Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 904/99

ze dne 2000-12-19
ECLI:CZ:NS:2000:26.CDO.904.99.1

26 Cdo 904/99

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc.

v právní věci žalobce Ministerstva vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3,

proti žalované Ing. A. Š., zastoupené advokátem, o vyklizení ubytovací

jednotky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 5 C 171/96, o

dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. září 1998,

č.j. 11 Co 57/98 - 49, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Obvodní soud pro Prahu 6 poté co byl jeho první (zamítavý) rozsudek ze dne 12.

2. 1997, č.j. 5 C 171/96-15, zrušen usnesením Městského soudu v Praze ze dne

29. 5. 1997, č.j. 11 Co 196/97 - 29, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení se

závazným právním názorem, že "ministerstva jsou právnickými osobami a mohou být

tedy účastníky občanského soudního řízení", opětovně rozsudkem ze dne 1. 10.

1997, č.j. 5 C 171/96 - 34, zamítl žalobu s návrhem, aby byla žalované uložena

povinnost vyklidit "ubytovací jednotku č. 305 v domě hotelového bydlení čp. 392

v ulici N. v P." (dále jen "předmětná ubytovací jednotka" nebo "ubytovací

jednotka"), a předat ji žalobci do 15 dnů od právní moci rozsudku. Žádnému z

účastníků přitom nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Obvodní soud dospěl

k závěru, že žalobce (Ministerstvo vnitra ČR) má k hotelovému domu, v němž se

nachází předmětná ubytovací jednotka, právo hospodaření, kterého nabyl na

základě smlouvy z 29. 12. 1995, uzavřené mezi Českou republikou, zastoupenou

Bytovým podnikem v P., s. p., a Českou republikou - Ministerstvem vnitra (dále

jen "smlouva z 29. 12. 1995"). Za "kardinální problém" sporu považoval obvodní

soud "klasifikaci domu hotelového bydlení" (domu č.p. 392) - dále též jen

"předmětný dům", tj. zda jde o hotel či o "ubytovací jednotku, byty či jiné

obytné místnosti". Poté, kdy se soud zabýval pochybnostmi o "kategorizaci

objektu" a úvahami o tzv. novém "typu bydlení", jehož měl být předmětný dům -

podle odůvodnění rozsudku - "první a poslední vlaštovkou", dospěl k závěru, že

v daném případě lze aplikovat na ubytovací jednotky domu hotelového bydlení

ustanovení § 871 odst. 1 "Občanského zákoníku účinného od 1. 1. 1992", že se

tedy právo užívání ubytovací jednotky, kterou žalovaná užívala "ke dni

účinnosti novely Občanského zákoníku v roce 1992", změnilo na právo chráněného

nájmu, "jak má na mysli § 685 odst. 1 Občanského zákoníku", a uzavřel, že

žalobě na vyklizení proto není možno vyhovět.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16. 9. 1998, č.j. 11

Co 57/98 - 49, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 změnil tak, že žalované

uložil povinnost vyklidit předmětnou ubytovací jednotku a vyklizenou ji předat

žalobci do patnácti dnů od právní moci rozsudku, zavázal žalovanou k zaplacení

soudního poplatku, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Odvolací soud provedl (opakoval) listinné důkazy (zejména smlouvou ze dne 1.

11. 1990 o užívání předmětné jednotky, výpovědí ze dne 15. 9. 1995, sdělením

odboru výstavby Obvodního úřadu v P. ze dne 4. 9. 1996, rozhodnutím odboru pro

vnitřní věci bývalého Národního výboru města P. ze dne 6. 5. 1971, a výpisem z

katastru nemovitostí ze dne 9. 9. 1996), a vzal za prokázáno, že stavba

(předmětného domu) byla povolena a realizována podle schválené projektové

dokumentace, byla kolaudována rozhodnutím z 22. 11. 1968 s tím, že jí bylo

rozhodnutím odboru vnitřních věcí bývalého Národního výboru P. ze dne 6. 5.

1971 přiděleno číslo popisné 392 a určeno číslo orientační 72, že předmětný dům

je určen k ubytování a nikoli k bydlení ve smyslu ČSN 734301, byl projektován

jako hotel a dává svým vybavením předpoklad možného hotelového ubytování. Jako

vlastník je na LV č. 505 pro katastrální území V. uvedena Česká republika -

Ministerstvo vnitra. Na tomto skutkovém základě odvolací soud dovodil, že mezi

účastníky nemohl vzniknout právní vztah osobního užívání ve smyslu § 190 obč.

zák. před novelou, který by se transformoval k 1. 1. 1992 v nájemní vztah

(podle § 871 odst. 1 obč. zák.). Právní důvod k užívání předmětné ubytovací

jednotky - pokračoval odvolací soud - byl pro žalovanou založen písemnou

smlouvou ze dne 1. 11. 1990, uzavřenou mezi žalovanou a "právním předchůdcem"

žalobce Bytovým podnikem v P., s. p., na základě které byla ubytovací jednotka

č. 305 (dříve č. 5) přenechána žalované na dobu neurčitou s tím, že obě strany

mohly smlouvu kdykoli písemně vypovědět nejméně jeden měsíc předem. Podle

odvolacího soudu šlo o nepojmenovanou smlouvu, jejímž prostřednictvím mělo být

žalované zajištěno ubytování v tomto hotelovém zařízení na základě podmínek

stanovených touto smlouvou (§ 51 obč. zák. před novelou). Odvolací soud

uzavřel, že žalované zanikl právní důvod užívání předmětné ubytovací jednotky

dnem, kdy uplynula výpovědní lhůta, tj. 31. 10. 1995, od té doby ji užívá bez

právního důvodu a žaloba na vyklizení je tedy důvodná (§ 126 obč. zák.).

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost opřela o

"ustanovení § 238 odst. 1 o. s. ř.", a v němž uvedla, že dovolací důvody

spatřuje v naplnění podmínek § 241 odst. 3 písm. c/ a d/ o. s. ř. Nesouhlasila

s právním názorem odvolacího soudu, že žalobce je vlastníkem předmětného domu a

setrvávala na tvrzení, že žalobce není osobou aktivně legitimovanou k podání

žaloby. Podle dovolatelky dispoziční právo k předmětnému domu měla buď městská

část P. (pokud by šlo o dům obytný), nebo město P., pokud by šlo o dům neobytný

(hotel, ubytovna atd.). Namítala, že Bytový podnik v P., s. p. měl oprávnění

pouze ke správě majetku, ale nikoli k dispozici s ním, takže nemohl správu věci

převést na jiný subjekt, ani jej správou nemovitosti pověřit. V dovolání také

žalovaná vytkla odvolacímu soudu, že "se spokojil pouze s dopisem odboru

výstavby Obvodního úřadu městské části, aniž by obsah tohoto dopisu sám

zhodnotil", přičemž zdůraznila, že v dopise je uvedeno, kdy byla stavba

povolena a kolaudována, nevyplývá ale z něho, "o jakou stavbu se jedná."

Zdůraznila, že šlo o "typ bydlení na základě práva osobního užívání jiných

místností určených k trvalému bydlení", že tento institut byl "zaveden do

našeho právního řádu občanským zákoníkem ke dni 1. 4. 1964", a že "měl sloužit

k zajištění bydlení určitých skupin obyvatelstva, které se chtěly věnovat vědě,

umění a z tohoto důvodu jim byly vzdáleny tak prozaické věci, jako je péče o

byt". Tvrdila, že pokud takto bydlící lidé poté žádali o byt, byla žádost

odmítnuta s odůvodněním, že jejich bytová situace je vyřešena. Vycházejíc z

těchto argumentů žalovaná navrhla, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí

odvolacího soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Žalobce se ve svém vyjádření ztotožnil s právním názorem odvolacího soudu a

navrhl, aby dovolání bylo zamítnuto.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že

dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) za

splnění zákonné podmínky řízení - advokátního zastoupení dovolatelky (§ 241

odst. 1 a 2 o.s.ř), má formální i obsahové znaky uvedené v § 241 odst. 2 o. s.

ř. a označuje také způsobilé dovolací důvody uvedené v § 241 odst. 3 písm. c/ a

d/ o. s. ř. Přípustnost dovolání vyplývá z § 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.,

neboť dovolání směřuje proti rozsudku, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního

stupně ve věci samé. Vady řízení uvedené v § 237 odst. 1 o. s. ř., které působí

zmatečnost, a k nimž přihlíží soud z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta

druhá o. s. ř.), stejně jako jiné vady řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241 odst. 3 písm. b/ o. s. ř.), nebyly v

dovolání namítány a jejich existence se ze spisu nepodává.

Prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241 odst. 3 písm. c/ o. s. ř., který

dovolatelka označila, lze namítat, že skutková zjištění odvolacího soudu nemají

v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Uvedený důvod je naplněn

zejména tehdy, vzal-li soud v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů

nevyplynuly, ani jinak nevyšly v řízení najevo, anebo naopak pominul-li

rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány. Skutkové

zjištění nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování tehdy, týká-li se

skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva.

O nesprávné právní posouzení ve smyslu § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř. jde

tehdy, posoudil-li odvolací soud věc podle právní normy, jež na zjištěný

skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně

vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Ve smyslu ustanovení § 242 odst. 1, odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací

soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně toho, jak je v dovolání obsahově

vymezen.

Dovolatelka sice podrobněji nezdůvodňuje, v čem spatřuje naplnění dovolacího

důvodu podle § 241 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., z obsahu podání (§ 41 odst. 2 o.

s. ř.) lze však dovodit, že její výtka se vztahuje k dokazování "dopisem odboru

výstavby Obvodního úřadu městské části", který obsahoval údaje o povolení a

kolaudaci stavby. Ve vztahu k důkazu touto listinou ale nelze odvolacímu soudu

důvodně vytknout, že by vzal za prokázáno nějakou skutečnost, která z obsahu

listiny nevyplývá, nebo že by naopak pominul něco, co z listiny zjištěno býti

mělo. Jiné námitky odpovídající dovolacímu důvodu podle § 241 odst. 3 písm. c/

o. s. ř. dovolání neobsahuje, takže je nutno uzavřít, že uvedený dovolací důvod

(tvrzení, že skutková zjištění odvolacího soudu nemají v podstatné části oporu

v provedeném dokazování), nebyl dovolatelkou uplatněn opodstatněně.

Pokud jde o druhý z dovolacích důvod (§ 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř.), stalo

se vzhledem k jeho obsahovému vymezení předmětem dovolacího přezkumu především

právní posouzení aktivní legitimace žalobce a s tím související otázky, zda

smlouva z 29. 12. 1995 byla smlouvou platnou, jak dovodil odvolací soud, či zda

je neplatná, jak prostřednictvím uplatněných dovolacích argumentů (zejména pro

tvrzený nedostatek práva Bytového podniku v P., s. p., převést správu

předmětného domu na jiný subjekt) tvrdí žalovaná.

V ustanoveních § 1 až § 3 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z

majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen "zákon č. 172/1991 Sb." nebo "zákon") jsou vymezeny věci, které dnem

účinnosti zákona (dnem 24. 5. 1991) přešly z vlastnictví České republiky do

vlastnictví obcí.

Z provedených důkazů vyplynulo, že k předmětnému domu (který byl vystavěn na

základě rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne 17. 1. 1966), měl právo

hospodaření a s ním hospodařil až do 31. prosince 1995 Obvodní podnik bytového

hospodářství v P. a později Bytový podnik v P., s. p.. Jelikož předmětný dům s

přihlédnutím k právě uvedené charakteristice nelze podřadit ustanovením § 1 a §

2 zákona č. 172/1991 Sb., mohl by přejít z vlastnictví státu do vlastnictví

obce jedině podle § 3 odst. 1 zákona, pokud by šlo o obytný dům ve smyslu § 59

odst. 1 tehdy platného zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, na nějž

ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. odkazuje v poznámce pod čarou.

Dovoláním nebyla napadena správnost skutkového zjištění, že předmětný dům nebyl

určen kolaudačním rozhodnutím k užívání jako dům s byty, nýbrž šlo o dům

sloužící k ubytování. Za tohoto stavu věci nešlo o obytný dům ve smyslu § 59

odst. 1 (ve spojení s § 62) tehdy platného zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření

s byty , a k přechodu této věci z vlastnictví České republiky do vlastnictví

obce nedošlo ani podle § 3 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb.

Předmětem smlouvy z 29. 12. 1995 byl převod práva hospodaření k tam uvedeným

nemovitostem. Institut práva hospodaření byl původně upraven v § 64 až § 75

zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (dále též jen "hospodářský

zákoník"). I když byl hospodářský zákoník dnem 1. 1. 1992 zrušen (srov. § 772

bod 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - dále jen "obchodní zákoník"),

nadále platilo - podle § 761 odst. 1 obchodního zákoníku - že až do vydání nové

právní úpravy zákony Federálního shromáždění a národních rad se právo

hospodaření státních organizací s majetkem státu řídí dosavadními předpisy,

včetně ustanovení § 64, § 65 a § 72 až 74b hospodářského zákoníku.. "Nová

právní úprava", zmíněná v § 761 odst. 1 obchodního zákoníku, je obsažena až v

zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v

právních vztazích, který zatím nenabyl účinnosti (nabude jí dne 1. 1. 2001);

proto v době uzavření smlouvy z 29. 12. 1995 se za "dosavadní předpis" ve

smyslu § 761 odst. 1 obchodního zákoníku, kterým se řídilo právo hospodaření

státních organizací s majetkem státu, pokládala - vedle zákona č. 109/1964 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů - rovněž vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s

národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, která byla vydána podle § 391

odst. 1 písm. a/ hospodářského zákoníku a podle § 75 téhož zákona, a která

právo hospodaření upravila v ustanoveních § 4 až § 14 (citovaná vyhláška se

ruší až ke dni 1. 1. 2001 - srov. § 66 bod 2 zákona č. 219/2000 Sb.).

I když pojem "právo hospodaření" není ve zmíněných právních předpisech (a ani

jiných právních normách) definován, lze - s přihlédnutím k jeho úpravě v

citovaných předpisech - dovodit, že uvedené právo v sobě zahrnuje jak oprávnění

věc držet, užívat ji, nakládat s ní, tak i řadu povinností směřujících k

zachování, účelnému využívání a ochraně takové věci, včetně uplatňování a

hájení tohoto práva (i primárního vlastnického práva státu) v řízení před soudy

a jinými orgány.

Byl-li tedy ke dni uzavření smlouvy ze dne 29. 12. 1995 předmětný dům ve

vlastnictví státu (neboť na obec nepřešel), a měl-li k němu právo hospodaření,

tj. právo definované v předchozím odstavci, tehdejší Bytový podnik v P., s. p.,

lze - s odkazem na důvody uvedené v napadeném rozsudku - souhlasit se závěrem,

že smlouvou ze dne 29. 12. 1995 bylo platně převedeno právo hospodaření k

předmětnému domu na žalobce, který je za tohoto stavu aktivně věcně legitimován

k podání žaloby na vyklizení.

Podle § 871 odst. 1 obč. zák. právo osobního užívání bytu a právo užívání

jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení vzniklé podle

dosavadních předpisů, které trvá ke dni účinnosti tohoto zákona (zákona č.

509/1991 Sb.), se mění dnem účinnosti tohoto zákona na nájem.

Z citovaného ustanovení především vyplývá, že zákonná transformace na právo

nájmu se týkala pouze zde výslovně uvedených právních vztahů; šlo o taxativní

výčet, který nelze rozšiřovat na právní vztahy, jež zde výslovně vyjmenovány

nejsou. Citované ustanovení je totiž ustanovením speciálním ve vztahu k

obecnému přechodnému ustanovení (§ 868 obč. zák.).

Předpokladem zákonné transformace práva užívání obytných místností na právo

nájmu ve smyslu ustanovení § 871 odst. 1 obč. zák. je, že takové právo ke dni

účinnosti zákona č. 509/1991 Sb. trvalo - existovalo (stejný závěr, byť ve

vztahu k transformaci práva osobního užívání bytu na právo nájmu ve smyslu §

871 odst. 1 obč. zák., byl vysloven v rozsudcích Vrchního soudu v Praze z 25.

8. 1995, sp. zn. 2 Cdo 162/94, a Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3.

1997, sp. zn. 2 Cdon 335/97, uveřejněných pod č. 25 a 26 v příloze časopisu

Soudní judikatura, sešit č. 10, ročník 1998, a v rozsudku Nejvyššího soudu

České republiky z 15. 12. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1330/97, uveřejněném ve stejném

časopise pod pořadovým číslem 111, sešit č. 11, ročník 1999). Uvedený závěr,

byť rovněž ve vztahu k transformaci práva osobního užívání bytu na právo nájmu,

plyne i z rozsudku bývalého Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 8.

1992, sp. zn. 2 Cdo 8/92, uveřejněného pod č. 27 v sešitě č. 3 - 4 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i z nálezu pléna Ústavního soudu České

republiky ze dne 22. 3. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 37/93, uveřejněného ve svazku č. 1

Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky pod poř. č. 9. Vznik

tohoto práva je nutno posoudit podle dosavadních předpisů (§ 868 obč. zák.),

tj. podle občanského zákoníku ve znění před novelou provedenou zákonem č.

509/1991 Sb. (dále též jen "o. z."). Jak vyplývalo z § 190 odst. 1 a 2 o. z.,

nezbytným předpokladem uzavření dohody o odevzdání a převzetí místnosti do

užívání, na jejímž základě vznikalo ve smyslu § 190 odst. 2 o. z. právo užívat

obytnou místnost, bylo rozhodnutí o přidělení obytné místnosti, vydané místním

národním výborem nebo jiným orgánem podle předpisů o hospodaření s byty. Právní

skutečností, která působila vznik práva užívat obytnou místnost, sice byla

dohoda o odevzdání a převzetí místnosti do užívání, avšak ta mohla být platně

uzavřena pouze tehdy, jestliže jí výše zmíněné rozhodnutí příslušného orgánu o

přidělení obytné místnosti předcházelo.

Rozhodnutí místního národního výboru o přidělení bytu bylo rozhodnutím vydaným

ve správním řízení (zákon č. 71/1967 Sb.), stejnou povahu mělo i rozhodnutí

ostatních orgánů příslušných k přidělení bytu podle předpisů o hospodaření s

byty (§ 1 odst. 2 a § 58 odst. 4 zákona č. 71/1967 Sb.) - srov. též Občanský

zákoník, Komentář, Díl I., vydaný nakladatelstvím Panorama v roce 1987, strana

549. Jelikož podle zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, podléhaly

obytné místnosti (v zařízeních určených k trvalému bydlení) stejnému (tedy

přidělovacímu) právnímu režimu, jako tomu bylo u bytů, vydávaly rozhodnutí o

přidělení obytné místnosti - stejně jako rozhodnutí o přidělení bytů - místní

národní výbory nebo jiné orgány příslušné podle předpisů o hospodaření s byty

(§ 190 odst. 1 o. z.); i zde šlo tedy o rozhodnutí vydávaná ve správním řízení.

Z provedených důkazů nevyplynulo, že by bylo ve vztahu k předmětné ubytovací

jednotce vydáno ve správním řízení rozhodnutí o přidělení obytné místnosti

žalované (§ 190 odst. 1 o. z.). Přitom v tzv. řízení sporném (jímž je i řízení

v dané věci) tíží procesní povinnost tvrzení a povinnost důkazní toho z

účastníků, který tvrdí skutečnosti, z nichž pro sebe vyvozuje příznivé právní

následky. Tvrdila-li tedy dovolatelka, že se její právo užívat obytnou místnost

opírá o ustanovení § 190 odst. 2 o. z., bylo na ní, aby nabídla důkazy, z nichž

by vyplynula existence rozhodnutí ve smyslu tohoto zákonného ustanovení o

přidělení obytné místnosti, jako předpokladu pro uzavření dohody o odevzdání a

převzetí obytné místnosti do užívání, na jejímž základě takové právo vznikalo.

Žalovaná však žádné důkazy týkající se zmíněného rozhodnutí nenabídla.

Při nedostatku rozhodnutí o přidělení obytné místnosti lze pokládat za správný

závěr, že žalované nevzniklo podle právních předpisů platných do 31. 12. 1991

ve vztahu k předmětné ubytovací jednotce právo užívat obytnou místnost, nemohlo

proto existovat ke dni 1. 1. 1992, a nemohlo se podle § 871 odst. 1 věty první

obč. zák. přeměnit na právo nájmu. Sporný právní vztah mezi účastníky se tedy

řídí smlouvou ze dne 1. 11. 1990 o užívání předmětné ubytovací jednotky, a ani

dovolací důvod podle § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř. tak nebyl dovolatelkou

uplatněn opodstatněně.

Protože správnost rozhodnutí odvolacího soudu se dovolatelce prostřednictvím

uplatněných dovolacích důvodů (§ 241 odst. 3 písm. c/ a d/ o. s. ř.) zpochybnit

nepodařilo, a protože zároveň - jak již bylo uvedeno - zde nejsou vady řízení,

k nimž dovolací soud přihlíží z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá o.

s. ř.), Nejvyšší soud - aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) -

dovolání podle § 243b odst. 1 věta před středníkem o. s. ř. zamítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4 věty

první, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci v tomto

stadiu řízení nevznikly prokazatelné výlohy spojené s uplatňováním či bráněním

práva, na jejichž náhradu by jinak proti žalované, která v dovolacím řízení

nebyla úspěšná, měl právo.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.