Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

29 Cdo 4663/2016

ze dne 2018-05-30
ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.4663.2016.1

29 Cdo 4663/2016-231

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Šuka v právní věci

žalobkyně TRIDENT PLUS s. r. o., se sídlem ve Všehrdech č. p. 59, PSČ 430 01,

identifikační číslo osoby 27 26 21 38, zastoupené JUDr. Tomášem Kindlem,

advokátem, se sídlem v Chomutově, Blatenská 3218/83, PSČ 430 01, proti žalované

ROCKNET s. r. o., se sídlem v Jirkově, Červený Hrádek 10, PSČ 431 11,

identifikační číslo osoby 27 35 76 94, zastoupené Mgr. Ing. Vlastimilem Němcem,

advokátem, se sídlem v Chomutově, Kadaňská 3550/39, PSČ 430 03, o zaplacení

částky 2.107.635,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v

Ústí nad Labem pod sp. zn. 24 Cm 624/2012, o dovolání žalované proti rozsudku

Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 2016, č. j. 12 Cmo 293/2015-198, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 2016, č. j. 12 Cmo

293/2015-198, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 20. března 2015, č. j. 24 Cm

624/2012-158, uložil žalované (ROCKNET s. r. o.), aby zaplatila žalobkyni

(TRIDENT PLUS s. r. o.) směnečný peníz 2.107.635,- Kč s 6% úrokem od 9. září

2012 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 7.025,40 Kč. Soud prvního stupně v prvé řadě posuzoval platnost směnky, jejíž zaplacení bylo

předmětem řízení (dále jen „směnka“) a kterou vystavila původní žalobkyně

(TRIDENT GROUP 007 s. r. o.) v Chomutově dne 8. června 2012 s příkazem

adresovaným žalované, aby na viděnou zaplatila (slovy „na řad můj vlastní“)

částku 2.107.635,- Kč, a to u Raiffeisenbank a. s., pobočky Chomutov, a kterou

žalovaná (jako směnečník) akceptovala. Odkazuje na ustanovení čl. I. § 1, § 3 odst. 1, § 11 odst. 1, § 11 odst. 1, §

14 odst. 1, § 17, § 20 odst. 1, § 28, § 33 a § 48 odst. 1 zákona č. 191/1950

Sb., zákona směnečného a šekového (dále jen „směnečný zákon“), uzavřel, že

směnka je platná, když sice neobsahuje přímo jméno remitenta, ale údaj „na řad

můj vlastní“ jasně vyjadřuje, komu má být placeno, tj. že za remitenta směnky

udal výstavce sebe samého. Doložka na směnce tak způsobem nevzbuzujícím

pochybnosti vyjadřuje, že za směnku má být placeno na řad osoby, která směnku

vystavila. Neurčitým neshledal ani „údaj splatnosti“, když ve směnce je v

přetisku za slovo „zaplaťte dne“ dopsáno „na viděnou“; splatnost tedy není

udána dnem, nýbrž jde o vistasměnku. V průběhu řízení – pokračoval soud prvního stupně – původní žalobkyně převedla

směnku rubopisem na žalobkyni; usnesením ze dne 3. července 2014, č. j. 24 Cm

624/2012-108, soud prvního stupně vyhověl návrhu původní žalobkyně, aby do

řízení na její místo vstoupila žalobkyně. Dále soud prvního stupně – s poukazem na výsledky hodnocení důkazů jím

provedených ? posoudil jako nedůvodnou procesní obranu žalované založenou na

kauzální námitce, podle níž směnka byla vystavena k zajištění pohledávky z

titulu úhrady ceny díla podle smlouvy č. 26-04-2011 ze dne 28. dubna 2011,

uzavřené mezi žalovanou (jako objednatelkou) a původní žalobkyní (jako

zhotovitelkou). Měl totiž za prokázanou skutkovou verzi důvodu vystavení směnky uváděnou

žalobkyní, totiž, že „směnka zajišťovala závazek J. M. (když současně zde

existovaly obdobné závazky dalších osob – J. K., M. O. a T. R.) při přípravě na

založení obchodní společnosti, kdy se po řadě jednání právě dne 8. června 2012

tyto osoby dohodly na tom, že do 30 dnů učiní další závazné kroky, totiž že

uzavřou společenskou smlouvu, přičemž do té doby každý z nich zajistí kapitál v

rozsahu cca. 3 mil. Kč. Za účelem splnění tohoto vkladového závazku a také za

účelem zajištění mlčenlivosti současně se účastníci dohodli i na směnečném

závazku s tím, že pokud některý z nich nedodrží závazek k přislíbené účasti či

k zajištění potřebného dohodnutého vkladu, bude směnka uplatněna – to proto, že

v takovém případě by nebylo možné uvedený záměr realizovat“. Přitom vyšel

zejména ze svědeckých výpovědí J. K. a T. R. a dále listin (kopií 3 směnek

vystavených původní žalobkyní na její vlastní řad v Chomutově dne 8. června

2012 s příkazem adresovaným J. K., T.

R. a M. O., jako směnečníkům, těmito

směnečníky přijatými, splatnými na viděnou u Raiffeisenbank a. s., pobočky

Chomutov, aby zaplatili směnečnou sumu 2.723.493,- Kč (což je souhrn sum

směnek, jimiž se zavázali J. M. a žalovaná). „Skutečnost, že remitent směnky nebyl přímo dotčen tím, že záměr založit

společnost nevyšel, ani skutečnost, že sám žalovaný se zakládáním společnosti

neměl vůbec co do činění, nejsou z hlediska existence směnečného závazku a jeho

placení podstatné. Nejde totiž o nedostatek důvodu směnky, když na základě

směnečné dohody byla remitentem osoba nezúčastněná v směnkou zajišťovaném

vztahu a když směnkou jako instrumentem zajištění se zavázala osoba, která do

uvažované společnosti vstupovat neměla a žádné přímé závazky zde neměla. Nejde

o bezdůvodný směnečný závazek, jelikož kauzu směnky lze vidět právě ve vztahu

směnečné zavázané osoby a osoby, jejíž závazek se směnkou zajišťuje a obdobně

(na straně oprávněné) ve vztahu osob, které se zavazovaly, a remitenta“.

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 28. dubna 2016, č. j.

12 Cmo 293/2015-198, (mimo jiné) potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve

výroku ve věci samé.

Odvolací soud v prvé řadě neshledal oprávněnou námitku žalované, podle níž soud

prvního stupně nesprávně (v rozporu s ustanovením § 118b zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) přihlédl k tvrzením žalobkyně

uplatněným v podání ze dne 23. září 2013 (rozuměj tvrzením o důvodu vystavení

směnky), a to s poukazem na závěry obsažené v rozsudku velkého senátu

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 4616/2010

(jde o rozsudek ze dne 4. září 2013, uveřejněný pod číslem 98/2013 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dále vyhodnotil jako správný i závěr soudu prvního stupně ohledně platnosti

směnky, s tím, že opačný závěr neplyne ani z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.

zn. 29 Odo 262/2006 [jde o rozsudek ze dne 26. července 2007, ve kterém

Nejvyšší soud uzavřel, že k naplnění požadavku, aby směnka obsahovala jméno

toho, na jehož řad má být placeno (čl. I. § 1 bod 6 směnečného zákona ve

spojení s ustanovením čl. I. § 3 odst. 1 směnečného zákona), postačí, aby

směnka obsahovala na místo jména remitenta údaj např. „na řad můj vlastní“ nebo

„na řad náš vlastní“ (v závislosti na tom, zda výstavcem je fyzická nebo

právnická osoba), když taková doložka způsobem nevzbuzujícím pochybnosti

vyjadřuje, komu má být placeno]. Současně neměl žádné pochybnosti o tom, že

směnka je směnkou splatnou na viděnou.

Konečně se odvolací soud ztotožnil i se závěrem soudu prvního stupně, podle

něhož nebyla prokázána kauza směnky tvrzená žalovanou; naopak uzavřel, že

směnka byla vystavena v souvislosti s nerealizovaným záměrem založit obchodní

společnost, včetně toho, že „uplatnění požadavku na moderaci pokuty, s nímž

žalovaná poprvé přišla až v odvolacím řízení, brání zásada neúplné apelace,

kterou se podle ustanovení § 205a o. s. ř. řídilo odvolací řízení a o níž byla

žalovaná soudem prvního stupně před skončením jednání dne 20. března 2015 podle

ustanovení § 119a odst. 1 řádně poučena. Totéž platí i o jejím tvrzení, že

smluvní pokuta byla sjednána neplatně z důvodu nedodržení zákonem předepsané

písemné formy, neboť i tato argumentace byla poprvé uplatněna až v řízení před

odvolacím soudem“.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které má za přípustné

podle ustanovení § 237 o. s. ř., když právní posouzení věci odvolacím soudem,

jde-li o řešení otázek (ne)platnosti směnky a (ne)existence zajištěné

„pohledávky“ (z titulu smluvní pokuty), odporuje v dovolání zmíněné judikatuře

Nejvyššího soudu. Dovolatelka snáší argumenty ve prospěch závěru, že směnečné prohlášení zaplaťte

„na řad můj vlastní“ je možné jen v případě výstavce fyzické osoby; je-li

výstavcem právnická osoba, obstálo by směnečné prohlášení ve znění zaplaťte „na

řad náš vlastní“. Dále dovolatelka akcentuje, že „v rámci jednání před soudem prvního stupně bylo

z výslechu osob T. R. a J. K. zjištěno, že směnkou mělo být zajištěno právo na

sjednanou smluvní pokutu, přičemž svědek T. R. doplnil, že „žádná písemná

dohoda zde nebyla“. Přitom smluvní pokutu lze sjednat jen písemně (§ 544 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku – dále jen obč. zák.“), jinak je

takové ujednání podle ustanovení § 40 odst. 1 obč. zák. absolutně neplatné; k

absolutní neplatnosti právního úkonu soud přihlíží z úřední povinnosti. O

důvodu absolutní neplatnosti se přitom dozvěděl procesně korektním způsobem již

soud prvního stupně, a to z výpovědí shora zmíněných svědků. Konečně dovolatelka poukazuje na možnost soudu snížit nepřiměřeně vysokou

smluvní pokutu i bez návrhu, jakož i na možnost „moderovat kauzální pohledávku

postupem podle ustanovení § 301 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozsudky soudů nižších stupňů změnil a žalobu

zamítl, respektive aby rozsudek soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu

prvního stupně k dalšímu řízení. Žalobkyně navrhuje, aby dovolání Nejvyšší soud jako nedůvodné odmítl, případně

zamítl. Dovolání žalované je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. a to k řešení

otázek dovolatelkou otevřených, týkajících se (ne)platnosti směnky, jakož i

povahy směnkou zajištěné pohledávky, dosud Nejvyšším soudem v daných

souvislostech beze zbytku nezodpovězených. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince

2013) se podává z bodu 2., části první, článku II. zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony. Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval. K (ne)platnosti směnky. Podle ustanovení čl. I. § 1 směnečného zákona cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v

jazyku, v kterém je listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou

peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 4. údaj splatnosti;

5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být

placeno; 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce. Podle ustanovení čl. I. § 3 odst. 1 směnečného zákona směnka může znít na

vlastní řad výstavce.

Nejvyšší soud se výkladem výše citovaných ustanovení zabýval (jak ostatně

správně zmínily soudy nižších stupňů) v rozsudku sp. zn. 29 Odo 262/2006. Tam

uzavřel, že ustanovení čl. I. § 3 odst. 1 směnečného zákona upravuje tzv. směnku cizí na vlastní řad výstavce, u níž výstavce směnky přikazuje

směnečníkovi, aby jemu samému, (tj. výstavci) zaplatil směnečnou sumu. K

naplnění požadavku, aby směnka obsahovala jméno toho, na jehož řad má být

placeno (čl. I. § 1 bod 6 směnečného zákona), přitom postačí, aby směnka

obsahovala namísto jména remitenta údaj např. „na řad můj vlastní“ nebo „na řad

náš vlastní“ (v závislosti na tom, zda výstavcem je fyzická osoba nebo

právnická osoba). Taková doložka totiž způsobem nevzbuzujícím pochybnosti

vyjadřuje, komu má být placeno. Promítnuto do poměrů projednávané věci, kdy z obsahu směnky jednoznačně plyne

příkaz žalované (výstavce) směnečníkovi (původní žalobkyni), formulovaný,

jde-li o jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno, způsobem zaplaťte

„na řad můj vlastní“, je zcela nepochybné, že osobou, na jejíž řad mělo být

placeno, je původní žalobkyně. Rozdíl mezi výrazy „…na náš řad“ a „…na můj řad“

je tak jen gramatický (podle toho, zda výstavcem je fyzická nebo právnická

osoba), nikoli však významový. K existenci důvodu vystavení sporné směnky. Nejvyšší soud předesílá, že jeho judikatura je jednotná v závěru, podle něhož

důkazní břemeno k prokázání kauzálních námitek proti směnečnému platebnímu

rozkazu, tj. námitek majících původ v mimosměnečných vztazích účastníků, tíží

žalovaného směnečného dlužníka [srov. v judikatuře Nejvyššího soudu rozsudek ze

dne 2. března 1999, sp. zn. 32 Cdo 2383/98, uveřejněný v časopise soudní

judikatura č. 8, ročník 1999, pod číslem 84, jakož rozsudek ze dne 29. dubna

2008, sp. zn. 29 Cdo 1650/2007 a důvody usnesení ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4405/2008, uveřejněného pod číslem 30/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek]. Okolnost, že v poměrech projednávané věci soud prvního stupně nevydal směnečný

platební rozkaz, ale o požadavku na zaplacení sporné směnky rozhodl po jednání

rozsudkem, na tomto obecném závěru nic nemění. Mají-li mít námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu původ v mimosměnečných

vztazích účastníků, se směnkou toliko souvisejících (tzv. kauzální námitky),

bude požadavek na řádné odůvodnění námitek zásadně naplněn jen tehdy, jestliže

žalovaný v námitkách alespoň stručně vylíčí obsah tzv. směnečné smlouvy, jež

byla bezprostředním důvodem vzniku směnky, popřípadě závazku konkrétního

směnečného dlužníka (např. uvede, že podle konkrétního ujednání účastníků

směnka zajišťovala určitou kauzální pohledávku) a dále vymezí skutečnost, v

jejímž důsledku by měl být zproštěn povinnosti směnku zaplatit (např. že

pohledávka směnkou zajištěná již byla zaplacena, zanikla započtením, uzavřením

dohody o narovnání a podobně) [srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2270/2007, uveřejněný pod číslem 3/2010 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek].

Byť obecně platí, že směnka představuje abstraktní a nesporný závazek a její

majitel nemusí při jejím předložení k placení ani při případném vymáhání plnění

z ní dokazovat nic jiného, než že je majitelem platné směnky (srov. ustanovení

§ 495 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jakož i rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 27. března 2001, sp. zn. 32 Cdo 1338/2000, uveřejněný v časopise

Soudní judikatura č. 7, ročník 2001, pod číslem 97, a rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 Cdo 1628/2009), nelze vyloučit, že se

žalovaná ubrání povinnosti směnku zaplatit i tehdy, neunese-li sice důkazní

břemeno ohledně svých tvrzení, jakou pohledávku směnka zajišťovala, ale

současně bude zjevné, že žalobkyní tvrzená kauza směnky nemůže obstát (např. tehdy, kdy směnka byla dle skutkové verze žalobkyně vystavena k zajištění

pohledávky, u níž to zákon výslovně zakazuje ? viz např. ustanovení § 112 odst. 1 a § 128 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, nebo tehdy,

je-li nepochybné, že žalobkyní tvrzená zajištěná pohledávka nemohla platně

vzniknout např. z důvodu absolutní neplatnosti smlouvy, ze které dovozuje

žalobkyně její existenci). Dospěl-li v dané věci odvolací soud k závěru, že směnka byla vystavena „v

souvislosti s nerealizovaným záměrem založit obchodní společnost“, ve spojení s

tím, že žalovaná v řízení před soudem prvního stupně netvrdila, že „smluvní

pokuta byla sjednána neplatně z důvodu nedodržení zákonem předepsané písemné

formy“ a uplatnění požadavku na moderaci smluvní pokuty vzneseného až v

odvolacím řízení brání zásada neúplné apelace, potom z takového vymezení

směnkou zajištěné „pohledávky“ není seznatelné, zda směnka zajišťovala splnění

pohledávky ze smluvní pokuty nebo zda zajišťovala splnění jiné povinnosti. Přitom za stavu, kdy by důvodem vystavení směnky bylo zajištění pohledávky ze

smluvní pokuty, která měla vzniknout právě v souvislosti s výše popsaným (a

nerealizovaným) „záměrem“, nelze pominout, že dohoda o smluvní pokutě vyžaduje

písemnou formu a její nedodržení má za následek absolutní neplatnost dohody

(srov. ustanovení § 544 odst. 2 obč. zák. ve spojení s ustanovením § 40 odst. 1

obč. zák.). Současně platí, že k absolutní neplatnosti právního úkonu soud

přihlíží (za předpokladu, že tato neplatnost je z tohoto právního úkonu patrná)

z úřední povinnosti (k tomu srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

31. května 2007, sp. zn. 29 Odo 784/2005, uveřejněného pod číslem 25/2008

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 31. října 2012, sen. zn. 33 ICdo 15/2012, a rozsudku ze dne 29. října 2008, sp. zn. 21 Cdo 4841/2007, uveřejněného pod číslem 71/2009 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek). V situaci, kdy žalovaná námitku neplatnosti ujednání o smluvní pokutě pro

nedostatek písemné formy uplatnila v replice k vyjádření žalobkyně (v podání ze

dne 24. dubna 2016,č. l.

186-188) a kdy je nepochybné, že jde o námitku právní

(a nikoli skutkovou), bylo povinností odvolacího soudu se její důvodností

zabývat, což platí tím více, že z tvrzení žalobkyně, ani ze žádného z

provedených důkazů existence písemného ujednání o smluvní pokutě neplyne, a

naopak svědek T. R. se k okolnostem „geneze vzniku směnky“ vyjádřil tak, že

„písemná dohoda zde nebyla“ (viz protokol o jednání ze dne 20. března 2015, č. l. 152- 157). Právní posouzení věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a které bylo

dovoláním zpochybněno, tak je neúplné a tudíž i nesprávné; Nejvyšší soud proto

rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení

(§ 243e odst. 1 a 2 o. s. ř.). V další fázi řízení odvolací soud především znovu posoudí, zda žalovaná unesla

důkazní břemeno ohledně jí tvrzené kauzy směnky; v případě negativního závěru

vyhodnotí, jakou kauzu směnky tvrdí žalobkyně, včetně toho, zda takto tvrzená

kauza směnky může v právu obstát.

Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud závazný. O náhradě nákladů

řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém rozhodnutí o věci

(§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 5. 2018

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu