29 Odo 104/2006
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka
Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové rozhodl v
právní věci žalobců a/ Ing. H. S., a b/ B. S., obou zastoupených JUDr. R. H.,
advokátem, proti žalované Mgr. K. K., o zaplacení částky 738.788,- Kč s
příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 12 C
248/96, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.
května 2005, č. j. 11 Co 70/2005-322, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 27. 8. 2004, č. j. 12 C
248/96-286, zamítl žalobu, kterou se žalobci (a/ Ing. H. S. a b/ B. S.)
domáhali po žalovaném Ing. J. K. každý zaplacení částky 369.394,- Kč s 19%
úrokem z prodlení od 1. 6. 1999 do zaplacení.
Soud prvního stupně při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku vyšel
zejména ze skutkových zjištění, podle kterých:
1) K. b. a. s. , pobočka ve F.-M. (dále též jen „banka“) uzavřela dne 14. 10.
1991 se žalovaným smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 2 400 000,- Kč, s termínem
čerpání úvěru do 31. 12. 1991 a s konečným termínem splacení úvěru do 30. 12.
1994 (dále též jen „úvěrová smlouva“).
2) Banka (jako zástavní věřitelka) uzavřela se žalovaným (jako zástavním
dlužníkem) dne 14. 10. 1991 smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem
zapsaným na LV 3004 pro k. ú. L. a nemovitostem zapsaným na LV 4813 bez uvedení
katastrálního území, k zajištění úvěru označeného pod bodem 1) (dále též jen
„zástavní smlouva“).
3) K zástavní smlouvě bylo připojeno prohlášení obou žalobců ze 14. 10. 2001 o
tom, že souhlasí se zastavením nemovitostí, podepsané však pouze žalobcem b/.
4) K zástavní smlouvě bylo dále připojeno prohlášení manželky žalovaného K. K.
o tom, že souhlasí se zastavením nemovitosti na pozemku p. č. 1049/3 v k. ú. L.
ve prospěch banky jako ručení za provozní úvěr.
5) Žalovaný (jako věřitel) uzavřel dne 20. 10. 1991 se společností M., spol. s
r. o. (dále též jen „společnost M.“) (jako s dlužníkem) zastoupenou žalobkyní
a/, smlouvu o půjčce, kterou žalovaný poskytl uvedené společnosti půjčku ve
výši 2 400 000,- Kč, z částky získané na základě úvěrové smlouvy. Společnost M.
se zavázala, že bude splácet úvěr u banky namísto žalovaného. Žalovaný v té
době byl ředitelem společnosti M. a jejím společníkem.
6) Žalobci zaplatili bance na úhradu pohledávky z úvěrové smlouvy dne 23.
května 1996 částku 738.788,- Kč.
7) Banka se prohlášením ze dne 22. května 1996, učiněným formou notářského
zápisu, vzdala zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví žalobců,
zřízeného podle zástavní smlouvy.
Rozsudkem ze dne 11. dubna 1997, sp. zn. 24 Cm 858/95, který nabyl právní moci,
uložil Krajský obchodní soud v Ostravě žalovanému zaplatit bance z titulu
nesplaceného zbytku pohledávky z úvěrové smlouvy částku 741.546,56 Kč s
příslušenstvím a co do části původně požadovaného nároku řízení zastavil pro
jeho úhradu žalobci způsobem popsaným pod bodem 6).
Na tomto skutkovém základě dospěl soud k závěru, že úvěrová smlouva (kterou
posuzoval podle zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku - dále též jen
„hosp. zák.“) je platná. Za platnou však nepokládal zástavní smlouvu, uváděje,
že zástavcem mohl být jen subjekt označený v § 1 hosp. zák., jímž byl toliko
žalovaný (jako spoluvlastník nemovitostí) a nikoli jeho manželka. Ta navíc
neučinila součástí svého prohlášení pozemek p. č. 1049/3 a prohlášení učinila v
omylu, neboť se domnívala, že jde o zastavení nemovitostí k zajištění úvěru pro
společnost M., nikoli pro žalovaného. U dalších zástav pak není uvedeno
katastrální území a z prohlášení žalobce b/ nelze dovodit, že byl podnikatelem.
Z výše uvedeného soud dovodil, že nebyla-li zástavní smlouva platná, nemohla se
banka vzdát zástavního práva váznoucího na nemovitostech na LV č. 4813 a 4814
pro k. ú. L. a žalobci neměli důvod zaplatit bance částku 738.788,- Kč.
Jestliže tak učinili, nevzniklo tím bezdůvodné obohacení žalovanému, nýbrž
bance.
Smlouvu ze dne 20. 10. 1991 nepovažoval soud za smlouvu úvěrovou či smlouvu o
půjčce, s tím, že žalovaný jako podnikatel neměl oprávnění poskytovat úvěry a
že chybí odevzdání předmětu smlouvy o půjčce. Na daný případ nelze podle soudu
aplikovat ani ustanovení § 743 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku (dále též jen „obč. zák.“), o jednatelství bez příkazu,, neboť
žalobci, kteří na výzvu banky uhradili částku 738 788,- Kč, neuvědomili
žalovaného o obstarání záležitosti a neměli jeho souhlas. Nelze použít ani
ustanovení § 743 odst. 2 obč. zák., neboť žalobci nejednali ve prospěch
žalovaného, ale ve svém zájmu, aby nedošlo k realizaci zástavy podle zástavní
smlouvy.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí,
rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému uložil zaplatit každému
ze žalobců částku 369 394,- Kč s 19% úrokem z prodlení od 29. 8. 1996 do
zaplacení a ohledně 19% úroku z prodlení za období od 1. 6. do 28. 8. 1996
žalobu zamítl.
Odvolací soud stejně jako soud prvního stupně považoval úvěrovou smlouvu za
platnou a zástavní smlouvu (ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví žalobců
(na LV č. 4813 a 4814 pro k. ú. L.) za neplatnou pro neurčitost co do
identifikace nemovitostí a pro absenci souhlasu žalobkyně a/ (hodnocení
zástavní smlouvy ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví manželů K. měl za
nadbytečné).
Odvolací soud však nesouhlasil s tím, že pro neplatnost zástavní smlouvy
nevzniklo plněním žalobců bezdůvodné obohacení na straně žalovaného. Dospěl k
závěru, že věc je nutno posoudit podle ustanovení § 454 obč. zák. Žalovaný měl
plnit na základě smlouvy bance, měl tedy povinnost ke konkrétnímu plnění;
taková právní povinnost naopak neexistovala na straně žalobců, kteří fakticky
bance předmětnou částku zaplatili. Žalobci, kteří plnili za jiného (za
žalovaného) mají právo požadovat po něm (a to solidárně) vydání předmětu
bezdůvodného obohacení, tedy částku 738.788,-Kč.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž poukázal jednak
na nesprávné právní posouzení platnosti úvěrové smlouvy, jednak na nesprávné
právní posouzení v žalobě uvedeného důvodu, tj. bezdůvodného obohacení a
uplatnil tak dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).
Vyslovil názor, že žalovaná částka byla přiznána v rozporu s dobrými mravy,
neboť prostředky získané na základě simulované úvěrové smlouvy byly určeny a
také použity pro potřeby společnosti M., která byla ovládána a „vlastněna“
žalobci. Uzavření úvěrové smlouvy žalovaným dohodli s bankou žalobci, neboť
společnost M. byla natolik zadlužena, že jí banka nemohla poskytnout další
úvěr.
Dovolatel namítl, že platnost smlouvy nelze posuzovat podle toho, že je ve
smlouvě uveden jako dlužník včetně rodného čísla a bydliště. Důvodem a účelem
podepsání úvěrové smlouvy bylo získání úvěru, ale příjemcem měla být společnost
M. a nikoliv žalovaný. Soudy připouštějí, že tento úmysl na straně žalovaného
byl, ale nezabývají se otázkou, zda stejný úmysl lze dovodit i na straně banky,
a že tedy nešlo o neshodu vůle na straně jednoho z účastníků, ale o předstírání
obou účastníků. Ze skutečnosti, že banka poskytovala žalovanému podnikatelský
úvěr, ale nijak neověřovala, zda skutečně podnikatelskou činnost vyvíjí, měly
soudy dovodit, že ani úmysl banky nesměřoval k poskytnutí úvěru žalovanému, ale
k poskytnutí úvěru společnosti M. Plnění, které žalobci poskytli bance, bylo v
jejich zájmu a bylo důsledkem dohody mezi nimi a bankou, uzavřené za podmínky,
že žalobci zaplatí určitou částku a banka se vzdá svého zástavního práva, které
formálně na jejich nemovitostech vázlo, a umožní jim získání dalších úvěrů.
Akcentoval rovněž, že závěry odvolacího soudu o bezdůvodném obohacení
nepochybně vycházejí ze zprávy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu SSR ze
dne 21. prosince 1978, Cpj 37/78, o zhodnocení úrovně rozhodování soudů SSR ve
věcech odpovědnosti za neoprávněný majetkový prospěch podle § 451 a násl. obč.
zák., uveřejněné pod číslem 1/1979 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
(dále též jen „R 1/1979“), podle které však k předpokladům naplnění skutkové
podstaty plnění za jiného náleží, že ten, kdo plnil za jiného, neměl sám
povinnost plnit.
Dovolatel závěrem navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a
věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalobci ve vyjádření především uvedli, že v průběhu řízení bylo nepochybně
prokázáno, že žalovaný uzavřel úvěrovou smlouvu a že oni za účelem zajištění
úvěru uzavřeli s bankou zástavní smlouvu. Žalovaný jako dlužník z úvěrové
smlouvy svůj závazek vůči bance nesplnil, takže banka mohla jako zástavní
věřitel využít svého práva a domáhat se zpeněžení žalobci poskytnuté zástavy.
Žalobci prokazatelně zaplatili bance částku 738.788,- Kč z titulu odvrácení
bezprostředně hrozícího rizika ztráty vlastnického práva. Příjemcem finančních
prostředků od banky byl žalovaný jako dlužník a i v případě neplatnosti
úvěrového vztahu by byla zachována jeho povinnost přijaté finanční prostředky
bance vrátit. V řízení nebylo prokázáno, že by žalobci jednali ve shodě s
bankou tak, že žalovaný by byl v jakési pozici prostředníka, který nebyl
konečným příjemcem úvěrových prostředků. Navrhli, aby dovolání bylo jako zjevně
bezdůvodné odmítnuto.
Se zřetelem k bodům 2. a 3. článku II. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle
občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. dubnem 2005.
V průběhu dovolacího řízení dovolatel zemřel, přičemž podle dosavadních
výsledků dědického řízení jediným v úvahu přicházejícím dědicem zemřelého ze
zákona, který dědictví neodmítl, je manželka zemřelého Mgr. K. K. Nejvyšší soud
proto usnesením ze dne 10. září 2008, č. j. 29 Odo 104/2006-379, rozhodl, že v
řízení bude jako se žalovanou (a dovolatelkou) pokračováno s Mgr. K. K.
Dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř., není však
důvodné.
Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední
povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), nejsou dovoláním namítány a ze spisu se
nepodávají, Nejvyšší soud se proto - v hranicích právních otázek vymezených
dovoláním - zabýval tím, zda je dán uplatněný dovolací důvod, tedy správností
právního posouzení věci odvolacím soudem.
Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc
podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá nebo právní normu,
sice správně určenou, nesprávně vyložil, popřípadě ji na daný skutkový stav
nesprávně aplikoval.
Dovolací soud především shledává správným závěr odvolacího soudu, podle kterého
úvěrová smlouva není neplatná pro neshodu vůle a projevu. Nejvyšší soud na dané
téma uzavřel v rozsudku uveřejněném pod číslem 36/2008 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek (dále též jen „R 36/2008“), že smlouva, při jejímž
uzavření jeden z účastníků úmyslně předstíral určitou vůli se záměrem, aby tím
vyvolal u druhého účastníka omyl nebo aby tím využil jeho omylu, není neplatná
pro nedostatek vážné vůle nebo pro rozpor se zákonem. Šlo o výklad smlouvy
uzavřené podle občanského zákoníku, z čehož v R 36/2008 dále plynul závěr,
podle kterého podvodné jednání jednoho z účastníků smlouvy při jejím uzavření
je důvodem neplatnosti smlouvy podle ustanovení § 49a obč. zák., jehož se může
úspěšně dovolat jen druhý účastník smlouvy (§ 40a obč. zák.).
V režimu úvěrové smlouvy uzavírané podle hospodářského zákoníku však platí
vyslovené zásady (s korekcí týkající se poslední věty) obdobně. Pro posouzení
následků neshody vůle a projevu platila v tomto ohledu úprava obsažená v § 22
hosp. zák., z jehož odstavce druhého se podává, že v takovém případě šlo o jen
relativní neplatnost právního úkonu (hospodářské smlouvy) vždy a že dovolat se
jí mohla jen „organizace“ na jejíž ochranu byl důvod neplatnosti stanoven.
Na základě toho, že původní žalovaný jednal při uzavření úvěrové smlouvy v
úmyslu zajistit úvěr pro společnost M. a před bankou simuloval úmysl zajistit
úvěr pro sebe, tedy na neplatnost úvěrové smlouvy usuzovat nelze (a původnímu
žalovanému právo se této neplatnosti dovolat nepříslušelo). Zjištěný skutkový
stav věci (který dovolání v mezích uplatněného dovolacího důvodu nezpochybňuje)
pak neskýtá podklady pro závěr, že by ve stejném úmyslu jednala (svou skutečnou
vůli zastírala) banka.
Podle ustanovení § 454 obč. zák., v rozhodném znění, bezdůvodně se obohatil i
ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.
Namítá-li se v dovolání, že žalobci úhradou sporné částky bance neplnili „za
jiného“ (za původního žalovaného), nýbrž za sebe (jako zástavní dlužníci), pak
přehlíží, že podle judikatury Nejvyššího soudu při absenci jiné dohody mezi
zástavním dlužníkem a osobním dlužníkem platí, že i tehdy, uhradí-li zástavní
dlužník z titulu zástavního práva váznoucího na majetku v jeho vlastnictví za
osobního dlužníka zástavnímu věřiteli zajištěnou pohledávku, má právo domáhat
se v rozsahu takové úhrady vůči osobnímu dlužníku vydání bezdůvodného obohacení
právě podle ustanovení § 454 obč. zák. (srov. shodně rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 27. června 2002, sp. zn. 25 Cdo 2093/2000, jenž je veřejnosti k
dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Dovolání proto ani potud není důvodné.
Odvolací soud neměl (oproti mínění vyslovenému v dovolání) ani důvod odepřít
žalobcům výkon jejich práva pro rozpor s dobrými mravy (dle § 3 obč. zák.).
Zjištěný skutkový stav věci spolehlivě dokládá, že tím, kdo předstíráním
úmyslu získat úvěr pro sebe, zastíral před bankou záměr získat takto peněžní
prostředky pro společnost M., která by na ně jinak nedosáhla, byl v každém
případě původní žalovaný jako tehdejší ředitel a společník společnosti M.
Důvod poskytovat takovému jednání (jehož logickým a předvídatelným vyústěním
byly po úpadku společnosti M. žaloby na původního žalovaného) ochranu poukazem
na rozpor výkonu práva s dobrými mravy, Nejvyšší soud nemá.
Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.
ř.), dovolání podle § 243b odst. 2 o. s. ř. jako neopodstatněné zamítl.
Výrok o nákladech řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1
a § 142 odst. 1 o. s. ř. odůvodněn tím, že neúspěšné dovolatelce právo na
jejich náhradu nevzniklo a tím, že u žalobců žádné prokazatelné náklady tohoto
řízení nebyly zjištěny.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. října 2008
JUDr. František Faldyna, CSc.
předseda senátu