). Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že dne 30. 9. 2005 uzavřely město Šenov

[žalovaný 1)] jako objednatel a konsorcium „TCHAS-STASPO“ jako zhotovitel (dále

rovněž jako „konsorcium“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vybudování

kanalizační sítě ve městě Šenov, specifikované v čl. II smlouvy. Podle čl. 11.1.1. Obchodních podmínek na dodávku stavby inženýrských sítí, jež jsou

nedílnou součástí této smlouvy, bylo konsorcium oprávněno jako zhotovitel

pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Dne 6. 6. 2006 uzavřeli společnost Římstav, s. r. o., se sídlem v Ostravě,

Přívozská 21 (jako subdodavatel shora uvedeného konsorcia – „hlavního“

zhotovitele kanalizační sítě v městě Šenově) a J. K. (žalobce) smlouvu o dílo,

jejímž předmětem bylo provedení některých částí kanalizační sítě v městě

Šenově, mimo jiné i stoky AI. Podle čl. 5.7 této smlouvy o dílo přešlo

vlastnictví k předmětu smlouvy na společnost Římstav, s. r. o. až se zaplacením

faktur (dále rovněž jako „výhrada vlastnického práva“). Soud prvního stupně

vzal rovněž za prokázané, že společnost Římstav, s. r. o. ničeho z ceny díla

žalobci neuhradila. Soud prvního stupně dovodil, že žalovaný 1) se stal vlastníkem celé kanalizační

sítě ve městě Šenově na základě § 542 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“), neboť konsorcium

jako „hlavní“ zhotovitel zhotovilo věc u objednatele na jeho pozemku nebo na

pozemku, který objednatel opatřil. Pokud byla ujednána mezi společností

Římstav, s. r. o., jako subdodavatelem konsorcia, a J. K. (žalobcem) výhrada

vlastnického k části díla zhotovované žalobcem, není ujednání účinné, neboť

tato výhrada vlastnického práva byla vázána na úplnou úhradu sjednaných záloh z

ceny díla.

Jelikož v souvislosti s předáním díla vznikl žalobci nárok na celou

cenu díla, nemůže být výhrada vlastnického práva po předání díla dále

uplatňována (odkázal přitom na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2006,

sp. zn. 29 Odo 846/2003). Procesně úspěšným účastníkům přiznal soud prvního stupně podle § 142 odst. 1 o. s. ř. právo na náhradu nákladů řízení, jejichž výši stanovil na základě

vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za

poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž jako

„advokátní tarif“). Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne

15. 5. 2014, č. j. 15 Co 190/2014-129, potvrdil výrok I., III. a IV. rozsudku

soudu prvního stupně (výrok II. a III.). Změnil rozsudek soudu prvního stupně

ve výroku II. tak, že uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému 1) na

náhradě nákladů řízení částku 84 797 Kč (výrok I.). Dále rozhodl, že žalobce je

povinen zaplatit žalovanému 1) na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 42

398 Kč (výrok IV.) a žalovanému 4) na náhradě nákladů odvolacího řízení částku

45 594 Kč (výrok V.). Ve výroku VI. rozhodl, že ve vztahu mezi žalobcem a

žalovanými 2) a 3) nemá žádný z těchto účastníků právo na náhradu nákladů

odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně a

považoval je za správná. Uvedl, že část kanalizační stoky, ke které se žalobce

domáhá určení vlastnického práva, není samostatnou věcí a jako taková se stala

součástí věci hlavní, proto se nejedná o způsobilý předmět vlastnického práva. Vlastníkem této části kanalizační stoky se stal vlastník věci (kanalizace),

tedy žalovaný 1), a to na základě § 542 odst. 1 obch. zák. a na základě smlouvy

o dílo uzavřené dne 30. 9. 2005 mezi žalovaným 1) a konsorciem jako „hlavním“

zhotovitelem. Poznamenal, že i kdyby část kanalizační stoky, ke které se

žalobce domáhá určení vlastnického práva, byla samostatnou věcí v právním

smyslu, nebyla by žaloba důvodná. I v takovém případě nabyl žalovaný 1)

vlastnické právo k části kanalizační stoky na základě smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2005 uzavřené mezi žalovaným 1) a konsorciem jako „hlavním“ zhotovitelem v

souladu s § 542 odst. 1 obch. zák., přičemž na nabytí vlastnického práva

žalovaným 1) nemohou mít vliv odchylná ujednání obsažená ve smlouvách o dílo

uzavřených mezi konsorciem a jeho subdodavateli, příp. mezi subdodavateli

navzájem. Dovodil, že vůči žalovaným 2), 3) a 4) nemá žalobce na požadovaném

určení naléhavý právní zájem ve smyslu § 80 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném

do 31. 12. 2013, neboť tito jsou podle tvrzení žalobce účastníky řízení pouze z

titulu svého vlastnického práva k pozemkům, pod nimiž se kanalizace nachází,

neuplatňují vlastnické právo ke kanalizační stoce a kanalizace (ani její část)

není součástí pozemku. Procesně úspěšným účastníkům přiznal odvolací soud podle

§ 142 odst. 1 o. s. ř. právo na náhradu nákladů řízení, jejichž výši stanovil

na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů

za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 o. s. ř. a v němž uplatňuje dovolací

důvod nesprávného právního posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř.

Uvádí, že rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení právních otázek, při

jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustáleného rozhodovací praxe

dovolacího soudu či které nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešeny.

Podle dovolatele není správný závěr odvolacího soudu, že část kanalizační

stoky, k níž se domáhá určení vlastnického práva, není samostatnou věcí v

právním slova smyslu. Při posouzení toho, zda část kanalizační stoky je

samostatnou věcí v právním slova smyslu, nelze vycházet z pojetí, že část věci

je součástí věci jako celku, pokud s ním tvoří propojený funkční celek, který

nelze rozdělit, aniž by došlo k jeho znehodnocení a ztrátě funkčnosti. Je nutné

přihlédnout ke specifickému charakteru kanalizace. Kanalizace je podle § 2

odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), provozně

samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky a kanalizační

objekty. Podle § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích jsou vlastníci

kanalizací, popřípadě jejich provozně souvisejících částí, povinni vzájemně

upravit svá práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno plynulé a kvalitní

provozování kanalizace. Z toho vyplývá, že kanalizaci tvoří samostatné věci v

právním slova smyslu, a část kanalizace (v projednávané věci část kanalizační

stoky, k níž se žalobce domáhá určení vlastnického práva), kterou lze

samostatně provozovat a funkčně oddělit od jiných částí kanalizace, je

samostatnou věcí v právním smyslu. Namítá, že není správný závěr odvolacího

soudu, podle kterého žalovaný 1) nabyl vlastnické právo k části kanalizační

stoky na základě § 542 odst. 1 obch. zák. i v případě, že je samostatnou věcí v

právním smyslu. Uvádí, že je důležité zohlednit výhradu vlastnického práva,

která byla ujednána ve smlouvě uzavřené mezi dovolatelem a společností Římstav,

s. r. o., jakožto subdodavatelem konsorcia, které bylo „hlavním“ zhotovitelem

kanalizace v městě Šenově, a podle které svědčí vlastnické právo k části

kanalizační stoky zhotovené žalobcem žalobci. Tato výhrada vlastnického práva

je podle žalobce účinná rovněž proti žalovanému 1), který nemohl kvůli výhradě

vlastnického práva sjednané ve prospěch žalobce nabýt vlastnické právo k této

části kanalizační stoky.

Podle dovolatele spočívá na nesprávném právním posouzení věci rovněž závěr

odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení, který jejich výši stanovil na

základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších

předpisů. Uvádí, že podle § 5 písm. a) vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se

stanoví paušální sazba výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo

notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudní řízení, ve znění

pozdějších předpisů, za jejíž účinnosti podal žalobu na určení vlastnického

práva, činila sazba odměny za zastupování ve věcech o určení vlastnického práva

k nemovité věci 20 000 Kč. Výše náhrady nákladů řízení stanovená na základě

advokátního tarifu značně převyšuje výši náhrady nákladů řízení stanovené na

základě vyhlášky č. 484/2000 Sb. Byla-li žaloba podána za účinnosti vyhlášky č.

484/2000 Sb., žalobce legitimně očekával v případě neúspěchu ve sporu uložení

povinnosti nahradit žalovaným náklady řízení ve výši podle vyhlášky č. 484/2000

Sb., nikoliv podle advokátního tarifu.

Navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil

tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný 1) se ve vyjádření k dovolání ztotožňuje s rozhodnutím odvolacího

soudu a považuje ho za správné. Uvádí, že odvolací soud věc posoudil v souladu

s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu. Při stanovení výše náhrady

nákladů řízení postupovaly soudy nižších stupňů podle právního předpisu

účinného v době jejich rozhodování a jejich rozhodnutí v tomto ohledu nemůže

spočívat na nesprávném právním posouzení věci. Navrhuje, aby bylo dovolání

odmítnuto.

Žalovaní 2), 3) a 4) se k dovolání žalobce nevyjádřili.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena

nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem

vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1–3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Důvod dovolání se

vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za

nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu

do výroků I., IV., V. a do části výroku III., v níž byl potvrzen výrok III. rozsudku soudu prvního stupně (kterými bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení

před soudy nižších stupňů), je přípustné podle § 237 o. s. ř. (neboť napadené

rozhodnutí v tomto rozsahu není v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, resp. Ústavního soudu), že je uplatněn dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení

(zejména § 240 odst. 1, § 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal a

zjistil, že dovolání je do shora uvedených výroků důvodné. Žalobce především namítá, že výše náhrady nákladů řízení má být stanovena na

základě vyhlášky č. 484/2000 Sb., jelikož žaloba byla podána za účinnosti této

vyhlášky a žalobce legitimně očekával v případě neúspěchu ve sporu stanovení

výše náhrady nákladů řízení na základě této vyhlášky. Ústavní soud v nálezu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3559/15 (dostupném na

www.usoud.cz), ke způsobu stanovení náhrady nákladů řízení po zrušení náhradové

vyhlášky uvedl: „Postupem předepsaným v zákoně, tedy aplikací § 151 odst. 2,

věta první před středníkem, o. s. ř., nelze pro absenci přísudkové vyhlášky

výši náhrady nákladů zastoupení zjistit. Za této situace je na místě, aby

obecné soudy vycházely z ustanovení, jež určuje jejich postup pro případ

nemožnosti zjištění výše nároku, tedy z ustanovení § 136 o. s. ř., a určily

výši nákladů za zastoupení podle volné, nikoliv však libovolné, úvahy.“ Dále v

nálezu uvedl, že obecné soudy mohou vycházet v úvahách o spravedlivé výši

náhrady nákladů řízení analogicky i ze zrušené přísudkové vyhlášky č. 484/2000

Sb. a je to v odůvodněných případech dokonce žádoucí. Tím spíše, pokud důvody,

které vedly Ústavní soud ke zrušení přísudkové vyhlášky, na projednávaný spor

nedopadají. Ačkoli dosavadní většinová rozhodovací praxe dovolacího soudu vycházela z

názoru, že po zrušení náhradové vyhlášky se náklady řízení určí podle

advokátního tarifu, a to i v případě nákladů vzniklých ještě za účinnosti

náhradové vyhlášky (srovnej rozsudek velkého senátu občanskoprávního a

obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2013, sp. zn. 31 Cdo

3043/2010, uveřejněný pod číslem 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, jako i množství na něho navazujících rozhodnutí), přístup vyjádřený

v citovaném nálezu Ústavního soudu se rovněž v části judikatury dovolacího

soudu objevil (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 21

Cdo 2811/2013, uveřejněný pod číslem 24/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo

222/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2016, sp. zn. 22 Cdo

1025/2016). Jestliže Ústavní soud dospěl k závěru, že absenci zvláštního právního předpisu,

předpokládaného ustanovením § 151 odst. 2 o. s.

ř., je třeba překlenout volnou

úvahou, nikoli paušální aplikací advokátního tarifu, je povinností obecných

soudů postupovat v souladu se závazným právním názorem Ústavního soudu (srovnej

nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14). Protože při stanovení náhrady nákladů řízení je třeba vycházet z citovaného

nálezu Ústavního soudu, je dovolání důvodné. Nejvyšší soud proto rozsudek

odvolacího soudu ve výrocích I., IV., V. a v části výroku III., v níž byl

potvrzen výrok III. rozsudku soudu prvního stupně, zrušil. V dalším řízení

zohlední odvolací soud při stanovení náhrady nákladů řízení nález Ústavního

soudu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. IV ÚS 3559/15. Dovolání žalobce do výroku II. rozsudku odvolacího soudu není přípustné. Odvolací soud ve výroku II. potvrdil výrok I. rozsudku soudu prvního stupně,

kterým byla zamítnuta žaloba na určení vlastnického práva ke kanalizační stoce. Podle § 542 odst. 1 obch. zák. „jestliže zhotovitel zhotovuje věc u

objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil,

objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem,

jestliže smlouva nestanoví něco jiného.“

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21. 3. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1532/99 (toto a

další níže uvedená rozhodnutí dovolacího soudu jsou dostupná na webových

stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz), přijal a odůvodnil závěr, že

nebyl-li subdodavatel ve smluvním vztahu k objednateli, a smlouva o dílo

uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem nevylučovala, aby zhotovitel pověřil

provedením díla (jeho části) jinou osobu, potom na vzájemné vztahy mezi

zhotovitelem a objednatelem nemá obsah smlouvy uzavřené mezi subdodavatelem a

zhotovitelem vliv, a pro vznik vlastnického práva objednatele podle § 542 odst. 1 obchodního zákoníku není rozhodné, zda zhotovitel k provedení díla použil

jinou osobu a zda v tomto vztahu (ve vztahu mezi subdodavatelem a zhotovitelem)

došlo k nabytí vlastnického práva zhotovitelem. Tento závěr následně dovolací soud upravil v rozsudku velkého senátu Nejvyššího

soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 35 Odo 124/2003, publikovaném ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 81/2004, kde uvedl, že

„aplikace výše uvedeného ustanovení (§ 542 odst. 1 obch. zák.) by přicházela v

úvahu tehdy, pokud by zhotovitel (podle smlouvy o dílo uzavřené s žalovaným)

věci, k nimž se žalobkyně domáhá určení vlastnického práva, zhotovoval v místě

v tomto ustanovení zmiňovaném. Samotná skutečnost, že na tomto místě zhotovitel

pro objednatele (žalovaného) zhotovoval věc jinou (stavbu), je pak právně

významná pro posouzení otázky vlastnictví k této jiné věci, a nikoli k věcem, k

nimž se žalobkyně domáhá určení vlastnického práva. Z ustanovení § 542 odst. 1

obch. zák. tak existenci vlastnického práva žalovaného k věcem zhotoveným

žalobkyní dovozovat nelze“. Velký senát Nejvyššího soudu přitom posuzoval

otázku vlastnického práva ke čtyřem kusům vstupních dveří, které byly dodány

jejich zhotovitelem na stavbu domu.

V projednávané věci žalovaný 1) (město Šenov) a konsorcium „TCHAS-STASPO“

uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vybudování kanalizační sítě ve

městě Šenově specifikované v čl. II. této smlouvy. Na základě Obchodních

podmínek na dodávku stavby inženýrských sítí, jež jsou nedílnou součástí této

smlouvy, bylo konsorcium jako zhotovitel oprávněno pověřit provedením části

díla třetí osobu (subdodavatele). Následně uzavřeli společnost Římstav, s. r. o., jako subdodavatel konsorcia „TCHAS-STASPO“, a J. K. (žalobce) smlouvu o

dílo, jejímž předmětem bylo provedení některých částí kanalizační sítě v městě

Šenově, mimo jiné i stoky AI. Jelikož konsorcium „TCHAS-STASPO“ jako zhotovitel

(resp. zčásti prostřednictvím subdodavatelů) zhotovilo dílo na pozemcích

objednatele [žalovaného 1)], potažmo na pozemcích, které žalovaný 1) jako

objednatel opatřil, nabyl žalovaný 1) vlastnické právo k tomuto dílu (a i k

jeho jednotlivým částem, tedy i stoce AI) na základě § 542 odst. 1 obch. zák.,

a to bez ohledu na obsah smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a subdodavatelem,

resp. mezi subdodavateli navzájem. Protože obsah smlouvy uzavřené mezi

zhotovitelem a subdodavatelem, resp. mezi subdodavateli navzájem, nemá na

nabytí vlastnického práva žalovaného 1) k dílu, resp. jeho části, na základě §

542 odst. 1 obch. zák. žádný vliv a pro nabytí vlastnického práva žalovaného 1)

k dílu, resp. jeho části, není rozhodné, zda došlo ve vztahu mezi

subdodavatelem a zhotovitelem k nabytí vlastnického práva zhotovitelem (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1532/99 a ze dne

18. 6. 2003, sp. zn. 35 Odo 124/2003). A jelikož část kanalizační stoky, k níž

se žalobce domáhá určení vlastnického práva, je částí díla (přičemž částí díla

může být součást věci i samostatná věc v právním smyslu), nabyl žalovaný 1)

vlastnické právo k této části díla (k této kanalizační stoce) na základě § 542

odst. 1 obch. zák. Je přitom nutné zopakovat, že předmětná část kanalizační

stoky byla žalobcem jako subdodavatelem zhotovována na pozemcích žalovaného 1)

jako objednatele, nebo pozemcích, které žalovaný 1) k tomuto účelu opatřil. Žalobce tedy zhotovoval předmětnou část kanalizační stoky v místě zmiňovaném v

ustanovení § 542 odst. 1 obch. zák. Rozhodnutí odvolacího soudu tedy není v

rozporu se závěry rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003,

sp. zn. 35 Odo 124/2003. Není důvodnou námitka dovolatele, že na základě smlouvy o dílo nelze nabýt

vlastnické právo od „nevlastníka“, jinými slovy řečeno že v rámci smlouvy o

dílo se neuplatní § 446 obch. zák., podle kterého „kupující nabývá vlastnické

právo i v případě, kdy prodávající není vlastníkem prodávaného zboží, ledaže v

době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl a mohl, že

prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem

jeho prodeje.“ Nejvyšší soud kupříkladu v rozsudku ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 5189/2008, uvedl, že s ohledem na odkaz obsažený v § 554 obch. zák.

je

možné i pro účely smlouvy o dílo nabýt vlastnické právo od nevlastníka za

podmínek stanovených v § 446 obch. zák. Neobstojí rovněž námitka dovolatele, že v případě zhotovení kanalizace nelze

aplikovat § 542 odst. 1 obch. zák., neboť kanalizace je zhotovována pod

povrchem pozemku, a to i pod povrchem pozemků ve vlastnictví subjektů odlišných

od žalovaného 1). Kanalizace je podle § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, provozně samostatný

soubor staveb, tedy soubor samostatných nemovitých věcí, jež nejsou součástí

pozemku (srov. § 120 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů a § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Ustanovení § 542 odst. 1 obch. zák. je nutné vyložit tak, že způsob nabývání

vlastnického práva k předmětu smlouvy o dílo se vztahuje rovněž pro stavby

budované pod povrchem pozemku, jež nejsou (a nebyly) jeho součástí, neboť ze

zákona nevyplývá jiný způsob nabývání vlastnického práva objednatele k těmto

stavbám a není žádného důvodu pro odlišný způsob nabývání vlastnického práva

objednatele k těmto stavbám. Z provedeného dokazování rovněž vyplývá, že i když

stavby byly zhotovovány pod povrchem pozemků ve vlastnictví subjektů odlišných

od žalovaného 1), jedná se o pozemky, které žalovaný 1) pro tyto stavby

opatřil, a tudíž nabyl ke kanalizaci vlastnické právo na základě § 542 odst. 1

obch. zák. Uzavřel-li odvolací soud, že žalobce není vlastníkem části kanalizační stoky, k

níž se domáhá určení vlastnického práva, protože žalovaný 1) nabyl vlastnické

právo k této části kanalizační stoky na základě § 542 odst. 1 obch. zák., je v

této části rozhodnutí odvolacího soudu založeno na otázce hmotného práva, při

jejímž řešení se odvolací soud neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu. Dovolání tak není proti výroku II. rozsudku odvolacího soudu,

kterým byla zamítnuta žaloba na určení vlastnického práva k části kanalizační

stoky, přípustné podle § 237 o. s. ř. Dovolací soud poznamenává, že žalovaní 2), 3) a 4) jako vlastníci pozemků, pod

nimiž se nachází předmětná kanalizace, nejsou v projednávané věci ve sporu o

určení vlastnického práva pasivně legitimováni. Z § 509 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (a rovněž z § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích ve

spojení s § 120 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů), vyplývá, že kanalizace je samostatnou nemovitou věcí a

není součástí pozemku. Pokud tedy vlastníci pozemků, pod nimiž je kanalizace

umístěna, netvrdí a neprokazují, že nabyli vlastnické právo ke kanalizaci na

základě smlouvy či jiné právní skutečnosti, a jejich vlastnické právo ke

kanalizační stoce nezakládá žádná jiná právní skutečnost, nejsou ve sporu o

určení vlastnického práva ke kanalizaci pasivně legitimováni. Dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu do výroku VI. a do části

výroku III., v níž byl potvrzen výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně, není

přípustné.

Zkoumání, zda je dovolání do některého z výroků objektivně

přípustné, předchází posouzení, zda je podal účastník k tomu subjektivně

oprávněný. K podání dovolání je subjektivně oprávněn pouze ten účastník, v

jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma odstranitelná tím, že

dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. závěry Nejvyššího soudu vyjádřené v

usnesení z 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, v rozsudku Nejvyššího soudu z

1. 2. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2357/2000, dále např. v usnesení Nejvyššího soudu z

1. 4. 2014, sp. zn. 25 Cdo 3324/2013). Shora uvedenými výroky bylo stanoveno,

že ve vztahu mezi žalobcem a žalovanými 2) a 3) nemá žádný z těchto účastníků

právo na náhradu nákladů řízení. Jelikož nebyl žalobce vůči žalovaným 2) a 3) v

projednávané věci úspěšný a tedy nemá právo na náhradu nákladů řízení ve smyslu

§ 142 odst. 1 o. s. ř., nenastala v jeho poměrech těmito výroky rozsudku

odvolacího soudu újma odstranitelná tím, že dovolací soud tyto výroky rozsudku

odvolacího soudu zruší. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce do shora uvedených

výroků podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a podle § 218 písm. b) ve spojení s § 243c

odst. 3 věta první o. s. ř. odmítl. Ze shora uvedeného se podává, že dovolání žalobce do výroku II. rozsudku

odvolacího soudu není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť v této části je

rozsudek odvolacího soudu založen na otázce hmotného práva, při jejímž řešení

se odvolací soud neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Proto jej dovolací soud v této části podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl. Dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soud do výroků VI. a části výroku

III., v níž byl potvrzen výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně, není

subjektivně přípustné, proto jej dovolací soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a

podle § 218 písm. b) ve spojení s § 243c odst. 3 věta první o. s. ř. odmítl. Dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu do výroků I., IV., V. a do

části výroku III., v níž byl potvrzen výrok III. rozsudku soudu prvního stupně

(kterými bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy nižších stupňů),

je přípustné podle § 237 o. s. ř. (neboť napadené rozhodnutí v tomto rozsahu

není v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, resp. Ústavního soudu) a rovněž

je důvodné podle § 241a odst. 1 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí spočívá v

tomto rozsahu na nesprávném právním posouzení věci. Nejvyšší soud proto

rozsudek odvolacího soudu ve výrocích I., IV., V. a v části výroku III., v níž

byl potvrzen výrok III. rozsudku soudu prvního stupně, zrušil. Jelikož důvody,

pro které byl zrušen ve shora uvedených výrocích rozsudek odvolacího soudu,

platí rovněž pro výroky II. a III. rozsudku soudu prvního stupně, nezbylo, než

zrušit i rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. a věc v tomto

rozsahu vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.). O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí o věci (§

243g odst. 1 o. s. ř.). Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.