29 Cdo 4023/2007
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka
Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v právní věci
žalobců a) Ing. J. H., jako insolvenčního správce dlužníka J. D., a b) O. D.,
, zastoupené Mgr. P. B., advokátem, proti žalovanému Mgr. M. V., jako správci
konkursní podstaty úpadce V. S., , zastoupenému JUDr. Z. D., advokátem, o
vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce, vedené u
Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 103/2004, o dovolání žalobců proti
rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. května 2007, č. j. 13 Cmo
111/2007-127, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalovanému společně a nerozdílně na
náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.712,- Kč, do tří dnů od právní moci
tohoto rozhodnutí, k rukám jeho advokáta.
Rozsudkem ze dne 23. ledna 2007, č. j. 58 Cm 103/2004 – 97, zamítl
Městský soud v Praze žalobu, kterou se J. D. a žalobkyně b) domáhali vůči
žalovanému, jako správci konkursní podstaty úpadce V. S., vyloučení označených
nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce (bod I. výroku),
dále vyhověl požadavku žalobců na vyloučení dalších nemovitostí (pozemků blíže
označených v rozsudku – dále též jen „sporné nemovitosti“, ze soupisu majetku
konkursní podstaty úpadce (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod
III. výroku).
Soud prvního stupně při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku (ve
vztahu ke sporným nemovitostem) vyšel zejména z toho, že:
1/ usnesením ze dne 20. listopadu 2003, č. j. 80 K 8/2003-36, prohlásil Městský
soud v Praze konkurs na majetek úpadce a správcem jeho konkursní podstaty
ustanovil Mgr. M. V.;
2/ správce konkursní podstaty sporné nemovitosti sepsal dne 7. července
2004 do soupisu majetku konkursní podstaty a žalobci „bez výzvy
soudu“ podali žalobu o jejich vyloučení;
3/ žalobci (jako dárci) uzavřeli dne 22. dubna 1999 s pozdějším úpadcem (jako
obdarovaným) darovací smlouvu (dále též jen „smlouva“, popř. „darovací
smlouva“), podle níž darovali pozdějšímu úpadci „každý v rozsahu jedné
poloviny“ sporné nemovitosti, s tím, že (v článku V. smlouvy, ve znění dodatku
č. 1) se pozdější úpadce zavázal „zřídit k darem získaným nemovitostem užívací
právo formou nájemní smlouvy s právem zřízení smluvního podnájemního vztahu
nejméně na dobu pěti let ve prospěch dárců s účinností ode dne vkladu
vlastnického práva ve prospěch obdarovaného“ a dále nepřevést tyto nemovitosti
(po dobu jejich užívání žalobci) „zcela nebo zčásti jakýmkoliv způsobem na
třetí osobu, aniž by tato osoba nepřevzala na sebe závazky vůči dárcům
vyplývajícím z této smlouvy“. Právní účinky vkladu vlastnického práva
pozdějšího úpadce do katastru nemovitostí podle této smlouvy nastaly 7. května
1999;
4/ žalobci (dopisem ze dne 4. června 2003) požadovali po pozdějším úpadci
vrácení poskytnutých darů (v dopise blíže specifikovaných), a to „pro hrubé
porušení dobrých mravů ze strany obdarovaného vůči dárcům, které spatřují
zejména v tom, že obdarovaný nedodržel podmínku darovacích smluv uvedenou v čl.
V. darovacích smluv“. Sporné nemovitosti v dopise označeny nejsou.
Odkazuje na ustanovení § 39 a § 628 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „obč. zák.“), dospěl soud prvního stupně k závěru, že
darovací smlouva, podle níž měli žalobci darovat sporné nemovitosti pozdějšímu
úpadci, je absolutně neplatná, neboť podmínka obsažená v článku V. smlouvy
(podle které „dárci uložili obdarovanému, aby za darované nemovitosti jim
zpětně tyto pronajímal, aby je mohli nadále užívat jako nájemci nebo dále
podnajímat a brát z nich užitek“) má „majetkovou hodnotu“, ze strany žalobců
(dárců) proto nejde o bezplatný úkon a uzavřená smlouva tak „nesplňuje
obligatorní znak darovací smlouvy“. Jelikož žalobci nikdy nepozbyli vlastnické
právo ke sporným nemovitostem, shledal soud prvního stupně zápis nemovitostí do
soupisu majetku konkursní podstaty neoprávněným a žalobě o vyloučení sporných
nemovitostí vyhověl.
Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 17. května 2007, č.
j. 13 Cmo 111/2007-127, rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku ve
věci samé změnil tak, že žalobu o vyloučení sporných nemovitostí ze soupisu
majetku konkursní podstaty úpadce zamítl.
Odvolací soud, vycházeje ze soudem prvního stupně zjištěného skutkového stavu,
dospěl co do řešení otázky platnosti darovací smlouvy k závěrům od soudu
prvního stupně odlišným.
Uzavřel, že smlouva ze dne 22. dubna 1999 má všechny náležitosti vyžadované
ustanovením § 628 obč. zák. a je proto platnou darovací smlouvou. V této
souvislosti akcentoval, že „žalobci neměli povinnost sporné nemovitosti úpadci
darovat a ten neměl v souvislosti s tímto darem cokoliv dárcům plnit, resp.
plnění, k němuž se obdarovaný úpadce ve smlouvě zavázal, nepředstavovalo
podmínku, jež by účinnost darovací smlouvy odkládala na dobu, kdy toto plnění
bude dárcům poskytnuto“.
Odvolací soud pak neshledal ani (žalobci tvrzené) naplnění předpokladů pro
vrácení daru podle ustanovení § 630 obč. zák., když žalobci se dosud po úpadci
vrácení darovaných sporných nemovitostí nedomáhali (neučinili tak ani dopisem
ze dne 4. června 2003, ve kterém nejsou sporné nemovitosti vůbec zmíněny) a
nemohlo proto dojít k obnovení jejich vlastnického práva k těmto nemovitostem.
Navíc – pokračoval odvolací soud – i kdyby úpadce skutečně smluvně převzatou
povinnost „nepronajmout po sjednanou dobu sporné nemovitosti třetí osobě“
porušil (což ovšem neučinil), nebylo by z toho bez dalšího možné usuzovat na
to, že úpadce se ve vztahu k dárcům (žalobcům) choval v rozporu s dobrými
mravy.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, namítajíce, že jsou
dány dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), tedy že řízení je
postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci
(odstavec 2 písm. a/) a že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním
posouzení věci (odstavec 2 písm. b/).
Dovolatelé nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, podle kterého je darovací
smlouva platným právním úkonem. Podle názoru dovolatelů založil odvolací soud
svůj závěr „jen a pouze na gramatickém výkladu této smlouvy“, aniž by se blíže
zabýval také jejím účelem a zjišťoval vůli smluvních stran. Podle ní byl totiž
(jak jasně plyne z článku V. smlouvy) pozdější úpadce (obdarovaný) omezen v
plném využití svého vlastnického práva k darovaným nemovitostem (závazkem
zřídit k darem získaným nemovitostem ve prospěch dárců užívací právo formou
nájemní smlouvy s právem zřízení smluvního podnájemního vztahu a závazkem
nepřevést tyto nemovitosti na třetí osobu, aniž by tato osoba převzala na sebe
závazky vůči dárcům vyplývající ze smlouvy), čímž fakticky poskytl dárcům
(žalobcům) „formu protiplnění“ majícího majetkový charakter. Darovací smlouva,
podle níž měly být na pozdějšího úpadce převedeny sporné nemovitosti, tak
neobsahuje jednu z podstatných náležitostí stanovených ustanovením § 628 odst.
1 obč. zák. (bezplatnost přenechání či slibu daru) a je proto absolutně
neplatná. Jelikož důvod neplatnosti právního úkonu se týká jeho podstatné
náležitosti, nelze tuto část bez dalšího ani oddělit od ostatního obsahu a
právní úkon (darovací smlouvu) je v takovém případě „nutno považovat za
neplatný ex tunc jako takový“.
Proto požadují, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc
tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření navrhuje dovolání zamítnout, maje závěry napadeného
rozhodnutí za správné.
Jelikož v průběhu dovolacího řízení bylo usnesením Městského soudu v Praze ze
dne 26. března 2008, č. j. MSPH 78 INS 674/2008-A-13, rozhodnuto o úpadku
dlužníka J. D. a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurs, pokračoval
Nejvyšší soud v dovolacím řízení bez dalšího jako se žalobcem a) s insolvenčním
správcem dlužníka Ing. J. H. (srov. v této souvislosti usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 2151/2008, jež je veřejnosti k
dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu).
Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním
zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání
(§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se
však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona (a
tudíž i pro spory vedené na jejich základě) použijí dosavadní právní předpisy
[tedy vedle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
účinném do 31. prosince 2007 (dále jen „ZKV“), i občanský soudní řád ve znění
účinném do 31. prosince 2007].
Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.; není
však důvodné.
Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední
povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), nejsou dovoláním [jakkoli v něm dovolatelé
co do uplatněných dovolacích důvodů výslovně poukazují rovněž na ustanovení §
241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.] namítány a ze spisu se nepodávají, Nejvyšší
soud se proto - v hranicích právních otázek vymezených dovoláním - zabýval
tím, zda je dán dovolací důvod uplatněný dovolateli, tedy správností právního
posouzení věci odvolacím soudem.
Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc
podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,
sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav
nesprávně aplikoval.
Skutkový stav věci, jak byl zjištěn soudy nižších stupňů, dovoláním nebyl
zpochybněn a Nejvyšší soud z něj při dalších úvahách vychází.
Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí (srov. např. rozsudky
Nejvyššího soudu uveřejněné pod čísly 58/1998, 27/2003 a 9/2005 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek) k předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o
vyloučení majetkuze soupisu majetku konkursní podstaty podle § 19 odst. 2 ZKV,
patří také to, že osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu,
prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě
již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo
zařazení majetku do soupisu majetku konkursní podstaty, svědčí jí.
V projednávané věci je posouzení výše uvedené podmínky [se zřetelem k tomu, že
dovoláním nebyl zpochybněn závěr odvolacího soudu o tom, že nedošlo k naplnění
předpokladů pro vrácení daru (sporných nemovitostí) podle ustanovení § 630 obč.
zák. a Nejvyšší soud jej proto ani – jsa vázán uplatněnými dovolacími důvody a
jejich obsahovým vymezením (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.) – nemohl
přezkoumat] závislé na posouzení platnosti darovací smlouvy.
Podle ustanovení § 628 odst. 1 obč. zák. darovací smlouvou dárce něco bezplatně
přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.
V této podobě platilo citované ustanovení občanského zákoníku již v době
uzavření darovací smlouvy (22. dubna 1999) a dosud změny nedoznalo.
K pojmovým znakům darovací smlouvy – jak vyplývá z citovaného ustanovení –
náleží (kromě určení předmětu daru a dobrovolnosti plnění) též její
bezúplatnost. Při darování se dárci za dar (popř. darovací slib) nemá dostat
nic, co by mělo majetkovou hodnotu. Jinak řečeno, při darování dárce poskytuje
obdarovanému určitý majetkový prospěch, aniž by za to obdržel přiměřený
majetkový ekvivalent. Není ovšem vyloučeno (a požadavku na bezúplatnost
darování se nijak nepříčí), aby s darováním byl spojen závazek obdarovaného k
protislužbě, která sama o sobě majetkovou povahu nemá, popř. aby darování bylo
vázáno na odkládací či rozvazovací podmínku. Pro rozlišení, zda jde o smlouvu
úplatnou či nikoliv, je přitom rozhodující projev vůle smluvních stran v době,
kdy byla smlouva uzavřena (srov. v literatuře např. Švestka, J., Spáčil, J.,
Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. Komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2008, str.1629, a v soudní praxi pak např. rozsudek Vrchního soudu
v Praze ze dne 29. prosince 1993, sp. zn. 7 Cdo 75/92, uveřejněný v časopise
Právní rozhledy číslo 8 , ročník 1994, str. 292).
Závěr odvolacího soudu, podle kterého smlouva uzavřená mezi žalobci (jako
dárci) na straně jedné a pozdějším úpadcem (jako obdarovaným) na straně druhé
dne 22. dubna 1999, požadavek bezúplatnosti naplňuje a je proto platnou
darovací smlouvu podle ustanovení § 628 obč. zák., považuje Nejvyšší soud za
správný. V posuzovaném případě není pochyb, o tom, že žalobci přenechali sporné
nemovitosti (převedli vlastnické právo k nim) pozdějšímu úpadci dobrovolně, tj.
aniž by tím plnili svou právní povinnost, a především bezúplatně, tj. aniž by
za sporné nemovitosti obdrželi (nebo alespoň měli obdržet) od pozdější úpadce
nějaké protiplnění (srov. v tomto směru zejména čl. II. smlouvy). Skutečnost,
že obdarovaný se v čl. V. smlouvy zavázal „zřídit k darem získaným
nemovitostem užívací právo formou nájemní smlouvy s právem zřízení smluvního
podnájemního vztahu nejméně na dobu pěti let ve prospěch dárců ….“ s tím, že
„nepřevede tyto nemovitosti zcela nebo zčásti jakýmkoliv způsobem na třetí
osobu…“, přitom na povaze posuzovaného právního úkonu (tedy že jde v daném
případě o darování) ničeho nemění. Uvedený závazek nepředstavuje, jak nesprávně
dovozují dovolatelé, „formu protiplnění“, když jeho prostřednictvím se dárcům
nemělo od obdarovaného dostat majetkového ekvivalentu darovaných
nemovitostí, ale měla být pouze zajištěna možnost jejich (úplatného) užívání na
základě budoucí nájemní smlouvy (k otázce úplatnosti nájmu srov. ustanovení §
663 obč. zák.), nehledě k tomu, že v době uzavření darovací smlouvy nebylo ani
jisté, zda vůbec tímto způsobem bude výkon vlastnického práva obdarovaného
omezen (tj. zda dárci svého práva na uzavření budoucí nájemní smlouvy využijí).
Ostatně, omezení výkonu vlastnického práva, spočívající v možnosti převádějící
osoby i nadále (často dokonce bezplatně) převáděné nemovitosti užívat, není při
darování nijak výjimečné, přičemž zpravidla bývá založeno smlouvou o zřízení
věcného břemene, popřípadě formou osobního závazku obdarovaného (srov. např.
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 22 Cdo 2248/2004, jenž
je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu).
Lze tedy uzavřít, že darovací smlouva není neplatná jen proto, že se v ní
obdarovaný (vedle přijetí daru) zavázal uzavřít s dárcem (dárci) budoucí
nájemní smlouvu, na jejímž základě přenechá za úplatu dárci (dárcům) předmět
daru k dočasnému užívání.
Jelikož se dovolatelům uplatněnými argumenty správnost právního posouzení věci
odvolacím soudem zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání
(§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst.
2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn tím, že procesně
úspěšnému žalovanému vzniklo – ve smyslu § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 142
odst. 1 o. s. ř. – právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího
řízení, jež v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem za řízení v
jednom stupni, která podle ustanovení § 8, § 10 odst. 3 a § 18 odst. 1
vyhlášky č. 484/2000 Sb. činí 4.500,- Kč, dále z náhrady hotových výdajů dle §
13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 300,- Kč a z náhrady za 19%
daň z přidané hodnoty (srov. § 137 odst. 1 a 3 o. s. ř.) ve výši 912,-
Kč. Celkem tedy činí částka, kterou dovolací soud přiznal žalovanému k tíži
žalobců, 5.712,- Kč.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se
oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.
V Brně 30. září 2009
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu