Nejvyšší soud Usnesení trestní

3 Tdo 905/2003

ze dne 2003-11-13
ECLI:CZ:NS:2003:3.TDO.905.2003.1

3 Tdo 905/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 13.

listopadu 2003 dovolání podané nejvyšší státní zástupkyní v neprospěch

obviněného Z. P. t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici O., proti

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 12 To 57/03, jako

soudu druhého stupně v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové

pod sp. zn. 8 T 58/2002, a rozhodl podle § 265k odst. 1, odst. 2 věta druhá tr.

ř. a § 265l odst. 1 tr. ř.

I. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 12 To 57/03, a

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 3. 2003, sp. zn. 8 T

58/2002, s e z r u š u j í .

Současně se zrušují i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově

navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

II. Krajskému soudu v Hradci Králové s e p ř i k a z u j e, aby věc v

potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl usnesením ze dne 24. 3. 2003, sp. zn. 8 T

58/2002, podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. ř. z důvodu uvedeného v § 172 odst. 1

písm. d) tr. ř. a § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. tak, že se z a s t a v u j e

trestní stíhání obviněného Z. P. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst.

1, 4 tr. zák., kterého se měl dopustit skutkem spočívajícím v tom, že pod bodem

1) „ jako předseda představenstva společnosti A., a.s. K. n. O. v období od

února do července 1998

a)postupně vybral z účtu A. a.s., vedeného u H.-B. a.s., pobočka H. K., částku

4.752.000,- Kč,

b)v hotovosti vybral z pokladny A. a.s. postupně celkovou částku ve výši

3.227.800,- Kč,

c)částku 18.685.936,37 Kč, kterou získal v hotovosti prodejem movitého majetku

společnosti a vymožením pohledávek společnosti nepředal do pokladny nebo na

účet A. a.s. K. n. O.,

d)uzavřením smlouvy o zajištění závazku převodem práva ze dne 1.6.1998 mezi A.

a.s., K. n. O. a společností E. a.s. D. zajistil dluh ve výši 4.263.958,26 Kč

společnosti C I. p. s.r.o. B. u společnosti E. a.s. D. nemovitým majetkem A.

a.s. a převodem tohoto majetku na společnost E. a.s. způsobil A. a.s. škodu ve

výši 5.791.780 Kč, odpovídající tržní hodnotě majetku,

e)smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 23.3.1998 mezi A. a.s. K. n. O. a C

I. p. s.r.o. B. převedl na tuto firmu pohledávku A. a.s. ve výši 6.236.041,74

Kč vůči firmě E. a.s. D., čímž po započtení pohledávek zaplatil část svého

dluhu u společnosti E., a.s.

přičemž takto získané svěřené prostředky použil pro svou potřebu a způsobil tak

celkovou škodu ve výši 38.720.558,11 Kč ke škodě A. a.s. K. n. O.“

Závěr o nepřípustnosti trestního stíhání obviněného Z. P. opřel krajský soud

především o zjištění, že dřívější trestní stíhání obviněného pro týž skutek

skončilo pravomocnými rozhodnutími státního zástupce Okresního státního

zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou ze dne 29. 8. 2002 a 31. 1. 2003, sp. zn.

Zt 92/2002, přičemž tato rozhodnutí nebyla v předepsaném řízení zrušena.

Předmětné skutky, ohledně nichž bylo trestní stíhání zastaveno, byly původně

právně kvalifikovány jako trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 tr. zák. a

trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., avšak ve

skutečnosti je bylo nutno posuzovat jako dílčí útoky pokračujícího trestného

činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák., pro který byla u Krajského

soudu v Hradci Králové následně podána obžaloba pod sp. zn. 2 KZv 96/99 ze dne

4. 12. 2002. Krajský soud zdůraznil, že v posuzované věci byly všechny útoky

jednoho pokračujícího trestného činu spáchány před 1. 1. 2002. Až do účinnosti

zákona č. 265/2001 Sb. bylo uvedené útoky nutno pokládat za jediný skutek, při

jehož vymezení bylo třeba respektovat ustanovení § 12 odst. 11 tr. ř. Teprve od

1. 1. 2002 vzhledem k novelizovanému znění § 12 odst. 12 tr. ř. lze za

samostatný skutek pokládat též dílčí útok pokračujícího trestného činu.

Krajský soud pak řešil otázku, zda skutečnost, že státní zástupce o dvou

útocích pokračujícího trestného činu, který byl (jako celek) spáchán před 1. 1.

2002, rozhodl až po tomto datu, zakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté a

zda by další stíhání obviněného pro zbývající dílčí útoky nebylo porušením

zásady ne bis in idem, jež je zakotvena v čl. 40 odst. 5 Listiny základních

práv a svobod (dále jen „Listina) a v Úmluvě o ochraně lidských práv a

základních svobod (dále jen „Úmluva“), když podle Protokolu č. 7, čl. 4 Úmluvy

nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícímu

pravomoci tohoto státu za trestný čin, pro který již byl osvobozen nebo

odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu.

Ve shora uvedené souvislosti krajský soud uvedl, že v zákonných ustanoveních o

pokračování v trestném činu a překážce věci rozsouzené (§ 3 odst. 1 tr. zák., §

89 odst. 3 tr. zák., § 11 odst. 1 písm. f/ tr. ř., § 12 odst. 11 tr. ř.) byl do

31. 12. 2001 vymezen rozsah ústavního principu zákazu ne bis in idem v zásadě

tak, že došlo-li k pravomocnému meritornímu rozhodnutí o dílčím útoku

pokračujícího trestného činu, bylo vyloučeno konat trestní stíhání o zbylé

části tohoto pokračujícího trestného činu (kromě případu zrušení tohoto

rozhodnutí v řízení o mimořádných opravných prostředcích). Opačný postup by

proto byl zcela evidentně porušením principu ne bis in idem. Z tohoto pohledu

je podle krajského soudu nutno posuzovat možnost aplikace ustanovení § 11 odst.

2 tr. ř. účinného dnem 1. 1. 2002 jako lex fori ve vztahu k okolnosti

zakládající nepřípustnost trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.

Nynější ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. totiž vymezuje u pokračující trestné

činnosti dosah zásady ne bis in idem jinak, a to tak, že v porovnání se stavem

před 1. 1. 2002 se neuplatní ve vztahu k pravomocným meritorním rozhodnutím

týkajícím se některého z dílčích útoků trestné činnosti, což znamená, že tato

právní úprava výše uvedenou zásadu zužuje.

Pro správné řešení otázek přípustnosti trestního stíhání obviněného Z. P.

považoval krajský soud za podstatné, že shora uváděná ustanovení trestního řádu

týkající se pokračování v trestném činu nemají pouze procesní účinky, nýbrž i

významné hmotně právní důsledky. Tato ustanovení totiž ve spojení s § 89 odst.

3 tr. zák. vymezují pojem pokračování v trestném činu, což znamená, že je nutno

vzít je v úvahu při posuzování trestnosti činu podle zásad uvedených v § 16

odst. 1 tr. zák. Bude-li výsledek celkového srovnání trestnosti činu (t. j. jak

v otázce viny tak trestu) podle zákona účinného v době jeho spáchání a podle

zákona pozdějšího pro pachatele stejný nebo dokonce méně příznivý, je pak

vyloučeno použití pozdějšího zákona (srov. čl. 40 odst. 6 Listiny). Jestliže ke

spáchání všech dílčích útoků pokračujícího trestného činu došlo před 1. 1.

2002, pak to, zda v takovém případě lze aplikovat zákon pozdější, závisí od

posouzení věci z hlediska ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák. To podle názoru

krajského soudu „platí i tehdy, nastala-li okolnost odůvodňující nepřípustnost

trestního stíhání ohledně některého z těchto dílčích útoků ve smyslu ustanovení

§ 11 odst. 1 tr. ř. účinného až po 1. 1. 2002“ (str. 7 rozhodnutí). V

případě, kdy v důsledku zákazu rektroaktivity pozdějšího zákona ve smyslu § 16

odst. 1 tr. zák. by trestní stíhání nemohlo vést k naplnění jeho účelu (§ 1

odst. 1 tr. ř.) nebude podle krajského soudu takové trestní stíhání přípustné,

byť ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. by tomu nebránilo. K tomu krajský soud dále

uvedl, že v případě nutnosti řešení kolize mezi hmotně právními a procesně

právními normami, je nutno dát přednost normám hmotně právním, neboť při jejich

neaplikaci by se jednalo o nepřípustný případ retroaktivity. Na tomto základě

pak krajský soud dále dovodil, že v případě obviněného Z. P. je předcházející

znění trestního zákona pro obviněného příznivější v tom smyslu, že tvoří

překážku věci pravomocně rozhodnuté. Uvedené skutečnosti pak krajský soud vedly

k závěru o nepřípustnosti trestního stíhání (§ 11 odst. 1 písm. f/ tr. ř.) a o

nutnosti rozhodnout o jeho zastavení.

O stížnosti, kterou proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

podal krajský státní zástupce, rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22.

5. 2003, sp. zn. 12 To 57/03, jímž tuto stížnost podle § 148 odst. 1 písm. c)

tr. ř. jako nedůvodnou zamítl.

V odůvodnění svého rozhodnutí poukázal na to, že v projednávaném případě

nepochybně jde o pokračující trestnou činnost, a že jednotlivé útoky byly

spáchány před 1. 1. 2002, t. j. před účinností novely trestního řádu provedené

zákonem č. 265/2001 Sb. Podle názoru vrchního soudu by nebylo správné řešit

otázku přípustnosti trestního stíhání obviněného Z. P. pouze z procesního

hlediska novelizovaného ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. (což ve svém opravném

prostředku namítal státní zástupce), ale komplexněji, jak se věcí zabýval soud

prvního stupně, jenž posuzoval otázku kolize mezi normami hmotně právními a

procesně právními. S právním názorem soudu prvního stupně se vrchní soud ve

všech směrech plně ztotožnil a jeho rozhodnutí považoval za věcně správné. Ve

svém vlastním rozhodnutí pak pouze stručně odkázal na odůvodnění usnesení

Krajského soudu v Hradci Králové.

Shora citované usnesení Vrchního soudu v Praze napadla ve lhůtě uvedené v §

265e odst. 1 tr. ř. nejvyšší státní zástupkyně dovoláním podaným v neprospěch

obviněného Z. P. Ve svém dovolání uvedla, že předmětné usnesení napadá v celém

rozsahu z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. f), g), l) tr. ř., neboť

stížnostní soud rozhodl o zamítnutí řádného opravného prostředku, ačkoli v

předcházejícím řízení byly dány důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. f),

g) tr. ř., když bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, aniž byly

splněny podmínky pro takové rozhodnutí, a nebylo správně aplikováno hmotně

právní ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. Takto vymezené dovolání současně

směřuje i proti rozhodnutí soudu prvního stupně.

V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku nejvyšší státní zástupkyně

popsala genezi a průběh trestního stíhání obviněného Z. P. a zevrubně uvedla

obsah a odůvodnění dovoláním napadeného rozhodnutí stížnostního soudu a v

souvislosti s tím zejména rozhodnutí soudu prvního stupně. Pokud jde o právní

názory soudů obou stupňů ohledně možnosti resp. nemožnosti aplikace ustanovení

§ 11 odst. 2 tr. ř. v posuzované trestní věci, dovolatelka konstatovala, že

uvedeným právním názorům nelze přisvědčit. Poukázala na to, že orgány činné v

trestním řízení při provádění úkonů trestního řízení zásadně postupují podle

trestního řádu účinného v době provádění úkonů (lex fori). Podle dovolatelky

lze v obecné rovině souhlasit s názorem obou soudů, že pokud ustanovení

trestního řádu má hmotně právní dopad, je třeba při jeho aplikaci respektovat

ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák. tzn., že ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. v

novelizovaném znění nelze použít na rozhodnutí zakládající překážku věci

pravomocně rozhodnuté ohledně některého z dílčích útoků pokračujícího trestného

činu, která vznikla před 1. 1. 2002. Jestliže pravomocné rozhodnutí tvořilo

překážku rei iudicatae před dnem 1. 1. 2002, tvoří ji i nadále a aplikace

nové právní úpravy ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 a § 12 odst. 12 tr. ř. ve

znění zákona č. 265/2001 Sb. nepřichází v úvahu. Dovolatelka připomněla, že

tento názor zaujal ve svém rozhodnutí publikovaném pod č. 49/2002 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek i Nejvyšší soud České republiky.

Podle nejvyšší státní zástupkyně však v posuzované trestní věci obviněného Z.

P. šlo o zcela odlišnou procesní situaci. Státní zástupce totiž o zastavení

trestního stíhání rozhodoval již za účinnosti trestního řádu ve znění zákona č.

265/2001 Sb. Soudy obou stupňů přitom neřešily otázku, jak z hlediska předpisu

nyní účinného pohlížet na procesní úkon učiněný za starší právní úpravy a

postupovaly tak, že za účinnosti současné právní úpravy posoudily úkon podle ní

učiněný tak, jako by byl učiněn za úpravy starší, přičemž mu přiřkly účinek,

který by za této starší procesní úpravy měl. Pokud by takto formulovaný právní

názor byl uznán za správný, byla by podle dovolatelky prakticky vyloučena

aplikace ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. ve všech trestních věcech týkajících se

pokračujících trestných činů, kde byly všechny dílčí útoky spáchány před 1. 1.

2002. Každé pravomocné meritorní rozhodnutí o některém z dílčích útoků takového

pokračujícího trestného činu by totiž zakládalo překážku rei iudicatae ve

smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. ohledně všech dalších dílčích

útoků a úprava platná před 1. 1. 2002 by byla vždy pro obviněného příznivější.

Tento výklad by ve svých důsledcích znamenal, že státní zástupce v případě

stíhání obviněného pro pokračující trestný čin dokonaný před 1. 1. 2002, by

nikdy nesměl zastavit trestní stíhání pro dílčí útok tohoto trestného činu, a

to i za stavu, že by bylo nepochybně zjištěno, že se obviněný činu nedopustil;

jinak by tím totiž založil překážku rei iudicatae ohledně všech dílčích útoků.

Správné řešení proto podle dovolatelky spočívá v tom, že v případě, kdy bylo po

1. 1. 2002 rozhodnuto o zastavení trestního stíhání ohledně některého z dílčích

útoků pokračujícího trestného činu dokonaného před 1. 1. 2002, je aplikaci § 11

odst. 2 tr. ř. nutno připustit. Takové rozhodnutí současně nemá (mimo

skutečnost, že soud nemůže při rozhodování o vině a trestu k zastavenému

dílčímu útoku přihlížet) žádné další dopady na rozhodování o vině a o trestu a

zejména nemá za následek nutnost aplikace ustanovení § 37a tr. zák. (srov. § 16

odst. 1 tr. zák.).

Nejvyšší státní zástupkyně konstatovala, že za zcela nepřijatelnou je nutno

považovat argumentaci nalézacího soudu ohledně rozporu nynější právní úpravy §

11 odst. 2 tr. ř. s ustanovením čl. 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Úvahy soudu se

podle ní netýkají toliko časové působnosti ustanovení § 11 odst. 2 a § 12 odst.

12 tr. ř. ve znění účinném po 1. 1. 2002, ale zpochybňují novou právní úpravu

postihu pokračujícího trestného činu jako takovou. Pokud citované ustanovení

Úmluvy vylučuje dvojí postih pachatele za tentýž trestný čin, na druhé straně

nijak nevymezuje pojem trestného činu či pokračování v trestném činu, a tyto

otázky ponechává vnitrostátní úpravě. Právní úprava platná před 1. 1. 2002

podle které pravomocné rozhodnutí ohledně jednoho dílčího útoku pokračujícího

trestného činu zakládalo překážku věci rozsouzené ohledně všech útoků

pokračujícího trestného činu bez ohledu na jejich počet a závažnost a bez

ohledu na to, zda rozhodující orgán činný v trestním řízení mohl o těchto

útocích vědět, poskytovala podle dovolatelky pachatelům trestných činů

„nadstandardní“ ochranu a současně v některých případech značně komplikovala

činnost orgánů činných v trestním řízení. Pokud je právní úpravou platnou od 1.

1. 2002 zásada ne bis in idem uplatněna tak, že je vyloučen dvojí postih

pachatele za tentýž dílčí útok, nelze v žádném případě hovořit o rozporu s

ustanovením čl. 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolatelka současně připomněla, že

je zcela v kompetenci každého ze států, zda ve své právní úpravě vůbec zavede

pojem pokračujícího trestného činu nebo zda bude každý pachatelův útok proti

zájmům chráněným trestním zákonem bez ohledu na jeho objektivní a subjektivní

souvislost s dalšími útoky považovat za samostatný trestný čin.

Výše uvedené právní názory pak nejvyšší státní zástupkyně shrnula tak, že

rozhodnutí o zastavení trestního stíhání pro jeden nebo více dílčích útoků

pokračujícího trestného činu učiněné po 1. 1. 2002 nezakládá důvod

nepřípustnosti trestního stíhání ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr.

ř., a to ani tehdy, kdy všechny útoky pokračujícího trestného činu byly

spáchány před 1. 1. 2002.

Dovolatelka dále uvedla, že dílčí útok uvedený pod bodem 1e/ výroku usnesení

soudu prvního stupně nemohl být dílčím útokem pokračujícího trestného činu

zpronevěry podle § 248 tr. zák. pro zjevnou absenci zákonných znaků tohoto

trestného činu, kde předmětem útoku musí být pachateli svěřená věc movitá,

popř. nemovitá. Předmětem útoku popsaného pod bodem 1e/ zastavovacího výroku

však byla pohledávka, která charakter věci nemá, a to ani ve smyslu § 89 odst.

13 tr. zák. Přitom základní podmínkou pokračování v trestném činu podle

ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. je, aby pachatel jednotlivými útoky naplňoval

stejnou skutkovou podstatu trestného činu. Jednání pod bodem 1e/ výroku

předmětného usnesení však skutkovou podstatu předmětného trestného činu

nenaplňovalo, což znamená, že nemohlo být tudíž dílčím útokem pokračujícího

trestného činu zpronevěry a důvody nepřípustnosti trestního stíhání uvedené v

napadených rozhodnutích soudů obou stupňů se uvedeného jednání nemohly týkat.

Podle nejvyšší státní zástupkyně je s ohledem na všechny shora rozvedené

skutečnosti zřejmé, že v posuzované trestní věci nebyly splněny zákonné

podmínky k tomu, aby trestní stíhání bylo zastaveno již ve stadiu předběžného

projednání obžaloby jako nepřípustné podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. ř. z

důvodu uvedeného v § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. a § 11 odst. 1 písm. f) tr.

ř., neboť již nalézací soud nesprávně posoudil časovou působnost ustanovení §

11 odst. 2 tr. ř. a navíc nesprávně aplikoval hmotně právní ustanovení § 89

odst. 3 tr. zák. Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně zamítl stížnost

státního zástupce podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou, ačkoliv

dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. f), g) tr. ř. byly dány již v

rozhodnutí soudu prvního stupně.

Nejvyšší státní zástupkyně proto v petitu dovolání navrhla, aby dovolací soud

podle § 265k odst. 1 tr. ř. z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. f), g),

l) tr. ř. napadené usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2003, sp. zn.

12 To 57/03, zrušil v celém rozsahu a dále, aby zrušil v celém rozsahu i

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 3. 2003, sp. zn. 8 T

58/2002, a poté, aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v

Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Dále

navrhla, aby dovolací soud v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr.

ř. o dovolání rozhodl v neveřejném zasedání. Současně vyslovila souhlas s

projednáním věci v neveřejném zasedání pro případ, že by dovolací soud hodlal

učinit jiné než navrhované rozhodnutí (§ 265r odst. 1 písm. c/ tr . ř.).

Předseda senátu soudu prvního stupně v souladu s ustanovením § 265h odst. 2

tr.ř. doručil opis dovolání nejvyšší státní zástupkyně obviněnému a jeho

obhájci (podle č. l. 2236 spisu v obou případech dne 31. 7. 2003) s

upozorněním, že se mohou k dovolání písemně vyjádřit a souhlasit s projednáním

věci v neveřejném zasedání (§ 265r odst. 1 písm. c/ tr. ř.). Dovolacímu soudu

nebylo k dnešnímu dni doručeno písemné podání, zda obviněný shora uvedených

práv využívá.

Nejvyšší státní zástupce (zástupkyně) je podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř.

osobou oprávněnou k podání dovolání pro nesprávnost kteréhokoli výroku

rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soud dovolací (§

265c tr. ř.) především zkoumal, zda v předmětné věci jsou splněny podmínky

přípustnosti dovolání podle ustanovení § 265a tr. ř. a shledal, že dovolání je

přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř., protože bylo

rozhodnuto ve druhém stupni a dovolání směřuje proti pravomocnému rozhodnutí ve

věci samé, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti usnesení o

zastavení trestního stíhání, tj. proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2

písm. c) tr. ř. Dovolání současně splňuje obsahové náležitosti stanovené v §

265f odst. 1 tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. se vztahuje na případy, kdy

nebyly splněny zákonné podmínky, aby soud učinil některé z rozhodnutí

uvedených v ustanoveních § 265a odst. 2 písm. c), d), f), g) tr. ř. Mezi tato

rozhodnutí patří i usnesení o zastavení trestního stíhání, v posuzovaném

případě pro nepřípustnost podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, spočívá-li

rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně

právním posouzení.

Dovolání z důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. lze

podat v případech, bylo-li rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného

opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2

písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem

pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání

uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

Skutečnosti, o které nejvyšší státní zástupkyně podané dovolání opírá, jsou z

hlediska všech shora uvedených dovolacích důvodů právně relevantní.

Jelikož Nejvyšší soud neshledal žádný z důvodů pro odmítnutí dovolání podle §

265i odst. 1 tr. ř., přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a

odůvodněnost výroků rozhodnutí, proti nimž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z

důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí

předcházející, a dospěl k následujícím závěrům:

Podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již

zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno proti tomu, proti němuž

dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo

rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže

rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno.

Podle § 11 odst. 2 tr. ř. ve znění zákona č. 265/2001 Sb. (účinného od 1. 1.

2002), týká-li se důvod nepřípustnosti trestního stíhání uvedený v § 11 odst. 1

tr. ř. jen některého z dílčích útoků pokračujícího trestného činu, nebrání to,

aby se ohledně zbylé části takového činu konalo trestní stíhání. Podle § 12

odst. 12 tr. ř. ve znění zákona č. 265/2001 Sb. se skutkem podle trestního řádu

rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně stanoveno

jinak.

V posuzovaném případě opřel Krajský soud v Hradci Králové právní závěr o

nepřípustnosti trestního stíhání obviněného Z. P. (§ 11 odst. 1 písm. f/ tr.

ř.) o zjištění, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v

Rychnově nad Kněžnou usneseními ze dne 29. 8. 2002 a 31. 1. 2003, ve věci

vedené pod sp. zn. Zt 92/2002, zastavil trestní stíhání obviněného pro dílčí

útoky téhož skutku kvalifikovaného později jako trestný čin zpronevěry podle §

248 odst. 1, 4 tr. zák., pro který (ohledně dalších útoků) byla státním

zástupcem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové pod sp. zn. 2 KZv

96/99 podána dne 6. 12. 2002 obžaloba u Krajského soudu v Hradci Králové (bod

1/ a/ až e/ obžaloby). Poněvadž předmětný skutek byl v celém rozsahu spáchán

před 1.1. 2002, tj. před účinností novely trestního řádu provedené zákonem č.

265/2001 Sb., dospěl krajský soud k závěru, že je třeba věc posuzovat podle

tehdy účinné právní úpravy, neboť je to pro obviněného příznivější. Podle

názoru soudu nelze totiž v dané souvislosti přehlédnout hmotně právní účinky

novelizovaného trestního řádu (zejména § 11 odst. 2 tr. ř.) ve vztahu k

trestnosti činu podle § 16 odst. 1 tr. zák., což znamená, že při kolizi norem

hmotného a procesního práva je třeba aplikovat právní úpravu pro obviněného

příznivější, tzn. úpravu podle níž předcházející pravomocná rozhodnutí státního

zástupce založila ve vztahu ke skutku uvedenému v obžalobě překážku věci

rozhodnuté (rei iudicatae).

Z hmotně právního ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák. vyplývá, že trestnost činu

se zásadně posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán a podle

pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější.

Citované ustanovení tedy upravuje časovou působnost trestního zákona jako

hmotně právního předpisu, který vymezuje pojem trestného činu, stanoví znaky

jednotlivých trestných činů a trestní sankci. Z tohoto hlediska zůstala

trestnost trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák., pro který

je obviněný Z. P. trestně stíhán, pozdější právní úpravou v podstatě

nedotčena . Oproti stavu v době páchání trestného činu se nezměnilo se ani

hmotně právní ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. o pokračování v trestném činu,

jímž se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným

záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny

stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v

předmětu útoku. Trestnost činu podle uvedených (základních) hledisek nemůže

mít na posuzovaný případ žádný vliv. Zbývá ovšem posoudit, zda na trestnost

činu nemohou mít v daném případě vliv hmotně právní důsledky některých

(novelizovaných) procesních ustanovení a jak v takovém případě postupovat (viz

níže).

Nejdříve je ovšem zapotřebí uvést, že od trestnosti činu ve smyslu jeho hmotně

právního posouzení podle trestního zákona, je třeba rozlišovat procesní

stihatelnost činu, tj. možnost konat o trestném činu řízení podle trestního

řádu. Při aplikaci tohoto procesního předpisu zásadně platí, že orgány činné v

trestním řízení postupují podle trestního řádu účinného v době provádění úkonu

(lex fori). V projednávaném případě státní zástupce rozhodoval o zastavení

trestního stíhání dílčích útoků pokračujícího trestného činu již za účinnosti

novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Vzhledem k obsahu

ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. a § 12 odst. 12 tr. ř. bylo oproti předchozí

právní úpravě již vyloučeno, aby tato pravomocná procesní rozhodnutí učiněná po

novele mohla ve vztahu k dalším útokům pokračujícího trestného činu vyvolat

účinek spočívající v překážce rei iudicatae jako důvodu nepřípustnosti

trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.

Poněvadž projednávaná věc je specifická tím, že celý skutek měl být spáchán

před účinností novely trestního řádu, tj. před 1. 1. 2002, bylo dále třeba

vyřešit důležitou otázku, zda procesní ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. a § 12

odst. 12 tr. ř. ve znění zákona č. 265/2001 Sb. zde měla kromě procesních

účinků i případné hmotně právní důsledky. Citovaná ustanovení (podle nichž se

skutkem rozumí i dílčí útok pokračujícího trestného činu) totiž nově vymezují

pokračování v trestném činu, a protože je dána jejich spojitost s hmotně

právním ustanovením § 89 odst. 3 tr. zák., nelze uvedenou skutečnost pominout

při posuzovaní trestnosti činu (§ 16 odst. 1 tr. zák.). V takovém případě je

pak třeba vycházet z komplexního porovnání trestnosti činu podle úpravy v době

spáchání činu a úpravy provedené pozdějším zákonem.

Shora naznačené otázky byly již řešeny v judikatuře. Nejvyšší soud v rozhodnutí

publikovaném pod č. 49/2002 SbRt. dospěl k závěru, že účinky ustanovení § 11

odst. 2 tr. ř. ve znění zákona č. 265/2001 Sb. se vztahují jen na taková

meritorní rozhodnutí o některém dílčím útoku pokračujícího trestného činu,

která nabyla či nabudou právní moci až po dni účinnosti citovaného zákona (tj.

po 1. 1. 2002). S ohledem na princip právní jistoty a ústavní vymezení principu

ne bis in idem, jemuž odpovídala i zákonná úprava pokračujícího trestného činu

v trestně právních normách ve znění účinném do 31. 12. 2001, proto nelze

novelizované znění § 11 odst. 2 tr. ř. aplikovat zpětně. To znamená, že je

nelze použít na rozhodnutí zakládající překážku trestního stíhání spočívající v

překážce věci rozsouzené ohledně některého z dílčích útoků pokračujícího

trestného činu, která vznikla před 1. 1. 2002.

Z rozhodnutí č. 49/2002 SbRt. tedy vyplývá, že meritorní rozhodnutí o dílčích

útocích pokračujícího trestného činu, jež byla učiněna před 1. 1. 2002,

založila překážku rei iudicatae i do budoucna. To znamená, že ohledně dalších

dílčích útoků nelze uplatnit novou právní úpravu podle § 11 odst. 2 tr. ř. a §

12 odst. 12 tr. ř. ve znění zákona č. 265/2001 Sb., neboť by tím došlo k

porušení zásady ne bis in idem, že nikdo nesmí být trestně stíhán za čin, pro

který byl již pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby (nebo pro který bylo

pravomocně zastaveno trestní stíhání). Na základě uvedeného závěru lze současně

stanovit okruhy případů, kde by jiný postup orgánů činných v trestním řízení

nutně znamenal porušení čl. 40 odst. 5 Listiny a čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7

k Úmluvě.

Jestliže však v nyní posuzované věci obviněného Z. P. státní zástupce

nerozhodoval o zastavení trestního stíhání ohledně dílčích útoků pokračujícího

trestného činu usnesením před 1. 1. 2002, avšak až po tomto datu za účinnosti

nové právní úpravy, šlo – jak správně zdůraznila ve svém dovolání nejvyšší

státní zástupkyně – o jinou procesní situaci. Státní zástupce totiž předmětné

procesní úkony musel učinit podle trestního řádu účinného v době svého

rozhodování (lex fori), kdy meritorní (pravomocné) rozhodnutí ohledně dílčích

útoků pokračujícího trestného činu již nebránilo tomu, aby se ohledně zbylé

části činu mohlo konat trestní stíhání. To znamená, že v době svého

rozhodování (29. 8. 2002 a 31. 1. 2003) nemohl do budoucna vytvořit překážku

věci pravomocně rozhodnuté (rei iudicatae), jak by tomu bylo pokud předmětné

rozhodnutí vydal před 1. 1. 2002, a to ani za stavu, že by celý skutek byl

spáchán před 1. 1. 2002. Zásada ne bis in idem samozřejmě platí i v rámci nové

právní úpravy, neboť dvojí postih pachatele za konkrétní dílčí útok, o kterém

bylo již pravomocně rozhodnuto, je vyloučen. Nelze proto namítat rozpor s čl.

40 odst. 5 Listiny ani s čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Lze tedy

uzavřít, že ve vztahu k budoucímu rozhodnutí ohledně ostatních (zbývajících)

dílčích útoků nemůže být dán důvod nepřípustnosti trestního stíhání podle § 11

odst. 1 písm. f) tr. ř. Veden těmito úvahami dospěl Nejvyšší soud k závěru, že

usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Rychnově nad

Kněžnou ze dne 29. 8. 2002 a 31. 1. 2003, sp. zn. Zt 92/2002, nelze přiznat

účinek rei iudicatae. Uvedená usnesení proto nebránila tomu, aby obviněný Z. P.

mohl být stíhán pro útoky, pro které na něj byla podána obžaloba u Krajského

soudu v Hradci Králové.

Nejvyšší státní zástupkyně v dovolání rovněž namítla, že předmětem trestného

činu zpronevěry podle § 248 tr. zák. je pachateli svěřená cizí věc, přičemž za

věc (a to ani ve smyslu ustanovení § 89 odst. 13 tr. zák.) nelze považovat

pohledávku uvedenou pod bodem 1e/ usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze

dne 24. 3. 2003, sp. zn. 8 T 58/2002, jímž tento soud rozhodl o zastavení

trestního stíhání obviněného pro skutek právně kvalifikovaný jako trestný čin

zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák. Podle dovolatelky je základní

podmínkou pokračování v trestném činu podle hmotně právního ustanovení § 89

odst. 3 tr. zák. to, aby pachatel jednotlivými útoky naplňoval stejnou

skutkovou podstatu trestného činu. Jednání popsané pod bodem 1e/ však podle

názoru dovolatelky skutkovou podstatu trestného činu zpronevěry podle § 248 tr.

zák. z výše uvedených důvodů nenaplňovalo s tím, že podle okolností bylo možno

zvažovat aplikaci ustanovení § 128 odst. 2, 4 tr. zák. o trestném činu

zneužívání informací v obchodním styku, když obviněný jako předseda

představenstva A. a. s. byl současně společníkem C I. p., s. r. o. B.

Podle popisu dílčího útoku pod bodem 1e/ ve výroku výše uvedeného zastavovacího

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové spočívalo jednání obviněného Z. P. v

tom, že jako předseda představenstva společnosti A., a. s. K. n. O., „smlouvou

o postoupení pohledávky ze dne 23. 8. 1998 mezi A. a. s. K. n. O. a C I. P. s.

r. o. B. převedl na tuto svou firmu pohledávku A. a. s. ve výši 6.236.041,74,-

Kč vůči firmě E. a. s. D., a po započtení pohledávek zaplatil část svého dluhu

u společnosti E. a. s.“, přičemž takto získané svěřené prostředky použil pro

svou potřebu ke škodě A. a. s. K. n. O.

K dovolatelkou vytýkané vadě považuje Nejvyšší soud za nezbytné poukázat na to,

že objektem trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák. je především

vlastnictví věci. Předmětem útoku je cizí věc svěřená pachateli, tj. věc

movitá, popřípadě též nemovitá. Ve smyslu ustanovení § 89 odst. 13 tr. zák.

lze pod pojem věci zahrnout i ovladatelnou přírodní sílu a cenné papíry. Pod

pojem věci ovšem nepatří pohledávka (§ 488 občanského zákoníku), která má

povahu majetkového práva vzniklého na základě závazkového právního vztahu mezi

určitými subjekty (založeného např. smlouvou, rozhodnutím příslušného orgánu

apod.). Jako zpronevěru je však možno hodnotit jen přisvojení si cizích

svěřených věcí, nikoliv jiných majetkových hodnot. Z rozhodnutí Krajského soudu

v Hradci Králové přitom v žádném směru nevyplývá, jak se s uvedenými otázkami

vypořádal a z jakého důvodu zahrnul do pokračujícího trestného činu zpronevěry

i dílčí útok uvedený pod bodem 1e/. Totéž platí i pro rozhodnutí Vrchního soudu

v Praze, který konal řízení ve druhém stupni. Je-li tedy vycházeno jen z

popisu skutku, lze dovolatelce plně přisvědčit v tom, že jednání pod bodem 1e/

výroku posuzovaného rozhodnutí znaky skutkové podstaty trestného činu

zpronevěry podle § 248 tr. zák. nenaplňuje, což znamená, že došlo též k

namítanému porušení ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. Důsledkem pak bylo, že

důvody nepřípustnosti trestního stíhání byly dovozovány i ohledně činu, jehož

zahrnutí do pokračujícího trestného činu zpronevěry nepřicházelo v úvahu.

Z důvodů, které Nejvyšší soud shora rozvedl, je zřejmé, že usnesení Krajského

soudu v Hradci Králové ze dne 24. 3. 2003, sp. zn. 8 T 58/2002, je zatíženo

vadami předpokládanými v ustanovení § 265b odst. 1 písm. f) a g) tr. ř., neboť

bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, aniž byly splněny podmínky pro

takové rozhodnutí, a rozhodnutí přitom spočívá na nesprávném právním posouzení

skutku i na jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Ve smyslu uplatněného

dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je pak vadné napadené

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 12 To 57/03, jímž

bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku (stížnosti), aniž by v

řízení o něm byly konstatované vady (zakládající důvody dovolání podle § 265b

odst. 1 písm. f/ a g/ tr. ř.) zjištěny a odstraněny.

Dovolání nejvyšší státní zástupkyně podané v neprospěch obviněného Z. P. bylo

proto shledáno plně důvodným. Za tohoto stavu Nejvyšší soud podle § 265k

odst.1, 2 věta druhá tr. ř. napadené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušil a

současně zrušil i výše uvedené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové. V

rámci tohoto výroku zrušil též všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Hradci Králové

přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Za podmínek §

265r odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud toto své rozhodnutí učinil v

neveřejném zasedání, neboť vzhledem k povaze zjištěných vad je zřejmé, že je

nelze odstranit ve veřejném zasedání.

V novém řízení se Krajský soud v Hradci Králové bude muset věcí znovu zabývat v

intencích rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž při svém rozhodování je vázán

právním názorem vysloveným Nejvyšším soudem k výkladu relevantních hmotně

právních a procesních otázek, na které je v odůvodnění tohoto rozhodnutí

podrobně poukazováno (§ 265s odst. 1 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 13. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Eduard Teschler