Nejvyšší soud Usnesení občanské

32 Odo 1056/2003

ze dne 2004-06-16
ECLI:CZ:NS:2004:32.ODO.1056.2003.1

32 Odo 1056/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z

předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr.

Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobců a) P. P., b) M.

H., , c) D. M., d) M. S., všech zastoupených,

advokátem, proti žalované P. P., a.s., zastoupené,

advokátem, o zaplacení 3 302 600 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu

Plzeň - město pod sp. zn. 28 C 228/2001, o dovolání žalované proti rozsudku

Krajského soudu v Plzni ze dne 3. července 2003, č.j. 13

Co 176/2003 - 223, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího

řízení 7 075 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto

usnesení k rukám, advokáta.

Okresní soud Plzeň - město rozsudkem ze dne 12. listopadu

2002, č.j. 28 C 228/2001 - 191, ve

znění doplňujícího usnesení ze dne 20. 11.

2002, č.j. 28 C 228/2001 – 193, a ve znění

opravného usnesení ze dne 15. 8. 2003,

č.j. 28 C 228/2001 – 231, uložil žalované zaplatit žalobci a) P. P. vždy 1/2,

žalobkyni b) M. H. vždy 1/6, žalobkyni c) D. M. vždy 1/6

a žalobkyni d) M. S. vždy 1/6 ze čtyřiceti stejných částek ve výši 82

565 Kč s úroky z prodlení specifikovanými ve výroku I. uvedeného rozsudku,

výrokem II. žalobu ve zbytku zamítl a výroky III až VI rozhodl

o náhradě nákladů řízení. Na základě zjištění, že žalobci jsou

podílovými spoluvlastníky stavebního pozemku č.p. 484/7 v k.ú.

Z., na kterém je budova žalované, a pozemku č.p. 484/6 v k.ú.

Z., který je ve výměře 4 118 m2 oplocen a

přístup do oplocení ovládá žalovaná, přičemž za užívání nemovitostí žalobcům od

května 1999 do srpna 2002 ničeho nezaplatila, soud uzavřel, že

žalovaná se na úkor žalobců podle § 451 odst. 2 obč.

zák. obohatila a je povinna podle § 456 obč. zák. toto bezdůvodné obohacení

vydat. Ve smyslu § 458 odst. 1 obč. zák. s

přihlédnutím ke znaleckému posudku a za použití §

136 o. s. ř. určil výši bezdůvodného obohacení částkou 82 565 Kč měsíčně,

představující obvyklou cenu nájemného za užívání srovnatelných nemovitostí v

místě a čase. Pokud žalobci požadovali měsíčně částku 95 180 Kč, žalobu zamítl

v rozsahu rozdílu mezi částkou 95 180 Kč měsíčně a částkou 82 565 Kč měsíčně.

Vyšel ze závěru, že žalovaná neužívá pro svoji potřebu celý pozemek č.p. 484/6

v k.ú. Z. o výměře 5 999 m2 , ale jen tu část (4 118 m2), která je oplocena a

je v plné dispozici žalované. Úroky z prodlení přiznal žalobcům v souladu s §

517 obč. zák. Neshledal důvod pro zamítnutí žaloby, jež žalovaná spatřovala v

tom, že žalobci svými neúměrnými finančními požadavky zapříčinili skutečnost,

že jejich nemovitosti užívala bez právního důvodu. Požadovala-li žalovaná, aby

do stanovení náhrady za užívání byla promítnuta skutečnost, že na pozemku

žalobců zhodnotila vlečku žalobců, nemohla být tato obrana žalované posouzena

jako kompenzační námitka, neboť nebylo možno z úkonů žalované dovodit, že by

žalovaná řádně započtení v konkrétní výši uplatnila.

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 3. července 2003, č.j. 13 Co 176/2003 -

223, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. ve věci samé a ve výrocích IV,

V a VI o náhradě nákladů řízení potvrdil, změnil výrok III. soudu prvního

stupně o náhradě nákladech řízení a rozhodl o nákladech řízení

odvolacího. Ztotožnil se se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně

ve věci samé, přičemž vycházel z dosavadní judikatury (rozsudek Nejvyššího

soudu České republiky ze dne 20. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 845/99). Uzavřel, že

pro závěr, že žalovaná se v rozhodném období na úkor žalobců

obohatila ve výši odpovídající obvyklému nájemnému v místě a čase není

podstatné, že žalovaná v určitém období pozemky žalobců fakticky neužívala, ale

je rozhodující, že na pozemku žalobců má umístěnou stavbu, pozemky žalobců jsou

oploceny a klíči od vstupu na tyto pozemky disponovala jen žalovaná. Rozhodnutí

o nákladech řízení změnil odvolací soud z důvodu poměru na úspěchu

žalobců a žalované v daném sporu s ohledem na požadovanou a

přiznanou částku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost

dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a odůvodňuje svým

přesvědčením, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení a současně se domnívá, že

řízení je postiženo vadou, která ve svém důsledku mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci. Namítá, že odvolací soud při přiznání

bezdůvodného obohacení nedostatečně přihlédl ke skutečnosti, že žalovaná byla

nucena setrvat v situaci o kterou neměla zájem, proto je v rozporu s dobrými

mravy, aby z takovéto situace těžili žalobci. Žalovaná připouští, že pozemek

žalobců byl zčásti oplocen, ale poukazuje, že žalobci nikdy neprojevili úmysl

pozemek jakkoli užívat, soud se však tímto tvrzením žalované nezabýval, pouze

dovodil, že žalovaná neumožnila žalobcům přístup do oplocené části pozemku.

Nepřihlédl ani ke skutečnostem, jež mají vliv na výši náhrady, jako např.

ztížená možnost komerčního využití budovy se souvisejícím pozemkem, obtížný

vjezd pro kamiony do areálu, přístupy a příjezdy k sousední administrativní

budově, a rovněž nevzal v úvahu ani skutečnost, že

žalovaná koupila skladovací halu v dobré víře, že v budoucnu odkoupí přilehlé

pozemky, což se nestalo, a žalovaná byla nucena provozovat skladovací

halu na pozemcích, které byly v restituci vydány

žalobcům, přičemž s ohledem na nepřiměřené finanční nároky žalobců nemohla

nemovitosti odkoupit a nemohla je ani pronajmout poté, co

přestala objekt užívat ke skladování. Je přesvědčena, že soudem přiznaná částka

bezdůvodného obohacení je nadhodnocena a je v rozporu i s dobrými mravy podle §

3 obč. zák. Poukazuje, že podle dosavadní judikatury se výše

náhrady bezdůvodného obohacení odvozuje od prospěchu získaného bez právního

důvodu. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i soudu

prvního stupně zrušil, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení.

Žalobci ve vyjádření k dovolání navrhli jeho odmítnutí. Poukazují, že žalovaná

v dovolání neuvedla v čem spatřuje důvod ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. pro

přípustnost dovolání, pouze vytýká soudu nesprávné právní posouzení a přitom

polemizuje se zjištěným skutkovým stavem věci. Poukazuje-li žalovaná na

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 11. 2000, sp. zn. 30 Cdo

1789/2000, je třeba konstatovat, že i tento rozsudek je v souladu s dosavadní

judikaturou, že výše náhrady se dovozuje od prospěchu, jež účastník získal

plněním bez právního důvodu, a nikoliv od prospěchu, který by mohl oprávněný

teoreticky při nakládání s věcí dosáhnout. Výši náhrady za užívání

věci bez právního důvodu tedy i v této věci soudy

posuzovaly s ohledem na žalovanou uváděné rozhodnutí Nejvyššího soudu České

republiky, neboť posuzovaly výši náhrady s ohledem na zjištění,

jaký nájem by byla žalovaná povinna platit za užívání předmětných

nemovitostí, a správně tuto výši neposuzovaly s ohledem na

prospěch, který by mohli žalobci při nakládání s předmětnými nemovitostmi

dosáhnout.

Podle § 236 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „o. s. ř.“) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího

soudu a proti usnesení odvolacího soudu

a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,

b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,

c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není

přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené

rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V daném případě není dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s.

ř., neboť směřuje ve věci samé do potvrzujícího výroku

rozsudku odvolacího soudu. Nejednalo se tedy v této napadené části rozsudku

odvolacího soudu o změnu výroku rozhodnutí ve věci samé. Odvolací soud změnil

pouze výrok III. o náhradě nákladů řízení, a takové rozhodnutí o

vedlejších výrocích nelze podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovoláním

úspěšně napadnout.

Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť soud

prvního rozhodl ve věci samé v pořadí prvním rozsudkem.

Zbývá tedy posoudit, zda dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř.

Otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam, dovolací soud řeší jako otázku předběžnou (nevydává ohledně ní

žádné rozhodnutí) a jeho kladně vyjádřeným závěrem se podané dovolání stává

přípustným.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce podle § 237 odst. 3 o. s. ř.

zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem. Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř. spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po právní

stránce, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá

zásadně pro posouzení otázek právních, navíc otázek

zásadního významu (jiné otázky, zejména posouzení správnosti či úplnosti

skutkových zjištění, přípustnost dovolání neumožňují).

Právním posouzením je činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní

normu na zjištěný skutkový stav, tedy dovozuje ze

skutkových zjištění (skutkové podstaty), jaká mají účastníci podle příslušného

právního předpisu práva a povinnosti. Při aplikaci práva jde tudíž o to, zda

byl použit správný právní předpis a zda byl také správně vyložen.

Napadené rozhodnutí nemá v dané věci po právní stránce zásadní význam ve

smyslu § 237 odstavec 1 písm. c) o. s. ř., neboť odvolací soud

neřešil otázku, která by byla v rozporu s hmotným právem (§ 451, § 456, § 458

odst. 1 obč. zák.) a ani v rozporu s dosavadní judikaturou. Podle judikátu č. R

53/2000 Sbírky soudních rozhodnutí stanovisek (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

15. června 1999, sp. zn. 25 Cdo 2578/98) výši bezdůvodného obohacení

záležejícího v užívání nebytových prostor na základě neplatné nájemní smlouvy

určí soud peněžitou částkou, která odpovídá částkám vynakládaným obvykle v

daném místě a čase na užívání obdobných nebytových prostor,

zpravidla právě formou nájmu, a kterou by nájemce za obvyklých okolností byl

povinen plnit podle nájemní smlouvy. Obdobně rozhodl Nejvyšší soud České

republiky rozsudkem ze dne 20. března 2001, sp. zn. 25 Cdo 845/99, (publikovaný

v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, r. 2001, svazek 3, Balák, Púry a kol.,

C.H.BECK, pod č. C 314) ve věci rozsahu bezdůvodného obohacení vzniklému

užíváním cizího pozemku. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí konstatoval, že

majetkovým vyjádřením tohoto prospěchu je peněžitá částka, která odpovídá

částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase na užívání věci i s

přihlédnutím k druhu právního důvodu (smluvního typu či

věcného práva k věci cizí), kterým se zpravidla právo užívání věci vzhledem k

jeho rozsahu a způsobu zakládá; nejčastěji jde o nájemní smlouvu, kdy se výše

náhrady poměřuje s obvyklou hladinou nájemného, které

by byl nájemce za obvyklých okolností povinen plnit, užíval-li by věc na

základě platné nájemní smlouvy. V uvedeném rozhodnutí soud shodně s dosavadní

judikaturou, na níž odkázala ve své dovolání i žalovaná (rozsudek Nejvyššího

soudu České republiky ze dne 2. 11. 2000, sp. zn. 30 Cdo 1789/2000) učinil

závěr, že za bezdůvodné obohacení není možno

považovat jakýkoliv prospěch, jehož by mohl teoreticky dosáhnout vlastník věci,

nýbrž pouze ten prospěch, o nějž na jeho úkor obohacený buď zvýšil svůj

majetkový stav anebo o nějž se jeho majetkový stav nezmenšil, ač by se

tak za běžných okolností stalo. Konstatoval zároveň, že

bezdůvodné obohacení žalovaným (uživatelům pozemku) vzniklo nejen tím, že

pozemek žalobců (vlastníků), vícekrát užili pro svůj průjezd k

chatě, nýbrž i tím, že celý pozemek uzamkli a učinili jej přístupným

jen pro sebe a svou potřebu. Jestliže žalovaní uvedeným

způsobem (byť za cenu opakovaného překonání uzamčení žalobců) ovládali kromě

přístupové cesty i celý pozemek natolik, že ač nebyli

vlastníky, byli to pouze oni, kdo jej mohl využít prakticky kdykoliv a podle

své vůle (nejen za účelem přístupu k chatě, nýbrž i pro případné jiné potřeby),

pak bez ohledu na to, nakolik intenzivně jej skutečně

využívali (jakou plochu, jak často, příp. kolikrát konkrétně se na něm

zdržovali), vznikl jim prospěch.

Tento prospěch spočívá v tom, že - ačkoliv

žalovaní svým jednáním dosáhli na úkor žalobců postavení detentora celého

pozemku - jejich majetkový stav se nezmenšil, neboť žádnou úhradu odpovídající

faktickému uchopení pozemku jeho vlastníkům neposkytovali. Dovodil-li proto

odvolací soud v dané věci stejně tak jako v tomto uvedeném rozsudku, že výše

bezdůvodného obohacení se musí odvíjet od výše nájemného

odpovídajícího nájemnému obvyklému v daném místě a čase k celému pozemku, s

kterým disponovala jen žalovaná, bez ohledu na to, jak často a v jakém rozsahu

jej skutečně užívala, učinil rozhodnutí v souladu s dosavadní judikaturou.

Vytýká-li žalovaná odvolacímu soudu, že neaplikoval v dané věci § 3 odst. 1

obč. zák., podle nějž výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních

vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy, dovolací soud

neshledal pro jeho aplikaci důvod. Jestliže odvolací soud svým rozhodnutím ve

věci uznal právo žalobců na vydání bezdůvodného obohacení žalované,

spočívajícího ve výkonech (užívání nemovitostí žalobců) a to peněžitou náhradou

ve výši odpovídající obvyklé ceně nájemného, nelze konstatovat, že jeho

rozhodnutí by bylo v rozporu s dobrými mravy, jestliže s jejich nemovitostmi

žalovaná disponovala, aniž by jim za to zaplatila.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovolání směřující proti potvrzujícímu

výroku rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. července 2003, č.j. 13 Co

176/2003 - 223, není podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné.

Namítá-li žalovaná, že řízení trpí vadami, které měly za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci a směřovala tím k uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a

odst. 2 písm. a) o. s. ř., pak je nutno učinit závěr, že k takové jiné vadě

řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci ve smyslu

tohoto ustanovení, lze přihlédnout jen tehdy, je-li dovolání přípustné (§ 242

odst. 3, věta druhá, o. s. ř.). Nejvyšší soud České republiky se proto takovými

případnými vadami nemůže v daném případě zabývat.

Za procesní situace, kdy dovolání není podle § 236 odst. 1 o. s. ř. přípustné,

dovolací soud dovolání žalované bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) jako

nepřípustné odmítl § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst.

1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku

dovolacího řízení mají žalobci právo na náhradu účelně

vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta ve

výši 7 500 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000

Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, 17, § 15 v návaznosti na §

14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se

stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při

rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)/ a z

paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3

vyhl. č. 177/1996 Sb.), tedy celkem ve výši 7 075 Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění navrhnout

výkon rozhodnutí.

V Brně 16. června 2004

JUDr. Kateřina Hornochová,v. r.

předsedkyně senátu