Nejvyšší soud Usnesení trestní

3 Tdo 1104/2011

ze dne 2011-08-31
ECLI:CZ:NS:2011:3.TDO.1104.2011.1

2011, sp. zn. 7 To 1/2011, jako soudu odvolacího v trestní věci

vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, pod sp. zn. 52 T

6/2010, a o návrhu předsedkyně senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka

v Liberci, na přerušení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., a to

rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 7 To 1/2011, takto:

I. Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného J. L. odmítá.

II. Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se návrh zamítá.

I.

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 27. 10.

2010, sp. zn. 52 T 6/2010, byl obviněný J. L. uznán vinným zvlášť závažným

zločinem zabití podle § 141 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,

účinného od 1. 1. 2010 (dále jen „tr. zákoník“), kterého se dopustil tím, že „v

L. – V. dne 4. 12. 2009 v době mezi 13:00-14:00 hod. v obývacím pokoji

společného bytu o velikosti 2+1 nacházejícího se v 5. patře panelového domu v

ulici N., po předchozí společné konzumaci alkoholických nápojů ve stavu lehké

opilosti, kdy měl v krvi kolem 1,00 g/kg etanolu, za přesněji nezjištěných

okolností, v úmyslu usmrtit napadl za použití kuchyňského nože o délce čepele

11 cm, svého otce J. L., který měl v krvi 2,04 g/kg etanolu, který ho však

dlouhodobě pod vlivem alkoholu psychicky vydíral demonstrativními pokusy o

sebevraždu a výčitkami a zasadil velkou intenzitou významnou část z počtu 83

bodných ran nalezených na těle poškozeného, z nichž některá méně závažná si

mohl tento způsobit sám, do oblasti krku, hrudníku, břicha, zad, hýždí, levé

horní končetiny a horní části levé dolní končetiny, následkem čehož poškozený

utrpěl mnohočetná bodná poranění těchto oblastí a nejméně 10 z nich mělo

smrtelný charakter, kdy 4 rány levé horní končetiny měly charakter průbodů, 29

ran proniklo do tělních dutin, 1 rána končila v oblasti stěny průdušnice, 1 v

oblasti stěny hrudní srdečnice, 7 v srdci, 1 v levé plíci, 4 v pravé plíci, 2

ve slezině, 4 v oblasti stěny břišní srdečnice a 2 v oblasti levé ledviny s

poškozením životně důležitých orgánů jako je srdce, srdečnice a obě plíce, čímž

došlo k masivnímu vnějšímu a vnitřnímu krvácení do pravé i levé pohrudniční

dutiny a dutiny břišní, proto poškozený v důsledku hemoragického šoku na místě

na následky utrpěných zranění zemřel“.

Za to byl odsouzen podle § 141 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v

trvání 3 (tří) let, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně

odložen a podle § 82 odst. 1 tr. zákoníku byla stanovena zkušební doba v trvání

5 (pěti) let. Současně bylo obviněnému podle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku

a § 99 odst. 4 tr. zákoníku uloženo ochranné ústavní psychiatrické léčení.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 27.

10. 2010, sp. zn. 52 T 6/2010, podal odvolání státní zástupce Krajského

státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, které směřoval do

výroku o vině i trestu v neprospěch obviněného J. L.

O dovolání rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 7

To 1/2011, a to tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř. z podnětu

podaného odvolání napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v

Liberci ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 52 T 6/2010, zrušil a podle § 259 odst. 3

písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že se obviněný J. L. uznává vinným trestným

činem vraždy podle § 219 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona,

účinného do 31. 12. 2009 (dále jen „tr. zák.“), a to na základě skutkového

stavu spočívajícím v tom, že „v L. – V. dne 4. 12. 2009 v době mezi 13:00 -

14:00 hod. v obývacím pokoji společného bytu o velikosti 2+ 1 nacházejícího se

v 5. patře panelového domu v ulici N., po předchozí společné konzumaci

alkoholických nápojů ve stavu lehké opilosti, kdy měl v krvi kolem 1,00 g/kg

etanolu, za přesněji nezjištěných okolností, v úmyslu usmrtit napadl za použití

kuchyňského nože o délce čepele 11 cm, svého otce J. L., který měl v krvi 2,04

g/kg etanolu, a kterému zasadil velkou intenzitou významnou část z počtu 83

bodných ran nalezených na těle poškozeného, z nichž některá méně závažná si

mohl tento způsobit sám, do oblasti krku, hrudníku, břicha, zad, hýždí, levé

horní končetiny a horní části levé dolní končetiny, následkem čehož poškozený

utrpěl mnohočetná bodná poranění těchto oblastí a nejméně 10 z nich mělo

smrtelný charakter, kdy 4 rány levé horní končetiny měly charakter průbodů, 29

ran proniklo do tělních dutin, 1 rána končila v oblasti stěny průdušnice, 1 v

oblasti stěny hrudní srdečnice, 7 v srdci, 1 v levé plíci, 4 v pravé plíci, 2

ve slezině, 4 v oblasti stěny břišní srdečnice a 2 v oblasti levé ledviny s

poškozením životně důležitých orgánů jako je srdce, srdečnice a obě plíce, čímž

došlo k masivnímu vnějšímu a vnitřnímu krvácení do pravé i levé pohrudniční

dutiny a dutiny břišní, proto poškozený v důsledku hemoragického šoku na místě

na následky utrpěných zranění zemřel“.

Za to byl obviněný odsouzen podle § 219 odst. 1 tr. zák. za použití § 32 odst.

2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 8 (osmi) let, pro jehož výkon byl

podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Současně bylo

obviněnému podle § 99 odst. 2 písm. b) a § 99 odst. 4 tr. zákoníku uloženo

ochranné ústavní psychiatrické léčení.

II.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal obviněný J. L. prostřednictvím svého

obhájce dovolání (č. l. 421 - 428) opírající se o výslovně uvedený dovolací

důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., maje za to, že rozhodnutí spočívá

na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním

posouzení. Důvodnost tohoto dovolacího důvodu spatřuje v tom, že na základě

jednoho shodného procesu dospěly dva soudy k naprosto odlišnému právnímu

zhodnocení skutku, a domnívá se proto, že vyřešení této právní otázky má nad

rámec dovolacího důvodu i zásadní význam a je třeba se jím zabývat.

Obviněný vyslovil souhlas se závěry soudu prvního stupně, který jeho jednání

posoudil jako zvlášť závažný zločin zabití podle nového trestního zákoníku,

neboť svého otce usmrtil v důsledku jeho předchozího zavrženíhodného jednání,

kdy z jeho strany docházelo k dlouhodobému týrání celé rodiny, zejména

psychického týrání jeho matky, které sám vnímal velmi negativně, neboť k ní má

velmi silné citové pouto, a v průběhu činu byl i silně rozrušen, což způsobila

zejména duševní porucha prokázaná znaleckými posudky, kdy s ohledem na svůj

stav nebyl schopen s otcem nepříznivou rodinnou situaci řešit. Současně odmítl

změnu právní kvalifikace učiněnou odvolacím soudem, kdy uvedl, že názor

odvolacího soudu, že pokud by byl skutečně otcem v podnapilém stavu natolik

vydírán, aby to v něm vzbuzovalo nesnesitelný pocit křivdy a ponížení, zcela

jistě by se vyvaroval jakékoliv další společné konzumace alkoholu, je čistou

spekulací, neboť v rámci trestního řízení nedošlo a v podstatě ani nemohlo

dojít k prokázání skutečného stavu věci, a tudíž argument, že jeho pohnutka

vyplývající z dlouhodobého zavrženíhodného jednání jeho otce byla v příkrém

rozporu se skutečností, není ničím opodstatněna. Ze znaleckých posudků z oboru

psychiatrie a psychologie vyplynulo, že není schopen řešit problémy emotivního

rázu, a tedy otci vždy z obavy, že se na něho či na matku bude zlobit a bude

zlý, vyhověl. Obviněný dále namítl, že není pravda, že by v průběhu trestního

řízení vypovídal nepravdu, jedná se o pouhou spekulaci odvolacího soudu, kdy

uvedl, že v jeho případě byla prokázána mentální retardace a snížený intelekt.

Je přesvědčen, že si předseda senátu na jeho osobu vytvořil nesprávný názor

během velmi krátkého výslechu před odvolacím soudem, kdy nebyl s to odpovědět

na otázku, proč si nepodal odvolání, když se cítí nevinen, pravdou však je, že

ani nebyl schopen otázku pochopit.

Výklad pojmu „zavrženíhodné jednání“ odvolacím soudem považuje obviněný za

restriktivní, vztahuje-li tento pojem pouze na rozhodný okamžik spáchání činu,

kdy k danému uvedl, že v průběhu dokazování před soudem prvního stupně bylo

dostatečně prokázáno, že ze strany otce docházelo k týrání jeho matky, ke které

má velmi silné citové pouto, a tudíž soud prvního stupně správně právně

zhodnotil, že ze strany otce docházelo k dlouhodobému, nikoli jen v posledních

hodinách jeho života, zavrženíhodnému jednání vůči celé rodině, zejména pak k

matce. Závěr, že ze strany otce se nejednalo o psychický útisk jiného člena

rodiny, neboť sousedé neslyšeli hádky a rámus a nebylo podáno žádné oznámení na

policii, je v naprostém rozporu se skutkovým stavem, kdy vyplývalo zejména z

lékařské zprávy jeho matky, že byla dlouhodobě týrána, a to, že nebylo podáno

žádné oznámení na policii, naopak prokazuje, jak velká byla obava jeho matky z

otce, když nebyla schopna se na kohokoli obrátit se žádostí o pomoc. Vzhledem k

tomu, že s otcem a s matkou sdílel společnou domácnost a celý život byl svědkem

bezohledného chování otce k matce, kdy vzhledem ke svému postižení nebyl

schopen tomuto jednání zabránit a matku ochránit, vnímal to vždy velmi

negativně.

Na základě výše uvedených námitek obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud České

republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze

ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 7 To 1/2011, zrušil a potvrdil rozsudek Krajského

soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 27. 10. 2010, č. j. 52 T

6/2010-377, nebo aby věc vrátil soudu druhého stupně k novému projednání a

rozhodnutí s tím, že vysloví závazný právní názor, kterým bude soud druhého

stupně vázán.

Současně podal obviněný návrh na přerušení výkonu uloženého trestu odnětí

svobody z napadeného rozsudku.

Opis dovolání obviněného byl předsedou senátu soudu prvního stupně za podmínek

§ 265h odst. 2 tr. ř. zaslán k vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství

České republiky, které jej obdrželo dne 15. 8. 2011. K dnešnímu dni však

dovolací soud vyjádření nejvyššího státního zástupce k podanému dovolání ani

žádný jiný přípis, jímž by deklaroval svůj zájem využít práva vyjádřit se k

dovolání obviněného a práva vyplývajícího z ustanovení § 265r odst. 1 písm. c)

tr. ř., neobdržel. Na tomto místě je třeba připomenout, že vyjádření nejvyššího

státního zástupce k dovolání obviněného či naopak vyjádření obviněného k

dovolání nejvyššího státního zástupce není podmínkou pro projednání podaného

dovolání a zákon v tomto směru nestanoví žádnou lhůtu, jejíhož marného uplynutí

by dovolací soud byl povinen vyčkat.

III.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je výše

uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má

všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné

přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí

dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 7 To

1/2011, je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr.

ř., protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné

rozhodnutí soudu ve věci samé, přičemž směřuje proti rozhodnutí, jímž byl

obviněný uznán vinným a byl mu uložen trest. Obviněný je podle § 265d odst. 1

písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání (pro nesprávnost výroku

rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká). Dovolání, které splňuje

náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podal prostřednictvím

svého obhájce, tedy v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě

uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném týmž zákonným ustanovením.

Nejvyšší soud se proto dále zabýval otázkou opodstatněnosti dovolatelem

uplatněného dovolacího důvodu.

Protože dovolání je možné učinit pouze z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo

nutno posoudit, zda obviněným J. L. vznesené námitky naplňují jím uplatněný

zákonem stanovený dovolací důvod.

V rámci dovolacího důvodu dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je možno namítat,

že skutek, jak byl v původním řízení soudem zjištěn, byl nesprávně kvalifikován

jako určitý trestný čin, ačkoliv šlo o jiný trestný čin nebo nešlo o žádný

trestný čin. Vedle těchto vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze

vytýkat též jiné nesprávné hmotně právní posouzení, jímž se rozumí právní

posouzení jiné skutkové okolnosti, která má význam z hlediska hmotného práva. Z

dikce ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. přitom vyplývá, že ve vztahu ke

zjištěnému skutku je možné dovoláním namítat toliko vady právní (srov. např.

názor vyslovený v usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 73/03, sp. zn. II. ÚS

279/03, sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud tedy není oprávněn v dovolacím

řízení přezkoumávat postup soudů nižších stupňů při dokazování a hodnocení

důkazů, ale vychází toliko z konečných skutkových zjištění učiněných soudy

nižších stupňů a v návaznosti na tato stabilizovaná skutková zjištění posuzuje

správnost aplikovaného hmotně právního posouzení. Tato skutková zjištění nemůže

změnit, a to jak na základě případného doplnění dokazování, tak i v závislosti

na jiném hodnocení v předcházejícím řízení provedených důkazů. Nejvyšší soud v

řízení o dovolání není jakousi třetí instancí přezkoumávající skutkový stav

věci v celé šíři, neboť těžiště dokazování leží v řízení před soudem prvního

stupně, jehož skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat toliko soud

odvolací prostředky k tomu určenými zákonem (např. rozhodnutí Ústavního soudu

sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02).

Ze skutečností blíže rozvedených v předcházejících odstavcích tedy vyplývá, že

východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř. jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená

v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další

soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva

(především trestního, ale i jiných právních odvětví).

Pod deklarovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. tak lze

podřadit námitku obviněného o nesprávné právní kvalifikaci skutku jako

trestného činu vraždy dle § 219 tr. zák., a nikoli jako trestného činu zabití

podle § 141 tr. zákoníku.

Trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. se dopustí ten, kdo jiného

úmyslně usmrtí. Za to bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let.

Zvlášť závažného zločinu zabití podle § 141 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí

ten, kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku

nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího

zavrženíhodného jednání poškozeného. Za to bude potrestán trestem odnětí

svobody na tři léta až deset let.

Na místo kvalifikace jednání obviněného užité v obžalobě jako trestného činu

vraždy podle § 219 tr. zák., soud prvního stupně kvalifikoval jednání

obviněného jako zvlášť závažný zločin zabití podle § 141 odst. 1 tr. zákoníku.

Skutková podstata trestného činu zabití je privilegovanou skutkovou podstatou k

trestnému činu vraždy podle § 140 tr. zákoníku. V důvodové zprávě se k tomu

uvádí, že tato privilegovaná skutková podstata bude postihovat nižším trestem

případy, při nichž pachatel jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze

strachu, úleku nebo zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v

důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Nové ustanovení tak

obsahuje dvě kategorie privilegujících okolností ve vztahu k úmyslnému

usmrcení, a to jednak jednání v silném rozrušení z omluvitelného hnutí mysli

(tzv. afektdelikt) a jednak jednání v důsledku předchozího zavrženíhodného

jednání poškozeného (tzv. provokace), které nevyžaduje silné rozrušení.

Dosavadní řešení, při kterém jsou tyto případy postihovány jako trestný čin

vraždy, vždy neodráží míru nebezpečnosti pachatele či morální zavrženíhodnosti

jeho jednání, ale blíží se odpovědnosti za výsledek, tzn. za smrt člověka.

Pachatelé tzv. situačních vražd, jež jsou mnohdy dílem tragického okamžiku,

museli do přijetí nového trestního zákoníku počítat s trestním postihem

podstatně tvrdším, než např. bezohlední pachatelé trestných činů vydírání,

útisku, pohlavního zneužívání, týrání svěřené osoby, kuplířství či obchodování

s lidmi. Pomineme-li aplikaci ustanovení o obecných polehčujících okolnostech

či mimořádný postup ukládání trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní

sazby, je zřejmé, že základní skutková podstata trestného činu vraždy podle §

219 tr. zák. nebyla způsobilá postihnout rozdíly mezi úmyslným usmrcením, k

němuž došlo na základě tzv. viktimologického zavinění, kdy poškozený sám svým

zavrženíhodným jednáním vytvářel kriminogenní situaci, ale nebyla ani s to

vystihnout mnohdy zásadní rozdíly ve skutkových okolnostech co do plánovitosti

vraždy či naopak spontánnosti smrtícího útoku. Z těchto důvodů trestní zákoník

zavedl tuto novou skutkovou podstatu trestného činu zabití (novelizovanou ještě

před jeho účinností zákonem č. 306/2009 Sb.), která na tyto výtky dostatečně

reaguje.

Trestný čin zabití je trestným činem úmyslným (srov. § 15 tr. zákoníku). Úmysl

pachatele, byť eventuální, musí směřovat k usmrcení člověka, ale na rozdíl od

vraždy pachatel jedná v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného

omluvitelného hnutí mysli (tzv. afektdelikt), anebo v důsledku předchozího

zavrženíhodného jednání poškozeného (tzv. provokace), což jsou souhrnně řečeno

subjektivní stavy na straně pachatele, které ho z pohledu trestního postihu

výrazně privilegují. Z hlediska privilegovaného posuzování musí silné rozrušení

pachatele pocházet ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí

mysli. Silné rozrušení pachatele je duševní stav, při němž pachatel jak

vnitřně, tak i zpravidla navenek vykazuje značné emoční vzrušení či neklid

ovlivňující jeho další jednání a projevující se v průběhu činu, a to bez ohledu

na to, zda se na takovém rozrušení podílí nervová labilita či přímo duševní

porucha pachatele (tzv. psychické predispozice), anebo je příčinou silného

rozrušení pouze vlastní strach, úlek, zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí mysli.

Silné rozrušení může u pachatele vzniknout postupně, např. v důsledku

narůstajících obav o život při pronásledování, ale i náhle či prudce. Silné

rozrušení může mít i povahu náhlé nebo prudké afektivní reakce na okamžitě

vzbuzený strach, úlek, zmatek apod. Strach, úlek nebo zmatek pachatele se

podřazují pod obecný pojem tzv. omluvitelných hnutí mysli, která pocházejí z

polehčujících a pochopitelných duševních stavů pachatele. Jde v zásadě o nelibé

emotivní reakce na podstatný vnější podnět v podobě útoku, nebezpečí či jiného

ohrožení, které jsou zpravidla spojeny s neurovegetativními projevy. Tato

omluvitelná hnutí mysli musí navazovat na podněty mimořádné intenzity a

závažnosti, neboť musí vyvolat silné rozrušení (např. u strachu půjde o

vystupňovanou obavu o svůj život nebo o život blízkých osob, popř. o jinou

vážnou újmu na zdraví). Jinými omluvitelnými hnutími mysli mohou být např.

soucit, žal nebo smutek.

Zabití je důsledkem předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného (tzv. provokace) v tom případě, jestliže pachatel jedná pod vlivem takového

zavrženíhodného jednání poškozeného, které je obecně považováno za chování v

příkrém rozporu s morálkou a svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti,

bezohledném sobectví a o neúctě poškozeného k ostatním osobám nebo společnosti. Konkrétně může jít např. o usmrcení osoby, která dlouhodobě fyzicky nebo

psychicky týrala pachatele, anebo ho po určitou dobu zavrženíhodným způsobem

sexuálně nebo jinak zneužívala. Může však jít i o jednorázové jednání

poškozeného ve formě útoku nebo vyvolání nebezpečí směřujícího vůči zájmům

chráněným trestním zákonem, pokud má požadovanou intenzitu, např. při

překročení mezí nutné obrany nebo krajní nouze ze strany pachatele. Při zabití

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání není třeba, aby pachatel jednal

„v silném rozrušení“ nebo v jiném podobném stavu, neboť zákon zde vyžaduje

pouze, aby jednání pachatele bylo vykonáno „v důsledku předchozího

zavrženíhodného jednání poškozeného“, přičemž na vlastním stavu mysli

pachatele, která byla ovlivněna předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného,

z hlediska jeho rozrušení v době činu nezáleží (srov. slovní spojení „v silném

rozrušení ze strachu, … nebo jiného omluvitelného hnutí mysli“ a rozlučovací

spojku „anebo“). Bude tedy jako zabití posuzováno i jednání pachatele, který

nebude v rozhodné době v silném rozrušení a dokonce bude „v důsledku

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“ jednat s rozmyslem nebo po

předchozím uvážení, což je i pochopitelné, neboť pachatel se v takových

případech často obává poškozeného, který vůči němu jednal zavrženíhodným

způsobem, a proto se na čin „připraví“ tím, že si ho rozmyslí nebo ho předem

uváží. Je však třeba zdůraznit, že míra závažnosti, resp. negativní charakter

provokujícího chování poškozeného musí být v odpovídajícím poměru k mimořádnému

významu objektu trestného činu zabití, jímž je lidský život. Ustanovení § 141

odst. 1 tr. zákoníku tedy musí být vykládáno spíše restriktivně. Zavrženíhodným

jednáním je třeba rozumět takové vědomé a úmyslné jednání poškozeného, které je

z hlediska etických měřítek společnosti mimořádně zlé, zraňující a pro druhé

ponižující nebo hrozící jim způsobit závažnou újmu na jejich právech. Může se

tak jednat o závažné útoky na lidský život, zdraví, svobodu a důstojnost (např. opakované fyzické napadání, mučení, domácí násilí, psychické týrání, včetně

nejrůznějších typů šikany, dále útisk, vydírání, sexuální zneužívání, závažné

porušování domovní svobody, tzv. sousedský teror, závažné případy

pronásledování, ale i šíření pomluv a psychicky zraňujících informací). Na

druhé straně běžné verbální útoky ve formě nadávek, spílání, zneuctění

(dehonestace) apod., ale ani obvyklé fyzické napadání a spory (políčky,

strkanice, povalení na zem atd.) nelze za zavrženíhodné jednání ve smyslu

ustanovení § 141 odst. 1 tr. zákoníku považovat.

Je samozřejmé, že mezi

předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného a úmyslným usmrcením ze strany

pachatele musí být dána zřejmá a nepochybná příčinná souvislost, přičemž

provokující jednání poškozeného musí být podstatnou a zásadní pohnutkou

pachatele trestného činu zabití podle § 141 odst. 1 tr. zákoníku (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 142. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 1325 – 1329).

Nalézací soud uvedl, že „má tedy za to, že jednání obžalovaného lze subsumovat

právě pod výše uvedené, kdy tento svého otce - ­poškozeného usmrtil v důsledku

roky trvajícího psychického týrání a vydírání nejen jeho osoby, ale i

matky“ (str. 8 odůvodnění rozsudku soudu nalézacího). Dále se vyjádřil též k

pohnutce obviněného, kdy uvedl, že „pohnutkou je to, co bezprostředně pohne

pachatele ke spáchání trestného činu, v tomto konkrétním případě však byla

zjištěna pohnutka mimořádná, řadící předmětné jednání obžalovaného mezi

privilegované skutkové podstaty“. V této souvislosti nalézací soud taktéž

rozebral osobnost obviněného a míru jeho příčetnosti, kdy na str. 7 – 8

rozsudku konstatoval, že „na jednání obžalovaného se také podílela jeho porucha

osobnosti, jelikož trpí organickým postižením mozku s dysartrií (dětskou

mozkovou obrnou s neurologickým korelátem), centrální kvadrusymptomatologií s

převahou vpravo, jeho osobnost je disharmonická, nevyzrálá, málo diferencovaná

a simplexní, a to na bázi poškození centrální nervové soustavy s převažujícími

rysy impulsivity, emoční instability, snížené frustrační tolerance, emočního

oploštění, ztížené sociability a rysy schizoidními. Jednání obžalovaného bylo

realizované v afektu, skutek nebyl předem plánován a jednalo se o situačně

podmíněný čin. Obžalovaný neváhal realizovat náhlý impuls, kterým pro něj byla

skutečnost, jež není v běžných situacích tolik afektivně nabitá a použít tak

nebezpečného nástroje, jako je předmětný nůž“. Vyjádřil se současně k možným

polehčujícím okolnostem, kdy konstatoval, že „není možné opomenout celkovou

situaci v rodině obžalovaného, resp. poškozeného. Jak to vyplývá z provedených

důkazů, obžalovaný i jeho matka byli otcem (poškozeným) dlouhodobě týráni a

psychicky vydíráni, když navíc obžalovaný takovéto jednání otce zvláště vůči

matce velmi těžce nesl, jelikož byl na ni značně emočně fixován“ (str. 8

odůvodnění rozsudku soudu nalézacího).

K odvolání státního zástupce Vrchní soud v Praze jednání obviněného

překvalifikoval jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák.

V projednávaném případě je tedy stěžejním to, zda byl skutek obviněným spáchán

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného – otce obviněného ve

smyslu § 141 odst. 1 tr. zákoníku. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nikoli a

přiklonil se tak k závěru učiněnému odvolacím soudem, který jednání obviněného

posoudil jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. Odvolací soud v

rámci řízení o řádném opravném prostředku konstatoval, že „závěr prvostupňového

soudu, že obžalovaného k deliktnímu jednání pohnulo dlouhodobé, pod vlivem

alkoholu psychické vydírání ze strany poškozeného, a to demonstrativními pokusy

o sebevraždu a výčitkami a že toto „vydírání“ lze označit za předchozí

zavrženíhodné jednání, je v příkrém rozporu se skutečným stavem věci“ (str. 5

napadeného rozsudku).

Provedeným dokazováním bylo zjištěno, že se obviněný v inkriminovanou dobu

nacházel v obývacím pokoji společně obývaného bytu s poškozeným - svým otcem,

se kterým popíjel alkoholické nápoje, a po předchozí konzumaci alkoholu se

nacházel ve stavu lehké opilosti, kdy měl v krvi kolem 1,00 g/kg etanolu.

Poškozeného v tomto stavu napadl kuchyňským nožem o délce čepele 11 cm a velkou

intenzitou mu zasadil 83 bodných ran, jež sice některá byla méně závažná a mohl

si je poškozený způsobit sám, ale nejméně 10 z nich mělo smrtelný charakter. Ze

znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství a

patologické anatomie přitom vyplynulo, že uvedená poranění mohla vzniknout

částečně v poloze vestoje, některá v sedě, většina nejzávažnějších však zřejmě

vleže na zádech. Významná část poranění nalezených na těle poškozeného musela s

největší pravděpodobností být způsobena druhou osobou, a to v době, kdy se již

poškozený nalézal ve fázi rozvinutého šokového stavu v důsledku prudkého

poklesu tlaku a ztráty vědomí.

V rámci šetření byly pořízeny znalecké posudky týkající se osoby obviněného. Z

psychiatrického znaleckého posudku vyplynulo, že obviněný měl v době činu

zachované rozpoznávací schopnosti a jeho ovládací schopnosti byly snížené na

polovinu. To bylo v prvé řadě způsobeno v důsledku impulzivního afektu na bázi

organického onemocnění mozku, kterým obviněný trpí. Sekundárně pak z důvodu

konfliktní situace, požitého alkoholu, sníženého intelektu a jeho vleklého

ambivalentního vztahu k otci. Co se týká motivace obviněného, tato byla

ovlivněna jeho dispozicemi k impulsivitě v zátěžových situacích, z dlouhodobě

kumulovaných konfliktních vztahů s otcem, přičemž podnětem k násilí obviněného

mohl velmi pravděpodobně být verbální stimul ze strany poškozeného.

Jak bylo zdůrazněno výše, k naplnění znaku předchozí zavrženíhodné jednání

poškozeného ve smyslu ustanovení § 141 tr. zákoníku se vyžaduje takové

zavrženíhodné jednání poškozeného, které je obecně považováno za chování v

příkrém rozporu s morálkou a svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti,

bezohledném sobectví a o neúctě poškozeného k ostatním osobám nebo společnosti,

kdy současně musí mít požadovanou intenzitu, což znamená, že míra závažnosti

chování poškozeného musí být v odpovídajícím poměru k významu objektu trestného

činu zabití, kterým je právě lidský život.

Odvolací soud naplnění těchto znaků neshledal. Daný závěr odůvodnil zejména

tím, že „výpověď obžalovaného oproti závěru nalézacího soudu žádné zásadní

informace nezbytné pro aplikaci § 141 tr. zákoníku neposkytuje“, „není dost

dobře zřejmé, v čem toto vydírání dovozované nalézacím soudem zejm. z vyjádření

psycholožky konkrétně mělo spočívat“, a „pokud by obžalovaný skutečně měl být

otcem dlouhodobě vždy, když se tento nacházel v podnapilém stavu, natolik

"vydírán" (či jinak řečeno frustrován, týrán nebo ponižován), aby to v něm

vzbuzovalo nesnesitelný pocit křivdy a ponížení, zcela jistě by se vyvaroval

jakékoliv další společné konzumace alkoholu s ním“, namísto toho, aby s ním

krátce předtím, než došlo k zasazení bodných ran, v klidu popíjel alkohol,

který dokonce sám odešel nakoupit (str. 5 napadeného rozsudku). Poukázal též na

skutečnost, že si obviněný, přestože trval na své nevině, proti rozsudku soudu

prvního stupně nepodal odvolání. Dále uvedl, že „nalézacím soudem do skutkové

věty obžaloby dodatečně vtělená pohnutka je nepřípadná, nepřiléhavá a

zavádějící“, a konstatoval, že „fyzické vydírání, charakterizované tím, že

někdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby

něco konal, opominul nebo trpěl, lze spolehlivě vyloučit“, přestože rodina

obviněného „mohla určitým způsobem trpět opileckými projevy poškozeného“,

nejednalo se z jeho strany o „psychický útisk jiného člena tohoto svazku, který

by dosahoval intenzity šikany, týrání či jiného obdobného, pro naplnění znaku

zločinu zabití nezbytného, zavrženíhodného jednání; … jeho výčitky, namířené

hlavně proti svému "zpackanému" životu, rozhodně nemohly nějak výrazně

zasáhnout osobní čest a pověst obžalovaného, příp. jeho matky“ (str. 5 – 6

napadeného rozsudku). Odvolací soud citoval obviněného, který sám uvedl, že „s

oběma rodiči jsem vycházel dobře, neměl jsem problémy ani s tátou“, což dle

odvolacího soudu vylučuje, že by „obžalovaný trpěl nad rámec obecně známého,

standardního soužití s alkoholikem a že by jej právě toto soužití vyprovokovalo

k tak brutálnímu činu“ (str. 6 napadeného rozsudku). Odvolací soud tak

vyloučil, že by případné výtky či obdobné chování měly obviněného, kterýžto jim

za léta soužití s poškozeným uvykl, zaskočit natolik, aby jej opravňovaly k

takovému útoku.

Nejvyšší soud se s tímto závěrem zcela ztotožňuje. Nezpochybňuje, že soužití s

poškozeným nebylo pro obviněného a jeho rodinu bez komplikací, nelze však

současně přehlédnout skutečnost, že nebylo zjištěno, že by si před spácháním

nyní projednávaného jednání obviněný či jeho matka na rodinnou situaci

stěžovali, kdy obviněný sám uvedl, že s otcem žádné problémy neměl.

Na str. 6 napadeného rozsudku odvolací soud dále rozvedl, z jakých důvodů

shledal, že obviněnému v souvislosti s privilegovanou skutkovou podstatou

zločinu zabití, na rozdíl od některých z polehčujících okolností podle § 33 tr.

zák., nemůže prospívat znak zavrženíhodné jednání poškozeného ve smyslu § 141

odst. 1 tr. zákoníku. Konstatoval, že impulsivní jednání obviněného muselo něco

podnítit, přičemž připustil, že se na tom mohl podílet i ambivalentní vztah

obviněného k otci, nicméně „na začátku byl ale velmi pravděpodobně verbální

stimul, nějaká výhrůžka nebo atak, vulgární slovo, což při oslabených

možnostech sebeovládání obžalovaného tohoto dále provokovalo“ (str. 6

napadeného rozsudku). Dle odvolacího soudu je razance předmětného jednání

typická pro impuls, bodání bez rozmyslu s velkou razancí, s velkým afektivním

nábojem a velkým vybitím, což přesně odpovídá z obecného úhlu pohledu situačně

podmíněnému deliktu vyvolanému jinak malichernou pohnutkou.

Odvolací soud současně shledal, že v případě obviněného nelze k jeho tíži

přičíst okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby v podobě spáchání

trestného činu vraždy zvlášť surovým způsobem, neboť není dost dobře možné

rozlišit a oddělit všechny údery, které utrpěl poškozený, a je třeba vzít v

potaz i skutečnost, že se obviněný „dopustil situačně podmíněného deliktu, a to

v afektu a nepochybně v reakci na nevhodné chování poškozeného. Jednal přitom

zjevně v určitém silném rozrušení, pod tlakem závislosti nebo podřízenosti a

pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil,

jež má na mysli ustanovení § 33 písm. a), c) a d) tr. zák. a jež se, byť

nedosahují potřebné a zákonem předpokládané intenzity a nezbytné

kvalifikovanosti, v některých momentech formálně přibližují podmínkám uvedeným

v ustanovení § 141 tr. zákoníku“ (str. 7 napadeného rozsudku). Odvolací soud

tak připustil, že obviněný trestný čin spáchal „při podstatně snížených

ovládacích schopnostech“, kdy zohlednil i jeho celoživotní zdravotní handicap,

přesto však neshledal naplnění podmínek pro aplikaci § 141 tr. zákoníku. Daný

závěr zohlednil při ukládání trestu, kdy obviněnému vyměřil trest pod spodní

hranicí zákonné trestní sazby dle § 32 odst. 2 tr. zák. s tím, že „další

snížení však s ohledem na neodčinitelný následek zahrnující též fakt, že obětí

byl otec obžalovaného, i na způsob provedení činu není možný“.

Nejvyšší soud tedy dospěl ve shodě s Vrchním soudem v Praze k závěru, že skutek

– byť byl v určitém rozsahu i reakcí na konflikty mezi obviněným a poškozeným –

nebyl obviněným spáchán v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání

poškozeného ve smyslu § 141 odst. 1 tr. zákoníku, ale z důvodů a motivů jiných,

které ho neprivilegují, tudíž je nutné ho posoudit jako trestný čin vraždy

podle § 219 odst. 1 tr. zák. (s ohledem na pravidlo podle § 2 odst. 1 tr.

zákoníku).

Nejvyšší soud dále rozhodl o návrhu předsedkyně senátu Krajského soudu v Ústí

nad Labem, pobočka v Liberci, na přerušení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst.

3 tr. ř., a to napadeného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2011,

sp. zn. 7 To 1/2011. Předsedkyně senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem,

pobočka v Liberci, důvody pro takový postup spatřovala v argumentaci uváděnou v

dovolání vzhledem ke kvalifikaci jednání obviněného a obsah trestního spisu s

tím související.

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. platí, že dospěje-li předseda senátu soudu prvního

stupně na podkladě dovolání a obsahu spisů k závěru, že by měl být odložen nebo

přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným

návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o jeho návrhu rozhodne

usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li v mezidobí

již dokončeno řízení u soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení.

Podle § 240 tr. ř. rozhodne Nejvyšší soud o takovém návrhu v neveřejném

zasedání.

Důvod pro odložení výkonu rozhodnutí byl v posuzovaném případě spatřován v

žádosti obviněného, která argumentuje jednak podáním dovolání vůbec a dále s

poukazem na „nevyhovující zdravotní stav jak fyzický, tak psychický“, s tím, že

výkon ochranného ústavního psychiatrického léčení, který mu byl taktéž uložen,

bude do okamžiku rozhodnutí Nejvyššího soudu o podaném dovolání plně

dostačující.

Podle názoru Nejvyššího soudu v pouhém podání dovolání jako takovém nelze

spatřovat důvod k odložení výkonu rozhodnutí ve smyslu § 265h odst. 3 tr. ř.,

neboť přijetím tohoto názoru by důvod k navrhovanému úkonu byl dán vždy.

Dovolání jako mimořádnému opravnému prostředku by tak zároveň byl v rozporu se

zákonnou úpravou v podstatě přiznán suspenzivní účinek. Možnost, že Nejvyšší

soud dovolání odsouzeného vyhoví, lze v této fázi řízení vyloučit snad jen za

existence některých zjevných a zároveň neodstranitelných vad v podaném

dovolání, zejména těch vad, na jejichž základě lze dovolání odmítnout podle §

265i odst. 1 písm. a) a c) tr. řádu. Jinak je vždy třeba počítat s možností

zrušení rozhodnutí napadeného dovoláním a vykonávaného v době jeho podání.

Proto k návrhu předsedy senátu soudu prvního stupně na odklad nebo přerušení

výkonu tohoto rozhodnutí nepostačuje paušální odkaz na kasační pravomoc

Nejvyššího soudu, kterou lze obecně uplatnit z podnětu dovolání. Jde totiž o

závažný zásah do vykonatelnosti pravomocného rozhodnutí, proto musí být

podložen dostatečně vážnými důvody. Návrh na odklad nebo přerušení výkonu

rozhodnutí ve smyslu § 265h odst. 3 tr. řádu je tedy nezbytné opírat o takové

konkrétní okolnosti, které vyplývají z podaného dovolání nebo z obsahu

příslušného spisu a vyvolávají pochybnost o vhodnosti dalšího výkonu napadeného

rozhodnutí, zejména jestliže lze důvodně předpokládat úspěšnost dovolání s

ohledem na jeho argumenty a s přihlédnutím k obsahu napadeného rozhodnutí. V

návrhu předsedkyně senátu ve věci obviněného J. L. ovšem nejsou obsaženy žádné

z uvedených důvodů, na jejichž podkladě by bylo možné dospět k závěru o

nezbytnosti odložení výkonu trestu odnětí svobody uloženého napadeným rozsudkem

Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 7 To 1/2011.

Pokud jde o druhý důvod, uvedený obviněným a spočívající v nevyhovujícím

zdravotním stavu jak fyzickém, tak psychickém, je namístě poukázat na

ustanovení § 325 odst. 1 tr. ř., které říká, že předseda senátu může přerušit

výkon trestu na potřebnou dobu, je-li odsouzený, na němž se vykonává trest

odnětí svobody, stižen těžkou nemocí. Nejvyšší soud konstatuje, že si je na

základě lékařským zpráv založených ve spise vědom skutečnosti, že obviněný je

osobou trpící organickým postižením mozku s dysartrií (dětskou mozkovou obrnou

s neurologickým korelátem), nicméně neshledal, že by se jednalo o onemocnění,

které by bránilo obviněnému ve výkonu trestu odnětí svobody. K námitce, že je

do rozhodnutí Nejvyššího soudu dostačující nařízená ústavní psychiatrická

léčba, Nejvyšší soud uvádí, že obviněnému byl výkon ústavní psychiatrické léčby

uložen dle § 99 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, tedy za situace, kdy pachatel,

který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v

souvislosti s jejím zneužíváním. Přestože tedy byla obviněnému uložena ústavní

psychiatrická léčba, nejedná se o léčbu přímo související s onemocněním

obviněného, resp. jeho psychickým či fyzickým stavem.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem nebyly zjištěny důvody k odložení

výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. v trestní věci obviněného J. L.,

a proto byl návrh předsedkyně senátu soudu prvního stupně zamítnut.

IV.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, jde-li o

dovolání zjevně neopodstatněné. S ohledem na shora stručně (§ 265i odst. 2 tr.

ř.) uvedené důvody Nejvyšší soud v souladu s citovaným ustanovením zákona

dovolání obviněného J. L. odmítl. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

učinil toto rozhodnutí v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 31. srpna 2011

Předseda senátu:

JUDr. Petr Š a b a t a