Nejvyšší soud Usnesení obchodní

23 Cdo 2325/2010

ze dne 2011-09-23
ECLI:CZ:NS:2011:23.CDO.2325.2010.1

23 Cdo 2325/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní

věci žalobkyně DETECHA, chemické výrobní družstvo, se sídlem Husovo nám. 1208,

549 01 Nové Město nad Metují, IČO 00029785, zastoupené JUDr. Romanem

Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova 5, 370 01 České Budějovice, proti

žalované ASTRID COSMETICS, a. s., se sídlem U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, IČO

25058045, zastoupené JUDr. Vlastimilem Vodičkou, obecným zmocněncem, bytem

Zdiměřická 1455, 140 00 Praha 4, o ochranu proti jednání nekalé soutěže a

zásahům do práv majitele ochranné známky, vedené u Městského soudu v Praze pod

č. j. 32 Cm 29/2008-224, k dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v

Praze ze dne 3. února 2010 č. j. 3 Cmo 238/2009-251, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle obsahu spisu se žalobkyně domáhala ochrany proti zásahu do svých

známkových práv a proti jednání v nekalé soutěži žalobou, v níž požadovala, aby

žalované byla uložena povinnost

- zdržet se nabízení prodeje a prodeje kosmetických přípravků s

označením Jelení lůj v jakémkoliv slovním tvaru,

- stáhnout z trhu v České republice kosmetické výrobky včetně jejich

obalů obsahující označení Jelení lůj v jakémkoliv slovním tvaru,

- zaplatit žalobkyni částku 200.000,- Kč na přiměřené zadostiučinění.

Dle žalobního tvrzení žalovaná tím, že na webových stránkách www.astrid.cz

nabízí k prodeji a skutečně uvádí na trh v České republice výrobek označený

jako a) ASTRID ochranná regenerační tyčinka na rty s jelením lojem na rostlinné

bázi s vitamínem E a kakaovým máslem, a b) ASTRID ochranná regenerační tyčinka

na rty každodenní péče a ochrana rtů s jelením lojem na rostlinné bázi s

vitamínem E a kakaovým máslem, dopustila se vůči žalobkyni zásahu do jejích

práv k ochranné známce Jelení lůj a také jednání nekalé soutěže. Podle

žalobkyně užíváním slova jelení lůj v sedmém pádě (s jelením lojem) vede

žalovaná spotřebitele ke zdruhovění chráněného označení žalobkyně, což je v

rozporu s § 44 odst. 1 obchodního zákoníku (dále jen obch. zák.). Podle

žalobního tvrzení žalovaná svým jednáním naplnila nejen podmínky generální

klauzule nekalé soutěže, ale i podmínky speciálních skutkových podstat nekalé

soutěže: § 47 vyvolání nebezpečí záměny, § 46 klamavého označení výrobků a

služeb. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. dubna 2009 č. j. 32 Cm 29/2008-224

žalobu v celém rozsahu zamítl (výrok I., II. a III.) a rozhodl o nákladech

řízení (výrok IV.). K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze (dále jen odvolací soud) rozsudkem ze

dne 3. února 2010 č. j. 3 Cmo 238/2009-251 rozsudek soudu prvního stupně v

celém rozsahu p o t v r d i l a rozhodl o nákladech řízení. Předmětem odvolacího řízení je rozhodnutí soudu o žalobkyní uplatněném nároku z

titulu ochrany práv vlastníka ochranných známek a z jednání nekalé soutěže,

přičemž žalobkyně má za zásah do těchto svých práv označení předmětných výrobků

žalované a jejich užívání k prodeji spotřebitelům, pokud ve znění těchto názvů

je obsaženo slovní spojení Jelení lůj. Za stavu, kdy žalobkyni svědčí časová

priorita užívání tohoto slovního spojení pro přípravky na rty a je toto spojení

chráněno i slovní ochrannou známkou, ve prospěch žalobkyně zapsanou s právem

přednosti od 10. 6. 1998 pro uvedené výrobky, pak podle žalobkyně dochází

užíváním tohoto slovního spojení v názvech výrobků žalované k zaměnitelnosti

výrobků, navození dojmu, že tyto výrobky pocházejí od žalobkyně, k vyvolání

pravděpodobnosti záměny a asociaci mezi označením žalované a ochrannými

známkami žalobkyně, k vyvolání nebezpečí záměny účastníků i jejich služeb v

hospodářské soutěži. Žalobkyně tvrdila své nároky jako nároky z porušení svých

práv z ochranných zámek podle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z

průmyslového vlastnictví, a jako nároky z nekalé soutěže podle § 53 obch. zák.,

k níž došlo podle § 44 odst. 1, § 46 a § 47 obch. zák. Odvolací soud uvedl, že soud prvního stupně měl pro své rozhodnutí učiněna

skutková zjištění v potřebném rozsahu, uvedená zjištění proto i odvolací soud

pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel. Odvolací soud se zcela

ztotožnil i s výsledným právním hodnocením a konečným závěrem, který soud

prvního stupně přijal, proto pro stručnost odkazuje ve svém rozhodnutí na

hodnocení skutkové i právní, jak je obsaženo v odůvodnění napadeného rozsudku.

Odvolací soud uzavřel, shodně se závěry soudu prvního stupně, že jednáním

žalované nedošlo k porušení práv žalobkyně z ochranných známek (práva žalobkyně

i žalované užívat znění a podobu zapsaných ochranných známek pro dané výrobky

jsou navzájem rovnocenná), nebylo ani jednáním nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. (není zde naplněna podmínka generální klauzule - rozpor s dobrými

mravy soutěže) a žalobkyně se tedy neprávem domáhala podle zákona č. 221/2006

Sb. a podle § 53 obch. zák. uložení povinnosti žalované takového jednání do

budoucna se zdržet, odstranit závadný stav a zaplatit žalobkyni přiměřené

zadostiučinění. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v zákonné lhůtě dovoláním, z jehož

obsahu vyplývá, že je považuje za přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., neboť se podle ní jedná o rozhodnutí, které má ve věci samé

po právní stránce zásadní význam. Důvodnost svého dovolání opírá žalobkyně o

ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. že napadené rozhodnutí spočívá

na nesprávném právním posouzení věci. Zásadní právní význam spatřuje dovolatelka v posouzení právní otázky, zda

tvrzené jednání žalované zasahuje do práv žalobkyně k ochranným známkám a zda

má nekalosoutěžní charakter. Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávných

právních závěrech, že v daném případě, kdy žalovaná užívá slovního spojení

„jelení lůj“ v názvech svých produktů, nedochází k zaměnitelnosti výrobků a

navození dojmu, že tyto výrobky pocházejí od žalobkyně, ani že nedochází k

vyvolání pravděpodobnosti záměny a asociací mezi označením žalované a

ochrannými známkami žalobkyně a k vyvolání nebezpečí záměny účastníků i jejich

služeb v hospodářské soutěži. Podle názoru dovolatelky – na rozdíl od závěru

odvolacího soudu – žalovaná použila pro označení svého výrobku takový název,

který se již vymyká obsahu § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o

ochranných známkách (žalovaná posunula podobu užívané ochranné známky způsobem

přesahujícím zákonem povolenou hranici; označení „jelení lůj“ je na výrobku

žalované nebo na obalu výrobku provedeno tak, že v žádném případě nezaniká v

celkovém názvu výrobku žalované). Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu, že při

svém právním posouzení věci pochybil, když označení výrobku používané žalovanou

podřadil pod § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách. Podle

dovolatelky je nutno posoudit užívání označení „jelení lůj“ žalovanou v této

věci za užívání označení zaměnitelného s označením výrobků žalobkyně, zejména

jde-li o užívání zvláštního označení pro specifický okruh výrobků v úzkém

segmentu zboží na trhu. Rovněž dovolatelka nesouhlasí se závěrem odvolacího

soudu, že slovo „lůj“ je slovem zcela obecným, druhovým (v případě chápání slov

„lůj“ nebo „jelení lůj“ ve vztahu ke kosmetickým výrobkům je nutno dovodit, že

jde o označení smyšlená, fantazijní). Podle dovolatelky k podobnému nesprávnému právnímu závěru dospěl odvolací soud

i v případě posuzování jednání žalované z titulu ochrany proti nekalé soutěži

podle § 44 a násl. obch.

zák., když dovodil, že označení užívaná žalovanou pro

její výrobky jsou natolik odlišná, že vylučují přímou i nepřímou zaměnitelnost

s žalobkyní a jejími výrobky. Dovolatelka se nemůže ztotožnit se závěry

odvolacího soudu, že vyloučení podobnosti i možnosti záměny výrobků či výrobců

dovozuje soud z názvu výrobků a používaných obalů na straně žalované; odvolací

soud uzavřel, že žalovaná nemůže parazitovat na označení příznačném pro

žalobkyni, když slovní spojení „jelení lůj“ je buď potlačeno v případě jednoho

z výrobků ve prospěch dominantních prvků jiného znění, v případě druhého

výrobku chybí slovo „jelení“ zcela. Dovolatelka ještě poukazuje na to, že

žalovaná do svých výrobků zřejmě ani jelení lůj nepřidává, navíc označení na

výrobku „s jelením lojem na rostlinné bázi“ je sporné a podle dovolatelky se

jedná o protimluv matoucí spotřebitele. Dovolatelka tvrdí, že žalovaná za

situace, kdy její výrobek neobsahuje jelení lůj (ani v živočišné ani v

rostlinné bázi) není nezbytné, aby označení výrobku žalované toto slovní

spojení obsahovalo. Dovolatelka shledává v tomto jednání žalované rozpor s

dobrými mravy soutěže a domnívá se, že z hlediska tvrzené nekalé soutěže její

nároky (žalobkyně) obstojí. Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen dovolací

soud) napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 243b odst. 3 o. s. ř. zrušil a

vrátil mu věc k dalšímu řízení, případně aby zrušil i rozsudek soudu prvního

stupně ze stejných důvodů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolání v této věci není přípustné. Podle ustanovení § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jde-li o rozsudek, jímž byl odvolacím soudem potvrzen v pořadí první rozsudek

soudu prvního stupně ve věci samé (jak tomu bylo i v posuzovaném případě),

přichází v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam. O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se

závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině

procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení

správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak zásadně důvod

podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a není jím naopak

důvod, kterým by bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a

odst. 3 o. s. ř.). Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 věty první o. s. ř.

je dovolací soud

- s výjimkou určitých vad řízení - vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro

úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či

nikoli, relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá),

jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž řešení v

dovolání zpochybnil. Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní

význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak

není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu

zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu,

že tomu tak vskutku je. V projednávané věci - jak je patrno z obsahu dovolání - dovolatelka vytýkala

odvolacímu soudu, že nesprávně právně posoudil věc, když tvrdil, že jednáním

žalované nedošlo k porušení práv žalobkyně z ochranných známek a že jednání

žalované není ani jednáním nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák., pokud

chybí podmínka rozporu s dobrými mravy soutěže, a proto že nelze přiznat

žalobkyni žádný z uplatňovaných nároků (nárok zdržovací, nárok odstraňovací a

na přiměřené zadostiučinění v peněžité formě). Dovolací soud, jsa vázán uplatněnými dovolacími důvody, dovodil, že soud

prvního stupně ani odvolací soud nepochybily ve svých rozhodnutích, že v daném

případě nelze přiznat žalobkyni ani jeden z uplatněných nároků, tj. konkrétně

že nelze žalované uložit, aby se tvrzeného závadného jednání (nabízení prodeje

a prodeje kosmetických přípravků s označením „jelení lůj“ v jakémkoliv slovním

tvaru) zdržela, aby odstranila závadný stav (stáhla z trhu v ČR kosmetické

výrobky včetně jejich obalů obsahující označení „jelení lůj“ v jakémkoliv

slovním tvaru) a aby uhradila žalobkyni částku 200.000,- Kč jako přiměřené

zadostiučinění za tvrzenou újmu. Dovolací soud se ztotožňuje se závěry soudů

obou stupňů, že nejsou v daném případě žádné důvody k poskytnutí ochrany práv

žalobkyně k ochranné známce a proti tvrzenému nekalosoutěžnímu jednání žalované. Dovolací soud, stejně jako soud odvolací i soud prvního stupně, dospěl k

závěru, že v předmětné záležitosti se nejedná o porušení práv k slovní ochranné

známce „Jelení lůj“ žalobkyně, zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví (dále

ÚPV) pod č. 222244, ani ke kombinované ochranné známce „Jelení lůj s placentou“

žalobkyně, zapsané ÚPV pod č. 278798, když žalovaná nabízí k prodeji a uvádí na

trh výrobky označené jako ASTRID ochranná regenerační tyčinka na rty s jelením

lojem na rostlinné bázi s vitamínem E a kakaovým máslem a dále ASTRID ochranná

regenerační tyčinka na rty každodenní péče a ochrana rtů s jelením lojem na

rostlinné bázi s vitamínem E a kakaovým máslem. Označení výrobků žalované

obsahuje slovo ASTRID jako dominantní prvek (provedeno na obale větším písmem),

zatímco ostatní slova z označení jsou pouze další informací o konkrétním

výrobku určenou pro spotřebitele (např. ochranná regenerační tyčinka, s jelením

lojem, s vitamínem E). Dovolací soud má za to, že použití slovního spojení

„jelení lůj“ (drobným písmem na obalech výrobků žalované) není natolik výrazný

a zřetelný, že by mohl být spotřebitelem vnímán jako dominantní prvek.

Proto

jej žalobkyně nemůže považovat za záměrné označování výrobků žalované ochrannou

známkou žalobkyně, neboť zejména spotřebitelé slovní spojení „jelení lůj“

nevnímají jako identický pro dané výrobky konkrétního výrobce. Soudy dospěly v souladu s hmotným právem ke správnému závěru, že jednání

žalované nelze kvalifikovat ani jako nekalosoutěžní, neboť nejde o jednání,

které by bylo v rozporu s dobrými mravy soutěže a které by bylo způsobilé

přivodit žalobkyni újmu. Dovolatelka ve svém dovolání zaměňuje otázky skutkové a otázky právní, o nichž

rozhoduje výhradně soud. Zejména při posuzování jednání nekalé soutěže podle

generální klauzule náleží výhradně soudu rozhodnout, zda jde o jednání v

rozporu s dobrými mravy soutěže a zda je toto jednání způsobilé přivodit újmu

jinému soutěžiteli nebo spotřebiteli. Při posuzování, zda by jednání žalované

mohlo být v rozporu s dobrými mravy soutěži nebo přivodit újmu jinému

soutěžiteli - zde žalobkyni - či spotřebitelům, vycházely soudy správně z

hlediska průměrného spotřebitele (spotřebitele nakupujícího kosmetické výrobky,

konkrétně ochranné tyčinky na rty), který se orientuje podle značky, kvality a

dalších vlastností zboží (jako např. cena), aniž by musely vzít v úvahu jako

důkaz žalobkyní předložený spotřebitelský průzkum (Průzkum provedený firmou

IBRS ohledně tyčinek na rty v lednu a v únoru 2008). Hledisko průměrného

spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a

opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory (jak je vykládáno

Evropským soudním dvorem), správně vzal v daném případě v úvahu soud prvního

stupně i soud odvolací. Dovolatelka přehlíží, že skutkový základ sporu se v dovolacím řízení nemůže

změnit a že přezkumná činnost dovolacího soudu směřuje k posouzení právní

kvalifikace věci včetně procesních aspektů bez toho, že by byl oprávněn

zasahovat do skutkového stavu, zjištěného v nalézacím řízení soudy nižších

stupňů. Případná neúplnost nebo nesprávnost skutkových zjištění a závěrů, k

nimž odvolací soud dospěl a na nichž své rozhodnutí založil, není totiž žádným

z dovolacích důvodů uvedených v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., nýbrž může

být (při splnění dalších předpokladů) dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a

odst. 3 o. s. ř. Tento dovolací důvod však není relevantním dovolacím důvodem v

případě, že přípustnost dovolání má být založena podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., jak tomu je v souzené věci. Obecně vzato se může soud dopustit nesprávným postupem při provádění dokazování

i tzv. jiné vady řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci. Výjimečně může být v dané souvislosti relevantní i tento dovolací důvod

podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., avšak jen v případě, že otázka, zda je

či není takové vady, vychází ze střetu odlišných právních názorů na výklad

právního (procesněprávního) předpisu. Tak tomu však není v případě tvrzených

vad dovolatelkou. K okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení §

241a odst. 2 písm. a) o. s.

ř., jestliže získání skutkových zjištění (zejména

provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky

zásadního významu, a podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.,

přihlédnuto (srov. právní názory vyjádření např. v usnesení Nejvyššího soudu ČR

ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v

časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo v usnesení Ústavního soudu ze dne

7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněném pod č. 130 v časopise Soudní

judikatura, roč. 2006). Lze tak uzavřít, že dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí odvolacího

soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší

soud ČR je proto, aniž nařizoval jednání (ustanovení § 243a odst. 1, věta

první, o. s. ř.) pro nepřípustnost usnesením o d m í t l (ustanovení § 243b

odst. 5, věta první, a § 218 písm. c) o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, §

151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalované žádné náklady dovolacího

řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. září 2011

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu