Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 2371/2010

ze dne 2011-10-19
ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.2371.2010.1

30 Cdo 2371/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v

právní věci žalobkyně J. H., zastoupené JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou,

advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 25, proti žalovaným 1) Mgr. V. Č.,

zastoupenému opatrovníkem JUDr. Petrem Hanzalem, advokátem se sídlem v Praze 6,

Makovského 1331, 2) Mgr. A. F., a 3) S. F., zastoupeným JUDr. Vladimírem

Fučíkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Balbínova 404/22, o určení vlastnického

práva, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 13 C 126/2007, o

dovolání žalovaných 2) a 3) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25.

listopadu 2009, č.j. 30 Co 443/2009-162, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2009, č.j.

30 Co 443/2009-162, a rozsudek Okresního soudu Praha – západ ze dne 24. března

2009, č.j. 13 C 126/2007-111, se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu Praha –

západ k dalšímu řízení.

Okresní soud Praha – západ (dále již „soud prvního stupně“)

rozsudkem ze dne 24. března 2009, č.j. 13 C 126/2007-111, určil, že „pozemek –

stavební parcela č. 452 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek – parcela č.

95/89, orná půda, nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský

kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ na LV č. 610, pro katastrální území

O. a obec O.(,) jsou součástí zaniklého společného jmění manželů J. H., a Mgr.

V. Č.“ (dále již „předmětné nemovitosti“), a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Po provedeném řízení uzavřel, že předmětné nemovitosti byly zakoupeny žalovaným

1) za trvání jeho manželství s žalobkyní a „jelikož byly pořízeny alespoň

částečně z prostředků náležejících do společného jmění manželů, staly se i tyto

nemovitosti předmětem společného jmění žalobkyně a prvního žalovaného.“

Vzhledem k tomu, že žalovaný 1) převedl bez souhlasu žalobkyně předmětné

nemovitosti (kupní smlouvou ze dne 20. května 2004) na žalované 2) a 3) a

žalobkyně se vůči těmto žalovaným dovolala neplatnosti uvedeného právního

úkonu, je tato kupní smlouva neplatným právním úkonem s účinky ex tunc.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Praze (dále již „odvolací

soud“) v záhlaví citovaným rozsudkem podle § 219 o. s. ř. potvrdil (jako věcně

správné rozhodnutí) rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů

odvolacího řízení. Zdůraznil, že v průběhu dokazování (v řízení před soudem

prvního stupně) bylo prokázáno, že se žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě

dovolala relativní neplatnosti právního úkonu ve smyslu § 40a obč. zák.,

přičemž žalovanému 1) se nepodařilo prokázat (přestože byl soudem prvního

stupně řádně poučen ve smyslu § 118a odst. 3 o. s. ř. o povinnosti důkazní), že

k tomuto převodu byl dán souhlas ze strany žalobkyně. Odvolací soud neshledal

důvodnou ani námitku žalovaných, podle které soud prvního stupně v rozporu s §

153 odst. 2 o. s. ř. zasáhl do petitu, neboť tím, že změnil petit žaloby, ve

skutečnosti rozhodl o něčem jiném, než sama žalobkyně navrhovala. Konečně

důvodnou neshledal ani námitku žalovaných, že jednání žalobkyně je v rozporu s

dobrými mravy. Odvolací soud uvedl, že jednání žalobkyně bylo logické a šlo o

jediné možné řešení, jak se mohla domoci svých práv.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali prostřednictvím svého

advokáta včasné dovolání žalovaní 2) a 3) (dále již „dovolatelé“), jehož

přípustnost odvozují z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.(neboť podle jejich

názoru má napadené rozhodnutí ve věci samé má po právní stránce zásadní význam)

a uplatňují v něm dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) (tj. že řízení

je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci) a

b) (tj. že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci) o. s. ř. Podle dovolatelů „otázkami zásadního právního významu s odkazem na

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jsou:

a) zda je soud oprávněn i bez návrhu navrhovatele »upravit« petit jeho

návrhu a rozhodnout v typové věci, která byla předmětem daného řízení,

rozsudkem, jehož výrok nekoresponduje s návrhem žalobce,

b) zda doručení hmotněprávního úkonu (v daném případě námitky relativní

neplatnosti kupní smlouvy) pouze jednomu z manželů, kteří nevedou společnost

domácnost a bydlí odděleně ve dvou samostatných bytech, lze považovat za

hmotněprávní úkon, který se dostal do sféry dispozice druhého z manželů (který

listinu nepřevzal) a tedy zda je takovýto právní úkon možno považovat za projev

vůle, který byl doručen adresátovi,

c) zda je či není uplatnění námitky relativní neplatnosti kupní smlouvy

právním úkonem učiněným v rozporu s dobrými mravy, tedy právním úkonem

neplatným za situace, kdy osoba, která takovýto úkon činí, již při nabývání

nemovitého majetku, který byl následně předmětem prodeje, jednala po dohodě se

svým manželem tak, aby byla »skrytým spoluvlastníkem« a priori zmocnila svého

manžela do budoucna k veškerým úkonům, které se budou předmětných nemovitostí

týkat.“

Uvedené dovolací důvody dovolatelé ve svém dovolání blíže vymezují, přičemž v

závěru svého dovolání zdůrazňují, že při uzavírání kupní smlouvy vycházeli v

dobré víře ze stavu zápisů v katastru nemovitostí v tom směru, že žalovaného 1)

považovali za výlučného vlastníka předmětných nemovitostí. Dovolatelé z

vyložených důvodů navrhli, aby Nejvyšší soud České republiky (dále již

„Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) dovoláním napadený rozsudek odvolacího

soudu, jakož i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního

stupně k dalšímu řízení. Žalobkyně ve svém písemném vyjádření (učiněném prostřednictvím svého advokáta)

k podanému dovolání odmítla uplatněnou dovolací argumentaci a jednotlivě

(nesouhlasně) se vyjádřila k dovolacím námitkám dovolatelů. Navrhla, vzhledem k

tomu, že podle jejího názoru v tomto případě není dovolání přípustné, aby

Nejvyšší soud dovolání dovolatelů odmítl s tím, že přizná žalobkyni náhradu

nákladů dovolacího řízení. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) předně konstatuje, že

dovolání v této věci bylo podáno oprávněnými osobami (účastníky řízení)

zastoupenými advokátem podle § 241 odst. 1 o. s. ř., stalo se tak ve lhůtě

stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř., a obsahuje zákonem stanovené údaje (§ 241a

odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně vydal shora cit. rozhodnutí poté, co

jeho předchozí rozsudek ze dne 26.

února 2008, č.j. 13 C 126/2007-54 (kterým

byla předmětná žaloba zamítnuta pro absenci naléhavého právního zájmu žalobkyně

na určení, že předmětné nemovitosti jsou ve společném jmění manželů žalobkyně a

žalovaného 1/), byl zrušen usnesením odvolacího soudu ze dne 16. června 2008,

č.j. 30 Co 177/2008-71, se (pro soud prvního stupně) závazným právním názorem,

že „žalobkyně prokázala, že účastníci mají věcnou legitimaci a zároveň se jí

podařilo prokázat, že na požadovaném určení má naléhavý právní zájem“, je

dovolání dovolatelů proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu ve

smyslu § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. přípustné a je i – jak bude rozvedeno

níže – důvodné. Pokud jde o shora citované první dvě námitky, které dovolatelé podřadili pod

dovolací důvody ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř., Nejvyšší soud

relevanci takto uplatněné dovolací argumentace (která je v zásadě totožná s

odvolací argumentací) neshledává a má za to, že odvolací soud – vzhledem ke

skutkovému závěru, z nějž vycházel a jejž dovolatelé ani nezpochybňují –

správně uzavřel, že tyto námitky nejsou důvodné; proto postačí pro stručnost

zcela odkázat na ty části odůvodnění, v nichž odvolací soud podrobně a věcně

správně reaguje na tyto námitky, jež dovolatelé opětovně vznášejí v nyní

podaném dovolání (srov. str. 5 poslední odstavec a celou str. 6 odůvodnění

písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu). Třetí dovolací námitka dovolatelů naplňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř. při tvrzení, že popsané jednání žalobkyně je v rozporu s

dobrými mravy a že dovolatelé v dobré víře ve stav zápisů v katastru

nemovitostí uzavírali převodní smlouvu s žalovaným 1) (tehdy ještě manželem

žalobkyně) s tím, že je výlučným vlastníkem předmětných nemovitostí. Za skutkového stavu, jak byl zjištěn soudem prvního stupně a z nějž při

rozhodování vycházel též odvolací soud, je tato dovolací argumentace dovolatelů

důvodná a tedy naplňuje dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu sice

správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

Podle § 145 odst. 2 obč. zák. obvyklou správu majetku náležejícího do

společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních

záležitostech je třeba souhlasu obou manželů; jinak je právní úkon neplatný.

Podle § 40a, věty první a druhé, obč. zák., ve znění účinném k datu uzavření

kupní smlouvy (20. května 2004), jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu

podle ustanovení § 49a, § 55, § 140, § 145 odst. 2, § 479, § 589, § 701 odst.

1, § 775 a § 852b odst. 2 a 3 považuje se právní úkon za platný, pokud se ten,

kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. Neplatnosti

se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Totéž platí, nebyl-li právní úkon

učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků (§ 40). Je-li právní úkon v

rozporu s obecně závazným právním předpisem o cenách, je neplatný pouze v

rozsahu, ve kterém odporuje tomuto předpisu, jestliže se ten, kdo je takovým

úkonem dotčen, neplatnosti dovolá.

Podle § 11 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných

práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, ten, kdo vychází ze zápisu v

katastru učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá

skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá

skutečnosti.

Právní úkon, u něhož je dán důvod tzv. relativní neplatnosti podle § 40a obč.

zák., se považuje za platný (se všemi důsledky z toho na právní vztahy

vyplývajícími), dokud se ten, na jehož ochranu je důvod neplatnosti právního

úkonu určen, nesplatnosti nedovolá. Jestliže se oprávněná osoba dovolala tzv.

relativní neplatnosti důvodně, je právní úkon neplatný od svého počátku (ex

tunc). To platí i tam, kde na základě tohoto právního úkonu (smlouvy) vzniklo

vkladem do katastru nemovitostí věcné právo (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

20. ledna 2009, sp. zn. 30 Cdo 2940/2007, jež je veřejnosti přístupný na

webových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz).

Při posuzování důsledků spojených s (po právu) dovoláním se tzv. relativní

neplatností právního úkonu ovšem nelze pouze vystačit s (mechanickou)

verifikací právně rozhodných skutečností stran posouzení jejich případné

(ne)podřaditelnosti pod shora již citované ustanovení § 40a obč. zák., nýbrž

při rozhodování je nezbytné též pečlivě zohlednit všechny okolnosti souzeného

případu a přihlédnout též i k judikatuře Ústavního soudu, in concreto k

Ústavním soudem vykonatelným rozhodnutím, jimiž byly (z ústavně právního

hlediska) řešeny (skutkově či právně) obdobné věci, neboť tato rozhodnutí

českého orgánu ochrany ústavnosti jsou ve smyslu § 89 odst. 2 Ústavy České

republiky závazná pro všechny orgány i osoby.

Vztaženo na posuzovaný případ je podle názoru Nejvyššího soudu zapotřebí

rozlišovat, zda v době uzavření kupní smlouvy dne 20. května 2004 mezi

prodávajícím - žalovaným 1) a kupujícími – dovolateli, byl převodce vlastníkem

těchto nemovitostí či nikoli. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně

při rozhodování vycházel ze závěru, že převáděné nemovitosti v době uzavření

zmíněné převodní smlouvy tvořily společné jmění manželů žalobkyně a žalovaného

1). Žalovaný 1) byl tedy v době převodu vlastníkem předmětných nemovitostí, byť

uvedený právní úkon, který nebyl realizací obvyklé správy majetku náležejícího

do společného jmění manželů, učinil bez souhlasu žalobkyně (své tehdejší

manželky); ve smyslu § 145 odst. 2, poslední věty za středníkem, obč. zák. byl

tento právní úkon tedy postižen (pouze) relativní neplatností. Žalobkyně se

neplatnosti tohoto právního úkonu dovolala až poté, kdy podle této převodní

smlouvy byl již povolen vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve

prospěch žalovaných 2) a 3), kteří při uzavírání smlouvy vycházeli ze stavu

zápisů v katastru nemovitostí, tzn. z informace, že jako vlastník převáděných

nemovitostí je v katastru zapsán (výlučně) prodávající – žalovaný 1), aniž by

věděli nebo vědět měli, resp. při vynaložení obvyklé míry opatrnosti vědět

mohli, že převáděné nemovitosti ve skutečnosti jsou předmětem společného jmění

žalovaného 1) a žalobkyně, a že tedy stav zápisů v katastru nemovitostí

neodpovídá právnímu stavu (tzv. právní realitě).

Za této skutkové konstelace je pak Nejvyšší soud toho názoru, že při právním

posouzení této věci je zapotřebí reflektovat i princip právní jistoty a ochrany

nabytých práv (iura quaesita) dovolatelů, a to při obdobném nazírání, k jakému

dospělo plénum Ústavního soudu České republiky v nálezu ze dne 31. října 2007,

sp. zn. Pl. ÚS 78/06 (in www.nalus.usoud.cz) při řešení důsledků spojených s

odstoupením od smlouvy o převodu nemovitosti. Podle tohoto nálezu odstoupením

od smlouvy podle § 48 odst. 2 obč. zák. se – není-li právním předpisem nebo

účastníky dohodnuto jinak – smlouva od počátku ruší, avšak pouze s účinky mezi

jejími účastníky. Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své vlastnické

právo nabyli v dobré víře, než došlo k odstoupení od smlouvy, požívá ochrany v

souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a s ústavními principy právní

jistoty a ochrany nabytých práv vyvěrajícími z pojmu demokratického právního

státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy, a nezaniká.

Jestliže de lege lata právní úkon učiněný jedním z manželů, který není spjat s

výkonem práva při obvyklé správě majetku tvořícího společné jmění manželů, není

postižen absolutní neplatností, nýbrž se ve smyslu § 40a obč. zák. považuje za

právní úkon platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti

právního úkonu nedovolá, je v takovém případě zapotřebí zvažovat poskytnutí

ochrany nabytých práv nabyvateli jednajícímu v dobré víře. I když důsledkem (po

právu) dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu je neplatnost právního

úkonu s účinky ex tunc, je – s ohledem na (dosah) princip(u) ochrany nabytých

práv – zapotřebí mít na paměti, že zatímco v případě absolutní neplatností

postiženého právního úkonu nikdy nedošlo k založení, změně či zániku

příslušného právního vztahu, v případě tzv. relativně neplatného právního úkonu

práva a povinnosti z něho vznikly, byť v důsledku následně učiněného

jednostranného adresovaného hmotněprávního úkonu (s již připomenutými účinky ex

tunc) zanikly. Bylo by však očividně v rozporu s principem právní jistoty a

ochranou nabytých práv v dobré víře apriori odmítnout ochranu těm nabyvatelům,

kteří při uzavírání předmětné převodní smlouvy (objektivně) nemohli ani při

dodržení náležité opatrnosti vědět, že převáděné nemovitosti nejsou (pouze) ve

vlastnictví prodávajícího (byť ten byl jako jejich výlučný vlastník evidován v

katastru nemovitostí a z pozice vlastníka také vystupoval vůči nabyvatelům),

nýbrž že tvoří společné jmění převádějícího a jeho manželky (která naopak mohla

před předmětným převodem právem předvídaným způsobem dosáhnout zápisu v

katastru nemovitostí o tom, že pozemek je ve společném jmění žalobkyně a

žalovaného 1/), a že tedy přistupují k uzavření tzv. relativně neplatného

právního úkonu, jehož neplatnost – s účinky ex tunc – nastane v případě, že se

této neplatnosti (právně relevantním způsobem) dovolá manželka převádějícího.

Poněvadž odvolací soud se uvedenými otázkami při právním posouzení věci

nezabýval, ač dovolatelé v řízení poukazovali na okolnosti, za kterých

přistupovali k uzavření předmětné kupní smlouvy, je třeba konstatovat, že

dovoláním napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení věci;

Nejvyšší soud jej proto podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř.

zrušil. Jelikož důvody, pro které byl rozsudek odvolacího soudu zrušen, platí i

na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud rovněž rozsudek soudu

prvního stupně a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o. s.

ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů vzniklých v novém řízení a v dovolacím

řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d ost. 1 část první věty

za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. října 2011

JUDr. Pavel Vrcha, v. r.

předseda senátu