Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 4281/2009

ze dne 2010-03-31
ECLI:CZ:NS:2010:28.CDO.4281.2009.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause ve

věci žalobce Hlavního města Prahy, zastoupeného JUDr. Světlanou Semrádovou

Zvolánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 18, proti žalované

International business group, spol. s r. o., IČ: 62414399, se sídlem v Praze 5,

Jánského 2422, zastoupené JUDr. Jiřím Jarošem, advokátem se sídlem v Praze 12,

Nad Belárií 510/3, o určení vlastnického práva, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 275/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 10. 12. 2008, č. j. 23 Co 484/2008 – 100, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího

řízení částku ve výši 5.300,- Kč, k rukám JUDr. Jiřího Jaroše, advokáta, a to

do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce se domáhal výše uvedeného určení s tvrzením, že podle § 2 zákona č.

172/1991 Sb. předmětné pozemky vlastnil ke dni 31. 12. 1949 a současně tyto

byly ke dni účinnosti uvedeného zákona ve vlastnictví státu. Předmětné pozemky

měly být – dle tvrzení žalobce – ke dni 24. 6. 1977 ve vlastnictví státu s

právem hospodaření ONV v Praze 5 a s účinky ke dni 1. 7. 1977 převedeny do

národní správy Motorlet, n. p., a to hospodářskou smlouvou ze dne 24. 6. 1977,

č. j. Fin 3-SM1210/77. Tato smlouva je však podle žalobce neúčinná, neboť z ní

nevyplývá, že by byla uzavřena na základě rozhodnutí nadřízených orgánů a při

splnění podmínky schválení těmito orgány.

Soud prvního stupně postupoval zcela správně, když žalobu jako nedůvodnou

zamítl. „Žalobcem použitá skutková tvrzení o neplatnosti namítaných právních

úkonů jsou prakticky shodná se skutkovými tvrzeními, jež byla předmětem sporu

mezi žalovaným a Petrem Boubínem v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu

5, sp. zn. 28 C 385/2003…“. V tomto řízení rozhodoval i Nejvyšší soud svým

usnesením ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2757/2005. V projednávané věci jde

o pozemky, jejichž režim a jednotlivé právní úkony od roku 1949 doposud byly

společné, přičemž skutková tvrzení a námitky účastníků jsou téměř totožná s

dříve vedeným řízením. Soud prvního stupně tedy postupoval zcela správně, když

z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení přihlédl při posouzení skutkových

tvrzení zjištěných v projednávané věci k právním závěrům učiněným v dříve

vedeném a pravomocně skončeném soudním řízení. Procesní neúspěch žalobce je dán

tím, že netvrdil, a tedy ani neprokázal, nic právně významného, co by mohlo být

důvodem pro odlišný závěr soudu od již pravomocně vyřešené právní věci. Jelikož

skutečnosti sporné mezi účastníky vyžadovaly ryze právní posouzení věci, nebylo

pro žalobce překvapivé, že se soud prvního stupně zaměřil pouze na právní

posouzení předmětu sporu. Žalobcem namítané právní úkony, tedy hospodářská

smlouva ze dne 24. 6. 1977 a převod majetku z Motorlet, n. p. do majetku Aero,

a. s., proběhly v té době obvyklým a běžně používaným úředním postupem. Žalobce

svá skutková tvrzení o neobvyklosti takového postupu neprokázal.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, v němž rozsudek odvolacího

soudu napadá v „celém rozsahu“. Dovolání má za přípustné pro zásadní právní

význam napadeného rozhodnutí, neboť odvolací soud v rozporu s tehdy platnou

právní úpravou posoudil platnost a účinnost převodu předmětných pozemků

hospodářskou smlouvou ze dne 24. 6. 1977 na Motorlet, n. p. i to, zda došlo ke

vložení těchto pozemků na další právnické osoby. Dovolatel považuje řízení před

oběma soudy za chybné i z procesního hlediska. Dovolatel nebyl účastníkem

zmíněného předchozího soudního řízení, v němž bylo zkoumáno vlastnické právo

pouze jako otázka předběžná, a nebyl mu tak znám průběh tohoto řízení ani

všechny důkazy, které byly v tomto řízení provedeny a které se týkají

sporovaného vlastnického práva. Žalovaná ke svým tvrzením žádné důkazy

nenavrhla a jen odkázala na již proběhlé soudní řízení. Závažné též je, že v

souzené věci byl proveden výslech svědka Z. H., jenž v předchozím soudním

řízení proveden nebyl, přestože jeho provedení bylo navrženo. Překvapivý byl

právní závěr soudu prvního stupně, že souhlas nadřízeného orgánu nebyl vůbec

zapotřebí. V tomto směru nebylo žalobci ani poskytnuto náležité poučení. Soudy

nebyly provedeny některé důkazy navržené dovolatelem, což je v rozporu s § 120

o. s. ř. Dovolatel nesouhlasí s tím, že co do vztahu k hospodářské smlouvě ze

dne 24. 6. 1977 by nic významného netvrdil, a tedy neprokázal. Poukazuje na

výslech svědka H., z něhož zcela jednoznačně vyplývá, že souhlas ze strany

nadřízeného orgánu nebyl dán, neboť ten nebyl o smlouvě ani informován.

Odvolací soud nesprávně právně posoudil vlastnictví pozemků státem ke dni 24.

5. 1991 jako jednu z podmínek uvedených v § 2 zákona č. 172/1991 Sb., což

vyplývá z toho, že nesprávně posoudil platnost a účinnost zmiňované hospodářské

smlouvy. Jestliže soudy dospěly k tomu, že „podmínka schválení hospodářské

smlouvy zde nebyla… jedná se o překvapivé rozhodnutí pro žalobce, který nemohl

žádným způsobem na tento názor reagovat, a neměl tedy možnost navrhnout důkazy

k prokázání, že zde podmínka schválení hospodářské smlouvy měla být.“ Soudy se

vůbec nezabývaly tím, zda byl dán souhlas k uzavření hospodářské smlouvy ze

strany nadřízených orgánů druhého subjektu, a sice Národního výboru hlavního

města Prahy. Absence tohoto souhlasu se podařila dovolateli prokázat. Dovolatel

dále obsáhle zpochybňuje převody a vklady předmětného nemovitého majetku do

dalších společností (Aero, koncern československého leteckého průmyslu, resp.

Aero, a. s., dnes AERO HOLDING a. s. v likvidaci), a to z tohoto důvodu, že

rozhodnutími příslušných ústředních státních orgánů nebylo specifikováno, které

konkrétní nemovitosti přešly na tyto právní nástupce a tyto nemovitosti nebyly

nikde evidovány. K prokázání těchto skutečností dovolatel nabídl též důkazy,

která však soud prvního stupně odmítl provést. Z těchto důvodů dovolatel

navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudky odvolacího soudu a soudu prvního

stupně a věc vrátil posledně jmenovanému soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že v ustanovení § 347 odst. 6

zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, je odkázáno na prováděcí

předpis, jímž byla vyhláška ministerstva financí č. 156/1975 Sb., o správě

národního majetku. V § 14 odst. 1 písm. a) této vyhlášky se stanoví, že „k

účinnosti hospodářské smlouvy o převodu správy národního majetku není třeba

schválení nadřízeného orgánu, ledaže to stanoví u hospodářských

organizací…..statut výrobní hospodářské jednotky.“ Svědek Z. H. pak zcela

jednoznačně potvrdil, že mu statut Výrobně hospodářské jednotky předložit

smlouvu ke schválení neukládal. Jelikož v souzené věci není řešena otázka

zásadního právního významu, navrhuje žalovaná, aby dovolací soud dovolání jako

nepřípustné „zamítl“.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz

čl. II., bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“

Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, řádně zastoupenou

podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Dovolací soud se proto zabýval přípustností

dovolání.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.

V daném případě by dovolání mohlo být shledáno přípustným jen za předpokladu,

že by dovolací soud dospěl k závěru o zásadním právním významu napadeného

rozhodnutí ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. ř. O takovou

situaci by se jednalo tehdy, jestliže by dovolací soud dospěl k závěru, že

napadené rozhodnutí řeší právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem

rozhodována rozdílně, nebo řeší právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Nejvyšší soud neshledal naplnění výše uvedených podmínek, a proto dospěl k

závěru, že dovolání není přípustné.

Namítá-li dovolatel, že soudy vycházely ze závěrů formulovaných v jiném soudním

řízení (vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 385/2003), jehož

dovolatel nebyl účastníkem, je třeba zdůraznit, že soud prvního stupně vycházel

především z právních názorů uvedených v rozhodnutích soudů v předchozím řízení

(tedy soudu prvního stupně, soudu odvolacího a soudu dovolacího). Takový postup

nelze považovat za příčící se procesně právním pravidlům, neboť právní

posouzení věci je výhradně úkolem soudu (iura novit curia) a jestliže soud

vychází z právních závěrů vyvozených v jiných soudních rozhodnutích, je třeba

to chápat jako kladení důrazu na jednotnost rozhodování obecných soudů (což

soud podpořil tím, že citoval právní závěry Nejvyššího soudu, jakožto

vrcholného soudního orgánu povolaného ke sjednocování judikatury obecných

soudů). Nadto, účastníci byli se všemi třemi rozhodnutími vydanými v již

pravomocně skončené věci seznámeni při jednání před soudem prvního stupně dne

14. 8. 2007 (viz. č. l. 49).

Soud prvního stupně taktéž odkazoval na zjištění učiněná v předchozím soudním

řízení, avšak to opět jen ve vztahu k obsahu rozsudku soudu prvního stupně, č.

j. 28 C 385/2003-118, s jehož obsahem se měl dovolatel možnost seznámit. Navíc

konkrétní skutková zjištění, která byla ze strany soudu prvního stupně

podpořena i odkazem na zjištění učiněná v předchozím soudním řízení, se týkala

takových okolností případu, které dovolatel nezpochybňoval a ve vztahu k nimž

nic jiného netvrdil (viz str. 3 a 4 rozsudku soudu prvního stupně). Jinak soud

prvního stupně prováděl i jiné relevantní důkazy tak, jak je dovolatel

předkládal, a to nejrůznějšími listinami a výslechem svědka H. Nelze tedy

dovodit, že by tímto postupem soudu prvního stupně nebyly respektovány procesně

právní předpisy či že by dovolatel utrpěl na svých subjektivních procesních

právech.

Konečně bylo na dovolateli, aby tvrdil a prokazoval ve smyslu § 101 odst. 1 o.

s. ř. všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení důvodnosti svého žalobního

požadavku, tedy zejména, aby tvrdil a prokazoval skutečnosti směřující k

právnímu závěru, že v daném případě byly naplněny podmínky upravené v § 2 odst.

1 zákona č. 172/1991 Sb. Dovolatel v tomto smyslu upínal téměř veškerou svou

procesní aktivitu ke zpochybnění platnosti hospodářské smlouvy ze dne 24. 6.

1977, na jejímž základě měla být převedena správa národního majetku (jejímž

předmětem byly dotčené pozemky) z ONV v Praze 5 na Motorlet, n. p. Soudy však v

tomto ohledu uzavřely, že dovolatel netvrdil, a tím méně prokazoval,

skutečnosti, které by vedly k závěru, že tento právní úkon nesplňoval podmínky

platnosti ve smyslu tehdy platných a účinných právních předpisů.

Z hlediska právního posouzení je rozsudek odvolacího soudu založen na právním

závěru, že „pokud není dán důvod k pochybnostem, že se právní úkony činěné v

minulosti děly obvyklým či pravidelným způsobem, resp. úředním postupem, je

prokázání opaku na té straně, která jej tvrdí“ (viz i rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1400/2004, publikovaný v Právních rozhledech

č. 11/2005, dostupný též na internetových stránkách Nejvyššího soudu,

www.nsoud.cz). Bylo tedy na dovolateli, aby ve smyslu shora uvedeného tvrdil a

prokazoval „neobvyklost“ či „nepravidelnost“ takového postupu, avšak to se mu

podle odůvodnění soudu prvního stupně i soudu odvolacího nepodařilo.

Dovolateli se nepodařilo prokázat skutečnost, že v daném konkrétním případě

bylo třeba souhlasu nadřízených orgánů účastníků dotčené hospodářské smlouvy či

že absence tohoto souhlasu se zásadním způsobem vymykala tehdejším postupům při

převodu správy národního majetku. K tomu dovolací soud podotýká, že nejen v

daném případě, ale i v leckterých jiných a obdobných, je namístě uzavřít, že

mnohé právní úkony činěné v době totalitního režimu nejenže nevyhovovaly

formálním požadavkům i tehdejším právním řádem na ně kladeným, ale dokonce jimi

bylo pácháno bezpráví, které ani tehdejší právní řád z hlediska právně

pozitivního netoleroval. I zde zpochybňovaný právní úkon byl učiněn před mnoha

lety v době, kdy se různé společenské a právní vztahy odehrávaly za zcela

jiných okolností a pravidel a kdy důraz na respekt k právu a na dodržování

formálních náležitostí právních úkonů nepředstavoval zásadní společenskou

hodnotu. Ani z pohledu současného soudce demokratického a právního státu by

nemělo být takové jednání sice přípustné, avšak na zřeteli je nutno mít i

principy současného právního řádu, mezi něž náleží i zachování právní jistoty

účastníků právních vztahů. Tento princip by mohl být narušen tehdy, jestliže by

po několika desetiletích byly různé právní úkony v oblasti majetkových převodů

shledány neplatnými, a to „jen“ pro jejich případné formální nedostatky, které

v době jejich uskutečnění byly spíše pravidlem a ve skutečnosti „nikomu

nevadily“.

Právní závěr soudu, že ani z hlediska tehdejšího právního řádu nebyl souhlas

nadřízeného orgánu s dotčenou smlouvou vyžadován (a to podle vyhlášky

ministerstva financí č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku, § 14 odst. 1

písm. a/) je zřejmě přiléhavý. Nicméně dovolatelova námitka o absenci poučení

ve smyslu § 118a odst. 2 o. s. ř. by mohla být oprávněná, neboť se mohl při

znalosti tohoto právního názoru soudu pokusit tvrdit a prokázat, že „statut

výrobní hospodářské jednotky“ potřebu schválení hospodářské smlouvy stanovil.

Dovolací soud nicméně má s ohledem na shora uvedené závěry za to, že ani

případné dokázání uvedené skutečnosti by dovalateli nepomohlo k úspěšnosti v

daném sporu, a proto by zrušení napadeného rozhodnutí dovolacím soudem nemělo

žádný důsledek pro výsledek sporu.

Jen okrajově je snad možno toliko poukázat na závěry soudů z předchozího

soudního řízení, v němž byla posuzována účinnost totožné hospodářské smlouvy,

totiž že pochybnosti o neúčinnosti této smlouvy z ničeho nevyplývají (viz

zejména rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2005, č. j. 25 Co

54/2005-150), ačkoliv z nich nelze v současném řízení vycházet jako z

nezpochybnitelně zjištěných skutečností, neboť by tím bylo porušeno právo

účastníků současného sporu na spravedlivý proces.

Dovolací soud pokládá za adekvátní i způsob vyhodnocení rozhodnutí ministra

strojírenství a elektrotechniky ČR č. 73/1990, jímž byl zrušen Aero, koncern

československého leteckého průmyslu jako celek (tedy včetně jeho organizační

jednotky Motorlet, n. p.) a veškerý majetek tohoto subjektu vložil do nově

zakládané společnosti Aero a. s. Interpretace tohoto úkonu, jak byla provedená

soudy obou stupňů, není zřejmě nepřiměřená a jako taková nemůže být podkladem

pro připuštění dovolání pro zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu.

Dovolací soud tedy neshledal, že by v napadeném rozhodnutí byla řešena otázka

zásadního právního významu, a proto dovolání žalobkyně jako nepřípustné odmítl

(§ 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto dle § 243b odst. 5 věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst.

3 o. s. ř.

Žalované v dovolacím řízení vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem

náklady, které spočívají v odměně za zastupování ve výši 5.000,- Kč (srov. § 5

písm. b/, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000

Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., a č.

277/2006 Sb. – čl. II.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní

služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění

vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č.

276/2006 Sb. – čl. II), celkem tedy ve výši 5.300,- Kč. Žalobce je povinen

přiznanou náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, jenž žalovanou v

tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Nebude-li plněno dobrovolně, co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se plnění

domoci v rámci jeho soudního výkonu.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2010

JUDr. František I š t v á n e k, v. r.

předseda senátu