Nejvyšší soud Usnesení občanské

24 Cdo 1763/2019

ze dne 2020-02-05
ECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.1763.2019.1

24 Cdo 1763/2019-120

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Romana Fialy a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra

Ptáčka, Ph.D., ve věci pozůstalosti po M. W., zemřelém dne 1. února 2017,

posledně bytem v XY, za účasti 1) D. W., narozené XY, bytem v XY, zastoupené D.

W., advokátem se sídlem v XY, 2) D. W., narozeného XY, bytem v XY, a 3) A. W.,

narozené XY, bytem v XY, zastoupené D. W., advokátem se sídlem v XY, o

vypořádání společného jmění, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99

D 555/2017, o dovolání D. W. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.

října 2018, č. j. 10 Co 43/2018-91, takto:

Usnesení krajského soudu ve výroku, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního

soudu v Ostravě ze dne 17. října 2017, č. j. 99 D 555/2017-47, jímž se

neschvaluje dohoda pozůstalé manželky s dědici o vypořádání majetku patřícího

do společného jmění manželů, a usnesení okresního soudu (ve výroku II.) se

zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu

řízení.

Řízení o pozůstalosti po M. W., zemřelém dne 1.2.2017 (dále jen „zůstavitel“),

bylo zahájeno usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 10.2.2017, č. j. 99 D

555/2017-3. Provedením úkonů v tomto řízení byla pověřena JUDr. Radmila

Buroňová, notářka v Ostravě (§ 101 odst. 2 zákona o zvláštních řízeních

soudních). Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 17.10.2017, č. j. 99 D 555/2017-47,

určil obvyklou cenu majetku, který měl zůstavitel se svou manželkou D. W. ve

společném jmění manželů, částkou 5,418.155,79 Kč (výrok I.); dále rozhodl, že

se neschvaluje dohoda pozůstalé manželky D. W. s dědici o vypořádání majetku

patřícího do společného jmění manželů (výrok II.), a stanovil, jaký konkrétní

majetek ze zaniklého společného jmění zůstavitele a pozůstalé manželky patří do

výlučného vlastnictví D. W. a jaký majetek připadá do pozůstalosti po

zůstaviteli (včetně náhradové pohledávky vůči pozůstalé manželce D. W. z

titulu vypořádání společného jmění manželů ve výši 89.078,- Kč) [výrok III.]. Soud prvního stupně vypořádal majetek patřící do společného jmění manželů s

tím, že „o vypořádání majetku SJM uzavřeli pozůstalá manželka a dědicové dohodu

uvedenou ve výroku II. tohoto usnesení“ a že „na základě této dohody nabývá

manželka zůstavitele veškerý majetek SJM s povinností úhrady dluhu SJM a do

pozůstalosti po zůstaviteli nepřipadá z majetku SJM ničeho“. Měl za to, že

„uzavřená dohoda pozůstalé manželky s dědici o vypořádání majetku patřícího do

společného jmění zůstavitele a pozůstalé manželky je neplatná, neboť odporuje

zákonu“, že „takováto dohoda nesmí narušovat postavení a práva třetích osob, v

tomto případě věřitelů“, že „schválením dohody o vypořádání SJM, kdy manželka

zůstavitele přebírá veškerý majetek ze společného jmění manželů a do

pozůstalosti po zůstaviteli z tohoto majetku nepřipadá ničeho, by došlo ke

zkrácení práv věřitelů“, že „skutečnost, že nejsou známa jiná pasiva než

pohledávka České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, Praha 4, Krč, Olbrachtova

1929/62, PSČ 140 00, z titulu nesplacené části hypotečního úvěru č. 132121189/0800 na jméno D. W., ve výši ke dni smrti zůstavitele 212.786,13 Kč,

nemůže na uvedeném závěru nic změnit“, a že „nejsou-li soudu známi jiní

věřitelé zůstavitele, neznamená to ještě, že nemohou existovat a že soud nemusí

vůbec dbát na ochranu jejich potencionálních práv“. Zdůraznil, že „nelze

přistoupit na takový výklad zákona, podle něhož by dědic, který si nevyhradil

soupis pozůstalosti, mohl uzavřením účastníky navrhované dohody o vypořádání

společného jmění manželů zvrátit své postavení tak, že by se zcela vyvázal z

odpovědnosti za dluhy“, a že „věřitelé by zastavením řízení byli na svých

právech zkráceni, neboť by od dědiců nemohli ničeho požadovat, což zcela jistě

není v souladu se zákonem ani smyslem zákonné úpravy“. K odvolání všech účastníků Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 3.10.2018,

č. j. 10 Co 43/2018-91, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. (výrok I.) a rozhodl, že usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. zrušuje a v uvedeném rozsahu se věc vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení

(výrok II.).

Dospěl k závěru, že „soudní komisařka posoudila rozpor uzavřené

dohody o vypořádání společného jmění se zájmy věřitelů správně“, že „je zřejmé,

že v důsledku uzavřené dohody by do pozůstalosti nebyla zařazena žádná aktiva,

ale pasiva v plné výši (bez ohledu na znění dohody, podle níž se zavázala dluh

ze smlouvy o hypotečním úvěru uhradit pozůstalá manželka v plné výši)“, a že „v

pozůstalosti se přitom podle obsahu spisu nenachází ani žádný výlučný majetek

zůstavitele, který by mohl být zařazen do aktiv pozůstalosti“. Rovněž uvedl, že

„byť věřitelé mají i jiné procesní prostředky k ochraně svých práv, nelze dle

mínění soudu zájmy věřitelů přehlížet ani v řízení o pozůstalosti, obzvláště za

situace, kdy je zřejmé, že do pozůstalosti připadnou pouze dluhy, přestože

majetek ve společném jmění zůstavitele a pozůstalé manželky dosahuje obvyklé

ceny více než 5 mil. Kč“. Shrnul, že „dohoda, která vede ke krácení práv

věřitelů a je v rozporu s jejich zájmy, je nepochybně v rozporu se zákonem, a

proto je neplatná“. Současně zrušil usnesení soudu prvního stupně ve výroku

III., a to „vzhledem k tomu, že účastníci řízení prostřednictvím svého zástupce

u odvolacího jednání projevili vůli uzavřít případnou dohodu o vypořádání

společného jmění v jiném znění“, proto, aby „se otevřel prostor pro další

jednání o dohodě, když řízení se i bez ohledu na zrušení tohoto výroku vrací

před okresní soud, resp. soudní komisařku“.

Proti usnesení odvolacího soudu (potvrzujícímu výroku) podal D. W. dovolání,

jehož přípustnost dovozuje ze skutečnosti, že napadené rozhodnutí závisí na

„vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, která v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla vyřešena“, konkrétně otázky, zda je v rozporu se zákonem

dohoda pozůstalé manželky s dědici zůstavitele o vypořádání majetku patřícího

do společného jmění zůstavitele a jeho manželky, na základě níž má veškerý

majetek, který ke dni úmrtí zůstavitele patřil do společného jmění manželů,

připadnout po smrti zůstavitele do výlučného vlastnictví pozůstalé manželky, a

to z důvodu, že taková dohoda zkracuje práva potenciálních věřitelů zůstavitele

na uspokojení jejich pohledávek. Odvolacímu soudu (i soudu prvního stupně)

především vytýká, že „věc posoudili nesprávně“, neboť „uzavřená dohoda

neodporuje zákonu“, když „dohodou nemůže dojít ke zkrácení práv věřitelů“. Je

přesvědčen, že „dohoda o vypořádání majetku v SJM byla uzavřena v souladu s §

162 ZZŘ, který uzavření takové dohody výslovně umožňuje“, že „účastníci

projevili v této dohodě svobodnou vůli naložit s majetkem určitým způsobem,

který zákon nezakazuje“, že „neexistují ani žádné další okolnosti, které by

některému z účastníků v uzavření takové dohody bránily nebo zakládaly její

relativní nebo absolutní neplatnost“, že „žádný z účastníků není a nikdy nebyl

v úpadku, proti nikomu z účastníků není a nikdy nebylo vedeno exekuční řízení“,

že „rovněž zůstavitel nebyl v okamžiku úmrtí (ani nikdy před tím) v exekuci či

v úpadku, úpadek mu ani nehrozil“. Má za to, že „krajský soud pouze kopíruje

vyjádření okresního soudu“, že „okresní soud uvádí, že dohoda je zakázaným

ujednáním ve smyslu § 1 odst. 2 NOZ, tedy že se jedná o ujednání porušující

právo týkající se postavení osob“, že „oba soudy za takovéto právo evidentně

považují právo věřitele na uspokojení jeho pohledávky“, že však „právo věřitele

na uspokojení jeho pohledávky rozhodně není právem týkajícím se postavení

osob(y) ve smyslu § 1 odst. 2 NOZ“. Domnívá se, že „dohoda není v rozporu se

zájmy věřitelů, ani nijak nezkracuje jejich možnost domáhat se uspokojení

jejich pohledávek“, že „věřitelé se mohou i po uzavření předmětné dohody

domáhat uspokojení svých pohledávek vůči všem dědicům“, že „na základě § 1701

NOZ přecházejí dluhy zůstavitele na dědice a vzhledem k tomu, že žádný z dědiců

neuplatnil výhradu soupisu, hradí dědicové dluhy zůstavitele společně a

nerozdílně“. Navrhuje, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu změnil tak,

že „se dohoda pozůstalé manželky s dědici o vypořádání majetku patřícího do

společného jmění manželů schvaluje“, alternativně, „pokud by dovolací soud

došel k závěru, že v dohodě nemůže být poslední věta, která zřejmě s ohledem na

judikaturu neodpovídá skutečnosti, aby schválil dohodu v uvedeném znění bez

této poslední věty“.

Dodává zároveň, že „existence této věty v dohodě nemá

žádný vliv na to, jestli do pozůstalosti závazky připadnou nebo nikoliv“, že „i

když je tedy zřejmé, že pozůstalostní řízení nebude možné zastavit dle § 153

ZZŘ, není jasné, jaký má tato skutečnost vliv na dohodu, respektive na zájmy

věřitelů“, neboť „okresní soud mohl dohodu schválit a pokračovat v

pozůstalostním řízení s tím, že by do pozůstalosti zařadil pouze dluhy

zůstavitele“. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) projednal věc podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Po zjištění, že dovolání proti

pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou

(účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se

nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). V posuzovaném případě bylo z hlediska skutkového stavu (správnost skutkových

zjištění přezkumu dovolacího soudu nepodléhá) mimo jiné zjištěno, že zůstavitel

zemřel bez zanechání pořízení pro případ smrti. V řízení o pozůstalosti byli

zjištěni jako dědicové ze zákona manželka zůstavitele D. W. a jeho děti D. W. a A. W. Žádný z nich dědictví po zůstaviteli neodmítl, ani neuplatnil výhradu

soupisu majetku. Dědicové zůstavitele uzavřeli s pozůstalou manželkou dne

17.7.2017 dohodu o vypořádání majetku patřícího do společného jmění zůstavitele

a jeho manželky, podle níž „veškerý majetek, který ke dni úmrtí zůstavitele

patřil do společného jmění manželů zůstavitele a vdovy po zůstaviteli, připadne

do výlučného vlastnictví vdovy po zůstaviteli“. Z dohody vyplývá, že se jedná

mimo jiné i o „závazky a práva z hypoteční smlouvy č. 132121189, uzavřené mezi

vdovou po zůstaviteli, zůstavitelem a bankou Česká spořitelna, a.s., dne

7.11.2003“ a že „ke dni 1.2.2017 činil zůstatek nesplacené jistiny 212.767,28

Kč“. Za tohoto skutkového stavu bylo v projednávané věci pro rozhodnutí soudů

významné (z hlediska uplatněných dovolacích důvodů) vyřešení právní otázky, zda

je v rozporu se zákonem taková dohoda pozůstalé manželky s dědici zůstavitele o

vypořádání majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a jeho manželky,

podle níž má veškerý majetek (jeho aktiva), který ke dni úmrtí zůstavitele

patřil do společného jmění manželů, připadnout po smrti zůstavitele pouze

pozůstalé manželce, resp.

zda soud v řízení o pozůstalosti v takovém případě

postupuje správně, neschválí-li tuto dohodu pro rozpor se zákonem a přistoupí-

li k autoritativnímu vypořádání majetku ve společném jmění manželů ve smyslu

ustanovení § 162 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních. Protože tato právní otázka dosud nebyla v rozhodovací činnosti

dovolacího soudu vyřešena, dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že

dovolání D. W. proti usnesení odvolacího soudu je podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání usnesení odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky shledal dovolání jako opodstatněné. Vzhledem k tomu, že zůstavitel zemřel dne 1.2.2017, je třeba v řízení o

pozůstalosti postupovat podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních (dále jen „z. ř. s .“). Při dědění se použije právo platné v den smrti

zůstavitele (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále též jen „o. z.“;

srov. § 3069 o. z.). Zanikne-li manželství smrtí manžela, posoudí se majetkové povinnosti a práva

bývalých manželů v rámci řízení o dědictví podle toho majetkového režimu, který

existoval mezi manžely, popřípadě i podle pokynů, které zemřelý manžel ještě za

svého života ohledně svého majetku pro případ smrti učinil; jinak se použijí

pravidla uvedená v § 742, s výjimkou § 742 odst. 1 odst. 1 písm. c), ledaže se

pozůstalý manžel dohodne s dědici o vypořádání jinak (§ 764 odst. 1 o. z.). Zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí, soud usnesením stanoví obvyklou

cenu majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela ke

dni smrti zůstavitele a schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o

vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů, není-li v rozporu s

pokyny, které zůstavitel ještě za svého života udělil ohledně svého majetku pro

případ smrti, popřípadě se zákonem (§ 162 odst. 1 z. ř. s.). Nedojde-li k

dohodě podle odstavce 1, soud usnesením podle zásad uvedených v občanském

zákoníku určí, jaký majetek ze společného jmění patří do pozůstalostního jmění

a jaký majetek patří pozůstalému manželovi, popřípadě též stanoví pohledávku,

potřebnou k vypořádání majetku ze společného jmění (§ 162 odst. 2 věta první z. ř. s.). Jak vyplývá z výše uvedeného, dohoda dědiců a pozůstalého manžela je

preferovaným způsobem vypořádání jak podle § 162 z. ř. s., tak podle § 764

odst. 1 o. z. Nová právní úprava tedy způsob vypořádání společného jmění

manželů dohodou pozůstalého manžela s dědici nejen připouští, ale dává mu

přednost před vypořádáním společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Je zde

sice povinná ingerence soudu, ten však za splnění všech zákonných podmínek

dohodu o vypořádání společného jmění manželů pouze schvaluje. Jedná se o změnu

oproti dřívější úpravě (srov. § 175l o. s. ř., ve znění účinném do 31.12.2013),

která připouštěla možnost uzavřít dohodu pouze tehdy, pokud společné jmění

zaniklo ještě za trvání manželství (obvykle rozvodem) a k okamžiku smrti

jednoho z manželů nedošlo k jeho vypořádání.

I nyní je smluvní volnost dědiců a

pozůstalého manžela omezena. Dohodu totiž soud může schválit jen tehdy, není-li

v rozporu s pokyny, které zůstavitel ještě za svého života ohledně svého

majetku pro případ smrti udělil, popřípadě není-li v rozporu se zákonem. Nedojde-li k uzavření dohody, soud usnesením (autoritativně) podle zásad

uvedených v o. z. určí, jaký majetek patří do pozůstalostního jmění a jaký

majetek patří výlučně pozůstalému manželovi, popřípadě též stanoví pohledávku,

potřebnou k vypořádání majetku ze společného jmění (§ 163 odst. 2 z. ř. s.). Důvody limitace smluvní volnosti je bezpochyby třeba hledat rovněž v podobě

ochrany třetích osob, které nejsou smluvními stranami dohody (ochrana třetích

osob je zakotvena v § 737 o. z.). Ustanovení je použitelné pro všechny situace,

kde je vypořádáním dotčeno právo jakékoliv třetí osoby, byť je zřejmé, že se

bude jednat převážně o věřitele. Zejména půjde o případy, kdy se dědic

dobrovolně vzdá svého dědického podílu, aby zhoršil potenciální možnost

uspokojení pohledávky svého věřitele (s úmyslem dosáhnout toho, aby dědický

podíl nebyl postižen výkonem rozhodnutí, k tomu srov. např. právní názor

vyjádřený k otázce uzavření dohody o vypořádání dědictví mezi dědici v rozsudku

býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23.9.1981, sp. zn. Cz 65/80, uveřejněném ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 24, ročník 1983, na němž není

důvod nadále cokoliv měnit). Pokud se týká uspokojení (potenciálních) věřitelů zůstavitele, podle platné

právní úpravy přecházejí na dědice všechny dluhy zůstavitele (a ostatní pasiva

pozůstalosti) a dědici zůstavitele jsou povinni uhradit je v plném rozsahu (§

1701 o. z.). „Jinak“ zákon stanoví tehdy, pokud dědici zůstavitele, popř. někteří z nich, hradí dluhy zůstavitele (a další pasiva dědictví) jen do výše

ceny nabytého dědictví. V takto omezeném rozsahu přecházejí dluhy na dědice,

kteří v řízení o pozůstalosti řádně a včas uplatili výhradu soupisu, ledaže by

došlo ke zrušení účinků výhrady soupisu od počátku, nebo na dědice, jsou-li

jimi osoby pod zvláštní ochranou a soud v jejich zájmu nařídil soupis

pozůstalosti (§ 1706 o. z.). Dluhy zůstavitele (a ostatní pasiva pozůstalosti)

přecházejí na zůstavitelovy dědice bez ohledu na to, zda je byl zavázán splnit

sám nebo zda byl dlužníkem společně s jinými osobami, a to samozřejmě včetně

dluhů patřících do společného jmění zůstavitele a jeho manžela, které zaniklo

smrtí zůstavitele, popř. patřících do společného jmění zůstavitele a jeho

bývalého manžela, které zaniklo ještě za života zůstavitele. Okolnost, zda a

jak se o společných dluzích zůstavitel případně vypořádal s bývalým manželem,

tu sama o sobě nemá žádný význam, neboť takové vypořádání má účinky jen mezi

manželi (srov. § 737 odst. 2 o. z.). Obdobně je třeba pohlížet i na účinky

vypořádání společných dluhů zůstavitele a pozůstalého manžela jen mezi

pozůstalým manželem a dědici zůstavitele (dohodou).

Jak již uvedl i odvolací soud, dluhy (závazky) zůstavitele tvoří pasiva

pozůstalosti bez ohledu na to, zda patří do společného jmění zůstavitele a jeho

manželky a zda, popřípadě jak byly tyto dluhy (závazky) mezi manželkou

zůstavitele a jeho dědici vypořádány (k tomu srov. právní názor vyjádřený v

rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.4.2013, sp. zn. 21 Cdo 2436/2011). Je tak zřejmé, a to s ohledem na koncepci odpovědnosti dědiců za dluhy

zůstavitele podle platné právní úpravy, kdy dědicové hradí dluhy společně a

nerozdílně (§ 1704 věta druhá o. z.) v plném rozsahu, jednak vzhledem k

nedostatku předpokladů pro zastavení řízení o pozůstalosti po zůstaviteli, že v

posuzované věci není možné dovozovat dotčení práv třetích osob (i potenciálních

věřitelů zůstavitele), jak to činí soud prvního stupně i soud odvolací, a proto

jejich závěr o rozporu dohody ze dne 17.7.2017 se zákonem „pro poškození

věřitelů zůstavitele“ nelze akceptovat. Došlo-li tedy mezi dědici zůstavitele a pozůstalou manželkou k uzavření dohody

o vypořádání majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a jeho manželky,

podle níž má veškerý majetek (jeho aktiva), který ke dni úmrtí zůstavitele

patřil do společného jmění manželů, připadnout po smrti zůstavitele pozůstalé

manželce, nelze v projednávané věci souhlasit ani se soudem prvního stupně,

který z důvodu ochrany práv věřitelů zůstavitele neschválil tuto dohodu pro

rozpor se zákonem a přistoupil k autoritativnímu vypořádání majetku ve

společném jmění manželů ve smyslu ustanovení § 162 odst. 2 z. ř. s., ani s

odvolacím soudem, jenž rozhodnutí o neschválení dohody potvrdil. Pro úplnost dovolací soud uvádí, že nepřihlédl k alternativnímu dovolacímu

návrhu D. W., neboť „je vyloučeno, aby soud schválil dohodu o vypořádání v

neúplném znění a část této dohody z výroku svého usnesení vypustil, a to i

kdyby šlo o ujednání nadbytečné“ (srov. právní názor vyjádřený v usnesení

Městského soudu v Praze ze dne 28.2.1994, sp. zn. 24 Co 43/94, na němž rovněž

není důvod nadále cokoliv měnit). Jelikož tedy usnesení odvolacího soudu (bylo-li potvrzeno, že se neschvaluje

dohoda pozůstalé manželky a dědiců ze dne 17.7.2017) není správné a nejsou dány

podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí

dovolání nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu (v dovoĺáním nenapadeném

výroku II. usnesení odvolacího soudu bylo již rozhodnuto, že se věc vrací soudu

prvního stupně k dalšímu řízení), Nejvyšší soud České republiky usnesení

odvolacího soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody,

pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na usnesení soudu

prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky i toto rozhodnutí a věc v

tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně (Okresnímu soudu v Ostravě) k dalšímu

řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný (§ 243g odst. 1 část věty

první za středníkem o. s. ř.). Jelikož tímto rozhodnutím řízení ve věci

pozůstalosti po M. W. nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení

rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího

soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 2. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu