Nejvyšší soud Rozsudek občanské

29 Odo 104/2006

ze dne 2008-10-01
ECLI:CZ:NS:2008:29.ODO.104.2006.1

29 Odo 104/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka

Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové rozhodl v

právní věci žalobců a/ Ing. H. S., a b/ B. S., obou zastoupených JUDr. R. H.,

advokátem, proti žalované Mgr. K. K., o zaplacení částky 738.788,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 12 C

248/96, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.

května 2005, č. j. 11 Co 70/2005-322, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 27. 8. 2004, č. j. 12 C

248/96-286, zamítl žalobu, kterou se žalobci (a/ Ing. H. S. a b/ B. S.)

domáhali po žalovaném Ing. J. K. každý zaplacení částky 369.394,- Kč s 19%

úrokem z prodlení od 1. 6. 1999 do zaplacení.

Soud prvního stupně při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku vyšel

zejména ze skutkových zjištění, podle kterých:

1) K. b. a. s. , pobočka ve F.-M. (dále též jen „banka“) uzavřela dne 14. 10.

1991 se žalovaným smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 2 400 000,- Kč, s termínem

čerpání úvěru do 31. 12. 1991 a s konečným termínem splacení úvěru do 30. 12.

1994 (dále též jen „úvěrová smlouva“).

2) Banka (jako zástavní věřitelka) uzavřela se žalovaným (jako zástavním

dlužníkem) dne 14. 10. 1991 smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem

zapsaným na LV 3004 pro k. ú. L. a nemovitostem zapsaným na LV 4813 bez uvedení

katastrálního území, k zajištění úvěru označeného pod bodem 1) (dále též jen

„zástavní smlouva“).

3) K zástavní smlouvě bylo připojeno prohlášení obou žalobců ze 14. 10. 2001 o

tom, že souhlasí se zastavením nemovitostí, podepsané však pouze žalobcem b/.

4) K zástavní smlouvě bylo dále připojeno prohlášení manželky žalovaného K. K.

o tom, že souhlasí se zastavením nemovitosti na pozemku p. č. 1049/3 v k. ú. L.

ve prospěch banky jako ručení za provozní úvěr.

5) Žalovaný (jako věřitel) uzavřel dne 20. 10. 1991 se společností M., spol. s

r. o. (dále též jen „společnost M.“) (jako s dlužníkem) zastoupenou žalobkyní

a/, smlouvu o půjčce, kterou žalovaný poskytl uvedené společnosti půjčku ve

výši 2 400 000,- Kč, z částky získané na základě úvěrové smlouvy. Společnost M.

se zavázala, že bude splácet úvěr u banky namísto žalovaného. Žalovaný v té

době byl ředitelem společnosti M. a jejím společníkem.

6) Žalobci zaplatili bance na úhradu pohledávky z úvěrové smlouvy dne 23.

května 1996 částku 738.788,- Kč.

7) Banka se prohlášením ze dne 22. května 1996, učiněným formou notářského

zápisu, vzdala zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví žalobců,

zřízeného podle zástavní smlouvy.

Rozsudkem ze dne 11. dubna 1997, sp. zn. 24 Cm 858/95, který nabyl právní moci,

uložil Krajský obchodní soud v Ostravě žalovanému zaplatit bance z titulu

nesplaceného zbytku pohledávky z úvěrové smlouvy částku 741.546,56 Kč s

příslušenstvím a co do části původně požadovaného nároku řízení zastavil pro

jeho úhradu žalobci způsobem popsaným pod bodem 6).

Na tomto skutkovém základě dospěl soud k závěru, že úvěrová smlouva (kterou

posuzoval podle zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku - dále též jen

„hosp. zák.“) je platná. Za platnou však nepokládal zástavní smlouvu, uváděje,

že zástavcem mohl být jen subjekt označený v § 1 hosp. zák., jímž byl toliko

žalovaný (jako spoluvlastník nemovitostí) a nikoli jeho manželka. Ta navíc

neučinila součástí svého prohlášení pozemek p. č. 1049/3 a prohlášení učinila v

omylu, neboť se domnívala, že jde o zastavení nemovitostí k zajištění úvěru pro

společnost M., nikoli pro žalovaného. U dalších zástav pak není uvedeno

katastrální území a z prohlášení žalobce b/ nelze dovodit, že byl podnikatelem.

Z výše uvedeného soud dovodil, že nebyla-li zástavní smlouva platná, nemohla se

banka vzdát zástavního práva váznoucího na nemovitostech na LV č. 4813 a 4814

pro k. ú. L. a žalobci neměli důvod zaplatit bance částku 738.788,- Kč.

Jestliže tak učinili, nevzniklo tím bezdůvodné obohacení žalovanému, nýbrž

bance.

Smlouvu ze dne 20. 10. 1991 nepovažoval soud za smlouvu úvěrovou či smlouvu o

půjčce, s tím, že žalovaný jako podnikatel neměl oprávnění poskytovat úvěry a

že chybí odevzdání předmětu smlouvy o půjčce. Na daný případ nelze podle soudu

aplikovat ani ustanovení § 743 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského

zákoníku (dále též jen „obč. zák.“), o jednatelství bez příkazu,, neboť

žalobci, kteří na výzvu banky uhradili částku 738 788,- Kč, neuvědomili

žalovaného o obstarání záležitosti a neměli jeho souhlas. Nelze použít ani

ustanovení § 743 odst. 2 obč. zák., neboť žalobci nejednali ve prospěch

žalovaného, ale ve svém zájmu, aby nedošlo k realizaci zástavy podle zástavní

smlouvy.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí,

rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému uložil zaplatit každému

ze žalobců částku 369 394,- Kč s 19% úrokem z prodlení od 29. 8. 1996 do

zaplacení a ohledně 19% úroku z prodlení za období od 1. 6. do 28. 8. 1996

žalobu zamítl.

Odvolací soud stejně jako soud prvního stupně považoval úvěrovou smlouvu za

platnou a zástavní smlouvu (ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví žalobců

(na LV č. 4813 a 4814 pro k. ú. L.) za neplatnou pro neurčitost co do

identifikace nemovitostí a pro absenci souhlasu žalobkyně a/ (hodnocení

zástavní smlouvy ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví manželů K. měl za

nadbytečné).

Odvolací soud však nesouhlasil s tím, že pro neplatnost zástavní smlouvy

nevzniklo plněním žalobců bezdůvodné obohacení na straně žalovaného. Dospěl k

závěru, že věc je nutno posoudit podle ustanovení § 454 obč. zák. Žalovaný měl

plnit na základě smlouvy bance, měl tedy povinnost ke konkrétnímu plnění;

taková právní povinnost naopak neexistovala na straně žalobců, kteří fakticky

bance předmětnou částku zaplatili. Žalobci, kteří plnili za jiného (za

žalovaného) mají právo požadovat po něm (a to solidárně) vydání předmětu

bezdůvodného obohacení, tedy částku 738.788,-Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž poukázal jednak

na nesprávné právní posouzení platnosti úvěrové smlouvy, jednak na nesprávné

právní posouzení v žalobě uvedeného důvodu, tj. bezdůvodného obohacení a

uplatnil tak dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963

Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Vyslovil názor, že žalovaná částka byla přiznána v rozporu s dobrými mravy,

neboť prostředky získané na základě simulované úvěrové smlouvy byly určeny a

také použity pro potřeby společnosti M., která byla ovládána a „vlastněna“

žalobci. Uzavření úvěrové smlouvy žalovaným dohodli s bankou žalobci, neboť

společnost M. byla natolik zadlužena, že jí banka nemohla poskytnout další

úvěr.

Dovolatel namítl, že platnost smlouvy nelze posuzovat podle toho, že je ve

smlouvě uveden jako dlužník včetně rodného čísla a bydliště. Důvodem a účelem

podepsání úvěrové smlouvy bylo získání úvěru, ale příjemcem měla být společnost

M. a nikoliv žalovaný. Soudy připouštějí, že tento úmysl na straně žalovaného

byl, ale nezabývají se otázkou, zda stejný úmysl lze dovodit i na straně banky,

a že tedy nešlo o neshodu vůle na straně jednoho z účastníků, ale o předstírání

obou účastníků. Ze skutečnosti, že banka poskytovala žalovanému podnikatelský

úvěr, ale nijak neověřovala, zda skutečně podnikatelskou činnost vyvíjí, měly

soudy dovodit, že ani úmysl banky nesměřoval k poskytnutí úvěru žalovanému, ale

k poskytnutí úvěru společnosti M. Plnění, které žalobci poskytli bance, bylo v

jejich zájmu a bylo důsledkem dohody mezi nimi a bankou, uzavřené za podmínky,

že žalobci zaplatí určitou částku a banka se vzdá svého zástavního práva, které

formálně na jejich nemovitostech vázlo, a umožní jim získání dalších úvěrů.

Akcentoval rovněž, že závěry odvolacího soudu o bezdůvodném obohacení

nepochybně vycházejí ze zprávy občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu SSR ze

dne 21. prosince 1978, Cpj 37/78, o zhodnocení úrovně rozhodování soudů SSR ve

věcech odpovědnosti za neoprávněný majetkový prospěch podle § 451 a násl. obč.

zák., uveřejněné pod číslem 1/1979 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

(dále též jen „R 1/1979“), podle které však k předpokladům naplnění skutkové

podstaty plnění za jiného náleží, že ten, kdo plnil za jiného, neměl sám

povinnost plnit.

Dovolatel závěrem navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a

věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobci ve vyjádření především uvedli, že v průběhu řízení bylo nepochybně

prokázáno, že žalovaný uzavřel úvěrovou smlouvu a že oni za účelem zajištění

úvěru uzavřeli s bankou zástavní smlouvu. Žalovaný jako dlužník z úvěrové

smlouvy svůj závazek vůči bance nesplnil, takže banka mohla jako zástavní

věřitel využít svého práva a domáhat se zpeněžení žalobci poskytnuté zástavy.

Žalobci prokazatelně zaplatili bance částku 738.788,- Kč z titulu odvrácení

bezprostředně hrozícího rizika ztráty vlastnického práva. Příjemcem finančních

prostředků od banky byl žalovaný jako dlužník a i v případě neplatnosti

úvěrového vztahu by byla zachována jeho povinnost přijaté finanční prostředky

bance vrátit. V řízení nebylo prokázáno, že by žalobci jednali ve shodě s

bankou tak, že žalovaný by byl v jakési pozici prostředníka, který nebyl

konečným příjemcem úvěrových prostředků. Navrhli, aby dovolání bylo jako zjevně

bezdůvodné odmítnuto.

Se zřetelem k bodům 2. a 3. článku II. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

některé další zákony, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle

občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. dubnem 2005.

V průběhu dovolacího řízení dovolatel zemřel, přičemž podle dosavadních

výsledků dědického řízení jediným v úvahu přicházejícím dědicem zemřelého ze

zákona, který dědictví neodmítl, je manželka zemřelého Mgr. K. K. Nejvyšší soud

proto usnesením ze dne 10. září 2008, č. j. 29 Odo 104/2006-379, rozhodl, že v

řízení bude jako se žalovanou (a dovolatelkou) pokračováno s Mgr. K. K.

Dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř., není však

důvodné.

Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední

povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), nejsou dovoláním namítány a ze spisu se

nepodávají, Nejvyšší soud se proto - v hranicích právních otázek vymezených

dovoláním - zabýval tím, zda je dán uplatněný dovolací důvod, tedy správností

právního posouzení věci odvolacím soudem.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, popřípadě ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval.

Dovolací soud především shledává správným závěr odvolacího soudu, podle kterého

úvěrová smlouva není neplatná pro neshodu vůle a projevu. Nejvyšší soud na dané

téma uzavřel v rozsudku uveřejněném pod číslem 36/2008 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek (dále též jen „R 36/2008“), že smlouva, při jejímž

uzavření jeden z účastníků úmyslně předstíral určitou vůli se záměrem, aby tím

vyvolal u druhého účastníka omyl nebo aby tím využil jeho omylu, není neplatná

pro nedostatek vážné vůle nebo pro rozpor se zákonem. Šlo o výklad smlouvy

uzavřené podle občanského zákoníku, z čehož v R 36/2008 dále plynul závěr,

podle kterého podvodné jednání jednoho z účastníků smlouvy při jejím uzavření

je důvodem neplatnosti smlouvy podle ustanovení § 49a obč. zák., jehož se může

úspěšně dovolat jen druhý účastník smlouvy (§ 40a obč. zák.).

V režimu úvěrové smlouvy uzavírané podle hospodářského zákoníku však platí

vyslovené zásady (s korekcí týkající se poslední věty) obdobně. Pro posouzení

následků neshody vůle a projevu platila v tomto ohledu úprava obsažená v § 22

hosp. zák., z jehož odstavce druhého se podává, že v takovém případě šlo o jen

relativní neplatnost právního úkonu (hospodářské smlouvy) vždy a že dovolat se

jí mohla jen „organizace“ na jejíž ochranu byl důvod neplatnosti stanoven.

Na základě toho, že původní žalovaný jednal při uzavření úvěrové smlouvy v

úmyslu zajistit úvěr pro společnost M. a před bankou simuloval úmysl zajistit

úvěr pro sebe, tedy na neplatnost úvěrové smlouvy usuzovat nelze (a původnímu

žalovanému právo se této neplatnosti dovolat nepříslušelo). Zjištěný skutkový

stav věci (který dovolání v mezích uplatněného dovolacího důvodu nezpochybňuje)

pak neskýtá podklady pro závěr, že by ve stejném úmyslu jednala (svou skutečnou

vůli zastírala) banka.

Podle ustanovení § 454 obč. zák., v rozhodném znění, bezdůvodně se obohatil i

ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.

Namítá-li se v dovolání, že žalobci úhradou sporné částky bance neplnili „za

jiného“ (za původního žalovaného), nýbrž za sebe (jako zástavní dlužníci), pak

přehlíží, že podle judikatury Nejvyššího soudu při absenci jiné dohody mezi

zástavním dlužníkem a osobním dlužníkem platí, že i tehdy, uhradí-li zástavní

dlužník z titulu zástavního práva váznoucího na majetku v jeho vlastnictví za

osobního dlužníka zástavnímu věřiteli zajištěnou pohledávku, má právo domáhat

se v rozsahu takové úhrady vůči osobnímu dlužníku vydání bezdůvodného obohacení

právě podle ustanovení § 454 obč. zák. (srov. shodně rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 27. června 2002, sp. zn. 25 Cdo 2093/2000, jenž je veřejnosti k

dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Dovolání proto ani potud není důvodné.

Odvolací soud neměl (oproti mínění vyslovenému v dovolání) ani důvod odepřít

žalobcům výkon jejich práva pro rozpor s dobrými mravy (dle § 3 obč. zák.).

Zjištěný skutkový stav věci spolehlivě dokládá, že tím, kdo předstíráním

úmyslu získat úvěr pro sebe, zastíral před bankou záměr získat takto peněžní

prostředky pro společnost M., která by na ně jinak nedosáhla, byl v každém

případě původní žalovaný jako tehdejší ředitel a společník společnosti M.

Důvod poskytovat takovému jednání (jehož logickým a předvídatelným vyústěním

byly po úpadku společnosti M. žaloby na původního žalovaného) ochranu poukazem

na rozpor výkonu práva s dobrými mravy, Nejvyšší soud nemá.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s.

ř.), dovolání podle § 243b odst. 2 o. s. ř. jako neopodstatněné zamítl.

Výrok o nákladech řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1

a § 142 odst. 1 o. s. ř. odůvodněn tím, že neúspěšné dovolatelce právo na

jejich náhradu nevzniklo a tím, že u žalobců žádné prokazatelné náklady tohoto

řízení nebyly zjištěny.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2008

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu