Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 417/2005

ze dne 2007-04-24
ECLI:CZ:NS:2007:26.CDO.417.2005.1

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře rozsudkem ze dne

22.10.2004, č.j. 15 Co 465/2004-276 (v pořadí druhým rozhodnutím) ve výroku I.,

změnil rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 20.5.2004, č.j. 7 C 13/2001-240

(druhý v pořadí) ve věci samé, jímž tento soud uložil žalované povinnost

zaplatit žalobkyni částku 100.000,- Kč s 10 % úrokem z prodlení ročně od

1.1.2001 do zaplacení tak, že žalobu v této části zamítl. Ve výroku II. pak

výše uvedený rozsudek soudu prvního stupně v části, v níž tento soud zamítl

návrh žalobkyně, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni další částku

184.120,30,- Kč s 10 % úrokem z prodlení ročně od 1.1.2001 do zaplacení

potvrdil. Soud dále ve výroku III. a IV. rozhodl o nákladech řízení a o

povinnosti žalobkyně uhradit státu náklady řízení v částce 450,- Kč do 3 dnů od

právní moci rozhodnutí.

V odůvodnění rozsudku odvolací soud zejména uvedl, že přezkoumal napadený

rozsudek soudu prvního stupně i řízení mu předcházející ve smyslu ust. § 212

věty prvé o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalované je důvodné, zatímco

odvolání žalobkyně nikoliv. Odvolací soud dále zejména konstatoval, což

vyslovil již ve svém rozhodnutí z 11. 4. 2004, čj. 15 Co 147/2002-135, že se v

dané věci nemůže jednat o nárok na vydání bezdůvodného obohacení, neboť

nenastala situace, s níž je nárok spojován. Je-li nemovitost užívána třetí

osobou a celý příjem z nájmu si ponechává jeden ze spoluvlastníků nemovitosti,

jde sice o bezdůvodné obohacení, ovšem o tomto nároku již bylo pravomocně

rozhodnuto okresním soudem (dne 15.1.2002, č.j. 7 C 13/2001-105). Odvolací soud

ve svém prvním rozhodnutí vyslovil právní názor, že jestliže žalovaná řádně o

nemovitost nepečovala a nakládala s ní zjevně nehospodárně, vzhledem k výši

sjednaného nájemného, je namístě se zabývat tím, zda jsou splněny všechny

předpoklady pro náhradu škody dle § 420 obč. zák. Okresní soud přes tento

právní názor odvolacího soudu učinil závěr, že nemohou být splněny předpoklady

pro náhradu škody dle ust. § 420 obč. zák. a to s odkazem na rozhodnutí

Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.9.2002, sp. zn. 25 Cdo 2608/2000, podle něhož

rozhodnou-li spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti jejich podílů,

že nebytové prostory ve společné nemovitosti nebudou po určitou dobu

pronajímány, není to samo o sobě porušením právní povinnosti ve smyslu ust. §

420 obč. zák. Odvolací soud uvedl, že toto rozhodnutí mu v době jeho

předchozího rozhodování nebylo známo a do té doby nebyl takový názor soudy

vysloven. Dle odvolacího soudu, pokud žalovaná s firmou A. A. s. r. o. uzavřela

nájemní smlouvu na nebytové prostory v domě, učinila tak jako majoritní

vlastník a tudíž v souladu se zákonem. Nic na tom nemění fakt, že nájem

sjednala za zjevně nízké nájemné, jak bylo v řízení prokázáno. Jestliže se

totiž porušení povinnosti dle výše uvedeného rozhodnutí nedopustí většinoví

spoluvlastníci, nepronajmou-li nebytové prostory na určitou dobu vůbec, pak se

takového porušení povinnosti nemohla dopustit ani žalovaná v tomto sporu, která

rozhodla o užívání věci způsobem, jenž nebyl z hlediska finančního přínosu pro

účastnice výhodným. Důsledek dopadá nejen na žalobkyni, ale rovnoměrně i na

žalovanou, jako na druhou spoluvlastnici. Žalovaná navíc nájemní smlouvu s

třetí osobou uzavřela za situace, kdy sama žalobkyně nebyla v otázce využití

prostor nijak aktivní. Odvolací soud dospěl proto k závěru, že nárok žalobkyně

na náhradu škody podle ust. § 420 obč. zák. není dán, jelikož není splněn

předpoklad porušení právní povinnosti. Odvolací soud však nesouhlasil s názorem

soudu prvního stupně v tom, že by nárok žalobkyně mohl být dán dle ust. § 415

obč. zák., které zakotvuje obecnou (generální) prevenci v občansko-právních

vztazích. K porušení této preventivní povinnosti podle odvolacího soudu

nedošlo.

Jestliže soudy obou stupňů dospěly k závěru, že při pronájmu

nebytových prostor ve společném domě účastnic žalovaná postupovala zcela v

souladu se zákonem, nemohla porušit žádnou povinnost danou jí zákonem a tedy

ani povinnost ve smyslu ust. § 415 obč. zák. Počínáním žalované nemohla

žalobkyni vzniknout žádná škoda, za níž by žalovaná dle citovaného ustanovení

odpovídala, neboť důsledek nevýhodného pronájmu dopadl na obě účastnice

rovnoměrně, takže o vzniku škody na straně žalobkyně nelze hovořit. Odvolací

soud proto rozhodl tak, jak bylo výše uvedeno.

Dovoláním ze dne 27.1.2005, podaným na poště dne 28.1.2005, doručeným soudu

prvního stupně dne 31.1.2005, napadla žalobkyně rozhodnutí odvolacího soudu s

tím, že přípustnost dovolání je dána ust. § 237 odst. 1 písm. a), b) a c)

o.s.ř. a jako dovolací důvod označila důvody uvedené v ust. § 241a odst. 2

písm. a) a b) a § 241a odst. 3 o.s.ř.

V obsáhlém dovolání žalobkyně zejména uvedla, že za vadu řízení považuje to, že

rozsudek soudu II. stupně mění rozsudek soudu I. stupně, který se ovšem řídil

závazným právním názorem vyjádřeným ve zrušujícím usnesení Krajského soudu v

Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 11.4.2002, sp. zn. 15 Co

147/2002-135. Dovolatelka dále podrobně citovala odůvodnění rozhodnutí

odvolacího soudu a uvedla, že se od počátku nedomáhala nároku vůči žalované jen

z titulu náhrady škody, jak uvedl odvolací soud ve svém rozhodnutí, ale i z

titulu bezdůvodného obohacení, případně jiného majetkového práva vyplývajícího

ze spoluvlastnického podílu, přičemž právní hodnocení skutkových okolností dle

dovolatelky plně záviselo na úvaze soudu a byl to právě odvolací soud, kdo

označil její nárok ve zrušujícím usnesení jako náhradu škody a nyní na ni

přenáší nesprávné právní hodnocení skutku. Dovolatelka dále uvedla, že citovaný

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.9.2002, sp. zn. 25 Cdo 2608/2000, nedopadá

na danou situaci a naopak potvrzuje důvodnost žaloby. Na rozdíl od nepronajmutí

nebytových prostor, v této věci byly nebytové prostory pronajaty na základě

nájemní smlouvy uzavřené žalovanou dne 4. 6. 1997 s nájemcem (A. A., s. r. o.)

za zcela nevídaně nízké nájemné, se kterým je majoritní spoluvlastník

ekonomicky a personálně spřízněn, čímž žalovaná nepřímo získala prospěch

prostřednictvím jí blízké osoby v rozsahu nájemného v daném místě a čase, tj. dle dovolatelky ji vznikla buď škoda nebo došlo k bezdůvodnému obohacení. Dovolatelka dále namítá, že rozsudek odvolacího soudu zcela pominul, že

případným nepronajmutím nebytových prostor v souladu s cit. rozhodnutím

Nejvyššího soudu by ona ani žalovaná ničeho nezískaly, avšak v dané situaci

pronajmutím nebytových prostor nájemci, jehož je žalovaná 50% společníkem, na

dobu trvání její účasti na podnikání nájemce, za extrémně nízké nájemné, naopak

žalovaná získala prostřednictvím jí spoluvlastněné společnosti zisk v podobě

lepších hospodářských výsledků, než kdyby nájemce platil nájemné obvyklé. Tento

jednoduchý „trik“ by dle dovolatelky umožňoval poškozování minoritních

spoluvlastníků. Dle dovolatelky ji odvolací soud klade k tíži, že přes

neinformování žalovanou při hospodaření se společnou věcí nekonala, když v

řízení bylo nepochybně prokázáno, že její otec zemřel dne 11.5.1996 a dědické

řízní bylo skončeno až dne 5.5.1999 s tím, že teprve na základě její písemné

žádosti si vymohla od živnostenského úřadu základní údaje a nájmu ze dne

4.6.1997. Napadený rozsudek proto nemá podle dovolatelky v této části oporu v

provedeném dokazování. V řízení bylo prokázáno, že žalovaná úmyslně ve svůj

prospěch jako osoba ekonomicky a osobně spojená se společností A. A., s. r. o.,

a V. V. T., sdružení fyzických osob, porušila svoje povinnosti řádného

hospodaření se společnou věcí (předmětnou nemovitostí) sjednáním nájemní

smlouvy s majetkově a personálně spřízněnou osobou, za nájemné ve výši 500,- Kč

ročně, tj. cca 250x nižší nájemné v rozsahu okolo 1.700,- Kč za 1 m2 ročně

oproti sjednanému nájemnému ve výši 2,60 Kč za 1 m2 ročně.

Dovolatelka dále

podrobně rozepsala, co bylo v řízení nepochybně prokázáno. Rovněž uvedla, že

rozsudek odvolacího soudu ve smyslu ust. § 241a odst. 3 o.s.ř. opomenul

zhodnotit výpověď samotné žalované, když z její výpovědi vyplynulo, že žalovaná

je jednatelkou a společníkem nájemce, že se žalobkyní skutečně o konkrétním

způsobu hospodaření s domem nemluvila, že nájemní smlouva pro nájemce (bývalého

2. žalovaného) je neobvyklá, ale tato firma teprve začínala, neměla ze začátku

žádné finanční prostředky a počítalo se s tím, že tady bude jen na určitou

dobu, že je pravdou, že nájemce do domu nikdy nic neinvestoval, ale to

nevylučuje, že by se tato investice provedla jednorázově najednou, že původní

smlouva se žalovanou platila do konce roku 2000, dodatkem ke smlouvě, došlo k

určitým změnám nájmu, že V. V. T. je sdružení fyzických osob a jejím účastníkem

byla i žalovaná a pan J. a že sdružení skončilo 31.12.2000, že daň z

nemovitosti platila žalobkyně, že žalovaná žalobkyni v období od 7/1997 –

12/2000 nic nezaplatila. Dovolatelka dále podrobně rozebrala, čím byl dán úmysl

(byť i nepřímý) žalované se na její úkor obohatit, když znovu zopakovala svou

argumentaci, kterou již jednou uplatnila ve svém odvolání ze dne 7.6.2004 (č.l. 253 a násl.). Dovolatelka je dále toho názoru, že žalovaná svým úmyslným

jednáním porušila i další zákonné povinnosti, konkrétně ust. § 139 odst. 2 obč. zák., dále povinnost nezneužívat svého hospodářského postavení, vyplývající z

ust. § 2 odst. 3 zák. č. 526/1990 Sb., dále ust. § 3 odst. 1 obč. zák. a rovněž

ust. § 415 obč. zák. Dle dovolatelky nevyžádáním si vyjádření minoritního

spoluvlastníka k záměru majoritního spoluvlastníka uzavřít s konkrétním

zájemcem smlouvu o nájmu nebytových prostor za neobvykle nízké nájemné s

osobou, se kterou je majoritní spoluvlastník spřízněn, lze považovat za

jednání, které porušuje ust. § 415 obč. zák., jež zakládá nárok na náhradu

škody ve smyslu ust. § 420 obč. zák. ve výši rozdílu mezi obvyklým a extrémně

nízkým sjednaným nájemným. Dovolatelka je toho názoru, že odvolací soud se

nevypořádal se zvýhodněním žalované sjednáním nájemní smlouvy ze dne 4.6.4997. Dovolatelka proto navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího soudu

a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení a rozhodnutí.

Žalovaná se, jak vyplývá z obsahu spisu, k dovolání žalobkyně nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) shledal, že

dovolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou, včas, obsahuje stanovené

náležitosti, dovolatelka je zastoupena advokátem ve smyslu ust. § 241 odst. 1

o.s.ř.

Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z

podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Dovoláním žalobkyně výslovně napadla všechny výroky rozsudku odvolacího soudu,

a to výrok I., jímž byl změněn výrok soudu prvního stupně o povinnosti žalované

zaplatit žalobkyni 100.000,- Kč s přísl. tak, že žaloba byla v této části

zamítnuta; v této části je proto dovolání přípustné podle ust. § 237 odst. 1

písm. a) o. s. ř.

Pokud jde o výrok II. rozsudku odvolacího soudu, v němž byl potvrzen výrok

soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 184.120,30 Kč s

přísl., přichází zde v úvahu přípustnost dovolání podle ust. § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., neboť soud prvního stupně v této části nerozhodl (v rozsudku

ze dne 20. 5. 2004, čj. 7 C 13/2001-240) jinak i poté, co jeho rozhodnutí z 15.

1. 2002, čj. 7 C 13/2001-105 bylo zrušeno rozhodnutím odvolacího soudu ze dne

11. 4. 2002, čj. 15 Co 147/2002-135.

V případě výroků III. a IV. která jsou svojí povahou usnesením, v nichž bylo

rozhodováno o nákladech řízení, není proti nim dovolání přípustné, neboť

přípustnost dovolání nevyplývá z ust. § 238, 238a a 239 o. s. ř.

Dovolací soud se bude v dalším nejprve zabývat přezkoumáním rozhodnutí

odvolacího soudu, a to jeho výroku I. proti němuž je dovolání přípustné podle §

237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a v němž byla zamítnuta žaloba o zaplacení

100.000,- Kč s přísl., z důvodů uvedených v dovolání.

V dovolání žalobkyně jako dovolací důvod uplatnila především nesprávné právní

posouzení věci, které spočívá v tom, že odvolací soud dospěl k nesprávnému

závěru, že nárok žalobkyně na zaplacení 284.120,30 Kč s přísl. není podle ust.

§ 420 obč. zák. dán, přičemž nesprávně vycházel z právního názoru vysloveného v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2608/2000, v němž

však byla řešena situace, kdy nedošlo k pronájmu nebytových prostor, že

odvolací soud pominul, že žalovaná jako většinový spoluvlastník domu čp. 734 v

T. sjednala dne 4. 6. 1997 nájemní smlouvu o nájmu 191 m2 nebytových prostor s

nájemcem, firmou A. A., s. r. o., v níž má 50 % účast, za nájemné ve výši 500,-

Kč ročně, bez vědomí žalobkyně jako menšinového spoluvlastníka, a to v rozporu

s ust. § 139 odst. 2 obč. zák.

Právní posouzení věci je nesprávné tehdy, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, která na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo jestliže

odvolací soud právní normu správně určenou, nesprávně vyložil, popř. ji na

zjištěný skutkový stav nesprávně aplikoval nebo zjištěný skutkový stav posoudil

neúplně.

Ze zjištěného skutkového stavu, který nebyl v dovolání zpochybněn, mj. vyplývá,

že žalovaná je s podílem 2/3 spolu se žalobkyní, jíž svědčí podíl ve výši 1/3,

spoluvlastnicí domu čp. 734 v T., Budějovické ulici. Nájemní smlouvou ze dne 4.

6. 1997, uzavřenou žalovanou jako pronajímatelem a firmou A. A., s. r. o., se

sídlem Budějovická 734, T., byly dány uvedené firmě do nájmu nebytové prostory

v domě čp. 734 o celkové ploše 191 m2, nacházející se v přízemí a 1. patře a

bylo sjednáno nájemné ve výši 500,- Kč za rok a záloha na vodné a stočné ve

výši 500,- Kč pololetně.

Dodatkem č. 1 ze dne 20. 7. 1997 byla nájemní smlouva ze 4. 6. 1997 změněna

tak, že předmětem nájmu zůstaly nebytové prostory nacházející se v přízemí o

výměře 46 m2.

Ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, z nichž odvolací soud též

vycházel, vyplývá, že nájemce, A. A., s. r. o., užíval i po uzavření dodatku č.

1 z 20. 7. 1997 nebytové prostory v původní výměře 191 m2, a to až do konce

února roku 2000 a od března roku 2000 do 31. 12. 2000 nájemce užíval nebytové

prostory v přízemí o výměře 76 m2 (včetně společných prostor).

Nájemní smlouva ze dne 4. 6. 1997 byla podle čl. IV. sjednána „na dobu 50 %

účasti spolumajitelky J. H. ve firmě A. A., s. r. o. a V. V. T., sdružení

fyzických osob se sídlem v B.“ a nájem skončil k 31. 12. 2000.

Soud prvního stupně v rozsudku z 20. 5. 2004, čj. 7 C 13/2001-240, s odvoláním

na právní názor odvolacího soudu vyslovený v rozsudku ze dne 11. 4. 2002, čj.

15 Co 147/2002-135 uvedl, že „podle ust. § 139 odst. 2 obč. zák. lze

minoritního spoluvlastníka vyloučit z rozhodování o běžném hospodaření se

společnou věcí, když pronájem nebytových prostor je až dosud judikaturou

považován za běžné hospodaření, nikoli za důležitou změnu společné věci“.

Řízení proti původnímu žalovanému 2), tj. firmě A. A., s. r. o., T., která

nebytové prostory užívala, bylo usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 6.

11. 2002, čj. 7 C 13/2001-157, na základě návrhu žalobkyně ze 4. 11. 2002 na

zpětvzetí žaloby vůči uvedenému žalovanému, zastaveno.

Podle § 139 odst. 2 a 3 obč. zák. o hospodaření společnou věcí rozhodují

spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů,

nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kterékoliv

spoluvlastníka soud. Pokud jde o důležitou změnu společné věci, mohou

přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.

Pojem hospodaření společnou věcí mj. zahrnuje způsob užívání této věci, tj.

zda a za jakých podmínek bude věc pronajata, o čemž rozhodují spoluvlastníci s

většinou podílů a tomuto jejich rozhodnutí se musí menšinoví spoluvlastníci

podřídit (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2002, sp. zn. 25

Cdo 2608/2000 (R 34/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2006, sp. zn. 26 Cdo 2033/2005).

Požadavek spoluvlastníka, aby s věcí bylo naloženo způsobem přinášejícím

finanční prospěch, v daném případě, aby byla pronajata, vyžaduje rozhodnutí dle

ust. § 139 odst. 2 obč. zák., tedy rozhodnutí spoluvlastníků s většinou,

počítanou podle velikosti podílů. Přitom žádné ustanovení zákona (popř. v dané

věci ani dohoda účastnic) žalované neukládá, aby nebytové prostory ve společné

nemovitosti pronajala, a to zejména za určitých podmínek, nebo aby vůbec

nebytové prostory byly pronajaty.

Z uvedeného tedy vyplývá, že většinová spoluvlastnice (žalovaná) byla oprávněna

rozhodnout o užívání společné věci způsobem a za podmínek, které považovala za

vhodné, tedy i takovým způsobem, který pro spoluvlastníky nebyl z hlediska

finančního přínosu nejvýhodnější. Rozhodnutí žalované jako většinové

spoluvlastnice učiněné v souladu s ust. § 139 odst. 2 obč. zák. bylo proto

výkonem práva stanoveného zákonem (viz též již shora zmíněné rozhodnutí R

34/2003).

Podle ust. § 420 odst. 1 obč. zák. každý odpovídá za škodu, kterou způsobil

porušením právní povinnosti. Porušením právní povinnosti je takové jednání

(popř. opomenutí), kterým je porušována povinnost ukládaná právním předpisem

nebo jinou právní skutečností (např. smlouvou). Protiprávní jednání musí být

poškozeným prokázáno.

V posuzovaném případě je zřejmé, že žalovaná postupovala při rozhodování o

hospodaření se společnou věcí v souladu s ust. § 139 odst. 2 obč. zák., a proto

nemůže být naplněna jedna z podmínek vzniku odpovědnosti za škodu dle ust. §

420 odst. 1 obč. zák., tj. porušení právní povinnosti.

Pokud odvolací soud dospěl k závěru, že žalovaná postupovala v souladu se

zákonem a proto nemohla porušit žádnou povinnost danou jí zákonem, popř. ani

povinnost dle ust. § 415 obč. zák., je tento závěr s ohledem na uvedené správný.

V dovolání žalobkyně dále odvolacímu soudu vytýkala, že řízení bylo postiženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2

písm. a/ o. s. ř.) a tuto vadu v podstatě vymezila tak, že dovoláním napadený

rozsudek odvolacího soudu (druhé rozhodnutí) nevycházel z právního názoru

uvedeného v usnesení odvolacího soudu ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 15 Co

147/2002-135. K tomu je třeba ve stručnosti uvést, že z procesních předpisů

nevyplývá povinnost odvolacího soudu se v dalším rozhodnutí v téže věci řídit

dříve vysloveným právním názorem (v předchozím zrušovacím rozhodnutí).

V zájmu jednotnosti rozhodování a právní jistoty účastníků je jistě žádoucí,

aby předchozí právní závěry byly v dalším rozhodování respektovány avšak

dojde-li ke změně právního názoru, nelze tuto skutečnost v takovémto případě

považovat za vadu řízení, která by měla vliv na správnost rozhodnutí posléze

vydaného.

Stejně tak námitka dovolatelky, že rozhodnutí vychází ze skutkových zjištění,

které nemají podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování (§ 241a odst. 3 o. s. ř.) není důvodná, neboť odvolací soud

při právním posouzení věci (zejména týkající se aplikace ust. § 139 odst. 2

obč. zák.) vycházel z rozhodných skutkových zjištění, které i sama dovolatelka

v dovolání uváděla jako nepochybně prokázaná.

S ohledem na výše uvedené právní posouzení věci není namístě ani námitka

dovolatelky, že se domáhala uplatněného nároku nejen z titulu náhrady škody,

ale i z titulu bezdůvodného obohacení, neboť nemovitost byla užívána třetí

osobou na základě nájemní smlouvy (nikoliv žalovanou) a žalovaná tak rozhodla

jako většinový spoluvlastník o hospodaření se společnou věcí a nemohlo jí tak z

tohoto důvodu vzniknout bezdůvodné obohacení na úkor žalobkyně. Pokud si

žalovaná ponechala celý příjem z nájmu, získala tím bezdůvodné obohacení na

úkor žalobkyně, avšak o tomto nároku bylo již pravomocně rozhodnuto rozsudkem

Okresního soudu v Táboře ze dne 15. 1. 2002, čj. 7 C 13/2001-105.

Nejvyšší soud s ohledem na shora uvedené dospěl k závěru, že rozsudek

odvolacího soudu je z hlediska uplatněných dovolacích důvodů správný, a proto

podle ust. § 243b odst. 2 o. s. ř. rozhodl tak, že dovolání zamítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, 1. věty

o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. a s

ohledem na to, že žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly tak, že žádný

z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2007

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu