Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Cdo 2193/2015

ze dne 2015-09-21
ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2193.2015.1

26 Cdo 2193/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny

Brzobohaté ve věci žalobce Mgr. L. Z., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Hrouzkem,

advokátem se sídlem v Brně – městě, Pražákova 1008/69, proti žalovanému JUDr.

L. Č., zastoupenému JUDr. Petrem Poledníkem, advokátem se sídlem v Brně –

Zábrdovicích, Příkop 843/4, o určení vlastnického práva, vedené u Městského

soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 35/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení

Krajského soudu v Brně ze dne 20. ledna 2015, č. j. 15 Co 256/2014-115, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. ledna 2015, č. j. 15 Co

256/2014-115, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal určení, že je vlastníkem „nebytové jednotky č. 5 – garáže

ev. č. 10 nacházející se v objektu postaveném na parcelním čísle 997/204 pro

katastrální území K, obec“ (dále jen „předmětná garáž“, resp. „garáž“ a

„předmětný dům“). V rámci vylíčení rozhodujících skutečností v žalobě (jejím

doplňku) především uvedl, že na základě tam specifikované převodní smlouvy mu

svědčí vlastnické právo k předmětné garáži, která – podle jeho mínění – není

předmětem evidence v katastru nemovitostí, a že totéž právo si osobuje i

žalovaný, který garáž v současnosti užívá a jehož jako jejího vlastníka eviduje

rovněž společenství vlastníků nebytových jednotek nacházející se v předmětném

domě (dále též jen „Společenství“). Dodal, že změny v evidenci Společenství

může dosáhnout jedině na podkladě rozhodnutí, jímž soud určovací žalobě vyhoví,

a že vzhledem k tomu má na požadovaném určení naléhavý právní zájem ve smyslu §

80 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.

prosince 2013 (dále jen „o. s. ř.“).

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 13. května 2014, č.

j. 49 C 35/2013-84, žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Soud prvního stupně – s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky

ve věci sp. zn. 3 Cdon 1338/96 – především dovodil, že určovací žaloba je

preventivního charakteru a má místo jednak tam, kde její pomocí lze eliminovat

stav ohrožení práva či nejistoty v právním vztahu a k odpovídající nápravě

nelze dospět jinak, a jednak v případech, v nichž určovací žaloba účinněji než

jiné právní prostředky vystihuje obsah a povahu příslušného právního vztahu a

jejím prostřednictvím lze dosáhnout úpravy, tvořící určitý právní rámec, který

je zárukou odvrácení budoucích sporů účastníků. Tyto funkce určovací žaloby

korespondují právě s podmínkou naléhavého právního zájmu. Nelze-li v konkrétním

případě očekávat, že je určovací žaloba bude plnit, nebude ani naléhavý právní

zájem na takovém určení. Přitom příslušné právní závěry se vážou nejen k žalobě

na určení jako takové, ale také k tomu, jakého konkrétního určení se žalobce

domáhá. Uvedené právní názory pak na danou věc aplikoval tak, že zde určovací

žaloba postrádá preventivní charakter, neboť žalovaný do (tvrzeného)

vlastnického práva žalobce již zasahuje (užíváním garáže). Přitom odpovídající

prostředek nápravy tohoto (údajně protiprávního) stavu představuje žaloba na

splnění povinnosti. Tento prostředek právní ochrany ostatně žalobce využil a

skrze něj se v řízeních vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 116 C

61/2013 a 42 C 62/2013 domáhá po žalovaném vyklizení garáže a vydání

bezdůvodného obohacení (za užívání garáže bez právního důvodu). Žalobce pak

určovací žalobou nesleduje ani dosažení shody mezi skutečným právním stavem a

stavem zapsaným v katastru nemovitostí, jelikož podle jeho názoru předmětná

garáž nepodléhá katastrální evidenci. Žaloba tudíž není způsobilá zabránit

dalšímu rozmnožování rozepří účastníků ohledně sporného (vlastnického) práva,

nýbrž ve skutečnosti sama představuje zcela zbytečný soudní spor. Proto

uzavřel, že žalobce nemůže mít na požadovaném určení naléhavý právní zájem ve

smyslu § 80 písm. c/ o. s. ř.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 20.

ledna 2015, č. j. 15 Co 256/2014-115, citovaný rozsudek soudu prvního stupně

zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Odvolací soud – na rozdíl od soudu prvního stupně – dospěl k závěru, že žalobce

má na požadovaném určení naléhavý právní zájem (§ 80 písm. c/ o. s. ř.). K

odůvodnění tohoto právního závěru poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR

ze dne 29. prosince 1924, sp. zn. Rv 11795/24 (Vážný 4498), a konstatoval, že

doktrína o nepřípustnosti určovací žaloby v situaci, kdy lze žalovat na plnění,

není bezvýjimečná, a že za nedovolenou – při možnosti žaloby na plnění – ji lze

pokládat jen tehdy, jestliže neslouží potřebám praktického života, nýbrž vede

ke zbytečnému rozmnožování nebo zdražování sporu. Kde se jí však zjednává pevný

právní základ pro právní vztahy účastníků sporu a předejde se jí žalobě o

plnění, bude určovací žaloba přípustná přesto, že je možná i žaloba na plnění.

V návaznosti na to dovodil, že v poměrech souzené věci bude rozhodnutím o

vlastnictví garáže nastolen stav právní jistoty ohledně tohoto (sporného) práva

a vytvoří se pevný právní základ pro právní vztahy účastníků. Podle jeho názoru

totiž dotčené rozhodnutí jednak bude mít význam pro probíhající řízení o

vyklizení garáže a vydání bezdůvodného obohacení a jednak „zabrání i dalšímu

rozmnožování soudních sporů, zejména žalobcem avizovanému určení členství ...

ve společenství vlastníků nebytových jednotek“, byť současně zdůraznil, že

Společenství není účastníkem tohoto řízení, a proto ani (případné) žalobě

vyhovující rozhodnutí pro něj nebude závazné. Dodal, že nicméně „z hlediska

ochrany vlastnického práva nemůže být v jiné situaci vlastník, který je zapsán

v katastru nemovitostí, a vlastník, který v katastru nemovitostí zapsán není“.

Za této situace zamítavý rozsudek soudu prvního stupně zrušil podle § 219a

odst. 2 o. s. ř. a věc mu – s odkazem na ustanovení § 221 odst. 1 písm. a/ o.

s. ř. – vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost

opřel o ustanovení § 237 o. s. ř. a odůvodnil tvrzením, že napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. V dovolání vyjádřil

nesouhlas s názorem, že žalobce má na požadovaném určení naléhavý právní zájem

ve smyslu § 80 písm. c/ o. s. ř. Nejprve však předeslal, že účelem určovací

žaloby je poskytnout ochranu právnímu postavení (právu) žalobce předtím, než do

něj bylo zasaženo, a proto taková žaloba není namístě tam, kde právní vztah

nebo právo již byly porušeny a kde je žalobci k dispozici žaloba na splnění

povinnosti podle § 80 písm. b/ o. s. ř.; v takovém případě totiž prevence

pozbývá smyslu a přiléhavou se stává reparace v podobě odstranění následků

porušení práva. Zde se dovolával usnesení Nejvyššího soudu z 9. prosince 2008,

sp. zn. 28 Cdo 2521/2008, a zmínil také rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp.

zn. 3 Cdon 1338/96, na které odkázal soud prvního stupně. Vycházeje z řečeného

pak namítl, že úvaha odvolacího soudu o přípustnosti určovací žaloby v dané

věci neobstojí už proto, že žalobce se po něm současně domáhá vyklizení garáže

a vydání bezdůvodného obohacení. Podle jeho názoru je navíc citovaná úvaha

vnitřně rozporná. Odvolací soud totiž na jedné straně hovoří o tom, že

rozhodnutí o určovací žalobě je způsobilé zabránit dalšímu rozmnožování

soudních sporů, zejména sporu o členství žalobce ve Společenství, a na straně

druhé připouští, že ani (případné) žalobě vyhovující rozhodnutí nebude pro

dotčené společenství závazné. Z toho dovozoval, že žaloba měla být zamítnuta z

důvodu nedostatku naléhavého právního zájmu žalobce na požadovaném určení.

Podle jeho přesvědčení však žaloba v dané věci nemůže být opodstatněná rovněž

proto, že z příčin rozvedených v dovolání svědčí vlastnické právo ke garáži

jemu a nikoli žalobci. Navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené usnesení

odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření k dovolání předně vyslovil názor, že žalovaný nedostál

požadavku na vylíčení, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání. Poté vyvracel správnost použitých dovolacích námitek a navrhl, aby

dovolání bylo odmítnuto.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalovaného

(dovolatele) proti citovanému usnesení odvolacího soudu projednal a o něm

rozhodl podle zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do

31. prosince 2013 – dále opět jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II bod 2. ve spojení s

čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.). Přitom shledal, že dovolání vyhovuje

předepsaným náležitostem (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), bylo podáno včas, osobou k

tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), za splnění

podmínky povinného advokátního zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 a 4 o. s.

ř.) a je přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť směřuje proti rozhodnutí, jímž

bylo odvolací řízení skončeno a které závisí na vyřešení otázky procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu, tj. otázky naléhavého právního zájmu žalobce na

požadovaném určení (§ 80 písm. c/ o. s. ř.). Naproti tomu podle citovaného

ustanovení není dovolání přípustné pro řešení otázky vlastnictví garáže, neboť

na vyřešení takto postavené otázky napadené rozhodnutí nezávisí (nespočívá).

Podle § 242 odst. 1 a 3 o. s. ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden. Rozhodnutí odvolacího soudu

lze přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Existence uvedených vad tvrzena nebyla a

tyto vady nevyplynuly ani z obsahu spisu.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice

správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

Podle ustálené judikatury existence naléhavého právního zájmu na požadovaném

určení podle § 80 písm. c/ o. s. ř. (a proto i v konkrétním případě tvrdit a

dokazovat skutečnosti, z nichž jeho existence vyplývá) je u určovací žaloby

nezbytnou podmínkou její přípustnosti. Žalobce má právní zájem na žádaném

určení, jestliže by bez tohoto určení bylo ohroženo jeho právo nebo právní

vztah, na němž je zúčastněn, nebo jestliže by se jeho postavení bez tohoto

určení stalo nejistým. Ke vzniku žalobcova právního zájmu na určení stačí

takové chování žalovaného, které nasvědčuje jeho úmyslu porušit právo žalobce

nebo způsobit mu újmu na jeho právním postavení. Určovací žaloba je tedy

prostředkem umožňujícím poskytnutí ochrany právnímu postavení žalobce dříve,

než toto jeho postavení bylo porušeno, takže jejím cílem je zásadně poskytnutí

preventivní ochrany. Naopak podmínka naléhavého právního zájmu nebude splněna,

jestliže požadované určení neodstraní stav ohrožení práva nebo nezjedná

efektivně jistotu v dotčeném právním vztahu. Jestliže soud dospěje k závěru o

nedostatku naléhavého právního zájmu na žádaném určení, zamítne žalobu, aniž by

se současně zabýval meritem věci. Nedostatek doložení naléhavého právního zájmu

je tedy samostatným a prvořadým důvodem, pro který nemůže určovací žaloba

obstát a který sám o sobě bez dalšího vede k jejímu zamítnutí. Tyto teze mají

oporu např. v rozsudku bývalého Nejvyššího soudu ČSR z 24. února 1971, sp. zn.

2 Cz 8/71, uveřejněném pod č. 17/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,

dále v rozsudku Vrchního soudu v Praze z 30. listopadu 1993, sp. zn. 7 Cdo

63/92, uveřejněném pod č. 11/1994 Bulletinu Vrchního soudu v Praze, či v

rozsudcích Nejvyššího soudu České republiky z 27. února 1997, sp. zn. 3 Cdon

1097/96, a z 27. března 1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněných pod č. 20 a

21 v sešitu č. 3 z roku 1997 časopisu Soudní judikatura. Lze však dále poukázat

rovněž na rozsudek Nejvyššího soudu z 2. dubna 2001, sp. zn. 22 Cdo 2147/99,

uveřejněný pod č. 68/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či na nález

Ústavního soudu České republiky z 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 17/95,

uveřejněný pod č. 35/1995 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu České

republiky. V soudní praxi přitom nebyl zaznamenán odklon ani od názoru, že

uvedené závěry neplatí bezvýhradně a že prokáže-li žalobce, že má naléhavý

právní zájem na tom, aby bylo určeno určité právo nebo právní vztah, nelze mu

určovací žalobu odepřít. Za nedovolenou – při možnosti žaloby na plnění – lze

určovací žalobu pokládat jen tam, kde neslouží potřebám praktického života,

tudíž tam, kde spor mezi účastníky řízení neodstraňuje a naopak vede k dalšímu

(zbytečnému) množení sporů mezi nimi. Jestliže se však určením, že tu právní

vztah nebo právo je či není, vytvoří pevný právní základ pro právní vztahy

účastníků sporu (a předejde se tak žalobě o plnění), je určovací žaloba

přípustná i přesto, že je možná také žaloba na splnění povinnosti podle § 80

písm. b/ o. s. ř. (srov. již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu z 27. března

1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96, a dále např. rozsudek Nejvyššího soudu z 28.

listopadu 2001, sp. zn. 20 Cdo 450/2000, uveřejněný pod č. 51/2002 časopisu

Soudní judikatura).

Vzhledem k řečenému lze odvolacímu soudu přisvědčit v názoru, že doktrína o

nepřípustnosti určovací žaloby v situaci, kdy lze žalovat na plnění, není

bezvýjimečná. Z posléze uvedených příčin však o takovou výjimku v projednávané

věci nejde.

V posuzovaném případě žalobce odůvodnil podmínku naléhavého právního zájmu na

požadovaném určení potřebou dosáhnout změny v evidenci Společenství, které

namísto něj považuje za vlastníka garáže dovolatele. V této souvislosti však

nelze ztratit ze zřetele, že uvedená podmínka je naplněna tehdy, jestliže

rozhodnutí, jímž soud určovací žalobě vyhoví, je objektivně způsobilé založit

pevný právní základ pro sporné právní vztahy účastníků řízení, a nikoli (též)

pro jiné právní poměry odlišného okruhu subjektů (srov. odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2015, sp. zn. 26 Cdo 4365/2014). Pro účely

posouzení preventivní funkce žaloby je tudíž bez právního významu okolnost, že

se jí (snad) předejde soudnímu sporu o existenci právního vztahu mezi žalobcem

a Společenstvím. Navíc – objektivně vzato – ani ohledně tohoto sporu neskýtá

dostatečnou záruku jeho odvrácení, jelikož rozhodnutí o žádaném určení (ať už

jakékoliv) nemůže být závazné pro Společenství, které není účastníkem daného

řízení (§ 159a odst. 1 a 4 o. s. ř.). Naproti tomu v rámci úvahy o preventivní

funkci žaloby nelze opomenout, že dovolatel do tvrzeného (vlastnického) práva

žalobce již zasahuje (užíváním garáže). Žalobce proto má možnost domoci se

poskytnutí ochrany spornému právu žalobou o splnění povinnosti (§ 80 písm. b/

o. s. ř.), ba co víc, této možnosti již využil a v řízeních vedených u

Městského soudu v Brně pod sp. zn. 116 C 61/2013 a 42 C 62/2013 se po

dovolateli domáhá vyklizení garáže a vydání bezdůvodného obohacení. Přitom v

obou těchto řízeních – jak vyplývá z podstaty v nich uplatněných nároků – bude

muset soud řešit otázku vlastnického práva ke garáži jako otázku předběžnou a

neexistuje jediný rozumný důvod, proč by její řešení mělo být „nově přesouváno“

i do řízení o žalobě na určení. Zbývá dodat, že nesleduje-li žalobce stran

sporného práva ani dosažení shody mezi skutečným právním stavem a stavem

zapsaným v katastru nemovitostí, není zřejmé, jakým způsobem by mohla určovací

žaloba zjednat jistotu v právních vztazích účastníků efektivněji než doposud

podané žaloby na plnění.

Z uvedeného vyplývá, že žaloba v této věci postrádá preventivní charakter,

neboť neslouží potřebám praktického života, nýbrž vede jen k dalšímu

(zbytečnému) množení sporů mezi účastníky. Na tomto závěru nemůže nic změnit

ani úvaha odvolacího soudu, že „z hlediska ochrany vlastnického práva nemůže

být v jiné situaci vlastník, který je zapsán v katastru nemovitostí, a

vlastník, který v katastru nemovitostí zapsán není“. Předně nutno podotknout,

že v poměrech souzené věci je daná úvaha poněkud zavádějící, neboť v tomto

případě není příčinou rozepře účastníků zápis sporného práva v katastru

nemovitostí. Obecně však lze říci, že žalobce je povinen tvrdit a dokazovat

skutečnosti, z nichž vyplývá existence naléhavého právního zájmu, bez ohledu na

to, zda se domáhá určení vlastnického práva k věci, která je předmětem evidence

v katastru nemovitostí, nebo k věci, která katastrální evidenci nepodléhá, a

jen z toho, že v každém z těchto případů dostojí uvedené povinnosti doložením

(typově) odlišných okolností, nelze usuzovat na rozdílné právní postavení

jednotlivých vlastníků z hlediska dostupnosti právní ochrany jejich

vlastnického práva.

S přihlédnutím k uvedenému lze uzavřít, že napadené usnesení odvolacího soudu

není správné, neboť spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst.

1 o. s. ř.). Jelikož dovolací soud neshledal podmínky pro jeho změnu, bez

jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) ho zrušil podle § 243e odst. 1 o.

s. ř. ve spojení s ustanovením § 243f odst. 4 o. s. ř. a věc vrátil odvolacímu

soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243g odst. 1 věta

první o. s. ř.). V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů

řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243g odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. září 2015

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu