Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 927/2004

ze dne 2004-09-15
ECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.927.2004.1

22 Cdo 927/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve

věci žalobkyně České republiky – Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se

sídlem v Praze 3, Kališnická 4-6, IČ 62933591, zastoupené advokátkou, proti

žalovanému V. V., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví k nemovitosti,

vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 8 C 166/2001, o dovolání

žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. září 2003, č. j.

25 Co 277/2003-228, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů

dovolacího řízení částku 2575,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k

rukám JUDr. J. B.

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že podle trhové smlouvy ze 7. 2. 1933 včetně jejího dodatku z téhož data, uzavřené mezi J. V. B. a A. V., byl A. V. mj. vlastníkem pozemku parc. č. 570/3 v kat. území K. Rozhodnutím ONV v M. z

11. 5. 1049, č. 611/23/4-49, byl tento pozemek spolu s dalšími nemovitostmi

vykoupen státem podle § 1 odst. 3 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové

reformě. Stejnopis rozhodnutí byl doručen místní rolnické komisi v K., KNV v

P., Katastrálnímu měřičskému úřadu v M. a byl dán pokyn k vyvěšení na úřední

tabuli po dobu 15 dní. Řízení o výkupu pozemků A. V. v kat. území K. bylo

zahájeno 11. 9. 1948 dopisem A. M., správce pozemků od roku 1935, s tím, že ho

A. V. z Londýna dopisem z 3. 4. 1948 požádal, aby lesy předal státu nebo

samosprávnému celku, poněvadž jejich výměra přesahuje 100 ha. Podle zápisu v

knihovní vložce č. 218 pro kat. území K. byla pozemková parc. č. 570/3 odepsána

do knihovní vložky č. 325. Na podkladě oznámení z 21. 3. 1960, č. d. 276, bylo

v knihovní vložce č. 325 u parc. č. 570/3 vyznačeno vlastnické právo

Československého státu. Tento pozemek byl podle zápisu o jednání z 22. 3. 1950

začleněn do Lesního závodu v M. Pozemek parc. č. 570/3 je nyní v katastru

nemovitostí označen jako parc. č. 705 – lesní, kat. území K. Jeho výměra 794 m2

zůstala zachována. Na LV č. 389 kat. území K. jsou jako vlastníci tohoto

pozemku vedeni žalobce i žalovaný. Katastrální úřad v M. dopisem z 3. 2. 2000

vyzval žalobce, aby případnou určovací žalobou vyřešil tento duplicitní zápis

vlastnického práva ke spornému pozemku. V řízení o projednání dědictví po J. K., zemřelém 25. 3. 1969, vedeném u bývalého Státního notářství v Mělníku pod

sp. zn. D 429/69, J. N., M. R. a D. K. uzavřeli 30. 6. 1969 a 10. 11. 1969

dědickou dohodu, která sporný pozemek nezahrnovala. Zůstavitel J. K. vlastníkem

sporného pozemku nikdy nebyl. Ten však byl vypořádán rozhodnutím o schválení

dědické dohody ze 17. 11. 1969, č. j. D 429/69-21, které nabylo právní moci

téhož dne a podle něhož mělo být mj. u pozemku parc. č. 705 – les vyznačeno

vlastnictví J. N. a M. R. u každé v rozsahu ½. Kupní smlouvou z 26. 3. 1999 s účinky vkladu do katastru nemovitostí k témuž datu J. N. a M. R. prodaly

pozemek parc. č. 705 – les v kat. území K. žalovanému. Soud prvního stupně

shledal u žalobce naléhavý právní zájem na požadovaném určení s dospěl k

závěru, že sporný pozemek přešel do vlastnictví státu rozhodnutím ONV v M. z

11. 5. 1949, s tím, že i kdyby byly pochybnosti o platnosti tohoto rozhodnutí,

nemělo by to vliv na rozhodnutí ve věci samé, neboť bylo prokázáno, že stát se

ujal držby sporného pozemku v souladu s pokynem A. V., tlumočeného A. M., a

začal jej obhospodařovat prostřednictvím Lesního závodu v M.. A. V. dal najevo

vůli vzdát se svého vlastnictví a opuštění věci dával najevo po dobu řady let,

kdy o pozemky nejevil zájem. Stát by se tak stal vlastníkem pozemku podle §

381 a násl. obecného zákoníku občanského č. 946/1811 ř. z. i podle § 116 odst. 1 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, neboť pozemek držel oprávněně po

vydržecí dobu 10 let podle odkazu původního vlastníka.

Protože nebylo

prokázáno, že by stát jakkoli s pozemkem nakládal, vlastnické právo státu ke

spornému pozemku stále svědčí. Žádnými důkazy nebylo prokázáno, že by J. K. nabyl vlastnické právo k tomuto pozemku, a poněvadž jej v době smrti

nevlastnil, nemohly vlastnictví k němu nabýt dědictvím jeho dcery J. N. a M. R., které jej nenabyly ani vydržením.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem

ze dne 12. září 2003, č. j. 25 Co 277/2003-228, rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Podle něj skutkový stav

zjištěný soudem prvního stupně odpovídá provedeným důkazům. Neshledal důvodnou

námitku žalovaného, že rozhodnutí o výkupu pozemků je neurčité. Uvedl, že

nemovitosti podléhající výkupu byly ve výroku rozhodnutí z 11. 5. 1949

specifikovány uvedením čísel vložek pozemkových knih č. 77 a č. 218 a desek

zemských č. 977. Byly-li předmětem výkupu všechny v těchto vložkách uvedené

nemovitosti, je takové označení vykupovaných nemovitostí dostačující. Součástí

rozhodnutí byla i soupisová vyhláška, v níž jsou jednotlivé pozemky, zapsané v

příslušných vložkách pozemkové knihy a desek zemských, uvedeny. Pokud v

rozhodnutí bylo uvedeno číslo vložky 128 místo 218, shodně jako soud prvního

stupně dovodil, že šlo o písařskou chybu. Rozhodnutí z 11. 5. 1949 nabylo

právní moci a netrpí žádnou vadou, která by je činila neplatným. K faktickému

převzetí předmětného pozemku státem došlo nejpozději 22. 3. 1950. Závěr soudu

prvního stupně, že vlastníkem tohoto pozemku se stal stát, je tedy správný.

Podle odvolacího soudu bylo již nadbytečné zabývat se úvahami o tom, zda stát

mohl nabýt vlastnictví také jiným způsobem. Odvolací soud se rovněž ztotožnil

se závěrem soudu prvního stupně tom, že dědičky J. K., který nebyl vlastníkem

předmětného pozemku, J. N. a M. R. nemohly nabýt vlastnictví k pozemku děděním

a nemohly proto platně převést pozemek na žalovaného kupní smlouvou z roku

1999, jakož i se závěrem, že nemohlo dojít k vydržení vlastnického práva k

tomuto pozemku žalovaným, ani J. N. a M. R., neboť nebyly oprávněnými

držitelkami pozemku v desetileté lhůtě před 1. 1. 1992. V rozhodné době před 1.

1. 1992 byly držitelem pozemku S. s. l. se sídlem v B., právní předchůdce L.

ČR, s. p., a to od roku 1950. J. N. a M. R. podle odvolacího soudu „při

zachování potřebné opatrnosti si již v roce 1969 musely být vědomy, že

rozhodnutí, kterým se dědické řízení končilo, bylo chybné“. Neshledal důvodnou

ani námitku, že vzhledem k předchozímu zřízení ani nebylo možné, aby občan

držel lesní pozemek. Obě právní předchůdkyně totiž nezměnily své chování ani po

roce 1989, když se o faktickou držbu neucházely ani neučinily žádný právní úkon

(např. vypovězení nájmu pozemku podle § 22 odst. 3 zákona o půdě.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z důvodu

nesprávného právního posouzení věci. Namítá, že rozhodnutí o výkupu nebylo

řádně doručeno s tím, že oba soudy dovodily doručení rozhodnutí z rukou psaného

referátu na originále rozhodnutí a data sejmutí, aniž by bylo uvedeno datum

jeho vyvěšení. Oba soudy rovněž nesprávně posoudily námitku týkající se

nesprávně uvedeného čísla vložky pozemkové knihy ve výroku rozhodnutí a námitku

vydržení vlastnického práva k pozemku jeho právními předchůdkyněmi. Při

hodnocení užívání předmětného pozemku jeho právními předchůdkyněmi je třeba

přihlédnout k tomu, že měly na základě rozhodnutí státního notářství ve svém

podílovém spoluvlastnictví více než 100 000 m2 pozemků, takže zjišťovat, jakým

způsobem užívaly pozemek o výměře 794 m2, je více než sporné a problematické.

„Tyto fyzické osoby nebyly objektivně schopny v rozhodné době takový rozsah

pozemků vůbec užívat, nehledě na to, že správa takových pozemků byla svěřována

v souladu s tehdy platnou právní úpravou státním organizacím, jak tomu bylo i v

tomto případě.“ Jeho právní předchůdkyně se nemohly domáhat vydání nemovitostí

podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, neboť byly zapsány jako jejich vlastnice. Rozhodnutí

soudů obou stupňů jsou v rozporu nejen s tímto zákonem, ale i s dobrými mravy.

Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto

soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně navrhla odmítnutí dovolání s tím, že právní otázka byla

řešena v souladu s hmotným právem. Námitky dovolatele považuje za

neopodstatněné. Poukázala na to, že právní předchůdkyně nebyly v žádném

příbuzenském vztahu k A. V. a jejich otec J. K. pozemky od A. V. nikdy nenabyl.

Pozemky původního vlastníka A. V. byly připsány v rozhodnutí státního notářství

nedopatřením. Předmětný pozemek nemohly vydržet, neboť nevykonávaly faktickou

držbu, a problematická je i jejich dobrá víra s ohledem na to, že pozemek jako

předmět dědictví po J. K. vůbec neuváděly. Vlastnické právo k pozemku nabyly

jen chybou státního notářství. Nemůže obstát ani námitka, že rozhodnutí soudů

obou stupňů jsou v rozporu s dobrými mravy, když se stát domáhá vlastnictví k

pozemku, který nabyl vyvlastněním podle předpisu, který je uveden jako

restituční titul v zákoně č. 229/1991 Sb. Právní předchůdkyně žalovaného se

nemohly domáhat vydání pozemku podle zákona č. 229/1991 Sb., neboť z hlediska

tohoto zákona nebyly oprávněnými osobami.

Nejvyšší soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání proti

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou včas, nejprve zkoumal,

zda jde o dovolání přípustné.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) lze dovoláním

napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je přípustné za

splnění předpokladů stanovených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c), odst.

3 OSŘ. Protože předpoklad stanovený v § 237 odst. 1 písm. b) OSŘ nebyl naplněn,

přicházela v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. c), odst. 3 OSŘ, podle nichž je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla řešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem

rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ je podle výslovného

ustanovení § 241a odst. 3 OSŘ přípustné pouze pro řešení právních otázek.

Dovolací soud není oprávněn přezkoumávat skutkové závěry, na nichž právní

posouzení věci odvolacím soudem spočívá, a je povinen z těchto skutkových

závěrů vycházet.

Dovolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá ve

věci samé po právní stránce zásadní význam, neboť odvolací soud nerozhodl v

rozporu s hmotným právem, ani nejde o jiný případ příkladmo uvedený v § 237

odst. 3 OSŘ. Za otázku zásadního právního významu totiž nelze považovat otázku

souladně řešenou soudy obou stupňů, jestliže její řešení nemá zobecňující

význam pro praxi obecných soudů. K zásadnímu právnímu významu rozhodnutí, které

řeší otázku, zda konkrétní správní rozhodnutí je pro neurčitost právně účinné,

se Nejvyšší soud vyslovil v usnesení z 22. 1. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1407/2001,

publikovaném v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím

C. H. Beck, (dále „Soubor“), pod C 1658, svazek 23, podle kterého „otázka, zda

určité jedinečné správní rozhodnutí je pro konkrétní nedostatky natolik

neurčité, že nevyvolává právní účinky, není otázkou, jejíž řešení by

odůvodňovalo přípustnost dovolání podle § 239 odst. 2 OSŘ ve znění před novelou

č. 30/2000 Sb.“. Uvedený právní názor je zcela použitelný pro posouzení

přípustnosti dovolání z hlediska § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 OSŘ. Totéž

platí i pro řešení právní otázky doručení rozhodnutí z 11. 5. 1949. Stejně tak

tomu je při posuzování konkrétních či jedinečných okolností, jež ve svém

souhrnu měly či neměly zakládat dobrou víru údajných držitelek sporného pozemku

jako předpokladu jeho vydržení.

K žalobě na určení vlastnictví z hlediska výkonu práva v rozporu s dobrými

mravy Nejvyšší soud zaujal právní názor již v rozsudku ze 4. 5. 1999, sp. zn.

22 Cdo 471/99, uveřejněném v Právních rozhledech č. 8, ročník 1999, str. 429, ,

že „uplatnění žaloby na určení vlastnictví nemůže být posuzováno jako výkon

práva, který by byl v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 1 ObčZ“. Od

tohoto právního názoru dovolací soud nemá důvod se odchýlit. Tím spíše nemůže

být v rozporu dobrými mravy rozsudek určující, kdo je vlastníkem sporné věci.

Z uvedených důvodů lze shrnout, že věc neobsahuje nic, co by ji činilo

významnější z hlediska obecného – nic podstatného, co by přesahovalo konkrétní

jedinečné zájmy účastníků řízení. K tomu srov. usnesení z 8. 3. 2001, sp. zn.

22 Cdo 1421/2000, uveřejněné v Souboru pod C 297, svazek 3. Lze též připomenout

unesení Nejvyššího soudu z 29. 4. 2002, sp. zn. 20 Cdo 1986/2001, publikované v

Souboru pod č. C 1164, sv. 16, podle kterého o rozhodnutí odvolacího soudu

zásadního právního významu ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 OSŘ jde

tehdy, jestliže zahrnuje posouzení právní otázky, která je relevantní i pro

posouzení jiných, obdobných právních poměrů, a jež v konečném účinku může mít

vliv na obecnou rozhodovací činnost soudů. To platí i pro posouzení, zda

rozhodnutí odvolacího soudu „řeší právní otázku v rozporu s hmotným právem“.

Z uvedených důvodů dovolací soud proto dovolání žalovaného podle § 243b

odst. 5 a § 218 písm. c) OSŘ jako nepřípustné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání

žalovaného bylo odmítnuto a žalobkyni vznikly náklady (§ 243b odst. 5, § 224

odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ). Náklady řízení vzniklé žalobkyni představují

odměnu za jeden úkon právní služby – vyjádření zástupkyně k dovolání podle § 11

odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, která činí podle §

5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č.

484/2000 Sb. částku 2 500,- Kč, a dále paušální náhradu hotových výdajů 75,- Kč

podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Platební místo a lhůta k plnění

vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá toto rozhodnutí, může žalovaný

podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 15. září 2004

JUDr. František

Balák, v.r.

předseda senátu