Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 1239/2007

ze dne 2007-12-19
ECLI:CZ:NS:2007:30.CDO.1239.2007.1

30 Cdo 1239/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci

žalobce M. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému 1) R. F., a 2) J. F.,

zastoupených advokátem, o určení neúčinnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního

soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 39/2005, o dovolání žalovaných proti rozsudku

Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. února 2006, č.j. 42 Co 588/2005-83, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. února 2006, č.j. 42 Co

588/2005-83, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal žalobou doručenou soudu dne 14.2.2005 vydání

rozsudku, jímž „se určuje, že kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

uzavřená dne 4.9.2003 mezi J. F., na straně jedné a žalovanými 1), 2) na straně

druhé, je vůči žalobci neúčinná.“ Uvedl, že žalobci svědčí proti otci

žalovaného vymahatelná pohledávka ve výši 1,236.666,66 Kč z titulu vypořádání

podílového spoluvlastnictví. J. F. kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného

břemene ze dne 4.9.2003 převedl na žalované nemovitosti – objekt bydlení na

pozemku p.č. 2328, objekt bydlení bez č.p. na pozemku p.č. 2328, pozemek p.č.

2328 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 2329 – zahrada, pozemek p.č.

2303/1 – trvalý travní porost, pozemek p.č. 2302/1 – orná půda, pozemek p.č.

2332 – orná půda, pozemek p.č. 2333 – ostatní plocha se vším příslušenstvím a

součástmi, vše v katastrálním území A. u Č. T., v obci A., budovy v části obce

A., kteréžto nemovitosti byly tehdy zapsány pro katastrální území A. u Č. T. u

Katastrálního úřadu v K., pracoviště v H. Současně touto smlouvou bylo ve

prospěch J. F. zřízeno věcné břemeno bezplatného doživotního užívání bytové

jednotky nacházející se v přízemí domu. Dlužník J. F. uvedenou kupní smlouvu

uzavřel s úmyslem zkrátit žalobcovu pohledávku, přičemž tento právní úkon

učinil ve prospěch osob jemu blízkých. J. F. nemá žádný jiný majetek, jehož

postižením by mohla být pohledávka reálně v plné výši uspokojena, proto ke

zkrácení práva žalobce skutečně došlo.

Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 30. srpna 2005, č.j. 18 C

39/2005-65, žalobu zamítl (výrok I.) a současně uložil žalobci povinnost

zaplatit žalovaným

na náhradě nákladů řízení částku 8.818,- Kč (výrok II.). Dospěl k závěru, že je

dána aktivní a pasivní věcná legitimace a že žaloba byla podána v zákonné

lhůtě. Žalovaní však prokázali, že úmysl dlužníka zkrátit věřitele nemohli v

době učinění odporovatelného právního úkonu ani při vynaložení „náležité

pečlivosti“ rozpoznat. Žalovaní žili s dlužníkem, věděli o existenci dluhů vůči

žalobci a rovněž věděli,

že dlužník žádá o úvěry bankovní ústavy, aby získal finanční prostředky na

úhradu tohoto dluhu. Žalovaní rovněž věděli, že tyto žádosti byly zamítnuty.

Prodej dotčených nemovitostí ve vlastnictví dlužníka logicky považovali za

snahu získat peníze na úhradu dluhu, přičemž je irelevantní, že dlužník peníze

získané na prodej nemovitostí

na splacení dluhu nepoužil.

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalobce

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé změnil tak, že „se určuje, že kupní

smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 4.9.2003 mezi J. F.,

na straně jedné a žalovanými 1), 2) na straně druhé, je vůči žalobci

neúčinná“ (výrok I.). Současně rozhodl, že žalovaní 1), 2) jsou povinni

společně a nerozdílně zaplatit žalobci náklady řízení před soudem prvního

stupně ve výši 6.712,- Kč (výrok II.), a náklady odvolacího řízení ve výši

7.154,50 Kč (výrok III.). Z odůvodnění potvrzujícího rozsudku vyplývá, že

odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně,

dospěl však k odlišnému právnímu závěru ohledně splnění podmínky „náležité

pečlivosti.“ Žalovaní s dlužníkem žili, věděli o existenci dluhu vůči žalobci a

rovněž věděli, že dlužník bezvýsledně žádal o úvěry u bankovních ústavů. I když

mohli prodej nemovitostí považovat za jeho snahu získat peníze na úhradu dluhu,

na druhou stranu nelze přehlédnout, což účastníci učinili v tomto řízení

nesporným, že nemovitosti měly hodnotu 780.000,- Kč, kupní cena však byla

sjednána ve výši 600.000,- Kč, tedy v částce podstatně nižší, než činila jejich

odhadní cena. Žalovaným přitom muselo být známo, že nemovitosti jsou tak

prodávány pod svoji odhadní cenu. Jejich hodnota pak byla dále snížena zřízením

věcného břemene. Žalovaní si proto museli být vědomi, že toto jednání dlužníka

J. F. představuje ve svém důsledku zkrácení možnosti uspokojení vymahatelné

pohledávky věřitele.

Proti tomuto rozsudku podali žalovaní 1), 2) dovolání. Jeho přípustnost

dovozují z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a podávají je z důvodu

nesprávného právního posouzení věci dle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b)

o.s.ř. Zejména namítají, že v daném případě především nebyla již splněna

podmínka existence úmyslu dlužníka zkrátit věřitele, a rovněž ani podmínka

vědomosti žalovaných o takovém úmyslu

ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák. V řízení bylo prokázáno, že dlužník se

usilovně snažil dluh uhradit, když podával bezvýsledně žádosti o úvěr u

několika finančních ústavů. V tomto ohledu se jim jevila problematická nabízená

zástava, kterou se měly stát předmětné nemovitosti, jejichž hodnotu ve výši

odhadní ceny 780.000,- Kč měl soud za nespornou. K převodu nemovitostí došlo za

reálnou cenu odpovídající ceně tržní, k čemuž měl soud přihlédnout. Aktivita

žalovaných ohledně „náležité pečlivosti“ rozpoznat úmysl dlužníka krátit

věřitele spočívala jednak v komunikaci s dlužníkem, kdy s ním celou záležitost

nejen probírali, ale snažili se mu pomoci v hledání řešení jeho situace. Rovněž

se snažili prostřednictvím svého právního zástupce sjednat s žalobcem dohodu o

úhradě dlužné částky. K sjednání předmětné kupní smlouvy došlo až jako k

poslední možnosti, jak získat prostředky na úhradu dluhu. Žalovaní 1), 2)

navrhli zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci odvolacímu soudu k dalšímu

řízení.

Žalobce se ve svém vyjádření k dovolání ztotožnil s právním posouzením věci

odvolacím soudem a navrhl, aby dovolání žalovaných bylo zamítnuto.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a že jde o

rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. l písm. a) dovolání

přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1

věta první o.s.ř.) a dospěl

k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu jen z důvodů uplatněných v

dovolání. Jestliže je dovolání přípustné, jako je tomu v posuzované věci,

přihlédne k případným vadám uvedeným v ust. § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm.

a), b)

a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o.s.ř.).

Žaloba je podání, kterým se zahajuje řízení před soudem. Žaloba musí obsahovat

obecné náležitosti podání uvedené v ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. a mimo jiné

z ní musí být patrno, čeho se žalobce domáhá (srov. § 79 odst. 1 větu druhou

o.s.ř.).

Údaj o tom, čeho se žalobce žalobou domáhá (tzv. žalobní petit), musí být

přesný, určitý a srozumitelný. Soud musí za řízení zcela přesně vědět, o čem má

jednat

a rozhodnout, neboť nesmí - s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 153

odst. 2 o.s.ř. - účastníkům přiznat jiná práva a uložit jim jiné povinnosti,

než jsou navrhovány. Kdyby žalobce vymezil v žalobě žalobní petit nepřesně,

neurčitě nebo nesrozumitelně, převzetí takového petitu do výroku soudního

rozhodnutí by mělo za následek, že by rozhodnutí soudu nebylo (z materiálního

hlediska) vykonatelné. Přesný, určitý

a srozumitelný žalobní petit není jen vyjádřením formálních náležitostí žaloby,

ale je zcela nezbytným předpokladem pro to, aby soudní rozhodnutí bylo (z

materiálního hlediska) vykonatelné a aby tak nastaly právní účinky, které

žalobce zahájením řízení sledoval.

Požadavek, aby ze žaloby bylo patrno, čeho se žalobce domáhá, současně nelze

vykládat tak, že by žalobce byl povinen učinit soudu návrh na znění výroku jeho

rozsudku. Ustanovení § 79 odst. 1 věta druhá o.s.ř žalobci neukládá formulovat

návrh výroku rozsudku soudu, ale jen to, aby ze žaloby bylo patrno, čeho se

domáhá. Žalobce uvede, čeho se domáhá, i tehdy, jestliže v žalobě přesně,

určitě a srozumitelně označí (tak, aby to bylo možné z obsahu žaloby bez

pochybností dovodit) povinnost, která má být žalovanému uložena rozhodnutím

soudu (požaduje-li ve smyslu ustanovení § 80 písm. b) o.s.ř., aby bylo

rozhodnuto o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona,

z právního vztahu nebo z porušení práva), nebo způsob určení právního vztahu,

práva nebo právní skutečnosti (požaduje-li ve smyslu ustanovení § 80 písm. c)

o.s.ř. nebo podle zvláštních právních předpisů určení, zda tu právní vztah,

právo nebo právní skutečnost je či není). Požaduje-li žalobce peněžité plnění,

musí být z žaloby patrno také to, jakou částku mu žalovaný má zaplatit; nemůže-

li žalobce svůj peněžitý nárok přesně vyčíslit, musí jej uvést alespoň v

přibližné výši.

Je-li žalobní petit přesný, určitý a srozumitelný, soud neporuší ustanovení §

155 odst.1 o.s.ř. nebo ani jiné zákonné ustanovení, jestliže použitím jiných

slov vyjádří

ve výroku rozhodnutí stejná práva a povinnosti, kterých se žalobce domáhal.

Pouze soud rozhoduje, jak bude formulován výrok jeho rozhodnutí; případným

návrhem žalobce

na znění výroku rozhodnutí přitom není vázán. Při formulaci výroku rozhodnutí

soud samozřejmě musí dbát, aby vyjadřoval (z obsahového hlediska) to, čeho se

žalobce žalobou domáhal; překročit žalobu a přisoudit něco jiného nebo více,

než čeho

se žalobce domáhal, může jen tehdy, jestliže řízení bylo možné zahájit i bez

návrhu nebo jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání

vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2 o.s.ř.) [srov. usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 20.8.2003,

sp. zn. 21 Cdo 909/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem

152, ročník 2003].

Odpůrčí žaloba podle ustanovení § 42a obč. zák. je právním prostředkem

sloužícím k uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele v řízení o výkon

rozhodnutí,

a to postižením věcí nebo jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním

úkonem ušly z dlužníkova majetku (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

27.5.1999, sp.zn. 2 Cdon 1703/96, uveřejněný pod č. 26 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek, ročník 2000). Smyslem této žaloby je dosáhnout

rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že je vůči žalujícímu věřiteli právně

neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon. Bylo-li žalobě vyhověno, je rozhodnutí

soudu podkladem k tomu, že se věřitel může na základě titulu způsobilého k

výkonu rozhodnutí domáhat nařízení výkonu rozhodnutí postižením toho, co

odporovaným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku. Odporovatelným je právní

úkon dlužníka, který učinil v posledních třech letech za podmínek uvedených v

ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák.

Z povahy odpůrčí žaloby ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák. vyplývá jako

základní požadavek jasné a určité označení odporovaného právního úkonu tak, aby

je bylo možné z obsahu žaloby bez pochybností dovodit. Z hlediska předmětu

řízení jde totiž o určení právní neúčinnosti dlužníkova konkrétního právního

úkonu rozhodnutím soudu, s důsledky pro postavení věřitele v řízení o výkon

rozhodnutí, a to postižením věcí nebo jiných majetkových hodnot, které

odporovaným právním úkonem z majetku dlužníka ušly.

Ve smyslu občanského zákoníku je třeba považovat za určité a srozumitelné

označení smlouvy, jestliže je z ní patrno, kdo tento právní úkon činí a co je

jeho předmětem, přičemž předmět smlouvy musí být vymezen tak, aby nemohlo dojít

k záměně za věci obdobného druhu.

V projednávané věci žalobce formuloval žalobní petit tak, že „se určuje, že

kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 4.9.2003 mezi J.

F., na straně jedné a žalovanými 1), 2) na straně druhé, je vůči žalobci

neúčinná.“ Jak vyplývá ze spisu, z obsahu žaloby lze přitom bez pochybností

dovodit určité a srozumitelné označení odporovatelného právního úkonu uvedením

účastníků smlouvy, jejího data a předmětu, jímž jsou v daném případě smlouvou

převáděné nemovitosti, jejichž konkrétní specifikace vyhovuje požadavku jejich

individualizace. Za této situace žaloba splňuje všechny potřebné náležitosti

věcné projednatelnosti. Odvolací soud proto pochybil, pokud v rozporu s

ustanoveními § 155 a § 261 o.s.ř. výrok I. o věci samé formuloval z hlediska

výše rozvedených kritérií nepřesně a neurčitě, takže napadený rozsudek je vadný

pro nedostatek materiální vykonatelnosti.

Z uvedeného vyplývá, že napadený rozsudek odvolacího soudu je

nesprávný; Nejvyšší soud České republiky proto napadený rozsudek podle

ustanovení § 243b

odst. 2, části věty za středníkem o.s.ř. zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v

Ostravě

k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o.s.ř.), aniž napadené rozhodnutí

odvolacího soudu posuzoval z hlediska dalších uplatněných dovolacích důvodů.

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu

i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2007

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu