Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4415/2007

ze dne 2009-11-05
ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.4415.2007.1

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., ve věci žalobců: a) M. B. a b) M. B., .zastoupených JUDr.

Aloisií Jurkovičovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, proti

žalovaným: 1) L. U., a 2) M. U., zastoupeným Mgr. Radimem Němečkem, advokátem

se sídlem v Uherském Hradišti, Dvořákova 644, o určení vlastnictví, vedené u

Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 23/2000, o dovolání žalovaných proti

rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 13. června 2007, č.

j. 59 Co 252/2006-258, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího

řízení.

Okresní soud ve Zlíně (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 3.

června 2005, č. j. 19 Co 23/2000-170, určil, že část pozemku parc. č. 347 v

obci Z. a kat. území J., zapsaného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,

katastrální pracoviště Zlín, nově z tohoto pozemku oddělená geometrickým plánem

č. 508-283/1999, zpracovaným Geodézií Brno, a. s., divize Zlín, a v tomto

geometrickém plánu označená jako nová parc. č. 347/2 – louka o výměře 244 m2,

je ve společném jmění žalobců M. B. a M. B. Dále o rozhodl o náhradě nákladů

řízení.

Soud prvního stupně zjistil, že žalobci jsou v obci Zlín a kat. území

Jaroslavice u Zlína spoluvlastníky pozemků parcelních čísel 345 a 346. Žalovaní

jsou tamtéž spoluvlastníky sousedního pozemku parc. č. 347. Poté, co v roce

1997 si žalovaní nechali zaměřit pozemek parc. č. 347 podle nové katastrální

mapy, oznámili žalovaní žalobcům, že užívají část tohoto pozemku o výměře asi

200 m2 a jeho užívání jim zakázali, s čímž žalobci nesouhlasí, neboť mají za

to, že hranice mezi označenými pozemky účastníků je v katastrální mapě

zakreslena chybně a neodpovídá skutečnému průběhu hranice. Z výpovědi svědka

Ing. A. K., který na žádost žalobců vyhotovil geometrický plán č. 508-283/1999,

soud zjistil, že sporná hranice v současné době uváděná v katastru nemovitostí

je nesprávná, neboť neodpovídá měřením z roku 1949, ani „zaužívané“ hranici

mezi pozemky účastníků. Jím vytyčená hranice v geometrickém plánu odpovídá

měřením z roku 1949 a zhruba i hranici, jak je v terénu vyznačena mezí. Podle

názoru Ing. K. bylo v roce 1949 provedeno správné měření, k chybě ale došlo v

roce 1950 při vyhotovení tzv. grafického originálu, kdy byly chybně pospojovány

lomové body, čímž došlo k nesprávnému zakreslení hranice. V tomto závěru ho

utvrdilo zakreslení map z roku 1829 a 1950, z nichž i soud zjistil, že hranice

podle těchto map jsou různé. Ze znaleckého posudku Ing. Bronislava Lapčíka soud

zjistil, že zobrazení hranice mezi pozemky žalobců parcelních čísel 345 a 346 a

pozemkem žalovaných par. č. 347 na současné mapě katastru nemovitostí, tj. na

mapě vzniklé na základě měření v roce 1949, je nesprávné a neodpovídá ani

situaci v terénu. Hranice na této mapě prochází na spojnici bodů 50-8540,

50-8649 a 50-8650, ale správný je průběh po spojnici bodů 50-8540 a 50-8381. Z

původní mapy, platné před mapováním v roce 1949, vyhotovené v sáhovém měřítku

1:2880, lze odměřením na mapě zjistit délku pozemku parc. č. 347 v jeho severní

části cca 16,5 m, což odpovídá naměřené míře 16,01 m v terénu jako míře mezi

body 50-8515 a 50-8381. Na mapě platné po roce 1949 je však tato vzdálenost cca

26 m. Na podkladě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že

sporný pozemek je a vždy byl vlastnictvím žalobců, neboť byl součástí jejich

pozemků parcelních čísel 345 a 346, které nabyli v roce 1965 postupní smlouvou.

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, jako soud odvolací k odvolání

žalovaných rozsudkem ze dne 13. června 2007, č. j. 59 Co 252/2006-258, rozsudek

soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního

stupně i s jeho právním posouzením věci. K námitkám žalovaných uvedl, že na

prokázání či neprokázání vlastnického práva nemají dopad zamítavá stanoviska

katastrálního úřadu o opravu vlastnické hranice s tím, že „katastr je soubor

údajů o nemovitostech evidenčního a informačního charakteru …, nezakládá ani

neprokazuje vlastnická práva a to ani obnova katastrálního operátu“. Rozpor

mezi obsahem katastru nemovitostí a právním stavem nelze řešit opravou chyb v

katastrálním operátu. Důvodnou neshledal ani námitku žalovaných, že

vlastnictví ke spornému pozemku nabyli vydržením, neboť vlastnické právo k

pozemku parc. č. 347 nabyli kupní smlouvou z 12. 12. 1995, do data zahájení

řízení v této věci neuplynula desetiletá vydržecí doba a přes poučení odvolacím

soudem nepředložili ani nenavrhli důkazy k prokázání tvrzení, že pozemek

užívali jejich právní předchůdci. Naopak z výpovědí svědků včetně prohlášení A.

B., právní předchůdkyně žalovaných, vyplynulo, že předmětný pozemek právní

předchůdci žalovaných neužívali.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalovaní dovolání z důvodů, že

řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a vychází ze

skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování. Dovolání je podle názoru žalovaných přípustné podle §

237 odst. 1 písm. b), ale i podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního

řádu (dále „o. s. ř.“). Zásadní právní význam rozhodnutí spatřují v tom, že

právní otázku určení vlastnictví a vydržení vlastnictví pozemku řeší rozdílně

od rozhodování dovolacího soudu (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze

dne 16. 6. 2003, sp. zn. 22 Cdo 702/2002) a v rozporu s hmotným právem.

Namítli, že v řízení prokázali, že jejich právní předchůdkyně A. B. nabyla

pozemek parc. č. 347 včetně sporného pozemku v roce 1956, kdy již byl po obnově

operátu v roce 1949 veden jako louka o výměře 1958 m2. A. B. se tak v dobré

víře chopila držby pozemku parc. č. 347 ve tvaru a této výměře a takto jej

prodala žalovaným. A. B. celý pozemek o výměře 1958 m2 od jeho nabytí

přenechala do užívání Zemědělskému družstvu v Jaroslavicích „a prostřednictvím

tohoto družstva tak vykonávala právní panství nad věcí – pozemkem parc. č. 347

včetně předmětného pozemku“. Zde odkázali na rozsudek Nejvyššího soudu České

republiky (dále „Nejvyšší soud“) ve věci sp. zn. 22 Cdo 728/2000 a sp. zn. 22

Cdo 83/99, a rozhodnutí publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C

3222. Podle názoru žalovaných odvolací soud nesprávně žalované nepovažoval za

oprávněné držitele sporného pozemku. Nesouhlasí s rozhodnutím odvolacího soudu,

pokud shledal jejich námitku vydržení za nedůvodnou. Vada řízení, která mohla

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, spočívá v tom, že nebyly

provedeny jimi navrhované důkazy. Odvolací soud se rovněž nezabýval jejich

námitkou, že A. B. učinila své prohlášení v omylu, neboť jí byl předložen

geometrický plán s již odděleným sporným pozemkem s tím, že jde o samostatnou

parcelu ve vlastnictví žalobců, na kterou si žalovaní činí nárok, a protože na

žalované nepřevedla parcely dvě, ale jen jednu, tj. parc. č. 347, uvedla, že

právní předchůdci žalovaných sporný pozemek nikdy neužívali. Navrhli, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobci se k dovolání nevyjádřili.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů

69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají

účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou

podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím

není dotčeno.

Nejvyšší soud jako soud dovolací proto při projednání dovolání

postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném před jeho novelizací

provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu

bylo vydáno dne 13. 6. 2007.

Dovolací soud po zjištění, že dovolání proti rozhodnutí odvolacího

soudu bylo podáno oprávněnými osobami včas a že je přípustné ve věci samé podle

§ 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., přezkoumal napadený rozsudek podle § 242 odst.

1 a 3 o. s. ř. a dospěl k závěru, že dovolání není důvodné.

Rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s hmotným právem stejně jako s

judikaturou dovolacího soudu.

Řízení není postiženo namítanými procesními vadami, neboť pro rozhodnutí

potřebná skutková zjištění byla provedena v potřebném rozsahu na základě

dostatečného dokazování a již nemusela být doplňována, tedy v souladu s § 120

o. s. ř. Důkazy, které byly žalovanými navrhovány, by nemohly zvrátit

přesvědčivá zjištění o tom, že sporný pozemek, resp. jeho část, byla vždy v

držbě či užívání žalobců a jejich právních předchůdci jako jejich vlastníků,

neboť byla součástí jejich pozemků č. parc. 345 a 346 a že k jeho oddělení a

sloučení s pozemkem parc. č. 347 došlo jenom na základě špatného zanesení

hranic mezi pozemky účastníků po měření v roce 1949 do příslušného

katastrálního operátu. Dovolací soud také neshledal, že by výše uvedená

skutková zjištění neměla oporu v provedeném dokazování; ostatně dovolatelé

tento dovolací důvod blíže nekonkretizovali.

Pokud se žalovaní, namítající vydržení sporného pozemku, dovolávají jimi

citované judikatury Nejvyššího soudu, nelze ji využít v jejich prospěch, neboť

podle skutkového zjištění jejich právní předchůdci sporný pozemek sami

neužívali ani jej neužíval k tomu jimi povolaný detentor. Nechovali se tedy ke

sporné části pozemku jako jeho vlastníci. Naopak pozemek užívali nerušeně

žalobci, stejně jako jejich právní předchůdci. Jestliže někomu jako A. B. byla

dědickým rozhodnutím přikázána určitá nemovitost, která nebyla vlastnictvím

zůstavitele, nemohl tím dědic platně nabýt vlastnictví k ní. Skutečný vlastník

nemůže v důsledku takového nesprávného či nepřesného rozhodnutí své vlastnictví

pozbýt, takové rozhodnutí může být jen za určitých okolností titulem oprávněné

držby. V případě A. B. tomu tak být nemohlo, protože si stejně jako její právní

předchůdci nebyla vědoma, že by jí sporný pozemek (označený pro potřeby toho

řízení parc. č. 347/2) měl náležet a fakticky jej nikdy neovládala – corpus

possessionis tu chyběl. Proto také nemohla sporný pozemek platně přenechat do

užívání zemědělskému družstvu jako detentorovi a jeho prostřednictvím tak

nemohla vykonávat právní panství nad pozemkem, zvláště, jestliže ani toto

družstvo jej z titulu tohoto přenechání neužívalo. Rozhodnutí Nejvyššího soudu

ve věcech sp. zn. 22 Cdo 728/2000 a 22 Cdo 83/99 tak nejsou na daný případ

použitelná.

Vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b ) a § 229 odst. 3 o.

s. ř., jakož i jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci, dovolací soud nezjistil.

Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení není

přípustné (k tomu srov. R 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z uvedených důvodů dovolací soud proto podle § 243b odst. 2 o. s. ř. dovolání

žalovaných zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalovaní

nebyli úspěšní a žalobcům nevznikly náklady (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, §

151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. listopadu 2009

JUDr.

František B a l á k, v. r.

předseda senátu