Nejvyšší soud Usnesení občanské

32 Odo 1728/2006

ze dne 2009-01-28
ECLI:CZ:NS:2009:32.ODO.1728.2006.1

32 Odo 1728/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Moniky Vackové v

právní věci žalobkyně A. C. L., zastoupené Mgr. P. S., advokátem, proti

žalovanému J. S., zastoupenému JUDr. L. Š., advokátkou, o zaplacení částky

2,615.659,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp.

zn. 5 C 38/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě ze dne 30. května 2006, č. j. 15 Co 6/2005-292, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího

řízení částku 10.300,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k

rukám jejího zástupce.

žalovanému zaplatit žalobkyni částku 2,615.659,40 Kč a rozhodl o náhradě

nákladů řízení.

Soud prvního stupně vyšel při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku

ze skutkových zjištění, podle kterých:

1) dne 8. března 1994 byla mezi právní předchůdkyní žalobkyně M. B., a. s.

(dále též jen „banka“) a žalovaným uzavřena smlouva o úvěru reg. č.

119/04/011/S/94, ve znění dodatků č. 1 až 3 (dále jen „smlouva o úvěru“), na

základě které byl žalovanému poskytnut úvěr ve výši 7,500.000,- Kč, jenž měl

být vrácen v dohodnuté lhůtě spolu s úroky stanovenými smlouvou. Úvěr byl

vyčerpán, nebyl však zcela vrácen, dlužné splátky úvěru představují částku

2.102.222,58 Kč a dlužné úroky z prodlení 513.436,82 Kč;

2) dodatkem č. 2 ke společenské smlouvě společnosti F., spol. s r.o. (dále též

jen „společnost“) ze dne 18. února 1994 vložil žalovaný do základního jmění

této společnosti nemovitosti uvedené v dodatku zapsané na listu vlastnictví č.

520 pro katastrální území J. jako nepeněžitý vklad (vklad práva byl zapsán v

katastru nemovitostí dne 4. května 1994, s právními účinky ke dni 3. května

1994);

3) smlouvou o půjčce ze dne 10. března 1994 uzavřenou mezi žalovaným jako

věřitelem a společností jako dlužníkem (dále jen „smlouva o půjčce“) se

žalovaný zavázal poskytnout půjčku ve výši 7.500.000,- Kč; společnost se

zavázala vrátit půjčenou částku ve splátkách a na účet, které jsou shodné se

splátkami úvěru a účtem, na který měly být hrazeny splátky úvěru ze smlouvy o

úvěru;

4) přípisem ze dne 17. dubna 1994 banka sdělila žalovanému, že nelze provést

„převod úvěrové smlouvy“ na společnost, ale nemá námitek proti tomu, aby

společnost na základě smlouvy o půjčce hradila závazky žalovaného dle podmínek

smlouvy o úvěru;

5) dne 19. července 1996 byla uzavřena mezi žalovaným jako mandantem a bankou

jako mandatářem mandátní smlouva (dále jen „mandátní smlouva“), v níž se banka

zavázala zabezpečit prodej nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 1583 u

Katastrální úřadu v Š. (šlo o tytéž nemovitosti, které žalovaný vložil jako

nepeněžitý vklad do základního jmění společnosti - dále jen „předmětné

nemovitosti“);

6) kupní smlouvou ze dne 2. prosince 1997 prodala společnost nemovitosti

zapsané na listu vlastnictví č. 1583 u Katastrálního úřadu v Š. městu J. a

společnosti M. v.o.s. za cenu 9,000.000,- Kč, z níž měla být částka 5,000.000,-

Kč uhrazena na účet vedený bankou;

7) dne 28. března 1997 banka uzavřela s Č. f. s. r. o. smlouvu o postoupení

pohledávky (změněnou dodatky č. 1 až 3) podle ustanovení § 524 a násl.

občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“), kterou postoupila pohledávku ze

smlouvy o úvěru.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že smlouva o úvěru je platnou smlouvou

uzavřenou podle ustanovení § 497 a násl. obchodního zákoníku (dále jen „obch.

zák.“) a žalobkyně má právo na zaplacení dlužných splátek úvěru a

úroků z prodlení v žalované výši.

Námitku žalovaného, že není ve věci pasivně věcně legitimován, neboť společnost

převzala jeho dluh ze smlouvy o úvěru, nepovažoval za důvodnou s tím, že

žalovaný neprokázal uzavření dohody o převzetí dluhu podle § 531 obč. zák. Z

dodatku ze dne 18. února 1994 ke společenské smlouvě

nevyplývá, že společnost s nemovitostmi vloženými žalovaným jako nepeněžitý

vklad převzala dluh žalovaného ze smlouvy o úvěru, a nevyplývá ani ze smlouvy

o půjčce a z vyjádření banky ze dne 17. dubna 1994, protože v něm banka uvedla,

že „převod úvěrové smlouvy“ na společnost nelze provést.

Nepřisvědčil ani výhradě, podle níž měl být dluh uhrazen z kupní ceny za prodej

nemovitostí, neboť není rozhodné, jakým způsobem chtěl žalovaný svůj závazek

uhradit, ale pouze to, zda byl skutečně uhrazen. Uzavření mandátní smlouvy mezi

bankou a žalovaným svědčí pouze o snaze žalovaného najít způsob, jak svůj dluh

uhradit. Přitom nebylo prokázáno, že prodej nemovitostí má přímou souvislost s

činností banky jako mandatáře na základě mandátní smlouvy. Skutečnost, že část

kupní ceny zaplacené za prodej nemovitostí, odpovídá částce, která byla

uhrazena na dluh žalovaného vůči bance, není významná pro posouzení, že

žalovaný má povinnost zaplatit žalovanou částku.

Krajský soud v Ostravě, poté, kdy usnesením ze dne 31. března

2006, č. j. 15 Co 6/2005-265, připustil v souladu s

ustanovením § 107a občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), aby do

řízení na místo původní žalobkyně vstoupila společnost A. C. L., rozsudkem ze

dne 30. května 2006, č. j. 15 Co 6/2005-292, potvrdil rozsudek soudu prvního

stupně ve výroku ve věci samé, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a

rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud opakoval a doplnil dokazování zejména smlouvou o zřízení

zástavního práva k nemovitostem uzavřenou 8. března 1994 mezi bankou a J. a A.

S. (dále jen „zástavní smlouva“), z níž zjistil, že jí byla zajištěna

pohledávka ze smlouvy o úvěru, a předmětem zástavního práva byly již zmíněné

předmětné nemovitosti. K vlastnickým poměrům zastavených nemovitostí zjistil,

že jejich vlastníkem je město J. na základě kupní smlouvy ze dne 2. prosince

1997 a ze dne 14. července 1998. Podle notářského zápisu sp. zn. NZ 143/98, N

146/98 ze dne 14. dubna 1998 osoby oprávněné jednat za banku učinily prohlášení

podle § 151g obč. zák. (ve znění účinném do 31.

srpna 1998) o vzdání se zástavního práva ke všem nemovitostem uvedeným v

zástavní smlouvě. Odvolací soud považoval za správný závěr, podle něhož smlouva

o úvěru je platnou smlouvu uzavřenou podle § 497 obch. zák., a žalovaný má

povinnost zaplatit žalovanou částku.

K námitce žalovaného, že dluh ze smlouvy o úvěru měl být uhrazen z kupní ceny

získané za prodej zastavených nemovitostí uvedl, že právo zástavního věřitele

lze vyjádřit pouze jako jeho nárok na zaplacení zajištěné pohledávky a jejího

příslušenství s tím, že uspokojení pohledávky se oprávněný zástavní věřitel

může, avšak nemusí, domáhat jen z výtěžku prodeje. Protože vlastníkem

zastavených nemovitostí již nebyl obligační dlužník, jediným způsobem podle

právní úpravy v rozhodném znění - § 151f obč. zák. ve znění účinném do 31.

srpna 1998 - bylo jednání zástavního věřitele o složení ceny zástavy a její

výši, k čemuž došlo, a banka přijala složení ceny zástavy v dohodnuté výši

5,000.000,- Kč. Ve zbytku se právní předchůdkyně žalobkyně i její nástupci

rozhodli vymáhat dluh po obligačním dlužníku a tento postup je v souladu s

právní úpravou.

Za důvodnou nepovažoval ani námitku nesprávného vyhodnocení

skutečností vyplývajících z mandátní smlouvy. Uvedl, že v rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 12. prosince 2002, sp. zn. 22 Cdo 1053/2001, byl vysloven názor,

podle něhož občanský zákoník v § 151f (v rozhodném znění) stanovil způsob,

kterým se zástavní věřitel může domáhat uspokojení své pohledávky ze zástavy

tak, že není-li zajištěná pohledávka řádně a včas splněna, může se zástavní

věřitel domáhat uspokojení ze zástavy, a to i tehdy, když zajištěná pohledávka

je promlčena. Odvolací soud dovodil, že z jednání banky a žalovaného i z

kontextu mandátní smlouvy vyplývá, že účelem udělení plné moci zástavním

dlužníkem k prodeji zastavených nemovitostí zástavnímu věřiteli měl být

vyloučen zákonem stanovený postup při uspokojení zástavního věřitele ze

zástavy. Udělil-li zástavní dlužník zástavnímu věřiteli plnou moc k prodeji

zastavených nemovitostí za účelem splacení zajištěné pohledávky, je tato plná

moc neplatná podle § 39 obč. zák. pro obcházení zákona a stejný závěr platí i

pro navazující právní úkony. Navíc - pokračoval odvolací soud - žalovaný v

době uzavření mandátní smlouvy již nebyl vlastníkem zastavených nemovitostí,

mandátní smlouva byla proto neplatná i pro nemožnost plnění podle § 37 odst. 2

obč. zák.

Nepřisvědčil rovněž výhradě, že k uspokojení pohledávky žalobkyně nedošlo v

důsledku jejího nehospodárného přístupu hraničícího s trestnou činností.

Zdůraznil, že tato obrana žalovaného nemůže mít žádný vliv na výsledek sporu,

neboť povinnost žalovaného vyplývá ze smlouvy o úvěru a není rozhodné, jakým

způsobem mohl být závazek žalovaného splněn, nýbrž zda a v jaké výši byl dosud

uhrazen.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, odkazuje co do jeho

přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a co do důvodu na

ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím namítá, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Dovolatel má za to, že zásadní pro posouzení věci je jednání původního věřitele

- banky, neboť se sama zkrátila na svých právech, když nevyužila zajištění

pohledávky poskytnutého dlužníkem a zbavila se tak práva na její úhradu.

Namítá, že banka, která rozhodla o zrušení zástavního práva, byla ekonomicky

spojena se zástavním dlužníkem - společností F., spol. s r. o. a dovolatel jako

dlužník se o této podstatné změně zajištění nedozvěděl.

Dovolatel vyjadřuje přesvědčení, že nebyla-li složena cena zástavy, ale pouze

její část, nemělo zástavní právo zaniknout. To, že zástavce uzavřel se

zástavním věřitelem mandátní smlouvu, není obcházením zákona. Pokud banka

oznámila dlužníkovi, že proběhne dražba nemovitostí, a zástavce i dlužník tuto

skutečnost akceptovali, projevili s dražbou souhlas. V situaci, kdy zástavce

již nebyl totožný s osobou dlužníka, neměl ani věřitel vykonávat práva z

mandátní smlouvy. Dále uvádí, že společnost F., spol. s r. o. sice přistoupila

k dluhu žalovaného, nedošlo však k platnému „postoupení podle § 532 obč. zák.“,

měla proto uhradit celý dluh. Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí

soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobkyně považuje dovolání za nepřípustné a rozhodnutí odvolacího

soudu za správné.

Dovolání proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé může

být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. O

případ uvedený pod písmenem b) nejde a důvod založit přípustnost dovolání podle

písmene c) Nejvyšší soud nemá, když dovolatel mu nepředkládá k řešení žádnou

otázku, z níž by bylo možné usuzovat, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř.] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo která je odvolacími soudy nebo

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s

hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Předpokladem přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř. je, že řešená právní otázka měla pro rozhodnutí o věci určující význam,

tedy že nešlo jen o takovou otázku, na níž výrok odvolacího soudu nebyl z

hlediska právního posouzení založen. Zásadní právní význam pak má rozhodnutí

odvolacího soudu zejména tehdy, jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní

význam nejen pro rozhodnutí konkrétní věci (v jednotlivém

případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich

judikaturu).

Pro posouzení přípustnosti dovolání je bez významu dovolací námitka, podle níž

se banka sama zkrátila na svých právech, když nevyužila zajištění pohledávky

poskytnutého dlužníkem, protože jde o posouzení konkrétního postupu, které má

význam jen pro projednávanou věc. Právní závěr odvolacího soudu, podle něhož se

zástavní věřitel může, avšak nemusí, domáhat uspokojení z výtěžku prodeje

zastavených nemovitostí, Nejvyšší soud neshledává ani rozporným s hmotným

právem (ustanovením § 151f odst. 1 obč. zák. ve znění účinném do 31. srpna

1998). Zástavní právo je jen prostředkem zajištění závazku dlužníka a tímto

zajištěním není dotčena povinnost dlužníka splnit závazek.

Právní otázka, zda mandátní smlouva je (ne)platná, není otázkou zásadního

právního významu, jelikož nepřesahuje rámec posuzované věci, a tudíž nemá

obecný judikatorní přesah. Přitom posouzení této smlouvy je opět bez významu

pro povinnost dlužníka splnit svůj splatný závazek ze smlouvy o úvěru.

Námitkou, že žalovaný není ve věci pasivně legitimován, neboť došlo k převzetí

jeho dluhu společností, se odvolací soud nezabýval, protože jak vyplývá z

odůvodnění jeho rozsudku, na této námitce žalovaný v odvolacím řízení již

netrval. Nezaložil-li odvolací soud své rozhodnutí na posouzení této námitky

proto, že se jí vůbec nezabýval, nemůže být ani dovolacím soudem přezkoumána

důvodnost námitky.

Jelikož dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.

s. ř., Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s.

ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného

bylo odmítnuto a žalobkyni vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů

dovolacího řízení. Ty v dané věci sestávají ze sazby odměny za zastupování

advokátem v částce 10.000,- Kč podle ustanovení § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14

odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném od 1.

září 2006, a z paušální náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon

právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996

Sb., ve znění účinném k témuž datu, a činí 10.300,- Kč.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná

domáhat výkonu rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á

předsedkyně senátu