Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Cdo 1314/2012

ze dne 2013-11-26
ECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.1314.2012.1

23 Cdo 1314/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Dese a soudců JUDr. Hany Lojkáskové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci

žalobkyně EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská

994, PSČ 142 21, IČO 25117483, zastoupené Mgr.Veronikou Nedbalovou, LL.M.,

advokátkou se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9, s adresou pro doručování

Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, proti žalované Raiffeisen stavební spořitelna

a.s., se sídlem v Praze 3, Koněvova 2747/99, IČO 49241257, o zaplacení částky

7.982.520,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5

Cm 63/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne

25. října 2011, č. j. 3 Cmo 87/2011-123, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25. října 2011, č. j. 3 Cmo 87/2011-123,

a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. prosince 2010, č. j. 5 Cm

63/2009-89, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze rozhodl rozsudkem ze dne 7. prosince 2010, č. j. 5 Cm

63/2009-89, že žaloba, kterou by bylo žalované uloženo zaplatit žalobkyni

částku 7.982.520,- Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky od 23. února

2009 do zaplacení, se zamítá (výrok I.) a že žádný z účastníků nemá právo na

náhradu nákladů řízení (výrok II.). Žalobou uplatněná částka 7.982.520,- Kč se zákonným úrokem z prodlení z této

částky od 23. února 2009 do zaplacení představuje nárok z finančního vypořádání

mezi žalobkyní jako mandantářem a žalovanou jako mandantem při zániku mandátní

smlouvy uzavřené dne 11. října 2004 (ve znění tří dodatků) výpovědí žalované ke

dni 31. srpna 2008. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobkyně a právní předchůdce

žalované uzavřeli mandátní smlouvu, podle níž žalobkyně jakožto mandatář

vykonávala pro mandanta činnost specifikovanou ve smlouvě a jejích dodatcích

(zajištění mimosoudního inkasa pohledávek za dlužníky žalované a soudního a

exekučního řízení) za sjednanou úplatu. Ve smlouvě byla sjednána možnost obou

smluvních stran smlouvu vypovědět, aniž byly sjednány podmínky vyrovnání. Výpovědí z 21. července 2008 mandant mandátní smlouvu vypověděl, odvolal plné

moci a žalobkyně mu předala všechny rozpracované i ukončené případy. Žalovaná

žalobkyni vyplatila polovinu odměny podle článku 9.3 dodatku č. 1 k mandátní

smlouvě a i po ukončení smlouvy jí poskytovala dílčí platby. Finanční

vyúčtování se provádělo nikoliv za každý konkrétní případ, ale vždy po určitém

časovém období. Žalobkyně podle soudu prvního stupně v žalobě tvrdila, že má

proti žalované nárok na zaplacení částky 7.982.520,- Kč z titulu plnění z

mandátní smlouvy, z titulu bezdůvodného obohacení a z titulu náhrady škody. Ohledně nároku z mandátní smlouvy odvozovala výši nároku z vlastního výpočtu,

jako základ použila plnění, které by jí bylo vyplaceno v případě, že by smlouva

nebyla ukončena. Bezdůvodné obohacení spatřovala v převzetí části

rozpracovaných případů žalovanou, škodu v zisku, který jí ušel v příčinné

souvislosti s protiprávním jednáním žalované, kterého se žalovaná dopustila

jednostranným ukončením mandátní smlouvy. Po opakovaném poučení soudu žalobkyně

upřesnila svá tvrzení tak, že se domáhá pouze plnění z titulu mandátní smlouvy,

když nad rámec jí vyplacené 50% zálohy v souladu s článkem 9.3. dodatku č. 1 k

mandátní smlouvě jí v souladu s ustanoveními § 574 odst. 4 a § 572 obchodního

zákoníku náleží další částka, kterou vypočetla třemi jí zvolenými způsoby

výpočtů. Soud prvního stupně, odkazuje na ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku

dále jen „obch. zák.“) a § 79 odst. 1 a § 101 odst. 1 občanského soudního řádu

(dále jen „o. s. ř.“), uzavřel, že za situace, kdy žalobkyně na opakované výzvy

soudu, aby specifikovala náklady vynaložené podle ustanovení § 572 obch. zák.,

úplatu, na jejíž přiměřenou část by jí vypovězením mandátní smlouvy mandantem

vznikl nárok podle ustanovení § 574 odst. 4 obch.

zák., a nároky ze smlouvy z

doby její platnosti, reagovala odkazem na své výpočty obsažené v žalobě a

následných podáních, aniž by doplnila konkrétní tvrzení ohledně vynaložených

nákladů a přiměřené odměny, unesla povinnost tvrzení pouze ohledně existence

smluvního vztahu mezi účastnicemi, nikoliv ohledně tvrzeného nároku. Žalobkyní

předložené výpočty nahrazující žalobní tvrzení vycházely podle soudu prvního

stupně pouze z hypotetických úvah žalobkyně, nikoliv z reálných podkladů. Návrh žalobkyně na určení výše žalovaného nároku postupem podle ustanovení §

136 o. s. ř. hodnotil soud prvního stupně s ohledem na nesplnění její

povinnosti tvrzení jako bezpředmětný. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 25. října 2011, č. j. 3 Cmo 87/2011-123, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (první odstavec

výroku) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý odstavec výroku). Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, která

shledal pro rozhodnutí ve věci dostatečnými. Zopakoval, že podle obsahu žaloby

spatřuje žalobkyně právní základ nároku v úplatě podle ustanovení § 574 odst. 4

obch. zák. za činnost uskutečněnou do účinnosti výpovědi smlouvy a v náhradě

škody odpovídající nerealizovanému zisku ze soudem přiznaných nákladů soudních

a exekučních řízení. Při jednání soudu prvního stupně dne 10. listopadu 2009

upřesnila, že se domáhá vypořádání mandátní smlouvy (jejíž existence i způsob

jejího ukončení byly mezi účastnicemi nesporné) s odkazem na ustanovení § 574

odst. 4 obch. zák., eventuálně vydání bezdůvodného obohacení, které žalovaná

získala předáním rozpracovaných případů s tím, že náhradu škody nepožaduje. Podáním ze dne 16. prosince 2009 upřesnila žalobní tvrzení tak, že se domáhá

nároku z mandátní smlouvy, když rozdělila všechny spravované pohledávky do tří

skupin, u každé skupiny vypočítala nejprve všechny nároky, které by jí

příslušely podle mandátní smlouvy, pokud by nebyla ukončena, v celkové výši

17.260.059,- Kč vč. DPH, a z nich určila 50% podíl odměny, kterou požaduje po

žalované. Připustila, že jí žalovaná po podání žaloby uhradila 221.753,29 Kč. Při jednání dne 25. května 2010 k výzvě soudu, aby specifikovala náklady, jichž

se domáhá podle ustanovení § 572 obch. zák., žalobkyně uvedla, že faktury na jí

tvrzené dlužné částky žalované nevystavila, neboť se domáhá plnění, na něž jí

nevznikl platný nárok, dovozuje jej s odkazem na dobré mravy, když nárok na

úplatu jí vznikl tím, že provedla pro žalovanou úkony, za něž jí podle smlouvy

nevznikl nárok na odměnu, proto jí vypočtený nárok prostřednictvím tří výpočtů

snížila zhruba o 45 %. Žalobkyně byla poté soudem opakovaně vyzvána, aby

uvedla, jaké náklady konkrétně vynaložila k jednotlivým, žalované předaným,

případům. Podáním ze dne 23. června 2010 žalobkyně doplnila svá žalobní tvrzení

v tom smyslu, že se domáhá nároku podle ustanovení § 574 odst. 4 a § 572 obch. zák. a jelikož jsou náklady zahrnuty v úplatě, bude záležet pouze na posouzení

přiměřenosti jejího požadavku. Nabídla dvě varianty výpočtu přiměřenosti úplaty

s tím, že konečné posouzení by měl učinit soud podle § 136 o. s. ř. Při jednání

soudu dne 30. listopadu 2010 žalobkyně specifikovala svůj nárok tak, že se

domáhá plnění podle ustanovení § 574 odst. 4 a § 572 obch. zák. jak z mandátní

smlouvy, tak i nároků vzniklých po jejím vypovězení žalovanou s tím, že

specifikovat jednotlivé nároky nepovažuje za nutné, neboť jsou zahrnuty ve

smluvené, eventuálně přiměřené úplatě. Uvedla, že se domáhá úplaty přibližně ve

výši 8 milionů Kč, představující přiměřenou část úplaty za činnost, kterou pro

žalovanou vykonala, v níž je zahrnuta odměna i náklady, které účelně

vynaložila. Při dalším jednání dne 7. prosince 2010 ještě upřesnila, že jí

uplatněný nárok se týká pouze činnosti podle dodatku č. 1 smlouvy, tj. činnosti

ve vztahu k soudům a exekucím.

Podle odvolacího soudu soud prvního stupně nepochybil, pokud dospěl k závěru,

že žalobkyně sice prokázala existenci smluvního vztahu mezi účastnicemi

založeného mandátní smlouvou s třemi dodatky, nikoli však tvrzeného nároku,

když jí předložené výpočty nahrazující žalobní tvrzení vycházely pouze z jejích

hypotetických úvah, nikoli z reálných podkladů. Bylo přitom na žalobkyni, aby

tvrdila a prokázala, co ve prospěch žalované podle předmětné smlouvy učinila, a

to bez ohledu na počet případů, jakékoliv právní či hypotetické úvahy potřebná

skutková tvrzení nahradit nemohou. Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního

stupně žalobkyni opakovaně vyzýval i poučoval, aby doplnila konkrétní tvrzení k

prokázání výše žalobou uplatněného nároku, avšak bezvýsledně.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání žalobkyně. Jeho přípustnost

založila na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., dovolací důvod vymezila

tak, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a

odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Napadený rozsudek má podle dovolatelky ve věci samé

po právní stránce zásadní význam, resp. řeší právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Zásadní právní otázky vymezuje

následovně:

1) Kdo, jak a z čeho určí výši přiměřené části úplaty za mandatářem řádně

uskutečněnou činnost do účinnosti výpovědi mandátní smlouvy ve smyslu

ustanovení § 574 odst. 4 obchodního zákoníku? 2) Pokud je známo skutkové vymezení obsahu mandatářem uskutečněné činnosti do

účinnosti výpovědi mandátní smlouvy, jaká další skutková tvrzení je třeba

přednést, aby se dala aplikovat ustanovení o přiměřené části úplaty ve smyslu §

574 odst. 4 obchodního zákoníku? 3) Je třeba pro úspěch ve sporu jednotlivě specifikovat běžné náklady

mandatáře, které již byly zahrnuty do odměny ve smyslu úpravy uvedené v

ustanovení § 574 odst. 4 obchodního zákoníku ve spojení s jeho ustanovením §

572? Dovolatelka připomíná, že pro žalovanou řádně provedla činnost, k níž se

zavázala mandátní smlouvou, a nedostala za ni zaplaceno. Ustanovení § 574 odst. 4 ve spojení s § 572 obchodního zákoníku v tomto případě přiznává mandatáři

právo na přiměřenou část úplaty a úhradu vynaložených nákladů. Dovolatelka

specifikovala přiměřenou část úplaty jednak exaktním způsobem, tj. specifikovala každý jednotlivý úkon u každého jednotlivého spisu, a jednak

pomocí tří různých postupů (odměna smluvní v maximální dosažitelné výši, odměna

podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. a odměna podle vyhlášky č. 484/2000 Sb.). Žádné

hypotetické úvahy o rozsahu uskutečněných úkonů pro žalovanou neuváděla,

naopak, ve snaze maximálně specifikovat objem uskutečněné práce sestavila výčet

jednotlivých úkonů ke každému jednotlivému inkasnímu případu. O tyto seznamy se

však soudy nezajímaly přesto, že i žalovaná učinila v řízení nesporným jejich

obsah a tedy učinila nesporným objem práce, kterou dovolatelka u jednotlivých

spisů a tedy i celkově pro žalovanou odvedla. Pojem „hypotetická odměna“,

kterou soudy opakovaně argumentovaly, je jen jiným pojmenováním pro odměnu

přiměřenou. Dovolatelka svůj nárok kvantifikovala všemi v úvahu přicházejícími

způsoby, jednak jako nárok na odměnu vyplývající ze smlouvy, pokud by nedošlo k

jejímu předčasnému ukončení, jednak výpočtem podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. a

nakonec výpočtem podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. Přitom každá ze tří nabídnutých

definicí nároku určila odměnu dovolatelky vyšší, než jakou požadovala v žalobě,

dovolatelka se ani nebránila akceptovat jiný názor soudu ohledně určení

přiměřenosti jejího nároku, když objem skutečně vykonané práce byl u každého

jednotlivého případu znám a žalovaná ani údaje uvedené dovolatelkou

nesporovala. Dovolatelka je tak přesvědčena, že prvostupňový i odvolací soud

nesprávně aplikovaly ustanovení hmotného práva, konkrétně § 574 odst.

4 a § 572

obchodního zákoníku, která suplují nedostatek smluvní úpravy pro případy, kdy

je mandátní smlouva ukončena dříve, než je smluvená služba dokončená. Přiměřenost v sobě obsahuje prvek dynamický, mění se v čase v závislosti na

objemu konané práce a nemůže být určena k datu uzavření smlouvy, ale musí být

posuzována k okamžiku jejího ukončení. Nicméně napadené rozhodnutí jinými slovy

konstatuje, že pokud strany smluvně neurčí přiměřenost svého nároku, nelze se

ho soudně domáhat aplikace ustanovení §§ 572 a 574 obchodního zákoníku, a to

ani v tom případě, že je objektivně znám rozsah vykonané práce. Nesprávným byl podle dovolatelky rovněž požadavek soudu na specifikaci nákladů

spojených s provedením činností podle mandátní smlouvy, neboť ustanovení § 574

odst. 4 obchodního zákoníku odkazuje na § 572, který jasně říká, že náklady se

přesně specifikují, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již zahrnuty v

úplatě. Jedná se tedy o náklady běžné, obvyklé. Z jazykového výkladu plyne, že

obvyklé náklady, jejichž prokazování není reálně možné, se mimo odměnu

nespecifikují, zákonodárce je zahrnul do odměny, pokud jsou to náklady obvyklé. U rozpracované služby je pak obvyklý náklad rovněž součástí přiměřené odměny,

kterou je třeba určit. Soud odvolací i prvostupňový však dovolatelkou tvrzenou

nemožnost prokazovat tímto způsobem náklady vyložil jako neunesení povinnosti

tvrdit, přestože dovolatelka náklady přisoudit v žalobě nežádala a soudy se

pustily do jejich specifikace zcela svévolně nad rámec toho, co požadovala. Dovolatelka v žalobě vůbec nedělila žalovanou částku na úplatu a náklady,

protože náklady byly tvořeny pouze těmi, jež jsou z povahy věci již zahrnuty v

úplatě. I v této části sporu vznikla otázka, kterou soudy prozatím ještě

neřešily a kterou lze vymezit následovně:

4) Je třeba pro úspěch ve sporu jednotlivě specifikovat běžné náklady

mandatáře, které již byly zahrnuty do odměny? Dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu a

jemu předcházející rozhodnutí soudu prvostupňového zrušil a vrátil věc soudu

prvního stupně k dalšímu projednání. Žalovaná se podle obsahu spisu k obsahu dovolání nevyjádřila. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§

10a o. s. ř.) se zřetelem k bodu 7 článku II části první zákona č. 404/2012

Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „o. s. ř.“), dovolání

projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do

31. prosince 2012. Nejvyšší soud se po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě stanovené v §

240 odst. 1 o. s. ř. oprávněnou osobou řádně zastoupenou advokátem, jímž bylo

dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), zabýval nejdříve otázkou, zda

je dovolání v této věci přípustné. Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř.

je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [písm. a)], jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci

samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním

názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [písm. b)], jimiž

bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není

přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené

rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam [písm. c)]. Podle ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po

právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li

právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo

která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená

právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle

§ 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. Žalobkyně napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl rozsudek soudu

prvního stupně o věci samé potvrzen. Protože dovolání podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. b) o. s. ř. není v této věci přípustné (ve věci nebylo soudem I. stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil), může být přípustnost

dovolání v této věci založena jen při splnění předpokladů uvedených v

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy jestliže dovolací soud za

použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř.,

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Dovoláním napadený potvrzující rozsudek odvolacího soudu má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam zejména tehdy, jestliže řeší právní otázku, která

v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, tedy dovolací soud touto

právní otázkou dosud nezabýval, nebo řeší právní otázku, která je soudy

rozhodována rozdílně, což je mimo jiné tehdy, pokud odvolací soud posoudil

určitou právní otázku (procesní nebo hmotněprávní) jinak, než je řešena v

judikatuře dovolacího soudu. Předpokladem pro závěr, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam je, že řešení právní otázky mělo pro rozhodnutí o věci určující

význam, tedy že nešlo jen o takovou právní otázku, na níž rozsudek odvolacího

soudu nebyl z hlediska právního posouzení věci založen. Přípustnost dovolání

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena již tím, že

dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže

dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci

samé po právní stránce zásadní význam skutečně má. Závěr o tom, zda dovoláním

napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam,

dovolací soud činí předběžně; zvláštní rozhodnutí o tom nevydává.

Teprve za

situace, kdy dovolací soud shledá přípustnost dovolání pro zásadní právní

význam napadeného rozsudku, může se zabývat uplatněnými dovolacími důvody. V posuzovaném případě je dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu (stejně

jako rozsudek soudu prvního stupně) založen na právním závěru, že žalobkyně

neunesla břemeno tvrzení ohledně žalobou uplatněného nároku, když na opakované

výzvy soudu, aby své nároky specifikovala, reagovala odkazem na své výpočty

obsažené v žalobě a následných podáních. V souvislosti s tímto závěrem

dovolatelka vymezila právní otázku (posuzováno podle obsahu dovolání), tak, zda

lze skutková tvrzení doplnit odkazem na listiny, které jsou účastníkům známy. Protože tuto právní otázku odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně)

posoudil jinak, než je řešena v judikatuře dovolacího soudu, představuje

napadený rozsudek odvolacího soudu rozhodnutí, které má po právní stránce

zásadní význam a dovolání proti němu je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

o. s. ř. přípustné a je i důvodné. Otázkou, za jakých podmínek (předpokladů) může účastník za řízení splnit

povinnost tvrzení podle ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (unést

břemeno tvrzení), jestliže některé skutečnosti významné pro rozhodnutí věci

vyplývají z listin (důkazů), které jsou účastníkům známy, se dovolací soud

zabýval již v rozhodnutí ze dne 15. května 2008, sp. zn. 21 Cdo 2725/2007. V

tomto rozhodnutí dospěl k závěru, že jestliže žalobce po poučení soudu prvního

stupně podle ustanovení § 118a odst. 1 o. s. ř. nedoplnil vylíčení rozhodných

skutečností opisem údajů z listin, z nichž žalobce vycházel, navrhl je jako

důkaz a které byly oběma účastníkům známy, nezpůsobuje jeho nečinnost v tomto

směru důvod k zamítnutí žaloby pro neunesení břemene tvrzení. Od tohoto závěru

nemá dovolací soud důvodu se odchýlit ani v posuzované věci. V této otázce tak

není závěr odvolacího soudu, kterým přisvědčil správnosti postupu soudu prvního

stupně, správný. Žalobkyně (po opakovaném doplnění žalobních tvrzení) nárok na zaplacení částky

7.982.520,- Kč s příslušenstvím odůvodňuje tvrzením, že na základě mandátní

smlouvy uzavřené s právním předchůdcem žalované dne 11. října 2004, ve znění

dodatků, pro žalovanou vykonávala činnosti spojené se soudním a exekučním

vymáháním pohledávek za dlužníky žalované, že žalovaná smlouvu ke dni 31. srpna

2008 vypověděla a odvolala jí plné moci, že jí žalobkyně předala všechny, i

rozpracované, případy a že jí žalovaná za činnosti, které pro ni žalobkyně do

účinnosti výpovědi smlouvy skutečně vykonala, dluží v souladu s článkem 9.3

dodatku č. 1 mandátní smlouvy odměnu nejméně ve výši žalobou uplatněné částky,

v níž jsou zahrnuty i účelně vynaložené náklady, které samostatně neuplatňuje. V podání ze dne 16.

prosince 2009 žalobkyně podrobně vysvětluje, jak k

žalované částce dospěla, a pokud jde o popis jednotlivých případů včetně stadia

rozpracovanosti (tedy specifikace provedených činností) a výše odměny, kterou

si za každý jednotlivý případ nárokuje, odkazuje na jí vypracované tabulky,

které jsou žalované známé a z nichž žalovaná učinila nespornými údaje o

dlužnících, o výši jejich dluhů a o existenci zde uvedených rozpracovaných

případů. Důkaz těmito tabulkami byl k návrhu žalobkyně proveden při jednání

soudu prvního stupně dne 7. prosince 2010. Tato tvrzení jsou podle názoru

dovolacího soudu způsobilým podkladem, aby mohlo být o žalobním nároku (po

provedeném dokazování) rozhodnuto. Závěr odvolacího soudu o tom, že soud

prvního stupně nepochybil, zamítl-li žalobu pro neunesení břemene tvrzení

žalobkyní, tedy není správný. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že

žalobkyně v průběhu řízení opakovaně uvedla, že se žalobou nedomáhá účelně

vynaložených nákladů, jelikož jsou zahrnuty v úplatě, proto nebylo žádného

důvodu vyzývat ji ke specifikaci těchto nákladů. Měl-li přesto odvolací soud za

to, že bylo na místě žalobkyni poskytnout poučení podle ustanovení § 118a odst. 1 o.s.ř., nepostupoval správně, pokud nenapravil vlastním řádným poučením

pochybení soudu prvního stupně, jehož poučení neobsahovalo i poučení o

následcích, které nastanou, pokud žalobkyně výzvě k doplnění tvrzení nevyhoví,

nejednalo se tedy o poučení řádné. Vytýká-li dovolatelka soudům obou stupňů nesprávnou aplikaci hmotněprávních

ustanovení § 574 odst. 4 a § 572 obchodního zákoníku, přehlédla, že soudy obou

stupňů tato ustanovení neaplikovaly, neboť žaloba byla zamítnuta pro neunesení

břemene tvrzení. Ze stejných důvodů se dovolací soud nezabýval otázkami

formulovanými dovolatelkou, uvedenými shora pod body 1 až 4, neboť na nich není

napadené rozhodnutí založeno. Nejvyšší soud tudíž dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

není správné, a proto je podle ustanovení § 243b odst. 2 část věty za

středníkem o. s. ř. zrušil, a vzhledem k tomu, že důvody, pro které bylo

zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro rozhodnutí soudu prvního

stupně, zrušil i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení. O náhradě nákladů řízení včetně řízení dovolacího bude rozhodnuto v novém

rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o. s. ř.). Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.