Nejvyšší soud Usnesení občanské

31 Cdo 1157/2010

ze dne 2013-03-13
ECLI:CZ:NS:2013:31.CDO.1157.2010.1

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 31 Cdo 1157/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ivy Brožové, JUDr. Ludvíka Davida, CSc.,

JUDr. Ljubomíra Drápala, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Miroslava Galluse, JUDr.

Petra Gemmela, JUDr. Kateřiny Hornochové, doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., JUDr.

Pavla Krbka, JUDr. Zdeňka Krčmáře, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Olgy Puškinové,

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a JUDr. Marty Škárové ve věci žalobce M. S.,

zastoupeného JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě,

Horní 6, proti žalovaným 1) P. K. a 2) P. K., zastoupeným JUDr. Irenou Tůmovou,

advokátkou se sídlem v Chotěboři, Družstevní 196, o 70.000,- Kč s

příslušenstvím proti vydání movitých věcí, vedené u Okresního soudu v

Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 8 C 118/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 11. 2009, č.j. 17 Co 316/2009-280,

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího

řízení 8.276,40 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDr. Ireny

Tůmové, advokátky.

V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 14. 5.

2009, č.j. 8 C 118/2005-227, kterým Okresní soud v Havlíčkově Brodě zamítl

žalobu, jíž se žalobce domáhal, aby mu – proti vrácení kotle na spalování

tuhých paliv DAKON DOR 24, otopných těles, chladící smyčky osazené havarijním

termostatickým ventilem Watts STS 20, ocelových vývodů DN 70, pojistného

ventilu G?", teplovodního čerpadla s filtrem a uzavíracími armaturami, hlavních

rozvodů od kotle pod stropem k jednotlivým tělesům v suterénu a v patrech,

radiátoru Koralux s elektrickou topnou vložkou a rohových šroubení – žalovaní

společně a nerozdílně zaplatili 70.000,- Kč s 2% úroky z prodlení od 25. 4.

2005 do zaplacení, a žalobci uložil povinnost zaplatit žalovaným na náhradě

nákladů řízení 88.018,- Kč; v návaznosti na věcné rozhodnutí odvolací soud

rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud převzal skutkový

stav zjištěný v řízení před soudem prvního stupně a uzavřel, že žalobce

neodstoupil od smlouvy o dílo důvodně a smluvní vztah účastníků nadále trvá,

neboť jako objednatel neposkytl zhotovitelům po 8. 6. 2004 přiměřenou lhůtu k

nápravě dalších tvrzených vad a nedodělků (§ 642 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obč. zák.“).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, jímž uplatnil všechny

dovolací důvody. Za vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů), považuje neprovedení důkazu

listinou (návodem k instalaci, obsluze a údržbě kotle na pevná paliva DOR 24).

Obecným nesouhlasem se závěrem, že k „řádnému“ odstoupení od smlouvy nedošlo,

neboť neposkytl přiměřenou lhůtu k nápravě vytčených vad, zpochybnil právní

posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Ostatní výtky jsou

podřaditelné důvodu, jímž lze namítat, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování (§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Podle dovolatele se z důkazů podává, že

dopisem z 6. 6. 2004 vytknul zhotovitelům umístění kabelů mezi trubky, resp.

jejich křížení, což znemožňuje bezpečné užívání ústředního topení; žalovaní

měli lhůtu k nápravě do 8. 6. 2004, kdy odmítli potrubí předělat, resp. do 13.

6. 2004, kdy prohlásili, že budou řešeny již jen reklamační nároky. Připomíná,

že montáž pojistného ventilu odporuje návodu na instalaci kotle, že projektová

dokumentace neodpovídá situaci v domě ani tomu, co bylo nainstalováno, že

předimenzovaný kotel nevyhovuje komínu, který je podle zprávy revizního

technika z 12. 5. 2009 o tři metry kratší, že přetrvává nebezpečí vyplývající z

pájení potrubí, při kterém nebyl chráněn svazek pěti kabelů, že čerpadlo nelze

připojit k síti (neodpovídá státní normě) a že topná zkouška ve smyslu

technické normy nebyla provedena. Závěrem shrnuje stávající závady, které brání

v užívání ústředního topení a „dělají dílo nefunkčním a nebezpečným.“ Navrhl,

aby dovolací soud rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu

řízení.

Žalovaní ve vyjádření k dovolání uvedli, že postupovali při provádění díla v

souladu s platnými předpisy, dílo bylo dokončeno v kvalitě sjednané smlouvou a

předáno v místě zhotovení objednateli. Drobné vady, které žalobce požadoval

odstranit, byly 8. 6. 2004 odstraněny. Žalobce se dostavil do prodejny

žalovaných za účelem doplacení ceny díla nejprve 2. 6. 2004, pro nepřipravenost

faktury opětovně 14. 6. 2004, kdy cenu doplatil, čímž jednoznačně potvrdil, že

považuje dílo za dokončené a předané. Podstata problému je v tom, že žalobce

nebyl ochoten pochopit, že elektroinstalace nebyla předmětem zhotovení díla, a

pouze proto nepodepsal předávací protokol bez uvedení povinnosti žalovaných k

výměně elektrických kabelů. Navrhli zamítnutí dovolání jako nedůvodného.

Tříčlenný senát č. 23, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání

projednat a rozhodnout o něm, učinil závěr, že zjištěný skutkový stav nelze

podřadit ustanovení § 642 odst. 2 obč. zák., neboť předpokladem jeho aplikace

je, že se zhotovitel nedostal do prodlení s provedením díla, tj. že dílo nebylo

objednatelem převzato. Uvedený závěr neodpovídá tomu, co dovodil Nejvyšší soud

v rozsudku ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 33 Cdo 1043/2009.

Senát č. 23 proto rozhodl podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, o postoupení věci k rozhodnutí velkému senátu

občanskoprávního a obchodního kolegia. Velký senát občanskoprávního a

obchodního kolegia pak věc projednal a rozhodl o ní v souladu s § 19 a § 20

odst. 1 uvedeného zákona.

Dovolání žalobce není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963

Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. část

první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen „o. s. ř.“), a nebylo

shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený

rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3

o.s.ř.).

V rámci dovolacího přezkumu, jehož přípustnost nemůže být založena jinak, než

ustanovením § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., nelze uplatňovat výhrady proti

skutkovým zjištěním způsobem, který předjímá dovolací důvod podle § 241a odst.

3 o. s. ř., tj. námitkami, jejichž obsahem je tvrzení, že skutkové zjištění, ze

kterého napadené rozhodnutí vychází, nemá podle obsahu spisu v podstatné části

oporu v provedeném dokazování, a které jsou způsobilé zpochybnit logiku úsudku

soudu o tom, co bylo dokazováním zjištěno, eventuálně námitkami, z nichž plyne,

že soud z logicky bezchybných dílčích úsudků (zjištění) učinil nesprávné

(logicky vadné) skutkové závěry. Uvedené platí i v případě, kdy právní závěr

odvolacího soudu je prostřednictvím důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s.

ř. zpochybněn způsobem procesně neregulérním, tedy tak, že jiné právní závěry

dovolatel buduje na vlastních skutkových tvrzeních, odlišných od zjištění, k

nimž v souladu s procesními pravidly dospěl odvolací soud. Stručně řečeno,

výhrady proti skutkovým zjištěním – uplatněným regulérně či nikoliv – nemohou

být relevantním hlediskem pro hodnocení, zda je rozhodnutí zásadního právního

významu.

Skutkový závěr, který odvolací soud převzal z řízení před soudem prvního stupně

a který – jak vyplývá z výkladu podaného výše – nelze přezkoumat, je založen na

tom, že smlouvou z 22. 5. 2004 se žalovaní (zhotovitelé) zavázali žalobci

(objednateli) za předběžnou cenu ve výši 80.000,- Kč včetně daně z přidané

hodnoty dodat a zhotovit ústřední topení v domě; dílo mělo být dokončeno do 30.

5. 2004. V článku V bodech 1/ a 2/ smlouvy se strany dohodly na tom, že

„zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním

… v místě jeho zhotovení“ a že „předmět díla bude po jeho ukončení předán

zhotovitelem objednateli na základě předávacího protokolu, který bude

oboustranně podepsán.“ Žalobce zaplatil zhotovitelům dvě zálohy (24. 5. 2004

částku 40.000,- Kč, 14. 6. 2004 částku 30.000,- Kč). Systém ústředního topení

žalovaní způsobem předvídaným ve smlouvě nepředali, protokol o předání díla

datovaný 14. 6. 2004 žalobce nepodepsal. Dopisy z 29. 5., 4. 6. a 6. 6. 2004

žalobce požadoval, aby zhotovitelé odstranili závady [1) chybějící ventil u

kotle na teplé vodě, 2) znemožnění montáže elektrického kotle a bojleru

/namísto požadovaných dvou vývodů byl objednateli vnucen jen jeden/, 3)

nevhodné umístěni trubky na zdi v uhelně, 4) nedodržení roviny a úhlů

namontovaných trubek, 5) špatná kombinace použitých součástí na zpátečce do

kotle /nelze samostatně použít elektrický kotel, pro který byl požadován vývod,

při uzavření ventilu zpátečky do kotle se vyřadí z provozu filtr, čerpadlo,

expanzní nádoba/, 6) násilně namontovaná zátka do kotle, 7) nedodržení

připojení čerpadla WILO-STAR-RS dle výrobce /v elektrické části bylo pájeno/,

8) při pájení potrubí došlo k rozpálení svazku pěti kusů kabelů, které nebyly

po dobu pájení chráněny; přehřátím kabelů mohlo dojít k vnitřnímu poškození

izolace jednotlivých vodičů, 9) únik vody ze spojů u radiátorů ve sklepě, 10)

propálení lišty od elektroinstalace přímotopů hořákem]. Lhůtu k odstranění

specifikovaných závad žalobce poskytl do 8. 6. 2004 a žalovaní ji akceptovali.

Vady 1/, 3/, 4/, 6/, 7/, 9/ a 10/ zhotovitelé odstranili, ohledně výtek

specifikovaných pod body 2/ a 5/ se strany dohodly, že se o závady nejedná (viz

žalobcův dopisu z 13. 6. 2004). Nevhodný postup při pájení trubek (bod 8/)

nepokládal odvolací soud za vadu díla, neboť kabely předmětem zhotovení díla

nebyly. Žalobce požadoval následně, tj. až po 8. 6. 2004, aby zhotovitelé

předělali rozvody topení, které vedou přímo do svazku kabelů, takže při provozu

topení hrozí jejich stálé přehřívání, a (obecně) uvedení systému do bezpečné

funkce ve všech režimech (požadavek stoprocentního stavu a funkčnosti, aby

kotel byl nainstalován v souladu s návodem firmy DAKON, provedení topné

zkoušky, předání protokolu o zkoušce a projektu). K nápravě těchto nedostatků

neposkytl žádnou lhůtu.

Tvrdí-li žalobce, že již dopisem z 6. 6. 2004 požádal zhotovitele o přemístění

trubek ústředního topení tak, aby se nekřížily s elektrickými kabely, a že

lhůtu k nápravě stanovil do 8. 6. 2004, kdy odmítli potrubí předělat, resp. do

13. 6. 2004, kdy prohlásili, že budou řešeny již jen reklamační nároky,

formuluje vlastní skutková zjištění, jejichž prostřednictvím teprve uplatňuje

námitku nesprávného právního posouzení věci; jinak řečeno, výtka nesprávnosti

právního posouzení je založena výlučně na kritice správnosti skutkových

zjištění. Soudy obou stupňů totiž vycházely z toho, že žalobce výtku, že rozvod

topení vede přímo do svazku kabelů, vznesl až po 8. 6. 2004, aniž k nápravě

poskytl přiměřenou lhůtu. Správnost rozsudku odvolacího soudu z hlediska této

výtky nepřísluší dovolacímu soudu přezkoumávat, neboť skutečnost, že rozsudek

odvolacího soudu eventuálně vychází ze skutkového zjištění, které nemá v

podstatné části oporu v provedeném dokazování, nezakládá přípustnost dovolání

podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. Skutkový základ sporu nelze při zvažování

přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. zpochybnit; pro

dovolací soud je závazný (§ 241a odst. 3 o. s. ř.).

Ostatní skutkové námitky týkající se instalace předimenzovaného kotle, státní

normě neodpovídajícího čerpadla a projektové dokumentace, včetně shrnutí vad,

které brání užívání ústředního topení a „dělají dílo nefunkčním a nebezpečným,“

se skutkem, na němž odvolací soud založil právní posouzení platnosti odstoupení

od smlouvy, nesouvisí.

Podle ustanovení § 237 odst. 3, části věty za středníkem, o. s. ř. nepřihlíží

dovolací soud ani k okolnostem uplatněným dovolacím důvodem podle § 241a odst.

2 písm. a/ o. s. ř. Bezcenná (a k založení přípustnosti dovolání nezpůsobilá)

je proto i námitka, že soudy neprovedly důkaz v dovolání označenou listinou.

Zásadní právní význam je spjat zejména s právními otázkami, které v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny nebo které soudy posuzují rozdílně,

anebo hodlá-li dovolací soud již vyřešenou právní otázku posoudit jinak (srov.

§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Z uvedeného vyplývá, že dovolacím důvodem, který je

žalobci k dispozici, je pouze důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.

(rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci). Jeho prostřednictvím

vyjádřil (obecný) nesouhlas se závěrem, že k „řádnému“ odstoupení od smlouvy

nedošlo, neboť „nevytknul konkrétní vady a neposkytl … přiměřenou lhůtu k

nápravě.“

Podle ustanovení § 642 odst. 2 obč. zák. je objednatel oprávněn odstoupit od

smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno

řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Platné odstoupení od smlouvy z obavy o včasné a řádné provedení díla

předpokládá, že v době odstoupení je s ohledem na všechny okolnosti případu

zřejmá opožděnost nebo vadnost budoucího díla, že objednatel určil zhotoviteli

ke zjednání nápravy lhůtu, která je přiměřená, a že zhotovitel v této lhůtě

nápravu neučinil. V rozsudku ze dne 1. 12. 2010, sp. zn. 33 Cdo 1043/2009,

Nejvyšší soud uzavřel, že předpokladem odstoupení od smlouvy o dílo pro

opožděnost je podle ustanovení § 642 odst. 2 obč. zák. to, že objednatel určil

zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy a že zhotovitel ani

v této lhůtě dílo neprovedl. Poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty a odstoupení

od smlouvy nemusí předcházet dohodnutému datu plnění; právo odstoupit od

smlouvy o dílo má objednatel i poté, co již uplynula lhůta k plnění, až do

zhotovení díla. Zhotovení díla není totožné s ukončením prací na díle; o

zhotovení v právním smyslu lze uvažovat jen v souvislosti s jeho odevzdáním a

převzetím, což je okamžik významný z hlediska odpovědnosti za vady (viz § 653

odst. 1 obč. zák.). Stejné platí, je-li důvodem odstoupení od smlouvy obava, že

dílo nebude provedeno řádně, tj. za použití odpovídajícího materiálu a

kvalifikovaným postupem při jeho provádění. Poskytnutím lhůty k řádnému

provedení díla je třeba rozumět jednostranný právní úkon objednatele, jímž

zhotoviteli výslovně vymezí jasně definovaný časový prostor, v němž má být

náprava učiněna; nestačí, pokud objednatel po vytčení vad nějakou dobu vyčká,

než od smlouvy odstoupí (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2011,

sp. zn. 33 Cdo 2439/2009).

Protože se Nejvyšší soud nehodlá odchýlit od závěrů formulovaných v rozsudku ze

dne 23. 9. 2010, sp. zn. 33 Cdo 1043/2009, a protože napadený právní závěr

odvolacího soudu je s uvedeným výkladem v souladu, dovolání žalobce odmítl (§

243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení §

243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalovaní mají právo na

náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování

advokátkou v dovolacím řízení. Výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení

§ 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1, 3, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst.

1, věty první, § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 29. 2. 2012

– viz čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb., tj. částkou 6.240,- Kč. Součástí nákladů

je dále paušální částka náhrady za dva úkony právní služby (vyjádření k

dovolání) ve výši 600,-Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění

účinném do 31. 12. 2012) a náhrada za 21% daň z přidané hodnoty ve výši

1.436,40,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou

žalovaní podat návrh na exekuci.

V Brně dne 13. 3. 2013

JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu