Nejvyšší soud Usnesení občanské

29 Cdo 490/2015

ze dne 2016-11-30
ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.490.2015.1

29 Cdo 490/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana

Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci

žalobce JUDr. Miloslava Havleny, advokáta, se sídlem v Blatné, tř. J. P. Koubka

81, PSČ 388 01, jako správce konkursní podstaty úpadce MIPOLSTAV a. s.,

identifikační číslo osoby 26041588, proti žalovanému TEKTON CZ s. r. o., se

sídlem ve Volyni, Slovenská 695, PSČ 387 01, identifikační číslo osoby

26034701, zastoupenému Mgr. Vladislavou Kučerovou, advokátkou, se sídlem v

Praze 1, Dlouhá 730/35, PSČ 110 00, o neúčinnost kupní smlouvy, vedené u

Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1198/2009, o dovolání

žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. října 2014, č. j. 15

Cmo 19/2014-193, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Rozsudkem ze dne 17. února 2014, č. j. 13 Cm 1198/2009-165, ve znění usnesení

ze dne 9. dubna 2014, č. j. 13 Cm 1198/2009 – 178, Krajský soud v Českých

Budějovicích určil, že kupní smlouva ze dne 4. května 2006, jejímž předmětem

byl převod osobního automobilu Škoda Felicia Combi, SPZ PIE 76-36, osobního

automobilu Škoda Felicia, SPZ PIE 11-98, osobního automobilu Škoda Felicia

Combi, SPZ PIH 64-16, osobního automobilu Volkswagen Passat, SPZ STI 87-40,

osobního automobilu Seat Toledo 1,8i SPZ STE 23-70, vysokozdvižného vozíku

Desta DVHM 2522, sklápěcího automobilu AVIA A-30K, SPZ 1C29506, sklápěče

Liaz-Palfinger, SPZ STE 91-27, valníku Škoda-Liaz 100.031, SPZ STA 02-10,

zemního stroje UN-061, /označené movité věci společně dále jen jako „vozový

park“/ (dále jen „kupní smlouva“), je vůči konkursním věřitelům neúčinná (bod

I. výroku) a zamítl žalobu v části, kterou se žalobce domáhal určení

neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 18. května 2006, jejímž předmětem byl převod

osobního automobilu Škoda Felicia, SPZ 1C52471 (bod II. výroku), rozhodl o

nákladech řízení (bod III. výroku) a povinnosti žalovaného zaplatit soudní

poplatek (bod I. výroku doplňujícího usnesení). Šlo o v pořadí třetí rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, když

první rozsudek ze dne 27. října 2011, č. j. 13 Cm 1198/2009-60, jímž Krajský

soud v Českých Budějovicích žalobu částečně zamítl a v části řízení zastavil,

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 8. ledna 2013, č. j. 13 Cmo 4/2012-75,

zrušil pro nepřezkoumatelnost a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení (předmětem odvolání nebyl výrok II. týkající se částečného zastavení

řízení), a druhý rozsudek ze dne 10. července 2013, č. j. 13 Cm 1198/2009-128,

jímž Krajský soud v Českých Budějovicích žalobu zamítl, Vrchní soud v Praze

usnesením ze dne 17. října 2013, č. j. 15 Cmo 41/2013-151, zrušil a věc vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení se závazným právním názorem, že kupní

smlouvy jsou za stávajících skutkových zjištění platné a je třeba již provedené

důkazy a další důkazy, které účastníci navrhli v souladu se zákonnou

koncentrací řízení, zaměřit na zjištění, zda lze z nich dovodit závěr o jejich

neúčinnosti. Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalovaného

potvrdil bod I. výroku rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne

17. února 2014, č. j. 13 Cm 1198/2009-165, včetně výroku o povinnosti zaplatit

soudní poplatek, o němž bylo rozhodnuto v doplňujícím usnesení ze dne 9. dubna

2014, č. j. 13 Cm 1198/2009-178; výrok o nákladech řízení (bod III. výroku)

změnil tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (první

výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok). Odvolací soud – vycházeje ze skutkových závěrů soudu prvního stupně – přitakal

soudu prvního stupně v závěru, podle kterého je třeba spatřovat v uzavření

kupní smlouvy neúčinný právní úkon. Vyšel přitom z toho, že pozdější úpadce

uzavřel kupní smlouvu se žalovaným zhruba měsíc před tím, než sám podal návrh

na prohlášení konkursu.

Přestože sjednaná kupní cena byla cenou obvyklou

(odpovídala hodnotě převáděného vozového parku), povinnost žalovaného zaplatit

kupní cenu zanikla jednostranným zápočtem žalovaného, když kupní smlouva tuto

možnost nevylučovala, pročež se pozdějšímu úpadci nedostalo žádného reálného

protiplnění. Podle odvolacího soudu uzavřel pozdější úpadce kupní smlouvu v době, kdy se již

prokazatelně nacházel v úpadku, s úmyslem zvýhodnit žalovaného, jakožto svého

věřitele se splatnými pohledávkami, když uzavřením kupní smlouvy umožnil

započtení pohledávek žalovaného s pohledávkou na úhradu kupní ceny. Rozsudkem

Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 11. června 2009, č. j. 5T 125/2008-3986,

byl obžalovaný M. P. (předseda představenstva úpadce, dále jen „M. P.“) uznán

vinným trestným činem zvýhodňování věřitele podle § 256a odst. 1, odst. 2

zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009,

kterého se mimo jiné dopustil také uzavřením předmětné kupní smlouvy. Žalovanému musel být znám úmysl pozdějšího úpadce krátit své ostatní věřitele,

neboť s pozdějším úpadcem dlouhodobě obchodně spolupracoval (uzavřel s ním

smlouvu o sdružení za účelem provedení díla v Radomyšli). Žalovaný převzal celý

vozový park pozdějšího úpadce v době, kdy měl za pozdějším úpadcem splatné

pohledávky, přičemž nejpozději na jaře 2006 M. P. informoval žalovaného o

zamýšleném snižování nákladů společnosti a změně její obchodní činnosti, v

důsledku které nebude potřebovat dvacet zaměstnanců ani vozový park. Jednatel

žalovaného s M. P. na jaře roku 2006 jednali o převzetí zaměstnanců pozdějšího

úpadce žalovaným, k čemuž také nakonec došlo. Obě smluvní strany byly

připraveny k započtení pohledávek dohodou (jednaly o něm), byť uzavření této

dohody v řízení prokázáno nebylo. V této souvislosti odvolací soud – přihlašuje se k závěrům formulovaným

Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4886/2007,

uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 1, ročník 2011, pod číslem 10 –

především zdůraznil, že o zkracující právní úkon ve smyslu § 42a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (ve znění účinném do 31. prosince 2013; dále

jen „obč. zák.“), nejde pouze tehdy, obdržel-li úpadce za převedené věci od

nabyvatele skutečně jejich obvyklou cenu, nebo mu za ně byla jinak poskytnuta

přiměřená náhrada. To se v daném případě nestalo a naopak bylo prokázáno, že se

pozdějšímu úpadci za převedené movité věci žádného skutečného plnění nedostalo

v důsledku jednostranného zápočtu žalovaného, přičemž bylo prokázáno, že obě

smluvní strany byly připraveny k započtení vzájemných pohledávek písemnou

dohodou. Dopustil-li dlužník v úpadku, aby mohlo být druhou smluvní stranou na

kupní cenu plněno zápočtem, pak tím druhé straně umožnil, aby do jeho

(dlužníkovy) majetkové podstaty za převedené věci nemusela poskytnout žádné

reálné protiplnění. Na takovou situaci je třeba hledět, jako by se dohodl o

započtení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, namítaje, že napadené

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (tj. uplatňuje dovolací

důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007, dále též jen „o. s. ř.“)

a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí změnil tak, že žaloba se v

plném rozsahu zamítá. Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním

zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání

(§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se

však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona (a

tudíž i pro spory vedené na jejich základě) použijí dosavadní právní předpisy

(tedy vedle zákona o konkursu a vyrovnání ve znění účinném do 31. prosince

2007, dále jen „ZKV“, i občanský soudní řád ve znění účinném do 31. prosince

2007). Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010,

sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek. Dovolání žalovaného proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve

věci samé, které není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ a b/ o. s. ř. (k tomu, že o situaci předvídanou v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. nejde, srov. i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. listopadu 2008,

sp. zn. 22 Cdo 3602/2007, uveřejněného pod číslem 69/2010 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud neshledal přípustným ani podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.; proto je odmítl podle ustanovení §

243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. Dovolání žalovaného je založeno na kritice správnosti právního posouzení věci

soudy nižších stupňů co do závěru o neúčinnosti kupní smlouvy, kterou pozdější

úpadce převedl vozový park na žalovaného. Dovolatelem předestřenou otázku však

soudy nižších stupňů zodpověděly ve shodě s ustálenou judikaturou Nejvyššího

soudu. V rozsudku ze dne 22. ledna 2002 sp. zn. 21 Cdo 549/2001, který byl uveřejněn

pod číslem 64/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen „R

64/2002“), Nejvyšší soud uzavřel, že odpůrčí žalobě ve smyslu § 42a obč. zák. lze vyhovět, jen je-li prokázáno (důkazní břemeno nese žalobce), že dlužníkův

právní úkon zkracuje uspokojení pohledávky jeho věřitele. Dlužníkův právní úkon

zkracuje pohledávku věřitele zejména tehdy, jestliže vede ke zmenšení majetku

dlužníka a jestliže v jeho důsledku nastalé zmenšení majetku má současně za

následek, že věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku

dlužníka, ačkoliv – nebýt tohoto úkonu – by se z majetku dlužníka alespoň

zčásti uspokojil. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 12. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 4333/2007,

uveřejněném pod číslem 30/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále

jen „R 30/2009“) pro poměry odpůrčí žaloby podle § 42a obč. zák.

vysvětlil, že

pro závěr, že se dlužníkův majetek následkem převodu věci, práva nebo jiné

majetkové hodnoty na jiného nesnížil, není bez dalšího významný jen obsah

smlouvy nebo jiného ujednání. O tzv. ekvivalentní právní úkon dlužníka jde jen

tehdy, jestliže za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty se

dlužníku opravdu (reálně) dostala jejich obvyklá cena nebo jiná skutečně

přiměřená (rovnocenná) náhrada. K tomuto závěru se – v poměrech odpůrčí žaloby podle § 16 ZKV – Nejvyšší soud

přihlásil v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 4886/2007, ve kterém dovodil, že jestliže

dlužník, který nemá jiný majetek postačující k uspokojení svých věřitelů, poté,

co jako prodávající uzavřel se svým věřitelem jako kupujícím kupní smlouvu o

prodeji movitých věcí, uzavřel s kupujícím dohodu o započtení kupní ceny proti

pohledávce kupujícího, byla kupní smlouva ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák. právním úkonem zkracujícím dlužníkovy věřitele, neboť v době účinnosti kupní

smlouvy se dlužníku za prodaný majetek nedostalo žádného skutečného (reálného)

protiplnění, z nějž by mohli dlužníkovi věřitelé uspokojit své pohledávky. Tyto judikatorní závěry se obdobně prosadí i v projednávané věci. Je totiž

zjevné, že v důsledku započtení pohledávky žalovaného na pohledávku pozdějšího

úpadce na úhradu kupní ceny se pozdějšímu úpadci za prodaný majetek žádného

skutečného (reálného) protiplnění (z nějž by mohli jeho ostatní věřitelé

uspokojit své pohledávky) nedostalo. O tom, že na výše uvedených závěrech není

způsobilá ničeho změnit ani okolnost, že v řízení nebylo prokázáno uzavření

dohody o zápočtu, pročež soudy vyšly z toho, že k zániku pohledávek došlo

jednostranným započtením pohledávek žalovaným, nemá ani Nejvyšší soud žádné

pochybnosti. Podstatné je, že uzavřením kupní smlouvy právě s žalovaným –

jakožto s věřitelem se splatnými pohledávkami – vytvořil pozdější úpadce

podmínky pro zápočet vzájemných pohledávek, čímž v době, kdy neměl dostatek

finančních prostředků na úhradu splatných závazků, zvýhodnil právě žalovaného. Namítá-li dovolatel dále, že žalobce nepředložil důkazy svědčící o tom, že by

žalovaný znal úmysl dlužníka, pak přehlíží, že odvolací soud (ve shodě se

soudem prvního stupně) svůj závěr, že žalovanému musel být znám úmysl (záměr)

pozdějšího úpadce zkrátit možnost uspokojení pohledávek ostatních věřitelů,

opřel o konkrétní zjištění vyplynuvší z provedeného dokazování, zejména z

okolností předcházející uzavření sporné kupní smlouvy, přihlédl k majetkovým

poměrům pozdějšího úpadce, k době uzavření kupní smlouvy, k tomu, že žalovaný

kromě převodu vozového paruku převzal i zaměstnance pozdějšího úpadce a

časovému odstupu mezi uzavřením kupní smlouvy a prohlášením konkursu na majetek

úpadce. Nadto je zapotřebí zdůraznit, že touto výhradou dovolatel nezpochybňuje

správnost právního posouzení věci odvolacím soudem, ale ve skutečnosti brojí

proti skutkovým závěrům, na nichž odvolací soud založil své rozhodnutí, a na

základě vlastního hodnocení důkazů dovozuje odlišné skutkové závěry, než které

učinil odvolací soud. Uplatňuje tedy dovolací důvod podle ustanovení § 241a

odst. 3 o. s.

ř., který neslouží k přezkoumání správnosti právního posouzení

věci, ale k posouzení, zda rozsudek odvolacího soudu nevychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování. Z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. se přitom podává, že dovolací

přezkum je zde předpokládán zásadně pro posouzení otázek právních, pročež

způsobilým dovolacím důvodem je ten, jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.]. Jen z

pohledu tohoto důvodu, jehož obsahovým vymezením je dovolací soud vázán (§ 242

odst. 3 o. s. ř.), je pak možné (z povahy věci) posuzovat, zda dovoláním

napadené rozhodnutí je zásadně významné. Naopak zde nelze účinně uplatnit

námitky proti skutkovým zjištěním způsobem, který předjímá dovolací důvod podle

ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., stejně jako důvod podle § 241a odst. 2

písm. a/ o. s. ř., jestliže tvrzené vady v procesu získání skutkových zjištění

(zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní

otázky zásadního významu (srov. shodně usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 9, ročník 2006, pod číslem 130, a ze dne 15. listopadu 2007, sp. zn. III. ÚS

372/06, jakož i důvody rozhodnutí uveřejněného pod číslem 48/2006 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného Nejvyšší soud

odmítl a z obsahu spisu neplyne, že by žalobci v dovolacím řízení účelně

vynaložené náklady vznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

Mgr. Milan P o l á š e k

předseda senátu