Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

29 Cdo 2672/2009

ze dne 2011-04-28
ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.2672.2009.1

29 Cdo 2672/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Šuka a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyň

a) CRUBO GROUP, a. s., se sídlem v Praze 5, Smíchov, Grafická 950/22, PSČ 150

00, identifikační číslo osoby 25135481, a b) BOR, spol. s r. o., se sídlem v

Praze 5, Grafická 22, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 62955187,

zastoupených Mgr. Ondřejem Maderem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Dukelských

hrdinů 975/14, PSČ 170 00, proti žalovanému Ing. V. Ř. zastoupenému Jiřím

Hřídelem, advokátem, se sídlem v Písku, Fráni Šrámka 136, PSČ 397 01, o

zaplacení 1,437.600,- Kč s příslušenstvím a 1,158.000,- Kč s příslušenstvím,

vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 477/2006, o

dovolání žalobkyň proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. ledna 2009,

č. j. 5 Cmo 512/2008-156, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. ledna 2009, č. j. 5 Cmo

512/2008-156, se zrušuje a věc se vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

V záhlaví označeným rozsudkem změnil Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného

rozsudek ze dne 7. srpna 2008, č. j. 13 Cm 477/2006-103, kterým Krajský soud v

Českých Budějovicích uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni a) částku

1,437.600,- Kč spolu s úroky z prodlení a žalobkyni b) částku 1,158.000,- Kč

spolu s úroky z prodlení, tak, že se žaloba obou žalobkyň zamítá. Vyšel přitom z toho, že:

1) Žalobkyně a) a žalovaný spolu dne 5. září 2002 uzavřeli smlouvu o půjčce a

převodu 3.340 akcií společnosti Strojírna Sedlice, a. s. (dále též jen

„společnost“). 2) Žalobkyně b) a žalovaný spolu dne 5. září 2002 uzavřeli smlouvu o půjčce a

převodu 2.500 akcií společnosti (dále též jen „smlouvy z 5. září 2002“). 3) Žalobkyně neměly k dispozici originály smluv z 5. září 2002 a soudu

předložily pouze jejich prosté kopie. Podle těchto kopií činila kupní cena, jíž

se žalovaný zavázal zaplatit žalobkyni a) 1.198,- Kč za jednu akcii a žalobkyni

b) 772,- Kč za jednu akcii, a měla být zaplacena v ročních splátkách, splatných

vždy k 10. březnu. Splátka činila v případě žalobkyně a) 479.200,- Kč a v

případě žalobkyně b) 386.000,- Kč. 4) Na účet žalobkyně a) byla dne 13. ledna 2003 připsána částka 479.200,- Kč

poukázaná žalovaným. Na účet žalobkyně b) pak byla dne 29. ledna 2003 připsána

částka 386.000,- Kč, poukázaná žalovaným. 5) Žalovaný předložil soudu originály smluv ze dne 5. září 2002, podle nichž

žalobkyně bezúplatně půjčily žalovanému akcie společnosti na dobu 5 let, po

jejímž uplynutí měl žalovaný nabýt vlastnické právo k těmto akciím. Článek III. odst. 2 a odst. 3 smluv obsahuje vynechanou část k uvedení výše kupní ceny a

výše splátek. Podle odst. 4 byla sjednaná cena (aniž je uvedena její výše)

vypořádána. 6) Žalovaný tvrdil, že částky zaplacené žalobkyním v lednu 2003 představovaly

kupní cenu za akcie společnosti, převedené smlouvami ze dne 1. března 2003,

resp. půjčku panu D. T.. Odvolací soud předně konstatoval, že „předložené důkazy jsou někdy vnitřně a

zejména navzájem rozporné, neumožňují vůbec sestavit logický a rozumně

představitelný sled událostí. Všichni účastníci zjevně nepodali úplný obraz o

svých vzájemných vztazích, jež musely být, vycházíme - li z toho, že účastníci

jednali jako alespoň trochu soudní obchodníci, zcela nepochybně

strukturovanější a rozhodně mnohé z toho, co by bylo významné, bylo zamlčeno. Nepochybně bylo řečeno i mnoho nepravdivého“. Smlouvy předložené žalovaným shledal „obsahově nesmyslnými“, z nichž neplyne

ani vůle převést akcie bezúplatně či za symbolickou cenu (jak tvrdil žalovaný),

avšak ani výše ceny či vůle účastníků ponechat výši ceny na dispozitivní úpravě

zákona o cenných papírech. Avšak ani „verze smluv, jak se podává z kopií“

předložených žalobkyněmi, „není prosta problémů“. V této souvislosti odvolací

soud poukázal na sukcesivní vznik smlouvy uzavřené se žalobkyní b), kdy do

listiny vyhotovené „za použití počítače“ byly rukou vpisovány další údaje, na

ztrátu originálu smluv obou žalobkyň a zejména na „neodůvodnitelné“ rozdíly v

kupní ceně mezi oběma smlouvami.

A konečně měl odvolací soud za „zcela

nepochopitelné“, proč žalobkyně současně podepsaly i texty smluv předložené

žalovaným. Odvolací soud neuvěřil žalovanému, že platby jím poukázané na účty žalobkyň

představovaly půjčku D. T. (neboť šlo o platby na „firemní účty“ žalobkyň), ani

že šlo o kupní cenu akcií podle smluv uzavřených až 1. března 2003. Současně

však odvolací soud uvedl, že tyto platby nemají „jednoznačný vypovídací

význam“, neboť následují sice po uzavření smluv ze dne 5. září 2002, „ale

termín tvrzených prvních splátek předcházejí o dva měsíce. Proč by měly být tak

významné částky placeny s takovým předstihem, nelze z ničeho pochopit. Bez

závažného důvodu nikdo se zbytečným předstihem tak velké částky neplatí“. Podle odvolacího soudu je „nepochybné, že účastníci jednali o tom, že předmětné

akcie přejdou do dispozice žalovaného, a k tomu také později došlo. Zda mělo

jít jen o půjčku anebo prodej a v případě prodeje jaká měla být cena, však

zůstalo nejasným“. Žalobkyně „povinnost tvrzení naplnily a v žalobě tvrzený skutek vylíčily“. Avšak žalobkyně „stíhá také povinnost tento skutek prokázat a zde je nutno

konstatovat, že z dokazování neplyne s dostatečnou přesvědčivostí, že tento

skutek nastal a tedy tíži důkazní žalobkyně neunesly“. Proto odvolací soud

rozsudek soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) změnil tak, že žalobu zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podaly žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

opírají o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. Namítají, že napadené

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (uplatňujíce tak

dovolací důvod vymezený v ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), a

navrhují, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil

k dalšímu řízení.

Dovolatelky brojí proti závěru odvolacího soudu, podle něhož zůstalo nejasným,

„zda mělo jít o půjčku či prodej akcií a pro případ prodeje jaká měla být

cena“, namítajíce, že „smlouvy zcela jednoznačně určují, ... že akcie měly být

půjčeny se všemi důsledky z tohoto právního úkonu vyplývajícími ...“ Následně

mělo vlastnictví akcií „za splnění určitých podmínek ve smlouvách přesně

specifikovaných“ přejít na žalovaného. Odvolací soud proto věc nesprávně

posoudil, když uzavřel, že není zřejmé, zda šlo o půjčku či prodej. Dovolatelky

zdůrazňují, že šlo dočasně o půjčku a následně o prodej.

Dovolatelky dále odvolacímu soudu vytýkají, že při posuzování, zda byla

dohodnuta výše kupní ceny a pokud ano, jaká, pominul výpověď D. T.a zejména

nevzal v potaz důsledky „splátek, které byly provedeny na účty žalobkyň“. K

závěru odvolacího soudu, který konstatoval, že „není logické“, platí-li někdo

dřív, než má, dovolatelky namítají, že „i tento postup je předpokládaný

právními předpisy a pouze umožňuje případné předčasné plnění odmítnout“.

Odvolací soud proto podle dovolatelek pochybil, neposoudil-li platby žalovaného

jako uznání jeho závazku ze smluv ze dne 5. září 2002.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. a je i

důvodné.

Odvolací soud (zřejmě) vyhodnotil kopie smluv z 5. září 2002, předložené

dovolatelkami, jako nevěrohodné (jak lze usuzovat z jeho konstatování, že

„verze smluv, jak se podává z kopií“ předložených žalobkyněmi, „není prosta

problémů“), a protože nároky uplatněné žalobou nepovažoval za prokázané ani

ostatními důkazy, žalobu zamítl. Za právně významné pak nepovažoval ani platby

učiněné žalovaným v lednu 2003, když uzavřel, že nemají „jednoznačný vypovídací

význam“, neboť následují sice po uzavření smluv ze dne 5. září 2002, „ale

termín tvrzených prvních splátek předcházejí o dva měsíce“.

V obecné rovině je nutno odvolacímu soudu přisvědčit, že neunese-li žalobce

důkazní břemeno (jímž je nutno rozumět procesní odpovědnost účastníka řízení za

prokázání jeho tvrzení), rozhodne soud v jeho neprospěch a žalobu zamítne

(srov. ustanovení § 120 o. s. ř. a např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.

února 2002, sp. zn. 21 Cdo 762/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura

číslo 5, ročník 2002, pod číslem 86).

Podle ustanovení § 323 odst. 1 věty první zákona č. 513/1991 Sb., obchodního

zákoníku (dále jen „obch. zák.“) uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má

se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 obch. zák. plní-li dlužník částečně svůj

závazek, má toto plnění účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že

plněním dlužník uznává i zbytek závazku.

V projednávané věci bylo v řízení prokázáno, že v lednu 2003 byly připsány na

účet žalobkyně a) částka 479.200,- Kč a na účet žalobkyně b) částka 386.000,-

Kč, poukázané žalovaným. Podle kopií smluv ze dne 5. září 2002, předložených

dovolatelkami, se žalovaný měl zavázat zaplatit dovolatelkám kupní cenu akcií v

ročních splátkách právě v uvedené výši, splatných vždy k 10. březnu.

Nebyl-li v řízení prokázán jiný právní důvod pro zaplacení uvedených částek

žalovaným oběma dovolatelkám, pak odvolací soud měl při posuzování, zda

dovolatelky prokázaly, že jim svědčí žalobou uplatněné nároky, vzít v úvahu i

důsledek zaplacení uvedených částek žalovaným upravený v ustanovení § 323 odst.

1 a § 407 odst. 3 obch. zák. Sama skutečnost, že obě částky byly zaplaceny již

v lednu 2003, není (nebude-li prokázán jiný právní důvod jejich placení)

významná. Teprve poté mohl odvolací soud posoudit, která ze stran nese ohledně

vzniku a trvání žalobou uplatněných závazků důkazní břemeno, a v jejíž

neprospěch je nutno v případě jeho neunesení rozhodnout.

Právní posouzení odvolacího soudu je tak v tomto směru neúplné a tudíž i

nesprávné, a dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.

byl uplatněn právem.

Nad rámec výše uvedeného lze odvolacímu soudu taktéž vytknout, že ačkoliv

dospěl oproti soudu prvního stupně k závěru, že žalobkyně svá tvrzení

neprokázaly, nevyzval je v rozporu s požadavky ustanovení § 118a odst. 3 o. s.

ř. k označení potřebných důkazů a neposkytl jim příslušné poučení o následcích

nesplnění této výzvy (k poučovací povinnosti podle označeného ustanovení srov.

např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. srpna 2003, sp. zn. 29 Odo 850/2001,

uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 12, ročník 2003, pod číslem 209).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1

věta první o. s. ř.), rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část

věty za středníkem o. s. ř.), a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3

věta první o. s. ř.).

Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud i pro soud prvního stupně

závazný (§ 243d odst. 1 část věty první za středníkem, § 226 odst. 1 o. s. ř.).

V novém rozhodnutí soud znovu rozhodne i o nákladech řízení, včetně řízení

dovolacího (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu