Nejvyšší soud Usnesení obchodní

29 Odo 641/2005

ze dne 2007-03-01
ECLI:CZ:NS:2007:29.ODO.641.2005.1

29 Odo 641/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní

věci navrhovatele Ing. F. V., zastoupeného advokátem, proti odpůrci Mgr. J. K.,

zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 6,786.266,- Kč s příslušenstvím,

vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 12 Cm 467/2000, o

dovolání navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince

2004, č. j. 14 Cmo 157/2004 - 203, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek Krajského soudu v Českých

Budějovicích ze dne 2. února 2004, č. j. 12 Cm 467/2000 - 180, kterým tento

soud zamítl návrh, jímž se navrhovatel domáhal po odpůrci zaplacení částky

6,786.266,- Kč s 12% úrokem z prodlení od 5. května 2000 do zaplacení, a kterým

tento soud uložil navrhovateli povinnost zaplatit odpůrci na nákladech řízení

182.569,- Kč. Dále odvolací soud uložil navrhovateli povinnost zaplatit odpůrci

na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 82.129,- Kč.

Navrhovatel se domáhal zaplacení uvedené částky jako náhrady škody, která mu

měla vzniknout tím, že odpůrce nesplnil dohodu o vzájemném vypořádání závazků

ze dne 6. května 1998 uzavřenou v souvislosti s převodem obchodních podílů

navrhovatele ve společnosti O., s. r. o. a ve společnosti Z. f., spol. s r. o.

na odpůrce (dále jen „dohoda“). Z dohody vyplynula povinnost odpůrce převést na

navrhovatele věci z majetku společnosti O. s. r. o. a společnosti Z. f., spol.

s r. o., což nesplnil. Navrhovateli údajně vznikla škoda ve výši 10,492.540,-

Kč, od níž odečetl částku 3,706.274,- Kč jako svůj podíl na závazcích

společnosti O. s. r. o. vůči Finančnímu úřadu v Č. K., vzniklých z doby

„společného podnikání“ účastníků.

Ve vztahu k dohodě dospěl soud prvního stupně k závěru, že odkazuje na přílohu

č. 1, která měla obsahovat seznam věcí a hodnot, jež měly být navrhovateli

vydány. Podle zjištění soudu prvního stupně ale příloha „platně uzavřena

nebyla“. Za zásadní však soud prvního stupně považoval „otázku subjektů, které

smlouvu uzavíraly, a subjektu, jež měl být k plnění zavázán“. Smlouva byla

uzavřena mezi dvěma fyzickými osobami, k plnění však měly být zavázány

společnost O. s. r. o. a společnost Z. f., spol. s r. o. Smlouva tedy zavazuje

třetí osoby, nezúčastněné na smluvním ujednání. Soud prvního stupně proto

uzavřel, že dohoda je neplatná, navrhovatel se tedy nemohl domáhat plnění z ní

a neplatný úkon nemohl ve svém důsledku vyvolat porušení právní povinnosti jako

předpoklad vzniku nároku na náhradu škody.

K odvolání navrhovatele odvolací soud přezkoumal závěry soudu prvního stupně.

Uvedl, že při úplatném převodu obchodního podílu je cena převodu stanovena

dohodou mezi převodcem a nabyvatelem, přičemž se může lišit od výše vkladu

převodce. V daném případě navrhovatel na odpůrce převedl obchodní podíl v každé

z uvedených společností za cenu odpovídající výši jeho vkladu. Podle odvolacího

soudu není vyloučeno, aby strany v souvislosti s uzavřením smlouvy o převodu

obchodního podílu uzavřely dohodu o vypořádání převodce z majetku společnosti,

v níž zůstává nabyvatel jediným společníkem a zároveň jednatelem. Šlo by o

inominátní smlouvu podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku (dále jen „obch.

zák.“), v níž by se k převodu věcí z vlastnictví společnosti mohl zavázat

jedině statutární orgán této společnosti, která by tak musela být účastníkem

této smlouvy. Smlouva musí být natolik určitá, aby odpovídala obecnému

požadavku na platnost právního úkonu podle § 37 občanského zákoníku (dále jen

„obč. zák.“). V daném případě tomu tak není.

Nad to odvolací soud provedl důkaz smlouvou o půjčce na 5,000.000,- Kč ze dne

6. května 1998, uzavřenou mezi navrhovatelem jako věřitelem a odpůrcem jako

dlužníkem. Účastníci nezastírají, že šlo o fiktivní půjčku sloužící k zajištění

závazků z dohody o vzájemném vypořádání. Obsahem dohody je závazek odpůrce

vydat věci podle přílohy č. 1 (která ovšem podle zjištění soudu prvního stupně

součástí smlouvy v době jejího uzavření nebyla), uzavřít s navrhovatelem

nájemní smlouvu na provozovnu P. včetně zařízení, smlouvu o smlouvě budoucí o

převodu vlastnického práva k této nemovitosti na navrhovatele, případně jím

určenou právnickou osobu a dále uzavřít kupní smlouvy o prodeji nemovitostí

specifikovaných v příloze 2 smlouvy.

Podle odvolacího soudu je určitost smlouvy předpokladem pro to, aby plnění z ní

bylo vymahatelné. Odpůrce se v daném případě zavázal k něčemu, co nemůže plnit

sám, ale co by mohl plnit za společnost jen jako její statutární orgán. V

případě nesplnění závazku uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí a

kupní smlouvy na nemovitosti by nemohl navrhovatel žalovat na nahrazení projevu

vůle uzavřít takové smlouvy odpůrce, nýbrž skutečného vlastníka věcí, tj.

společnost, která ovšem nebyla účastníkem dohody. Předmět smluv (a to ani u

smlouvy o smlouvě budoucí, pro niž platí § 289 obch. zák.), které měly být

uzavřeny, nebyl dostatečně určen. Neurčitost smlouvy má za následek její

absolutní neplatnost, k čemuž soud přihlíží z úřední povinnosti, aniž by to

účastníci museli namítat. Uzavřená dohoda je podle § 37 obč. zák. neurčitá,

pokud jde o vymezení věcí a vymezení obsahu smluv, které mají být uzavřeny.

Neplatnost přichází v úvahu i podle § 39 obč. zák., neboť odpůrce jako fyzická

osoba se zavazuje uzavřít smlouvy o věcech, které nejsou v jeho vlastnictví,

přičemž nemůže převést více práv, než sám má.

Odvolací soud tak ve shodě se závěry soudu prvního stupně uzavřel, že neplatná

dohoda nemohla ve svých důsledcích vyvolat porušení povinností z ní jako

jednoho z předpokladů pro vznik odpovědnosti za škodu ze závazkového vztahu.

Pro úplnost dodal, že vznikla-li z neplatného právního úkonu druhému

účastníkovi vztahu škoda, je dána odpovědnost za škodu jen za podmínek § 268

obch. zák. Zde je neplatný úkon výsledkem projevu vůle obou účastníků.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání. Namítl, že

odvolací soud věc nesprávně právně posoudil, jestliže dohodu o vypořádání

vzájemných závazků neinterpretoval v souladu s vůlí jejích účastníků a v úzkém

sepětí se smlouvami o převodu obchodních podílů ve společnostech O., s. r. o. a

Z. F., spol. s r. o., které oba účastníci uzavřeli téhož dne. Tato vůle ve

skutečnosti od počátku směřovala k tomu, aby uvedené smlouvy tvořily celek, tj.

aby obchodní podíly byly převedeny právě za cenu smluvenou v dohodě, nikoliv za

cenu formálně deklarovanou ve smlouvách o převodu obchodního podílu.

Dovolatel dovozuje, že dohodu nelze považovat za neplatnou pro nemožnost

plnění, když upravuje práva a povinnosti k majetku třetích osob. Podle

dovolatele v projednávané věci neplatí, že „specifikované věci a jiné hodnoty

jsou (resp. v době uzavření dohody byly) mimo dispoziční oprávnění žalovaného“.

Uvedené hodnoty sice náležely dvěma společnostem s ručením omezeným, ale „na

základě společného jednání obou účastníků se jejich jediným společníkem a

jednatelem stal žalovaný. Nebyl tedy přímým vlastníkem, ale při splnění

stanovených náležitostí mohl těmito hodnotami disponovat bez vážnějších omezení

v podstatě v rozsahu vlastnických práv“.

Dovolatel konečně napadá způsob, jímž odvolací soud aplikoval ustanovení § 268

obch. zák. Ze všech uvedených důvodů dovolatel navrhuje, aby dovolací soud

zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu, ale i soudu prvního stupně, a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Předpokladem přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je závěr dovolacího soudu, že

rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm řešená právní otázka mají po

právní stránce zásadní význam. Dovolání tedy je přípustné, jde-li o řešení

právní otázky (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti

skutkových zjištění, přípustnost neumožňují) a jde-li zároveň o právní otázku

zásadního významu.

O rozhodnutí odvolacího soudu, které má po právní stránce zásadní význam, jde

zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem

rozhodována rozdílně, anebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem

(ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř.).

Z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. vyplývá, že rozhodnutí odvolacího

soudu má zásadní právní význam pouze tehdy, je-li v něm řešena právní otázka,

která má zásadní právní význam nejen pro rozhodnutí konkrétní věci (v

jednotlivém případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro

jejich judikaturu).

Dovolatel ve svém podání výslovně neformuluje otázky zásadního právního významu

v popsaném smyslu. Z dovolání je nicméně zřejmé, že zásadní právní význam

spatřuje především v posouzení toho, zda byla dohoda uzavřená mezi účastníky

neplatná pro neurčitost. Dále v posouzení, zda může jediný jednatel a jediný

společník společnosti s ručením omezeným platně převzít vlastním jménem

závazek, který nemůže plnit sám, ale pouze jako statutární orgán společnosti. A

konečně dovolatel považuje aplikaci ustanovení § 268 obch. zák. odvolacím

soudem za rozpornou s hmotným právem.

K tomu dovolací soud konstatoval, že v projednávané věci založil odvolací soud

své rozhodnutí především na tom, že dohoda uzavřená mezi účastníky byla

neplatná, a to jednak pro svoji neurčitost, jednak proto, že se žalovaný

zavázal k něčemu, co nemůže plnit sám, ale jen jako statutární orgán

společnosti jejím jménem. Přitom uzavřel, že sice není vyloučeno, aby se

vypořádání byť části ceny za převod obchodního podílu realizovalo z majetku či

k tíži majetku společnosti, v níž zůstává nabyvatel obchodního podílu jediným

společníkem a jednatelem, účastníkem takové smlouvy by však musela být sama

společnost, nikoli její jednatel.

Dovolací soud uzavřel, že s názorem odvolacího soudu, podle něhož není

vyloučeno, aby se vypořádání byť části ceny za převod obchodního podílu

realizovalo z majetku či k tíži majetku společnosti, v níž zůstává nabyvatel

obchodního podílu jediným společníkem a jednatelem, nelze souhlasit. Taková

dohoda by se příčila zásadám, ze kterých vychází právní úprava společnosti s

ručením omezeným, zejména axiomu majetkové autonomie společnosti s ručením

omezeným, jenž se projevuje v důsledném oddělení majetku společnosti a jejích

společníků. Tato zásada se promítla mj. v úpravě zákazu finanční asistence

společnosti při nabývání vlastních obchodních podílů. Podle ustanovení § 161e

obch. zák., které se od 1. ledna 2001 použije na společnost s ručením omezeným

(viz odkaz obsažený v § 120 odst. 2 obch. zák.), nesmí společnost s ručením

omezeným poskytovat půjčky ani úvěry pro účely nabytí jejích obchodních podílů

ani úvěry nebo půjčky poskytnuté na tyto účely nebo jiné závazky související s

nabýváním jejích obchodních podílů zajišťovat. Výkladem a minori ad maius je

nutno uzavřít, že tím méně lze připustit, aby společnost s ručením omezeným v

jakékoliv formě (včetně nepeněžitého plnění) hradila úplatu za převod

obchodního podílu na jejího společníka z vlastního majetku či na úkor tohoto

majetku. Z uvedeného plyne, že dokonce ani tehdy, pokud by účastníky dohody

byly samy společnosti O. s. r. o. a Z. f., spol. s r. o., nemohl by odpůrce

jménem těchto společností dohodu platně uzavřít. Tím méně ji mohl platně

uzavřít vlastním jménem. Pokud pak dovolatel tvrdí, že určitost dohody je třeba

posuzovat ve vazbě na smlouvy o převodu obchodních podílů v uvedených

společnostech, neboť jejím účelem bylo vypořádat cenu obchodních podílů jinak,

než bylo uvedeno ve smlouvách o převodech obchodních podílů, lze k tomu jen

konstatovat, že i pokud by tomu tak bylo, nebylo by možné z toho dovodit

platnost dohody, ale pouze uzavřít, že smlouvy o převodu obchodního podílu byly

zastřeným úkonem ve smyslu ustanovení § 41a odst. 2 obč. zák. se všemi důsledky

z toho plynoucími (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2006, sp.

zn. 29 Odo 3/2005).

K závěrům odvolacího soudu týkajícím se aplikace ustanovení § 268 obch. zák.

ohledně odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku neplatnosti právního úkonu,

dovolací soud uzavřel, že odvolací soud učinil tyto závěry, jak výslovně

uvedl, jen „pro úplnost“, nad rámec skutkových tvrzení navrhovatele, přičemž

konstatoval, že „takovou škodu žalobce ani nepožaduje“. Lze sice souhlasit s

tvrzením navrhovatele, že není nutné, aby subsumoval uplatněný nárok pod

příslušné ustanovení právního předpisu, nezbytné ale je, aby tvrdil

skutečnosti, potřebné k posouzení uplatněného nároku jako nároku podle § 268

obch. zák., tedy aby tvrdil, že neplatnost dohody způsobil (popřípadě

spolupůsobil) odpůrce, přičemž navrhovatel o neplatnosti dohody nevěděl. Nic

takového ale dovolatel ani v řízení před soudem prvního stupně ani v řízení

odvolacím netvrdil, naopak tvrdil, že dohoda je platná, a domáhal se náhrady

škody vzniklé v důsledku nesplnění závazků z ní. K tvrzení o případném

spolupůsobení či převážném způsobení neplatnosti dohody odpůrcem se uchýlil až

v dovolacím řízení, a to na základě (vzhledem ke skutkovým tvrzením

navrhovatele nadbytečného) závěru odvolacího soudu o nemožnosti aplikace

ustanovení § 268 obch. zák. na projednávanou věc. K takovým tvrzením však

dovolací soud při posuzování správnosti závěrů odvolacího soudu přihlížet

nemůže.

Podle ustanovení § 200e odst. 1 a 3 ve vazbě na § 9 odst. 3 písm. g) o. s. ř.

se o sporech z právních vztahů mezi společníky obchodní společnosti, které se

týkají účasti ve společnosti, rozhoduje usnesením. Rozhodnutí odvolacího soudu

má proto povahu usnesení, i když tak není označeno, a proto také dovolací soud

rozhodl ve věci usnesením. Uvedený nedostatek označení však není takovou vadou,

která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a nezakládá některý

z důvodů zmatečnosti.

Protože se dovolateli prostřednictvím uplatněných dovolacích důvodů správnost

právního posouzení věci odvolacím soudem zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud

dovolání podle ustanovení § 243b odst. 2 věty první o. s. ř. zamítl.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b

odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., tak, jak se uvádí ve výroku,

tj. podle ustanovení § 18 odst. 1 poslední věta vyhlášky č. 484/2000 Sb., neboť

navrhovatel s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a

odpůrci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2007

JUDr. Ivana Štenglová , v.r.

předsedkyně senátu