Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Cdo 2033/2005

ze dne 2006-12-21
ECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.2033.2005.1

26 Cdo 2033/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc.

JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta

Waltra ve věci žalobce M. H., zastoupeného advokátem, proti žalovanému R. D.,

zastoupenému advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3

pod sp.zn. 18 C 37/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 1. března 2005, č.j. 15 Co 402/2004-109, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů

dovolacího řízení částku 1.025,- Kč, k rukám advokátky, do tří dnů od právní

moci tohoto usnesení.

Obvodní soud pro Prahu 3 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 4. 5. 2004,

č.j. 18 C 37/2002-82 (poté, co jeho zamítavý rozsudek ze dne 24. 10. 2002, č.j.

18 C 37/2002-37, byl k odvolání žalobce zrušen usnesením Městského soudu v

Praze ze dne 23. 6. 2003, č.j. 36 Co 37/2003-52, a věc mu byla vrácena k

dalšímu řízení), opětovně zamítl žalobu na vyklizení žalovaného „z bytu

sestávajícího z pokoje, obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, chodby, předsíně,

komory, WC a koupelny, situovaného v podkroví domu č.p. 522 v P. 3, Ž.,

Seifertova 28“ (dále „předmětný byt“ nebo „byt“ a „předmětný dům“ resp. „dům“);

současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze

dne 1. 3. 2005, č.j. 15 Co 402/2004-109, rozsudek soudu prvního

stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud vzal shodně se soudem prvního stupně za prokázáno, že na základě

dohody o odevzdání a převzetí bytu uzavřené dne 20. 6. 1990 mezi žalovaným a

Bytovým podnikem v P. 3 (jíž předcházelo rozhodnutí odboru bytového

hospodářství ObNV P. 10 o schválení dohody o výměně bytů ze dne 29. 5. 1990) se

žalovaný stal uživatelem bytu IV. kategorie ve 4. poschodí domu, že rozhodnutím

odboru výstavby Obvodního úřadu P. 3 ze dne 28. 1. 1991 bylo vydáno stavební

povolení na rekonstrukci bytové jednotky v podkroví předmětného domu na náklady

žalovaného, že pravomocným rozhodnutím stavebního odboru Obvodního úřadu P. 3

ze dne 4. 2. 1994 byl předmětný byt zkolaudován, že dne 1. 12. 1994 uzavřel

žalovaný smlouvu o nájmu předmětného bytu (dále „smlouva ze dne 1. 12. 1994“) s

panem K., který byl v té době podílovým spoluvlastníkem předmětného domu (z

jedné poloviny) a že k této smlouvě dala mlčky (konkludentně) souhlas paní P.,

dědička spoluvlastníka druhé poloviny domu. Přisvědčil závěru soudu prvního

stupně, že smlouva ze dne 1. 12. 1994 je platným právním úkonem. Konstatoval,

že dání věci do nájmu spadá pod pojem „hospodaření“ se společnou věcí ve smyslu

ustanovení § 139 odst. 2 obč.zák. K rozhodování o tom, že věc má být dána do

nájmu proto postačí většina počítaná podle velikosti spoluvlastnických podílů.

V daném případě (uvedl dále odvolací soud) se „žalovaný nestal na základě

nájemní smlouvy ze dne 1. 12. 1994 novým nájemcem bytu v domě, ale nájemní

smlouva byla uzavřena poté, kdy žalovaný provedl se svolením příslušných orgánů

rekonstrukci původního bytu 2+1 IV. kategorie, jehož byl nájemcem na byt 3+1 s

příslušenstvím“. Novou nájemní smlouvu týkající se rekonstruovaného bytu

uzavřel pan K. se souhlasem paní P. a postup uvedený v § 139 odst. 2 obč.zák.

byl dodržen. Protože tato smlouva byla uzavřena poté, kdy byl předmětný byt

pravomocně zkolaudován, nelze dovodit, že by jejím předmětem byl byt, který

právně neexistoval. Odvolací soud uzavřel, že žalovaný je nájemcem předmětného

bytu a proto nezbylo, než žalobu na vyklizení jako nedůvodnou zamítnout.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost opřel

o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o.s.ř. Zásadní právní význam

napadeného rozhodnutí dovozuje z toho, že řeší právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo která je odvolacími

soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v

rozporu s hmotným právem. Uvádí, že odvolací soud v napadeném rozhodnutí

dospívá k závěru, že „pokud po dobu trvání nájmu došlo k takové změně předmětu

nájmu, že na základě stavebního povolení původní byt zanikl a byl kolaudován

jako byt nový, nezaniká nájemní smlouva ohledně původního bytu“ a namítá, že

takovýto závěr je v rozporu s dosavadní judikaturou dovolacího soudu i s

hmotným právem. S poukazem na rozsudky Nejvyššího soudu sp.zn. 26 Cdo 400/2000,

sp.zn. 2 Cdon 1848/97 a sp.zn. 26 Cdo 2317/2002 dovozuje, že pokud po uzavření

nájemní smlouvy dojde k tomu, že byt je sloučen s dalšími prostory (což bylo v

řízení prokázáno) a na základě stavebního povolení posléze kolaudován jako jiný

byt, pak nejpozději ke dni právní moci kolaudačního rozhodnutí původní předmět

nájmu zaniká. Dovolatel má dále za to, že odvolací soud posoudil v rozporu s

hmotným právem též otázku platnosti smlouvy ze dne 1. 12. 1994. V této

souvislosti uvádí, že tento úkon je třeba vykládat podle obecných

interpretačních pravidel, zejména dle ustanovení § 35 odst. 2 obč.zák., a

namítá, že v ní je jako pronajímatel označen pan K., aniž by bylo patrno, že

též zastupuje paní P.; jmenovaná navíc o této smlouvě neměla povědomost a

takový úkon učinit nechtěla. Smlouva tak byla uzavřena spoluvlastníkem, kterému

nenáležel většinový spoluvlastnický podíl, a je proto neplatná. Rovněž tak

dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že v rozporu s hmotným právem vyřešil otázku

právní moci kolaudačního rozhodnutí. Zpochybňuje závěr odvolacího soudu, že

rozhodnutí o kolaudaci předmětného bytu nabylo právní moci, a namítá, že tento

závěr je v rozporu s důkazy, které byly v řízení provedeny. Dovolatel má za to,

že toto rozhodnutí nebylo řádně doručeno, bylo-li doručeno (toliko) žalovanému,

který nebyl stavebníkem. Navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc

byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se ve svém dovolacím vyjádření ztotožnil s napadeným rozhodnutím,

namítl, že dovolání proti němu není přípustné a navrhl, aby bylo odmítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.),

za splnění zákonné podmínky advokátního zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 a

4 o.s.ř.), se nejprve zabýval přípustností tohoto mimořádného opravného

prostředku.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu

upravuje ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o.s.ř.

Ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládá,

jelikož soud prvního stupně rozhodl ve svém rozsudku potvrzeném napadeným

rozsudkem odvolacího soudu, stejně, jako ve svém v pořadí prvním rozsudku,

zrušeném usnesením odvolacího soudu, tj. žalobu zamítl.

Zbývá posoudit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c)

o.s.ř., z něhož ji dovozuje dovolatel.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. je dovolání přípustné proti

rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam.

Podle ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po

právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími

soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v

rozporu s hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení

spjata se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že

také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních; způsobilým

dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je zásadně důvod podle § 241a

odst. 2 písm. b) o.s.ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci; není jím naopak důvod, kterým by

bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o.s.ř.).

Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o.s.ř. je dovolací soud – s výjimkou

určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli,

relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž

posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž řešení v dovolání

zpochybnil.

Z obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) se podává, že zásadní právní význam

napadeného rozhodnutí spojuje dovolatel s řešením těch otázek (uvedených v

dovolání), které podle jeho názoru řešil odvolací soud v rozporu s ustálenou

judikaturou a s hmotným právem. V první řadě namítá, že

odvolací soud dospěl k (nesprávnému) závěru, že „pokud po dobu trvání nájmu

došlo k takové změně předmětu nájmu, že na základě stavebního povolení původní

byt zanikl a byl kolaudován jako byt nový, nezaniká nájemní smlouva ohledně

původního bytu“. Takovýto závěr však z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu

nevyplývá a nelze jej dovodit ani z té části odůvodnění napadeného rozsudku, v

níž odvolací soud konstatuje, že „žalovaný se nestal na základě nájemní smlouvy

ze dne 1. 12. 1994 novým nájemcem bytu v domě, ale nájemní smlouva byla

uzavřena poté, kdy žalovaný provedl se svolením příslušných orgánů rekonstrukci

původního bytu 2+1 IV. kategorie, jehož byl nájemcem, na byt 3+1 s

příslušenstvím“. Uvedenou formulaci použil odvolací soud v souvislosti s

posouzením smlouvy ze dne 1. 12. 1994 z hlediska ustanovení § 139 odst. 2

obč.zák., aniž by vyjádřil závěr, na který dovolatel poukazuje. Protože

napadené rozhodnutí na takovémto závěru nespočívá, nelze pro jeho posouzení,

ani pro řešení otázky, kterou z něho dovolatel vyvozuje (tj. otázky právních

následků kolaudačního rozhodnutí vydaného poté, kdy pronajatý byt byl

rekonstruován a sloučen s dalšími prostorami) shledat dovolání podle § 237

odst. 1 písm. c) o.s.ř. přípustným.

Přípustnost dovolání nezakládá ani otázka (ne)platnosti smlouvy ze dne 1. 12.

1994 z důvodu, že byla uzavřena spoluvlastníkem, jemuž nenáležel většinový

spoluvlastnický podíl. Judikatura Nejvyššího soudu je ustálena v názoru, že

hospodařením se společnou věcí ve smyslu § 139 odst. 2 obč.zák. je určení

nájemce části nemovitosti, která již byla pronajata, (srov. rozsudek ze dne 18.

1. 2000, sp.zn. 22 Cdo 400/98), rozhodnutí o užívání věci jejími spoluvlastníky

(srov. např. rozsudky ze dne 21. 5. 1998, sp.zn. 2 Cdon 347/97, a ze dne 20. 1.

1999, sp.zn. 22 Cdo 2528/98, uveřejněné pod č. 22 a č. 31 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek, ročník 1999 a ročník 2000), určení, kdo bude

nájemcem bytu ve společném domě (srov. usnesení ze dne 30. 5. 2002, sp.zn. 22

Cdo 205/2002, uveřejněné pod C 1239 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,

svazek 17), jakož i uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě v podílovém

spoluvlastnictví (rozsudek ze dne 1. 2. 2005, sp.zn. 26 Cdo 436/2004,

uveřejněný pod C 3248 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 32). Z

uvedeného je zřejmé, že závěr odvolacího soudu, že uzavření smlouvy o nájmu

bytu je hospodařením se společnou věcí ve smyslu ustanovení § 139 odst. 2

obč.zák. a že při uzavření smlouvy ze dne 1. 12. 1994 byl respektován postup

vyplývající z uvedeného ustanovení, byla-li uzavřena jedním ze spoluvlastníků

(panem K.) se souhlasem paní P., je v souladu s ustálenou judikaturou

dovolacího soudu. Námitka dovolatele týkající se výkladu této smlouvy a

neexistence souhlasu paní P., je námitkou směřující proti skutkovému stavu

věci, která nemůže být (jak bylo výše uvedeno) pro posouzení přípustnosti

dovolání z hlediska § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. právně relevantní.

Námitkou směřující proti skutkovému základu věci je svou podstatou

rovněž námitka, že odvolací soud učinil (v rozporu s provedenými důkazy) závěr,

že rozhodnutí o kolaudaci předmětného bytu bylo řádně doručeno a nabylo právní

moci. Ostatně napadený rozsudek by jako věcně správný obstál i za předpokladu,

že by tato námitka byla důvodná. Potvrdil-li totiž odvolací soud rozsudek soudu

prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba na vyklizení předmětného bytu, pak –

za situace, pokud by takový byt právně neexistoval (nebyl jako takový

kolaudován) – nemohla by být žaloba na jeho vyklizení úspěšná.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu není podle §

237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. přípustné. Za tohoto stavu dovolací soud dovolání

žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení

§ 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 o.s.ř. a

zavázal žalobce k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalovanému vznikly v

souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Tyto

náklady sestávají z odměny advokáta v částce 950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm.

d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s ustanovením § 14

odst. 1, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění do 31. 8. 2006), a z

paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč, jež stojí vedle odměny

(srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění do 31.

8. 2006).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, může

oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 21. prosince 2006

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu