Nejvyšší soud Usnesení trestní

3 Tdo 1109/2004

ze dne 2004-12-22
ECLI:CZ:NS:2004:3.TDO.1109.2004.1

3 Tdo 1109/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22.

prosince 2004 o dovolání podaném obviněným J. H., proti usnesení Krajského

soudu v Brně ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 7 To 661/2003, jako soudu odvolacího v

trestní věci vedené u Okresního soudu Brno – venkov, pod sp. zn. 12 T 438/2003,

a rozhodl t a k t o:

I. Podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Brně

ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 7 To 661/2003, a rozsudek Okresního soudu Brno –

venkov ze dne 22. 10. 2003, sp. zn. 12 T 438/2003, v části týkající se

obviněného J. H. zrušují.

Současně se zrušují i všechna další rozhodnutí na zrušené části uvedených

rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu.

II. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Okresnímu soudu Brno – venkov přikazuje, aby

věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Rozsudkem Okresního soudu Brno – venkov ze dne 22. 10. 2003, sp. zn. 12 T

438/2003, byl obviněný J. H. uznán vinným trestným činem obecného ohrožení

podle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) tr. zák., jehož se podle skutkových

zjištění jmenovaného soudu dopustil tím, že „dne 4. 9. 2002 jako vedoucí

technické kanceláře firmy E., I., okr. B. – v. nařídil zaměstnancům K. F., E.

P. a T. V., provedení odřezání starého potrubí pomocí kyslíkoacetylenové

svařovací soupravy v prostoru fy. E. v I., okr. B. – v., ve skladu koberců v

budově B ve druhém patře v prostoru zvaném kotoučárna, kdy jim nestanovil

způsob organizace zabezpečení požární ochrany, která musí být při provádění

prací se zvýšeným požárním nebezpečím stanovena, čímž porušil ustanovení § 6

odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 o požární ochraně a v důsledku

porušení této povinnosti došlo při provádění práce

s otevřeným ohněm v době od 11.00 hodin dne 4. 9. 2002 k požáru ve skladu ve

třetím patře fy. E., I., čímž byla způsobena škoda ve výši 1.865.300,- Kč, kdy

zásahem Hasičského záchranného sboru byla uchráněna hodnota ve výši 8.453.800,-

Kč“. Za to byl odsouzen podle § 180 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v

trvání jednoho roku, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59

odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Citovaným

rozsudkem bylo rozhodnuto rovněž o vině a trestu ve vztahu k obviněnému K. F.

O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podali obvinění J. H. a K. F.,

rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 7 To

661/2003, jímž tato odvolání jako nedůvodná podle § 256 tr. ř. zamítl. Rozsudek

soudu prvního stupně tak nabyl právní moci dne 18. 3. 2004 (§ 139 odst. 1 písm.

b/ cc/ tr. ř.).

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Brně podal obviněný J. H.

prostřednictvím svého obhájce dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvod

uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

V odůvodnění tohoto mimořádného opravného prostředku dovolatel uvedl, že

nesprávné právní posouzení skutku nebo jiné nesprávné hmotně právní posouzení

spatřuje v tom, že skutek, tak jak jej zjistil soud, nevykazuje zákonné znaky

trestného činu obecného ohrožení podle § 180 tr. zák. Konkrétně nebyla naplněna

objektivní stránka tohoto trestného činu, neboť jeho jednání spočívající ve

vyplnění povolení ke svařování (tedy plnění příkazu nadřízeného a jednání ve

smyslu čl. 11 směrnice č. 6) a ve stanovení konkrétních protipožárních opatření

„v maximálním možném rozsahu stanoveném právními předpisy“ bylo jednáním v

souladu s právními předpisy a tedy zákonným. Dovolatel přitom vyjádřil

přesvědčení, že tímto jednáním nedošlo k porušení právní povinnosti uvedené v

ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 133/1985 Sb.“), neboť nebyla naplněna ani jedna z

podmínek zařazení posuzovaných prací mezi práce se zvýšeným požárním nebezpečím

taxativně vymezených v ustanovení § 4 citovaného zákona, a tudíž nelze dovodit

„nejen povinnost ale dokonce ani oprávnění obž. H. zařadit prováděné práce mezi

práce se zvýšeným požárním nebezpečím a v důsledku toho pak jeho povinnost

stanovit další opatření dle ust. § 6 cit. zák.“. Dále uvedl, že jím stanovený

způsob organizace zabezpečení požární ochrany (tj. ruční hasící přístroje,

kbelíky s vodou, hydrant, určení pomocníků, odstranění hořlavých materiálů v

místnosti, kde byly práce prováděny) byl zcela v souladu nejen s ustanoveními §

4 a § 6 citovaného zákona, ale i v souladu s ustanovením čl. 11 směrnice č.

6/2001. Nedopustil se tak ani porušení tohoto interního předpisu. Zdůraznil

navíc, že jediná povinnost, jejíž porušení je mu kladeno za vinu (tj. povinnost

uvedená v ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb.) zavazuje právnickou osobu jako

takovou a nikoliv její zaměstnance. V návaznosti na výše uvedené dovolatel

namítl, že nedošlo ani k naplnění příčinného vztahu mezi jeho jednáním, které

považuje za dovolené a tudíž beztrestné, na straně jedné a požárem na straně

druhé, neboť trestně odpovědný může být člověk pouze tehdy, pokud svým jednáním

následek skutečně způsobí, přičemž on v daném případě svým konkrétním jednáním

následek (tj. požár) nezpůsobil a ani způsobit nemohl. Dovodil rovněž, že

nedošlo ani ke vzniku obecného ohrožení (byť z nedbalosti), neboť k jeho

způsobení nestačí jakékoliv jednání, ale musí jít o jednání, z něhož

bezprostředně hrozí vznik

nebezpečných následků. V této souvislosti zdůraznil, že podle ustálené

judikatury pro vyslovení trestní odpovědnosti nestačí, když je pachatelem

vytvořena taková situace, z níž by za určitých okolností a při splnění dalších

podmínek mohl vzniknout obecně nebezpečný následek, a dovodil, že jeho jednání

rozhodně nenaplňuje znaky vytvoření takové situace, z níž by za určitých

okolností mohl vzniknout obecně nebezpečný následek. Vedle nenaplnění

objektivní stránky trestného činu obecného ohrožení obviněný namítl i absenci

subjektivní stránky tohoto trestného činu z důvodu, že jeho jednání nevykazuje

znaky nedbalosti (ať již vědomé či nevědomé), neboť nedošlo k naplnění jak

objektivní míry opatrnosti - dodržel totiž potřebnou míru opatrnosti stanovenou

příslušnými právními předpisy a po nikom nelze žádat dodržení vyšší míry

opatrnosti, než jaká je stanovena právními či bezpečnostními předpisy, tak

subjektivní míry opatrnosti, neboť z důvodu nesplnění podmínek uvedených v

ustanovení § 4 zákona č. 133/1985 Sb. nemohl předvídat porušení, resp. ohrožení

chráněného zájmu. K tomu poznamenal, že k naplnění trestní odpovědnosti je

třeba, aby obě složky (tj. povinnost a možnost předvídat následek) byly dány

současně, ovšem v daném případě tomu tak nebylo. Dále namítl, že subjektivní

stránka trestného činu obecného ohrožení nebyla naplněna mj. z toho důvodu, že

nezahrnuje složku vůle směřující k trestněprávnímu následku (tj. ke vzniku

požáru), a to jak ve formě vnitřní složky vůle (tj. psychické stránky), tak ve

formě vnější složky vůle (fyzické stránky jednání). Současně zdůraznil, že i

přes veškeré jeho jednání, které po něm podle platných právních předpisů bylo

možné oprávněně požadovat a které učinil (jednal s nejvyšší mírou opatrnosti),

v daném případě nastal nepředvídatelný příčinný průběh, který však svým

jednáním nezavinil a z tohoto důvodu za něj nemůže být ani trestně odpovědný.

Nakonec dovolatel uvedl, že právní posouzení skutku je nesprávné i z toho

důvodu, že odvolací soud zákon č. 133/1985 Sb. nesprávně vyložil, resp. na daný

skutek nesprávně aplikoval, když rozhodl tak, že (dovolatel) porušil ustanovení

§ 6 tohoto zákona, přestože nedošlo k naplnění hypotézy a dispozice normy (§ 4

citovaného zákona), neboť (dovolatel) nebyl nejen povinen, ale ani oprávněn

jednat ve smyslu § 6 téhož zákona a pro uplatnění trestněprávní sankce tak není

žádný zákonný důvod.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dovolatel navrhl, aby dovolací soud „v

celém rozsahu zrušil usnesení Krajského soudu v Brně čj. 7 To 661/2003 z 18. 3.

2004 a rozsudkem ve smyslu ust. § 265m odst. 1 věta první tr. ř. rozhodl tak,

že obž. Jan Homolka se v celém rozsahu zprošťuje obžaloby.“

K dovolání obviněného se za podmínek § 265h odst. 2 tr. ř. písemně vyjádřila

státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní

zástupkyně“). Vyslovila názor, že za vystavení povolení ke svařování a za

způsob jeho provedení je v daném případě plně odpovědný dovolatel, přičemž jeho

odpovědnost vyplývá z jeho funkčního zařazení v zaměstnavatelské firmě „ve

smyslu jemu známého obsahu interní směrnice č. 6/2001“, přestože se snaží svého

závazku za dodržení povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb. a

vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb. s poukazem na odpovědnost právnické

osoby zprostit. K námitce dovolatele týkající se absence porušení povinnosti

vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) citovaného zákona z důvodu

nesplnění podmínek výkonu práce se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 citovaného zákona státní zástupkyně uvedla, že dovolatel přehlédl, že povolil

svařování jako takový druh činnosti, který je specifikován v písm. f) tohoto

ustanovení a při kterém nepochybně došlo k použití otevřeného ohně v prostorách

skladu koberců jako pevné hořlavé látky, umístěné pouze jeden metr od zdroje,

kam se počáteční zahoření rozšířilo. Právě z tohoto důvodu bylo povinností

dovolatele, s ohledem na uvedený stupeň požárního nebezpečí provozované

činnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. stanovit

organizaci zabezpečení požární ochrany v souladu s interní směrnicí

zaměstnavatele dovolatele, tj. za součinnosti technika bezpečnosti práce,

přičemž dovolatel takto nepostupoval a jím stanovený způsob organizace požární

ochrany se projevil jako zcela nedostatečný. V návaznosti na výše uvedené tedy

nelze hovořit o absenci vztahu příčinné souvislosti mezi oběma posledně

uvedenými podmínkami vzniku odpovědnostního vztahu. Státní zástupkyně dále

uvedla, že nelze akceptovat ani námitku dovolatele, že v daném případě nedošlo

ke způsobení obecného nebezpečí ve smyslu ustálené judikatury, když jako

příklad takového trestného následku je přímo v komentářovém výkladu tohoto

pojmu uvedeno způsobení požáru nebo povodně, které nepochybně svou povahou,

rozsahem a intenzitou bývá spojováno s nebezpečím smrti nebo těžké újmy na

zdraví více osob nebo nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím majetku. Přitom

k posledně uvedenému následku v daném případě skutečně došlo, a to z toho

důvodu, že povaha jím povolené činnosti a způsob zabezpečení jejího výkonu z

hlediska požární ochrany vyvolaly způsobení obecného nebezpečí ve smyslu § 180

odst. 1 tr. zák. Za daných okolností proto nelze dovodit, že dovolatel,

nerespektující svoje povinnosti ve smyslu výše uvedených obecně závazných i

interních právních předpisů, dodržel objektivní míru opatrnosti, jejíž

překročení po něm nelze spravedlivě požadovat.

Naopak pokud dovolatel porušil

svoje povinnosti upravené zcela zřetelně ve výše uvedených ustanoveních obecné

i interní povahy, pak s ohledem na evidentní vědomé a zcela lehkomyslné

podcenění jejich významu minimálně mohl a měl předpokládat nebezpečí vzniku

škodlivého následku, který za dané situace, s ohledem na povahu prováděné

činnosti, jakož i prostředí jejího výkonu, rozhodně nenastal z

nepředvídatelných a tedy odpovědnosti dovolatele se vymykajících důvodů. S

ohledem na výše uvedené důvody státní zástupkyně shrnula, že je třeba právní

kvalifikaci jednání dovolatele považovat za zcela v souladu s výkladem zákona

č. 133/1985 Sb., jakož i výkladem znaků skutkové podstaty přisouzeného

trestného činu obecného ohrožení dle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) tr. zák. Navrhla proto, aby dovolací soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1

písm. e) tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné a toto rozhodnutí učinil v

souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§

265c tr. ř.) především zkoumal, zda je dovolání přípustné, zda bylo podáno včas

a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda

poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou

důvody pro odmítnutí dovolání.

Dovolání je z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř.

přípustné, neboť napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, když soud

rozhodl ve druhém stupni, přičemž směřuje proti usnesení, kterým byl zamítnut

řádný opravný prostředek proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a byl

mu uložen trest.

Obviněný J. H. je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k

podání dovolání pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho

bezprostředně dotýká. Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání podle

§ 265f odst. 1 tr. ř., podal prostřednictvím svého obhájce, tedy v souladu s

ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je

určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady

spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem

hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Východiskem pro

existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou především

skutková zjištění obsažená v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i

další soudem zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva

(především trestního, ale i jiných právních odvětví).

Námitky, jež v posuzovaném případě dovolatel v rámci svého dovolání uplatnil

(nesprávná aplikace ustanovení § 4 a § 6 zákona č. 133/1985 Sb. a v souvislosti

s tím nesprávné právní posouzení soudy zjištěného skutku jako trestného činu

obecného ohrožení podle § 180 tr. zák.), je třeba považovat ve vztahu k

dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. za právně relevantní.

Nejvyšší soud proto přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a

odůvodněnost výroku rozhodnutí, proti němuž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z

důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí

předcházející, a dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle § 120 odst. 3 tr. ř. musí výrok rozsudku, jímž se obviněný uznává vinným,

přesně označovat trestný čin, jehož se výrok týká, a to nejen zákonným

pojmenováním a uvedením příslušného zákonného ustanovení, nýbrž i uvedením

místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž

je třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedení všech

zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu. Ve

skutkové větě výrokové části rozsudku tudíž musí být popsány všechny znaky

skutkové podstaty daného (konkrétního) trestného činu, a to slovním vyjádřením

všech okolností, které v konkrétním případě vytváří znaky tohoto trestného

činu. Ustanovení § 120 odst. 3 tr. ř. tedy zavazuje soud v tom smyslu, že popis

činu (skutku), jímž byl obviněný uznán vinným, musí vyjadřovat všechny

skutečnosti významné pro právní kvalifikaci.

O správné právní posouzení skutku se pak jedná tehdy, když popis skutku uvedený

ve výroku rozsudku je v souladu s právní větou obsahující formální zákonné

znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu (a současně skutek dosahuje

potřebného stupně společenské nebezpečnosti). Naproti tomu o nesprávné právní

posouzení jde v případě, že popis skutku vyjádřený ve skutkové větě výroku

rozsudku neodpovídá formálním znakům použité skutkové podstaty trestného činu

vyjádřeným v právní větě výroku. Z logiky věci plyne, že o nesprávné právní

posouzení skutku by se jednalo též v případě, kdy sice skutková a právní věta

jsou v souladu, avšak skutek nedosahuje potřebného stupně společenské

nebezpečnosti.

Tyto skutečnosti bylo nutno zdůraznit ještě před tím, než bude pozornost

zaměřena na otázky související s právně relevantně uplatněnými dovolacími

námitkami.

Trestného činu obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) tr.

zák. se dopustí ten, kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo

ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, spáchá takový čin proto, že porušil

důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo

funkce nebo uloženou mu podle zákona, a způsobí takovým činem značnou škodu.

Objektem trestného činu obecného ohrožení dle § 180 tr. zák. je zájem na

ochraně života nebo zdraví lidí anebo zájem na ochraně cizího majetku.

Způsobením obecného nebezpečí se rozumí zaviněné vyvolání takového stavu, z

něhož vzhledem k jeho povaze, rozsahu a intenzitě hrozí většímu počtu lidí

(nejméně sedmi osobám) bezprostřední a konkrétní nebezpečí smrti nebo těžké

újmy na zdraví anebo cizímu majetku škoda velkého rozsahu (musí jít o

některé z jednání příkladmo uvedených v § 179 odst. 1 tr. zák., z něhož

bezprostředně hrozí obecně nebezpečné následky, přičemž je typické přiblížení

se k poruše). Pro stav obecného nebezpečí je charakteristická určitá živelnost

a neovladatelnost průběhu událostí, při nichž porucha často závisí na

nahodilých, z vlivu pachatele se vymykajících okolnostech. Nestačí tedy, když

jednáním pachatele byla vytvořena pouze taková situace, z níž by obecně

nebezpečný následek mohl vzniknout teprve za určitých okolností a splnění

dalších podmínek (srov. rozhodnutí, příp. zhodnocení poznatků, publikovaná pod

č. 10/1965, I/1966, 3/1963, 27/1967, 36/1984, 12/1988 Sb. rozh. tr.).

Podle přesvědčení Nejvyššího soudu právní závěr o vině dovolatele trestným

činem obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zák. neodpovídá

zjištěným skutkovým okolnostem popsaným ve výroku rozsudku nalézacího soudu,

který odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil.

Skutek tak, jak je popsán v rozsudku soudu prvého stupně a jak byl potvrzen

soudem odvolacím, pod uvedené zákonné ustanovení zvláštní části trestního

zákona podřadit nelze. Podle popisu tohoto skutku obviněný J. H. jako vedoucí

technické kanceláře firmy E. nařídil zaměstnancům K. F., E. P. a T. V.,

provedení odřezání starého potrubí pomocí kyslíkoacetylenové svařovací soupravy

v prostoru fy. E. v I., okr. B. – v., ve skladu koberců v budově B ve druhém

patře v prostoru zvaném kotoučárna, kdy jim nestanovil způsob organizace

zabezpečení požární ochrany, která musí být při provádění prací se zvýšeným

požárním nebezpečím stanovena, čímž porušil ustanovení § 6 odst. 1 písm. a)

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a v důsledku porušení této povinnosti

došlo při provádění práce s otevřeným ohněm k požáru ve skladu ve třetím patře

firmy E.,, čímž byla způsobena škoda ve výši 1.865.300,- Kč, kdy zásahem

Hasičského záchranného sboru byla uchráněna hodnota ve výši 8.453.800,- Kč.

Podle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 133/1985 Sb. jsou právnické osoby a

podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

a s vysokým požárním nebezpečím povinny stanovit organizaci zabezpečení požární

ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.

Z dikce citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že uvedená povinnost stíhá

právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Již z tohoto důvodu nelze činit

závěr, že předmětná povinnost dopadá na zaměstnance právnických osob či

podnikajících fyzických osob a tedy na obviněného J. H. Je třeba konstatovat,

že jde o zákonné ustanovení, které ukládá právnickým osobám a podnikajícím

fyzickým osobám (a současně je zmocňuje) obecně upravit organizaci zabezpečení

požární ochrany s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám předmětu jejich

činnosti. Jinými slovy řečeno, jde o zákonné ustanovení ukládající právnickým

osobám a podnikajícím fyzickým osobám povinnost (a také zmocňující tyto

subjekty) vymezit organizační opatření eliminující požární rizika se zřetelem

na konkrétní podmínky jejich činnosti.

Z uvedeného je tak zřejmé, že závěr soudu prvního stupně, potažmo odvolacího

soudu, podle něhož obviněný J. H. porušil uvedené zákonné ustanovení, nemůže

obstát. Uvedené skutečnosti potvrzuje ustanovení § 2 odst. 2 věta druhá zák. č.

133/1985 Sb., podle něhož za plnění povinností na úseku požární ochrany u

právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob

tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. V souvislosti s tím je třeba dodat,

že soudy obou stupňů náležitě neodůvodnily, na základě jakých konkrétních

skutečností (a jmenovitě jakého ustanovení zákona č. 133/1985 Sb.) učinily

závěr o tom, že v posuzovaném případě šlo o právnickou osobu provozující

činnost se zvýšeným požárním nebezpečím či s vysokým požárním nebezpečím.

Přitom takové zjištění je vůbec základním předpokladem aplikace ustanovení § 6

téhož zákona.

V návaznosti na tyto skutečnosti je třeba dále konstatovat, že v napadených

rozhodnutích nebyla dostatečně vyřešena otázka zavinění obviněného J. H. ani

otázka příčinné souvislosti jeho jednání se zjištěným následkem (účinkem). K

tomu je na místě v obecné rovině uvést, že příčinný vztah spojuje jednání s

následkem (účinkem). Požadavek příčinného vztahu znamená, že konkrétní osoba

může být trestná jen tehdy, jestliže svým jednáním následek (účinek) způsobila.

V tomto smyslu je základním předpokladem trestní odpovědnosti bezpečné zjištění

příčinného působení jednání obviněného na společenské vztahy chráněné trestním

zákonem a toho, zda toto jednání nese znaky zavinění ve smyslu § 4 tr. zák. a §

5 tr. zák. (srov. rozh. č. 46/1963 Sb. rozh. tr.). Zavinění totiž musí

zahrnovat všechny znaky charakterizující objektivní stránku trestného činu,

tedy i příčinný vztah mezi jednáním pachatele a následkem trestného činu (srov.

rozh. č. 20/1981 Sb. rozh. tr.). Vývoj příčinné souvislosti musí být zahrnut

zaviněním alespoň v hrubých rysech (srov. rozh. č. 69/1953, č. 20/1981 a č.

21/1981 Sb. rozh. tr.).

Popis skutku ve výroku rozsudku soudu prvého stupně, který je pro otázku

věcného naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

směrodatný, tedy náležitě nevyjádřil, v čem mělo spočívat zaviněné protiprávní

jednání obviněného. Jednak jde o zjištění a závěr neodpovídající zákonu č.

133/1985 Sb., jednak je tento popis skutku co do jednání obviněného J. H.

nedostatečně konkrétní. Soudy obou stupňů se pak přesvědčivě nevypořádaly s

jimi zjištěnými skutkovými okolnostmi v mezích shora rozvedených teoretických

východisek, zejména neuvedly, z jakých důvodů shledaly, že jednání jmenovaného

obviněného bylo bezprostřední příčinou vzniku obecného nebezpečí a že nešlo o

takovou situaci, z níž by obecně nebezpečný následek mohl vzniknout teprve za

určitých okolností a splnění dalších podmínek. Neuvedly (a tím spíše

neodůvodnily) ani formu zavinění. Patřičně tudíž nevyložily, na základě jakých

úvah učinily závěr o vině obviněného J. H. uvedeným trestným činem.

Dále je třeba konstatovat, že zjištění popsané ve výroku rozsudku soudu prvního

stupně nekoresponduje zcela se zjištěním rozvedeným v odůvodnění tohoto

rozhodnutí. Nalézací soud totiž mimo jiné de facto připustil, že obviněný J. H.

určitá opatření, která měla zamezit požáru, učinil, tato opatření však hodnotil

jako nedostatečná, neboť jmenovaný obviněný měl minimálně v souladu se směrnicí

ředitele firmy E. č. 6/2001 (dále jen „směrnice“), konkrétně čl. 05, se

kterou byl dne 20. 11. 2001 seznámen, vyžádat vyjádření technika

bezpečnosti práce a požární ochrany, jelikož se nejednalo o svařování v

důsledku havárie nebo jiné příčiny, které by mohly bezprostředně ohrozit

bezpečnost firmy či zdraví a život zaměstnanců, a podnět ke svařování nevznikl

mimo pracovní dobu. Současně dovodil, že tento obviněný porušil vyhlášku č.

87/2000 Sb., kterou je stanovena požární bezpečnost při tepelném dělení

kovového materiálu pomocí plamene svařovací acetylenkyslíkové soupravy, neboť

neučinil žádné písemné vyhodnocení zvláštních požárně bezpečnostních opatření,

i když věděl, že v přilehlých prostorách, kde se bude svařovat, se vyskytují

hořlavé látky, a zajistil pouze základní bezpečnostní opatření (přenosné hasicí

přístroje a vědra s vodou).

Soud prvého stupně a v návaznosti na něj ani odvolací soud ovšem náležitě

nevysvětlil, na základě jakých skutečností považoval opatření přijatá obviněným

J. H. za nedostatečná, neuvedl rovněž, jaké ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb.

měl jmenovaný obviněný porušit. V napadených rozhodnutích tedy v souvislosti s

tím Nejvyšší soud postrádal i konkrétní a jednoznačné vymezení toho, komu a

jaké byly v posuzovaném případě určeny povinnosti upravené v § 3 vyhlášky č.

87/2000 Sb. Je pak třeba konstatovat, že soudy obou stupňů měly, pokud již byla

v posuzovaném případě nastolena otázka přiměřenosti či nepřiměřenosti opatření

přijatých obviněným J. H., především jednoznačně zjistit a vymezit, jaká

opatření měl tento obviněný učinit, aby byla dodržena citovaná vyhláška, resp.

obecně (bez konkrétního určení) uváděná ustanovení tohoto předpisu.

Jakkoliv lze přisvědčit zjištění nalézacího soudu, že obviněný J. H. nedodržel

ustanovení čl. 05 směrnice, přece jen mělo být důsledným a podrobným výslechem

svědka K. H. - externího poradce bezpečnosti práce a požární ochrany u firmy E.

- objasněno, jaká opatření na úseku požární ochrany (požárně bezpečnostní

opatření) by konkrétně pro předmětnou činnost stanovil, pokud by si jmenovaný

obviněný v duchu zmíněného ustanovení směrnice vyžádal jeho vyjádření k otázkám

bezpečnosti práce a požární ochrany, případně jaké další skutečnosti týkající

se bezpečného provádění prací /svařování, jímž se podle § 1 odst. 1 písm. a)

vyhlášky č. 87/2000 Sb. rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení

kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny mimo jiné otevřeným

plamenem/ by sdělil. V uvedeném směru přicházel v úvahu i výslech znalce

(znalecký posudek) z oboru požární ochrany. V souvislosti s tím jde totiž

rovněž o posouzení přiměřenosti důvodů, pro které spoléhal obviněný na to, že k

požáru nedojde, a z tohoto hlediska otázky jeho zavinění.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud z podnětu dovolání obviněného J.

H. podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. zrušil z důvodu uvedeného v § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. usnesení Krajského soudu v Brně i rozsudek Okresního

soudu Brno – venkov v částech týkajících se jmenovaného obviněného. Současně

zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené části těchto rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu Brno – venkov přikázal,

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud takto rozhodl za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr.

ř. v neveřejném zasedání, když vzhledem k povaze zjištěných vad nepřicházelo v

úvahu jejich odstranění ve veřejném zasedání.

Věc se tak vrací do stádia řízení před soudem prvního stupně. V novém řízení se

Okresní soud Brno – venkov bude muset věcí znovu zabývat, a to v intencích

rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž při svém rozhodování bude vázán právním

názorem vysloveným Nejvyšším soudem k výkladu relevantních hmotně právních

otázek a bude povinen provést níže uvedená doplnění (§ 265s odst. 1 tr. ř.).

Jde v podstatě o to, že bude muset provést výslech svědka K. H., příp. též

(srov. § 108 odst. 1 tr. ř.) znalce z oboru požární ochrany (jehož v takovém

případě bude muset přibrat postupem podle § 105 tr. ř.), k výše naznačeným

otázkám. Nelze pochopitelně vyloučit, že v dalším průběhu řízení může vyvstat

potřeba (a současně možnost) provedení důkazů dalších. V takovém případě

bude na nalézacím soudu, aby i takové důkazy v zájmu dodržení ustanovení § 2

odst. 5 tr. ř. provedl. Všechny provedené důkazy pak zhodnotí způsobem

vymezeným v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. Zejména však je nezbytné, aby

nalézací soud věnoval patřičnou pozornost právní kvalifikaci skutkového děje na

tomto základě zjištěného, přičemž musí mít na zřeteli teoretická východiska

shora rozvedená.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř. ).

V Brně dne 22. prosince 2004

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Veselý