Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

32 Odo 931/2002

ze dne 2003-07-29
ECLI:CZ:NS:2003:32.ODO.931.2002.1

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 32 Odo 931/2002-174

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Galluse a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc.

v právní věci žalobce J. V., podnikatele, zastoupeného JUDr. J. Z.,

advokátem, proti žalované C. S. C., s. r. o. , zastoupené

JUDr. A., advokátem, o zaplacení částky 506.253,80 Kč s příslušenstvím,

vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 Cm 330/98, o dovolání

žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. května 2002, č. j. 12

Cmo 323/2001-149, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. května 2002,

č.j. 12 Cmo 323/2001-149, a rozsudek

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. srpna 2001, č. j. 34 Cm 330/98-129,

se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze ve výroku označeným rozsudkem potvrdil v pořadí druhý

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. srpna 2001, č.

j. 34 Cm 330/98-129, kterým soud prvního stupně

zamítl žalobu o zaplacení částky 506.253,80 Kč se 16 % úrokem z prodlení od 1.

února 1998 do zaplacení a žalobci uložil zaplatit žalované na náhradu nákladů

řízení 99.677,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho zástupce, a

dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

V odůvodnění rozsudku zejména uvedl, že předmětem řízení je požadavek žalobce

vůči žalované na náhradu škody vzniklé při přepravě jeho výrobků v ceně 33.750

NLG jeho smluvnímu partneru – firmě H. V. M. v H. Škoda měla

vzniknout tak, že žalobce objednal obstarání přepravy u

žalované, která její provedení zajistila u původně prvního žalovaného

Československé státní automobilové dopravy, s. p. Hradec Králové. Žalobcem

požadovaná škoda představuje cenu poškozeného zboží (nábytku) po odpočtu

částky, za kterou následně žalobce poškozené věci prodal, a po odpočtu

pojistného plnění a platby původně prvního žalovaného.

Soud prvního stupně svým prvním rozsudkem ze dne 16. května 2000, č.

j. 34 Cm 330/98-83 žalobě co do částky 506.253,80 Kč s

příslušenstvím vyhověl, když po provedeném dokazování dospěl k skutkovým

a právním závěrům, že mezi účastníky nebyla sporná tvrzení žalobce o

existenci smlouvy s jeho obchodním partnerem, o existenci

zprostředkovatelské smlouvy, o naložení zboží, jeho poškození

vodou a přijatém pojistném plnění, s tím, že spor účastníků se

týkal pouze odpovědnosti žalované za vzniklou škodu. S odkazem na čl. 3, čl. 17

odst. 1-3, čl. 23 odst. 1,2 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

nákladní dopravě (CMR), uveřejněné pod č. 11/1975 Sb., uzavřel, že na

žalovanou nutno pohlížet nikoli pouze jako na zasilatele, když, byť neprovedla

ani část přepravy zboží, přijala odpovědnost za celou záležitost přepravy, v

důsledku čehož je odpovědná za zásilku jako tzv. komisionář –

dopravce.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. ledna 2001, č. j. 12 Cmo 294/2000-96,

výše uvedený rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku a souvisejícím

výroku o nákladech řízení zrušil a v tomto rozsahu věc soudu prvního stupně

vrátil k dalšímu řízení. Zdůraznil, že z obsahu spisu a zejména ze shodného

prohlášení účastníků se podává, že obstarání přepravy zboží bylo žalobcem

objednáno u žalované, která provedení dopravy obstarala u „Č., s. p., H. K.“.

Neztotožnil se se závěrem, že byla prokázána existence nároku na

náhradu škody žalobce vůči žalované, když soudem „konstatovaná“ skutková

zjištění nemají oporu v provedeném dokazování a ani přijaté právní závěry „z

platných ustanovení právních předpisů“ nevyplývají, v důsledku čehož shledal

rozsudek nepřezkoumatelným. Podle odvolacího soudu totiž soud prvního stupně

neprovedl důkaz nákladními listy, ačkoli žalobce provedení důkazu spisem České

pojišťovny, v němž byly nákladní listy založeny, navrhoval, a následkem toho

nebylo v řízení prokázáno, nýbrž pouze žalobcem tvrzeno, jaké zboží a v jaké

ceně bylo naloženo (převzato dopravcem k přepravě) a následně poškozeno.

Žalobce pak neoznačil a nepředložil žádný důkaz o tom, jaké zboží mělo být jeho

smluvnímu partneru v H. za cenu 33.750 NLG dodáno a zda se jednalo o zboží

totožné s tím, které bylo poškozeno. Odvolací soud dále vyslovil pro soud

prvního stupně závazný právní názor, že žalovaná nebyla dopravcem, a proto její

odpovědnost za škodu musí být posuzována podle ustanovení § 603 obchodního

zákoníku.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 10. srpna 2001, č.

j. 34 Cm 330/98-129, po doplnění dokazování, jsa vázán právním

názorem odvolacího soudu, uzavřel, že účastníci uzavřeli na základě objednávky

žalobce a následného konkludentního plnění žalovanou, která zadala plnění

dopravci, smlouvu, podle níž se zavázala, že vlastním jménem na účet

žalobce obstará přepravu věci (nábytku) z určitého místa (České republiky) do

určitého jiného místa (H.), a žalobce se zavázal zaplatit úplatu. Tuto

smlouvu právně posoudil jako smlouvu zasílatelskou podle ustanovení § 601 a

násl. obchodního zákoníku. Vycházeje z tohoto právního posouzení závazkového

vztahu účastníků soud prvního stupně uzavřel, že žalovaná sice porušila svoji

povinnost při obstarávání přepravy tím, že jí najatý dopravce přistavil k

nakládce zásilky vozidlo, které mělo vady v impregnaci plachty, nicméně

žalovaná škodu na převzaté zásilce nemohla odvrátit ani při vynaložení odborné

péče při prohlídce vozu. Přitom vycházel ze svědecké výpovědi

p. V., podle které vada nebyla pouhým okem zjistitelná a vozidlo po předchozím

průjezdu prudkým deštěm nebylo postiženo ztrátou impregnace plachty. Navíc

žalobce neunesl důkazní břemeno ohledně výše skutečně vzniklé škody, když jeho

tvrzení o poškození 32 dílů nábytku bylo zpochybněno výpovědí svědka V., který

hovořil o 10 až 15 kusech. Z těchto důvodů soud prvního stupně žalobou

uplatněný požadavek zamítl.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudek

soudu prvního stupně potvrdil. V odůvodnění rozsudku zejména uvedl, že

rozhodnou skutečností pro posouzení oprávněnosti žalobou uplatněného nároku

žalobce vůči žalované, je, zda a v čem žalovaná jako zasílatelka porušila své

povinnosti a zda odpovídá za škodu v žalobou uplatněné výši.

Odvolací soud zdůraznil, že přeprava objednaná žalovanou pro žalobce

objednávkou z 2. ledna 1998 se neuskutečnila z důvodu, že v době, kdy došlo k

naložení nákladu žalobcem na vozidlo přistavené dopravcem podle objednávky

žalované, došlo k poškození nákladu. Další prováděné přepravy tohoto či jiného

zboží žalobce nemají na posouzení věci vliv, když buď nebyly obstarány

žalovanou, nebo se týkaly jiné přepravy.

Odvolací soud se ztotožnil s právním závěrem soudu prvního stupně, že

mezi účastníky byla uzavřena zasílatelská smlouva podle ustanovení § 601 a

následujících obchodního zákoníku. V souladu s obsahem smlouvy žalovaná

obstarala provedení přepravy, když na základě její objednávky dopravce v

určeném termínu přistavil vozidlo k nakládce a žalovaná rovněž zajistila

vyhotovení mezinárodního nákladního listu č. Cz T 0. pro uskutečnění

mezinárodní přepravy podle údajů žalobce jako odesílatele, s uvedením

přepravovaného zboží, včetně jeho váhy, a s uvedením seznamu dokladů

připojených k nákladnímu listu. Tím svoji povinnost ze zasílatelské smlouvy

splnila.

Pokud jde o odpovědnost žalované jako zasílatelky podle ustanovení §

603 odst. 2 obchodního zákoníku, odvolací soud se ztotožnil se závěrem

soudu prvního stupně, že žalovaná vzniklou škodu nemohla odvrátit. Příčinou

vzniku škody na zboží, jehož přepravu žalovaná obstarala u odborného přepravce,

bylo totiž promáčení zboží v důsledku vadné plachty na vozidle použitém

dopravcem k přepravě, tudíž nebylo v možnostech žalované takovou škodu

předvídat ani odvrátit.

Odvolací námitky žalobce, podle kterých došlo k manipulaci se

spisem pojišťovny a k záměně nákladních listů, a jimiž žalobce zpochybňoval

výpověď svědka Vyka ohledně rozsahu poškození zboží a příčiny poškození plachty

na přistaveném vozidle, považoval odvolací soud z části za nedůvodné a z

části pro rozhodnutí za nevýznamné.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, jehož

přípustnost dovozoval z ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního

řádu (dále též jen „o. s. ř.“). Dovolací důvod spatřoval v ustanovení § 241a

odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Konkrétně namítal, že odvolací soud vyšel z nesprávného právního

názoru, že žalovaná jako zasílatelka nemohla odvrátit vzniklou

škodu, když přepravu obstarala u odborného dopravce, a že vznik škody

promáčením zboží v důsledku vadné plachty na vozidle použitém

dopravcem k přepravě nebylo v možnostech žalované předvídat ani odvrátit.

Ve vztahu k právnímu posouzení vztahů mezi účastníky dovolatel sice

měl „za nesporné, že se tento vztah řídí ustanovením § 601 a násl.

obchodního zákoníku o smlouvě zasílatelské“, nicméně v další části

dovolání zdůrazňoval, že v řízení bylo prokázáno, že s žalovanou uzavřel

smlouvu o přepravě zboží a jeho právní vztah byl tedy vymezen přepravní

smlouvou pouze k žalované. Žalovaná podpisem přepravní smlouvy převzala

odpovědnost za přepravované zboží a proto není rozhodné, že k

provedení přepravy použila třetí osobu.

Dále zdůrazňoval, že z důkazního řízení vyplynulo, že k roztržení

plachty došlo při cestě řidiče dopravce do České republiky, která bezprostředně

předcházela přistavení vozidla, tj. k roztržení plachty nedošlo po naložení

jeho zboží do vozidla, ale již v době předchozí. Povinností

„přepravce“ (rozuměj žalované) bylo v zájmu předejití škody na zboží

přistavené vozidlo zkontrolovat a je nerozhodné, zda tak měla

učinit za součinnosti vlastního dopravce.

Jestliže žalovaná tuto povinnost porušila a neprovedla např. s

dopravcem kontrolu vozidla, „nemůže prokázat“, že vzniklou škodu nemohla

odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Žalovaná tak

odpovídá za vzniklou škodu na převzaté zásilce při „obstarání přepravy“, neboť

neučinila nic, čím by se mohla bránit „ve smyslu odvrácení škody s vynaložením

odborné péče“.

Proto dovolatel požadoval, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu

zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém vyjádření navrhovala, aby dovolání bylo jako

nedůvodné zamítnuto.

V souladu s body 1., 15. a 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č.

30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony, se pro dovolací řízení uplatní

občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2001.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s.

ř., neboť směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo

potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl

ve věci samé jinak, než v dřívějším rozsudku proto, že byl vázán právním

názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil, a je i důvodné, byť

převážně z jiných důvodů, než dovolatelem uplatněných.

Nejvyšší soud nejprve zkoumal, zda řízení trpí vadami uvedenými v

ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř.,

respektive jinými vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci, k nimž podle ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací soud

přihlédne, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Vadou podle ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. je postiženo i řízení v

této věci.

Jak je zřejmé z obsahu spisu, odvolací soud, maje za splněné podmínky

podle ustanovení § 214 odst. 3 o. s. ř., ve věci rozhodl bez nařízení jednání.

Podle ustanovení § 214 odst. 3 o. s. ř. jednání není třeba nařizovat

také tehdy, bylo-li odvolání podáno jenom z důvodu nesprávného právního

posouzení věci a účastníci se práva účasti na projednání věci

vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; to

neplatí, jestliže odvolací soud postupuje podle § 213 o. s. ř.

Výše citované ustanovení upravuje výjimku ze zásady, že k projednání

odvolání nařídí předseda senátu odvolacího soudu jednání (§ 214 odst. 1 o. s.

ř.). Zákon v tomto případě (rozuměj je-li jediným odvolacím důvodem, který byl

v odvolání uplatněn, poukaz na nesprávné právní posouzení věci soudem prvního

stupně) připouští, aby se souhlasem účastníků, případně na základě

výslovného úkonu, kterým se vzdali práva účasti na projednání věci, odvolací

soud o odvolání rozhodl bez nařízení jednání. I v tomto případě

však platí, že rozsudek musí být vždy veřejně vyhlášen (srov. § 156 odst. 1 o.

s. ř.) a že veřejné vyhlášení rozsudku musí být zachyceno v protokolu o tomto

úkonu soudu.

Se závěrem odvolacího soudu o splnění podmínek podle ustanovení §

214 odst. 3 o. s. ř. se dovolací soud neztotožňuje.

Z odvolání žalobce (srov. č. l. 133-137) je totiž nepochybné, že

žalobce vedle odvolacího důvodu podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o. s.

ř., jímž zpochybňoval správnost právního posouzení věci soudem prvního stupně,

uplatnil i odvolací důvody jiné. Konkrétní výhrady vznesl k postupu soudu,

pokud jde o protokolaci provedených důkazů, a nesouhlasil s hodnocením důkazů

soudem prvního stupně. Poukazoval dále na rozpory ve výpovědi svědka V. a

zpochybňoval jeho věrohodnost. Těmito námitkami tak žalobce uplatnil

odvolací důvody podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. c) a e) o. s. ř.,

tj. že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci, a že soud prvního stupně dospěl na základě provedených

důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním.

Domáhal-li se žalobce přezkumu rozsudku soudu prvního stupně nejen s

poukazem na nesprávné právní posouzení věci, nýbrž i za použití jiných

odvolacích důvodů, Nejvyšší soud dospívá k závěru, že podmínky vymezené

ustanovením § 214 odst. 3 o. s. ř. splněny nebyly, a odvolací soud tak o

žalobcem podaném odvolání nemohl rozhodnout bez nařízení jednání. Na tomto

závěru pak není způsobilá ničeho změnit ani skutečnost, že účastníci s tímto

postupem odvolacího soudu vyslovili souhlas. Spis navíc neobsahuje ani protokol

o vyhlášení rozsudku, v důsledku čehož lze mít výrazné pochybnosti o tom, zda

odvolací soud vůbec rozsudek v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 o. s. ř.

veřejně vyhlásil.

Pokud odvolací soud rozhodl o odvolání bez nařízení jednání, ačkoli

nešlo o případ uvedený v § 214 odst. 2 nebo 3 o. s. ř., odňal

žalobci v průběhu řízení nesprávným postupem možnost jednat před soudem, čímž

mu znemožnil realizaci procesních práv, která mu občanský soudní řád přiznává.

Zatížil tak řízení zmatečnostní vadou podle ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř.

Naplněn je i další dovolatelem uplatněný dovolací důvod, jehož

prostřednictvím zpochybňoval správnost právního posouzení věci odvolacím soudem.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud

posoudil věc podle právní normy, která na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo

právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, popřípadě ji na daný

skutkový stav nesprávně aplikoval.

Odvolací soud v usnesení ze dne 2. ledna 2001, č. j. 12 Cmo

294/2000-96, vyslovil pro soud prvního stupně závazný právní názor, že

žalovaná nebyla dopravcem, nýbrž zasílatelem. Tento závěr odvolací soud učinil

s odkazem na obsah spisu, zejména pak na shodné prohlášení účastníků.

Nejvyšší soud opakovaně ve svých rozhodnutích ze dne 28. listopadu

2000, sp. zn. 25 Cdo 2744/99, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 4,

ročník 2001, pod číslem 52, a ze dne 23. ledna 2002, sp. zn. 25

Cdo 643/2000, uveřejněném v témže časopise č. 9, ročník 2002, pod číslem 178,

formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého rozhoduje-li soud o nároku na

peněžité plnění, který vychází ze skutkových tvrzení, jež umožňují posoudit

nárok po právní stránce i podle jiných norem, než jak je žalobcem navrhováno,

popř. dovolují-li výsledky provedeného dokazování podřadit uplatněný nárok pod

jiné hmotněprávní ustanovení, než jakého se žalobce dovolává, je soud povinen

uplatňovaný nárok takto posoudit, a to bez ohledu, zda je v žalobě právní důvod

požadovaného plnění uveden či nikoli.

Není-li soud právní kvalifikací závazkového vztahu, jak jej provedl

žalobce, popř. oba účastníci řízení, vázán, a je-li naopak povinen

uplatňovaný nárok právně posoudit podle výsledků provedeného dokazování, nemůže

bez dalšího převzít „nesporné prohlášení účastníků“ o tom, jaký typ smlouvy byl

účastníky sjednán, když v intencích ustanovení § 120 odst. 4 o. s. ř. může soud

vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků, nikoli však jejich

shodné právní posouzení závazkového vztahu, jenž mezi nimi vznikl.

Skutková tvrzení žalobce o obsahu uzavřené smlouvy jsou v průběhu

celého řízení rozporná.

V žalobních tvrzeních žalobce hovoří o objednávce

dopravy u „zprostředkovatelské

firmy“ (rozuměj žalované) s tím, že tato zprostředkovala dopravu u Č.s.p. H. K.

U jednání dne 11. ledna 2000 naproti tomu žalobce uvedl, že „zavolal“

žalované, že potřebuje provést přepravu zboží z České republiky do H., a o

této přepravě jednal s p. K. (srov. protokol o jednání č. l. 56).

Následně u jednání 16. května 2000 účastníci učinili nesporným, že mezi

nimi šlo pouze o smlouvu o zprostředkování dopravy a v rozporu s tím u téhož

jednání v rámci závěrečného návrhu zástupce žalobce zdůrazňoval, že mezi

účastníky byla uzavřena zasílatelská smlouva podle obchodního zákoníku (srov.

protokol o jednání č. l. 81). V rámci účastnického výslechu u

jednání 20. října 1999 dále žalobce vypověděl, že neví přesně, zda žalovaná

měla zajistit dopravu jako zprostředkovatel nebo jako dopravce, když bylo

běžné, že provedla přepravu zboží svým vozidlem nebo „dalším smluvním

dopravcem“ (srov. protokol o jednání č. l. 45-47).

Jestliže odvolací soud vyslovil pro soud prvního stupně závazný právní

názor o vzniku zasílatelské smlouvy (§ 601 a násl. obchodního

zákoníku) mezi účastníky, aniž se pokusil výše uvedené rozpory odstranit, a

aniž se zabýval obsahem této smlouvy z hlediska v ní vymezených práv a

povinností smluvních stran (odvolací soud přistoupil ke kasaci rozhodnutí soudu

prvního stupně bez nařízení jednání), nelze než jeho právní posouzení věci

považovat za neúplné a tudíž i nesprávné.

Závěru, podle kterého sám žalobce rozporně právně kvalifikuje vztah, z něhož

dovozuje existenci žalobou uplatněného nároku, ostatně nasvědčuje i

argumentace obsažená v dovolání. Na straně jedné totiž žalobce považuje za

nesporné, že se vztah účastníků řídí ustanovením § 601 a násl. obchodního

zákoníku, a na straně druhé má současně za prokázané, že s žalovanou uzavřel

smlouvu o přepravě zboží.

Neobstojí-li právní posouzení věci odvolacím soud v rovině právní

kvalifikace typu uzavřené smlouvy, nemohou obstát ani jeho závěry vztahující se

k (ne)splnění předpokladů pro vznik odpovědnosti žalované za škodu vzniklou

žalobci, když od závěru, jaká byla mezi účastníky uzavřena

smlouva, odvisí i podmínky, za nichž žalovaná za tuto

škodu odpovídá.

Ani další právní závěr, na němž odvolací soud založil své rozhodnutí, a podle

kterého žalovaná nemohla vzniklou škodu odvrátit, Nejvyšší soud nesdílí.

Odvolací soud tento závěr vybudoval pouze na zjištění, že na vozidle byla vadná

plachta, jejímž promáčením došlo ke vzniku škody na zboží, a takovou škodu

žalovaná nemohla předvídat ani odvrátit. Přitom zcela abstrahoval od

skutečnosti, že žalovaná, kterou by v případě posouzení právního vztahu mezi

účastníky podle ustanovení § 601 a násl. obchodního zákoníku tížilo důkazní

břemeno o nemožnosti odvrátit škodu při vynaložení odborné

péče, v tomto směru nejenže ničeho netvrdila, ale ani neprokazovala.

Jelikož řízení před odvolacím soudem trpí zmatečnostní vadou podle

ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. a rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.], dovolací

soud je bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) podle

ustanovení § 243b odst. 2 věty za středníkem. odst. 3, odst. 6 o.

s. ř. zrušil. Důvody, pro které nemohlo obstát rozhodnutí odvolacího soudu,

dopadají zčásti i na rozhodnutí soudu prvního stupně, proto dovolací soud

zrušil i je a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud (soud prvního

stupně) závazný (§ 243d odst. 1 věta za středníkem o. s. ř.).

V další fázi řízení soud prvního stupně neopomene zabývat se

zejména otázkou obsahu závazkového vztahu a z něho vyplývajících práv a

povinností účastníků řízení, když od tohoto se bude následně odvíjet jak právní

posouzení uvedeného vztahu, tak i podmínky pro případnou odpovědnost

žalované za škodu vzniklou žalobci.

V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o nákladech řízení, včetně

řízení dovolacího (§ 243d věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné opravný prostředek.

V Brně 29. července 2003

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu